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为获利销售盗版书籍近1000册 获刑九个月

21-5-26

       近日,江西省南昌市西湖区人民法院审结了一起侵犯他人著作权案,被告人王某犯侵犯著作权罪,判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币四千元。

 

  经审理查明,被告人王某自2018年2月以来,在北京市朝阳区某图书城销售图书。2018年4月,在南昌市西湖区某广场经营书店的叶某(另案处理),通过图书群添加王某的微信,向其购买图书。经查,王某在2018年3月31日,以4元每册的价格销售了90册《窗边的小豆豆》;2018年11月3日,以58元每套的价格销售了8套《中国地理》、以52元每套的价格销售了20套《龙族》;2018年11月4日,以5.2元每册的价格销售了8套《寻宝记》;2019年4月3日,以4.5元每册的价格销售了160册《儿童百问百答》、以2.8元每册的价格销售了100册《幻想大王奇遇记》,几日后,以3.2元每册的价格销售了250册《椋鸠十动物小说》给叶某。共计销售图书992册(套),销售金额共计人民币5036.8元。

 

  经鉴定,《窗边的小豆豆》、《龙族》、《美国寻宝记》、《儿童百问百答》、《幻想大王奇遇记》、《孤岛野犬》为盗版图书,共计984册,销售金额共计人民币4572.8元。

 

  2020年11月10日,民警在北京市朝阳区某小区抓获王某。

 

  法院认为,被告人王某以营利为目的,未经著作权人许可,复制发行其文字作品,有其他严重情节,其行为已构成侵犯著作权罪。鉴于被告人如实供述了自己的罪行,依法可以从轻处罚。遂依法作出上述判决。


来源:中国法院网

法院公开审理“小熊宝宝系列绘本”侵权案

21-5-25

       近日,北京市朝阳区人民法院公开开庭审理了原告北京蒲蒲兰文化发展有限公司与被告吉林出版集团股份有限公司、吉林出版集团青少年书刊发行有限公司、北京天之骄子图书有限责任公司著作权侵权纠纷案。

 

  原告诉称,“小熊宝宝系列绘本”由日本著名儿童绘本画家佐佐木洋子创作,原告经授权享有该绘本在中国大陆地区的独占出版权、复制权、发行权等权利,该绘本自2007年首次在中国大陆出版以来,在儿童绘本书籍中享有极高的知名度和影响力。后原告发现,三被告出版、发行、销售的“好习惯系列绘本”“安全系列小绘本”中所用卡通形象与其“小熊宝宝系列绘本”高度相似,包括小熊宝宝角色形象和主题情节,三被告涉嫌大量抄袭原告权利作品,侵犯了原告的专有出版权和小熊宝宝角色形象的著作权,故诉至朝阳法院,要求三被告停止侵权、消除影响并赔偿经济损失600余万元。

 

  三被告辩称,原告主体不适格、授权有瑕疵。此外,三被告认为,模仿、跟风是市场上常见的行为,涉案绘本并不构成抄袭,请求驳回原告全部诉讼请求。

 

  随后,原被告双方围绕原告是否有权提起本案诉讼、三被告的行为是否侵犯了原告专有出版权和小熊美术形象的著作权以及三被告应承担的责任三个争议焦点充分举证质证并发表了意见。

 

  据悉,该案将择期宣判。


来源:中国知识产权资讯网

正当使用证明商标中地名不构成侵权

21-5-19

4月26日,青海省高级人民法院召开知识产权审判工作新闻发布会,通报“十三五”期间全省法院知识产权司法保护状况和“十四五”知识产权司法保护工作目标,并对外发布了6起典型案例。


这6起典型案例分别是阿克苏地区苹果协会诉西宁某水果经营部侵害商标权案,林某某、黄某某犯销售假冒注册商标的商品罪案,新华都公司诉德令哈新华都生活超市侵害商标权纠纷案,某餐饮公司诉西宁市某鹿角巷奶茶店著作权侵权及不正当竞争纠纷案,霍某、韩某某犯假冒注册商标罪案,某传媒公司诉西宁某影城侵害作品放映权纠纷案。


阿克苏地区苹果协会是第5918994号地理标志证明商标的注册人,该商标由空心苹果、山脉图形与汉字“阿克苏苹果”、汉语拼音缩写“AKSU”、英文“AKESU APPLE”叠加组成,核定使用商品为第31类苹果,目前尚在注册有效期限之内。


据了解,根据商标注册人的身份和商标所起的作用,商标可分为普通商标、集体商标和证明商标。证明商标是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。


2019年11月25日,该苹果协会就西宁市城北区某水果经营部涉嫌侵害其商标权的行为向城北区市场监督管理局举报。11月28日,该局回复称该销售商无侵权行为。对此,该苹果协会不服申请复议,西宁市市场监督管理局作出维持的行政复议决定。后该苹果协会诉至法院,请求判令水果经营部停止侵权并赔偿经济损失5万元。


西宁中院经审理认为,水果经营部销售的苹果原产地为阿克苏地区,其涉案商品上标注“阿克苏苹果”“阿克苏”等标识的行为,属于正当使用,不构成侵犯商标专用权,判决驳回了阿克苏地区苹果协会的诉讼请求。


该苹果协会上诉后,青海高院二审认为,苹果的特定品质主要由阿克苏地区的自然因素所决定。水果经营部销售的涉案苹果来自于阿克苏地区,其虽没有向该地区苹果协会提出使用证明商标的要求,但协会作为该商标的注册人,不能剥夺水果经营部销售的苹果用“阿克苏苹果”“阿克苏”来标识苹果产地的权利,且其所售苹果的包装箱整体颜色、包装箱上的字体等都与案涉地理标志证明商标的产品差异很大,没有该地理标志证明商标标识,不足以导致相关公众的混淆和误认,其在包装盒上使用“阿克苏苹果”“阿克苏”等字样,应当认定为“正当使用”。


同时,阿克苏地区苹果协会对涉案苹果是否具备阿克苏苹果特定品质既未发表意见,也未提交证据证明,青海高院对其关于“地理标志证明商标兼具对产地来源及品质特征的保护,对使用人的产品未达到该地理标志应具有的产品特点的,即使产品是该地理标志真实来源也应禁止使用”的上诉理由,不予采纳,遂判决驳回上诉,维持原判。


2019年2月至11月,霍某先后从网上购买了多种高档白酒的空酒瓶、酒盒以及商品防伪标签等。在其租赁的房屋内,霍某将低价白酒灌入高档酒瓶内,灌完后用胶水将瓶盖密封,包装成高档白酒后储存在仓库内,后将部分假冒高档白酒销售给格尔木市某超市、某商行等商户。


11月25日至26日,韩某某参与生产制作假冒白酒,并从放置假酒的仓库中搬运假酒。11月26日,格尔木市公安局在两人出租屋内查获并扣押制造的假酒、散酒及白酒包装材料等。经鉴定,涉案假酒、原浆、商标贴等物品总价值合计51万余元。


海西中院一审认为,霍某、韩某某未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,并将假冒的白酒冒充高档白酒进行销售,前后共假冒6家企业11种注册商标,其中四种商标为中国驰名商标,非法经营数额达51万余元,属情节特别严重,二被告人的行为均已构成假冒注册商标罪。二被告人自愿认罪认罚,并签署了认罪认罚具结书,可以从轻处罚;被告人韩某某在该起共同犯罪中起辅助作用,系从犯,应当减轻处罚;被告人韩某某主动积极缴纳罚金10万元,被告人霍某主动缴纳罚金2万元,酌定从轻处罚。


据此,法院判决被告人霍某犯假冒注册商标罪,判处有期徒刑3年,并处罚金17万元;被告人韩某某犯假冒注册商标罪,判处有期徒刑1年,缓刑1年,并处罚金10万元;扣押在案未随案移送的假冒白酒以及被告人购买的原浆白酒、包装盒、防伪标、商标贴、瓶盖等,均由格尔木市公安局依法处理。宣判后,被告人未提起上诉,检察机关亦未提起抗诉,该判决已生效。被告人已交付执行。


来源:法治日报

加拿大加快商标审查以解决商标申请积压问题

21-5-18

2021年5月3日,加拿大知识产权局(CIPO)发布了两个新的实施公告,以解决待审商标申请积压问题,以及由于加拿大于2019年6月加入国际商标注册马德里体系后商标申请提交量高于预期而导致审查周转时间增加的问题。


第一个实施公告主要涉及处理快速审查请求,并允许提交商标申请的快速审查请求。快速审查请求必须采用符合实施公告中特定要求的书面陈述或法定声明的形式,并且必须明确适用以下一项或多项标准,以证明提交快速审查的合理性:


-预期或正在加拿大进行与商标有关的诉讼;


-申请人正在针对加拿大边境打击与商标有关的假冒产品;


-申请人需要进行商标注册以保护其权利免受网络市场的严重侵害;以及


-申请人需要进行商标注册以保留其优先权,以符合外国知识产权局要求。


第二个实施公告规定了提高审查及时性的措施,包括CIPO商标审查部门将采用的以下新实践:


-在发布审查报告时,审查员将提供少量可接受的商品或服务的说明示例;


-在向CIPO提交的申请中,如果有从预先批准的清单中选择的商品或服务的声明,商品将更快地进行审查;


-审查员将减少发布的报告数量并更加及时地驳回商标,在发布驳回意见之前审查员只需保留一次特定的资料或论据。


来源:中国保护知识产权网

日本专利局驳回阿玛尼对鹰形商标的异议

21-5-13

2020年,日本专利局同意朝日(ASAHI)高尔夫有限公司将“老鹰”图形商标用于第9、25和28类的商品,但阿玛尼提出了异议。阿玛尼称,由于朝日的商标与阿玛尼用于第25类商品的鹰形商标相似并可能造成混淆,因此朝日的商标应被撤销。


但是,日本专利局上诉委员会认为阿玛尼提交的证据不足以支持其驰名商标的假设。尽管阿玛尼声称其在日本经营生意并在异议文件中披露了销售数据,但委员会裁定,阿玛尼出具的证据不足以证明其指控。


日本律师三上松前(Masaki Mikami,音译)称,在依据日本《商标法》第4(1)(xv)条评估混淆可能性时要考虑几个既定因素:商标的知名度;商标的原创性/新颖性;商标之间的相似性;商品或服务的相似性以及商业使用中的实际情况。


“如果商标被认定在日本知名度不够以致于无法受第4(1)(xv)条保护,日本专利局不会作出有利于知名品牌所有人(商标所有人)的裁决。阿玛尼的鹰形商标在日本消费者中已具备知名度。但从法律角度而言仅以此为诉讼理由是不够的。阿曼尼本应向日本专利局提供充足的证据。对渴望在日本广泛保护品牌的著名品牌所有者而言,阿玛尼案是一个重要的教训。”


三上松前指出,即使异议失败,阿玛尼仍有机会提出无效诉讼并基于相同的理由进行争辩。


统计数据表明,通过异议撤销商标比通过无效诉讼难。异议的成功几率不足20%,但无效诉讼的成功率接近45%。


三上松前给品牌所有者的建议是:“定期收集和保存证据材料,例如新闻报刊、杂志、广告和商品图片,以此证明在日本广泛使用了商标。”


来源:中国保护知识产权网

IPOPHL与亚洲视频行业协会携手打击盗版行为

21-5-12

近期,菲律宾知识产权局(IPOPHL)与亚洲视频行业协会(AVIA)签署了一份谅解备忘录,以加强双方在多个领域中的合作。根据上述谅解备忘录,IPOPHL与AVIA将会携手打击各类盗版行为,并帮助菲律宾的创意产业尽快恢复到新冠肺炎疫情爆发前的水平。


具体来讲,按照上述谅解备忘录中规定的内容,IPOPHL与AVIA将会就下列事项开展合作:


制定出一种可以用于分享相关信息的机制和渠道,并以此来及时遏制住盗版侵权行为在菲律宾的蔓延势头;


制定出盗版监测以及滚动式的站点屏蔽程序,以及用于实施这些程序的策略;


帮助当地机构积累起更多有关打击假冒侵权行为的专业知识和技能。


在上述谅解备忘录的视频签署仪式上,IPOPHL的局长罗伟尔.巴尔巴(Rowel S. Barba)讲道:“这份备忘录有助于IPOPHL打造出一个全民都尊重知识产权的良好社会氛围。因此,我热切期待能够在未来的几个月中与AVIA展开合作。”


与此同时,AVIA一直以来的宗旨也是要在亚太地区创造出一种可持续发展的商业环境,并以此来推动该地区的电视与视频公司的创新和成长。除此之外,AVIA还可以为亚洲各国政府以及其合作伙伴之间的对话提供平台,并提供有关视频行业发展趋势的最新报告。


根据上述谅解备忘录,AVIA将会开展下列工作:提供有关盗版行为的详细信息;每年都要针对盗版问题组织培训或者举行座谈会;就如何制定网络盗版监测机制以及滚动式的站点屏蔽程序向IPOPHL提供建议,并为成功实施这些机制与程序提供支持。


另一方面,IPOPHL的任务则是要与AVIA紧密合作,以审查和评估当地盗版行为的发展趋势。此外,IPOPHL还需要提供有关盗版行为的报告和详细信息。


对此,罗伟尔.巴尔巴表示,在盗版侵权案件数量出现大幅攀升之后,IPOPHL与AVIA开展合作将有助于进一步加大打击网络盗版侵权活动的力度。


据统计,IPOPHL下设的菲律宾知识产权执法办公室(IEO)在2020年总共从知识产权所有人处收到了54起涉及盗版侵权行为的投诉,这一数据甚至超过了2019年所有涉及知识产权侵权行为的投诉数量。而在IEO于2020年收到的全部投诉之中,大多数投诉的对象都在利用互联网来开展经营活动。


来源:中国保护知识产权网

俄罗斯:企业使用宗教符号不受商标法保护

21-5-11

萨拉戈萨的圣文森特(Saint Vincent of Saragossa)是萨拉戈萨教堂的执事。他出生在西班牙的韦斯卡(Huesca),于304年左右被罗马皇帝戴克里先(Diocletian)处死。他被众多信奉基督教的人们视为神圣而不可侵犯。圣文森特还是多个国家地理位置的名称,例如意大利的圣文森特山谷、明尼苏达州的圣文森特社区以及英格兰戈斯波特的圣文森特学院。


然而,俄罗斯的Alexander's Vaults公司却申请并获得了“Saint Vincent”注册商标(注册号为196200),适用范围为第16和33类的商品以及第35、39和42类的服务。该注册存续了几年,直到另一家名为“Wine Style”的葡萄酒庄对注册提出申诉。申诉人称该注册违反《民法典》第1483条规定的公共利益以及人性与道德原则。


申诉人称圣文森特是一个因坚持信仰而遭受劫难的殉道者。把他的名字当作酒精饮料的标签会侮辱信徒的感情。公开调查显示,50%的受访者感觉受到了侮辱。


申诉人称,注册商标使用圣人殉道者的名字会让消费者产生错误联想。

消费者会认为商品是教堂授权的,因此会受到鼓舞去购买。申诉人开展的调查显示,这种命名让超过25%的受访者认为教堂喜欢酒精。


系争商标会让人联想到商品的特定质量、生产者和生产地,它会让人联想到法国葡萄种植者的保护神——圣文森特曾途经法国一个盛产葡萄酒的地区,人们因圣文森特发现了葡萄树剪修的好处,所以圣文森特变成了葡萄种植者的保护神。由于这些关联,系争商标与作为第33类商品生产地的法国建立了稳定联系。但是,这与事实不符。因为商标所有人的公司是由塞浦路斯的一家离岸公司Coteur United Brands注册成立的。


申诉人想撤销商标是因为其进口酒类产品,包括由“St Vincent”红葡萄品种酿制而来的Vincent葡萄酒和Saint Vincent葡萄酒。申诉人还得到了莫斯科德米特里(Dmitry)大主教的支持,后者认为把圣人的名字当作酒类饮品的标签会侮辱信徒的感情。宗教团体使用的圣人名字或图像不属于与宗教毫无关联的任何自然人或法人。


商标所有人对公众投票结果提出了质疑,因为调查的问题都是关于2000年的,而调查活动则是在2020年举行的。商标所有人称,在经历这么长的时间后,人们不大可能对相关情况做出真实的评估。


商标所有人还称,国家注册簿上有很多包括宗教主题的商标,例如“monk(修士)”“Madonna(圣母)”和“monasterial traditions(修道院的传统)”。


商标所有人还提供了大量文件,展示了各种使用系争名称的案例或与该名称由关联的案例。


申诉人提出反对,称尽管宗教组织可以自由使用与其宗教有关的宗教符号,但此类符号不能注册。


经过激烈争论之后,申诉人占据了上风。专利纠纷解决委员会(Chamber of Patent Disputes)认为该商标纠纷与宗教信仰有关,指代酒类饮品的系争商标会侮辱信徒的感情,而且圣人的名字不能被任何自然人或法人盗用。因此,这件商标应被完全宣告无效。至此,圣文森特终于从知识产权的束缚中解脱了出来。


来源:中国保护知识产权网

“哪吒”形象可爱,当心擅用侵权!一公司被索赔50万

21-5-7

穿着红背心、阔腿裤,梳着双丸子头的“哪吒”形象,因国产动画电影《哪吒之魔童降世》的成功而广为人知,也深受大家喜爱。但未经授权,擅自使用“哪吒”形象,当心侵权!记者今日从广州白云法院获悉,一公司就因销售“哪吒”形象汽车摆件被告上法院索赔50万元。


事发缘起:“未经许可销售“哪吒”汽车摆件被诉


光线公司诉称,其系《哪吒之魔童降世》三维动画电影角色之一“哪吒”美术作品的著作权人,依法享有上述美术作品包括但不限于发行权、信息网络传播权在内的著作权权利。任何第三人未经原告许可,均不得使用相关美术作品。


经查证发现,卫洲公司未经其许可授权,在电子商务平台开设店铺并销售了使用上述“哪吒”美术作品形象的侵权产品,故诉至法院,要求卫洲公司立即停止侵权、赔偿经济损失及合理费用50万元。


卫洲公司辩称,其仅为销售商,并无主观侵权意图,得知可能侵权后立即下架了涉案产品;涉案产品具有合法来源,供应商为艾橙商行。涉案产品销售额小,光线影业公司诉请卫洲公司赔偿50万元没有依据,且“哪吒”是中国传统文化中的形象,不应当被垄断。


本案双方主要的争议焦点在于赔偿数额,且分歧巨大。在法院主持下,双方最终对赔偿金额达成一致意见,本案以调解方式结案。经办法官指出,信息时代下,电子商务空前繁荣,涉互联网知识产权侵权行为亦逐渐增多。在确定侵权的法定赔偿数额时,淘宝、天猫、阿里巴巴、拼多多、唯品会等第三方平台内关于商品销售量、销售额等商品流通数据的取证就至关重要,这些电子销售数据可以作为权利人因侵权行为遭受的损失及侵权人因侵权行为获利的重要依据。


当前,第三方平台的商品流通数据取证方式主要包括:


1.法院调取或当事人申请律师调查令自行前往第三方平台所在地调取;


2.被诉侵权方通过公证或者可信时间戳见证的方式自行调取被诉商铺后台销售数据。


法官提醒:情节严重者还可能受到刑罚


司法实践中,权利人向法院申请签发律师调查令的方式更为常见。因为第三方电子数据平台的数据反馈途径系平台直接对法院,反馈结果不经申请人传递,确保了调取电子数据的真实性、保密性,与关联性,该电子数据也可作为法院在确定判赔数额的重要参考依据,当事人也更易于接受经由上述途径确定的判决结果。


据介绍,仅在2020年,白云法院知识产权审判庭就发出60余份律师调查令,协助调查电子数据平台包括淘宝、天猫、阿里巴巴、拼多多、唯品会等多家电子商务平台。从调解率、撤诉率及一审服判息诉率来看,当事人对根据电子销售数据确定的判赔金额更易于接受。


虽向第三方平台调取,更有助于确定电子销售数据的准确性,但因需走司法程序,或需持律师调查令前往平台所在地调取,且各平台数据传递方式及途径、数据反馈时间均不一致等因素,可能调取时间存在过长等问题。在此情况下,由被诉侵权方主动通过公证或者可信时间戳见证的方式自行调取被诉商铺后台销售数据,不失为另一种快速解决问题的途径,不仅可以节约时间人力成本,还能进一步降低各方损失。


法官提醒,著作权是知识产权的重要组成部分,优秀的卡通形象凝聚着作者的智慧、心血和创造,其专有使用权受到著作权法律法规的严格保护,任何企业和个人未经合法授权都不能擅自使用,否则就要承担侵权的法律责任,情节严重者,还可能受到刑罚处罚。


来源:广州日报

“小黄鸭”著作权纠纷案终审宣判:不侵权

21-5-5

        4月26日,广东省高级人民法院二审审结了德盈商贸(深圳)有限公司(以下简称德盈公司)诉杭州硬核桃文化策划有限公司(以下简称硬核桃公司)、深圳市高意美陈空间科技有限公司(以下简称高意美陈公司)著作权权属、侵权纠纷上诉案,法院审理后认为,“核桃小鸭”与“B.Duck”不构成实质相近似,硬核桃公司不构成著作权侵权,判决驳回上诉,维持原判。


  “B.Duck”又称“小黄鸭”,是香港产品设计公司森科公司2005年创作完成的设计形象,之后应用在不同的产品类别上,其形象受到包括中国、日本等地公众的广泛欢迎。德盈公司是森科公司在中国大陆地区授权的作品许可使用人。“核桃小鸭”相关形象的权利人为禧冠公司。2017年7月,硬核桃公司在其基础上委托设计师创作出“核桃小鸭”。


  2019年6月,硬核桃公司授权高意美陈公司在广东省茂名东汇城举办“核桃小鸭主题授权展”。德盈公司诉至法院,请求判令硬核桃公司、高意美陈公司停止侵犯“B.Duck”美术作品著作权的行为并赔偿损失50万元。


  一审法院审理后认为,“B.Duck”与“核桃小鸭”的正面、背面及侧面在视觉效果上存在明显差异,设计要素不同,设计理念也有较大差异,二者不是实质性相似的作品。硬核桃公司与高意美陈公司举办“核桃小鸭主题授权展”不构成侵权,德盈公司的赔偿请求无法律依据,判决驳回德盈公司的诉讼请求。


  德盈公司不服,提起上诉


  二审中,德盈公司提交了森科公司的设计师劳动合同等新证据,并请求法院责令硬核桃公司披露“核桃小鸭”创作人员的个人信息,以核实该创作人员是否为森科公司前员工。硬核桃公司提交了“核桃小鸭”的创作底稿等新证据。


  二审法院另查明:1948年林亮先生在香港制作并发行黄色小鸭塑胶玩具,1993年1月出版的“漫画动物2000例”上有各种鸭子漫画,2002年新加坡投入约12万只黄色橡皮鸭参加“游泳”比赛,2007年荷兰艺术家霍夫曼创作了“大黄鸭”。将“核桃小鸭”与“B.Duck”进行比对发现:除作品使用的颜色相同之外,鸭子的五官、表情、动作、身型均完全不同。此外,“B.Duck”与“核桃小鸭”同获2018年7月的ADMEN国际大奖,大量网友认为两者均为原创。


  法院认为,“核桃小鸭”创作于“B.Duck”发表之后,无论“核桃小鸭”的创作者是否为森科公司的前员工,其均有接触“B.Duck”的较大可能,法院无须再责令硬核桃公司提交“核桃小鸭”创作者的个人信息以核实其身份。经比对,“核桃小鸭”与“B.Duck”虽然均是以拟人化手法创作出的卡通小鸭形象,但创作手法属于思想范畴,任何人不得进行垄断。两者的创作者以不同的构图、色彩、线条等美术元素进行不同的艺术表达,并最终形成风格迥异的美术形象,给欣赏者以完全不同的审美感受。“核桃小鸭”与“B.Duck”相同之处是以黄色表示鸭子的身躯、以橙黄色表示鸭子的嘴与腿脚,相似之处是以类似的“水蜜桃”形状塑造头型;但上述相同或相似表达早在林亮先生创作的鸭子、新加坡橡皮鸭等在先作品中已经出现,并非“B.Duck”所独创。“核桃小鸭”与“B.Duck”不构成相同或实质相近似,不构成抄袭。故法院依法判决驳回上诉,维持原判。

 

  法官说法

  是否构成商标侵权或不正当竞争可另诉解决


  本案围绕著作权侵权判定的“接触+实质相近似”两项要件,定分止争。该案审判长邓燕辉法官介绍,本案裁判围绕的是当事人诉请保护的著作权,对于权利人已发表的作品,无论是否为前员工,通常均可推定“接触”要件成立。而“实质相近似”的判断,应以被诉侵权作品是否抄袭了原告独创性的表达为依据。跳槽员工在创作过程中采用与原东家作品相同的设计手法、设计理念等创作思想,并非认定两者作品“实质相近似”的考量因素。


  保护著作权就是鼓励创作,保护各种创新的表达。准确把握加强著作权保护与保障社会公众创作自由之间的平衡,才能鼓励产生更多的优秀作品和精神食粮,以促进文化繁荣和社会进步。邓燕辉介绍,硬核桃公司是否侵害“B.Duck”品牌及以不正当手段模仿“B.Duck”商业形象,引发的争议可另行通过商标侵权或者不正当竞争之诉解决。


来源:人民法院报

最高人民检察院发布2020年保护知产典型案例

21-4-28

     违反保密协议,成立同业竞争公司;非法复制发行《流浪地球》等盗版影片,导致影片在互联网上流传;未获授权生产销售假冒的“稻香村”“河稻”月饼……4月25日,最高人民检察院发布2020年度检察机关保护知识产权典型案例,彰显检察机关对涉知识产权犯罪加大惩治力度,全面履行知识产权检察职责,以知识产权检察工作高质量发展服务经济社会高质量发展的立场和决心。

 

  侵犯商业秘密案

 

  【办案经过】李甲、李某波、李某明入职北京中软融鑫计算机系统工程有限公司,并与公司签订保密协议,分别任该公司副总经理等职。任职期间李甲、李某明共同出资成立同业竞争公司上海华颉公司,由亲友代持股份,二人隐名实际运营。之后,李某明、李某波离职,李某明担任上海华颉公司法定代表人、总经理,李某波负责对华颉公司非法获得的中软融鑫公司软件进行“去标识化”等处理。李甲仍留在中软融鑫公司工作,但参与华颉公司运营,其间多次将中软融鑫公司软件模型资料等提供给华颉公司。上海华颉公司向多家公司销售金融监管类软件,给权利人造成损失150余万元。

  经鉴定,中软融鑫公司相关软件具有非公知性,上海华颉公司销售的软件与中软融鑫公司相关软件的非公知源代码具有同一性。

  中软融鑫公司报案后,公安机关对李某明以涉嫌侵犯商业秘密罪立案侦查。依公安机关商请,北京市海淀区人民检察院介入侦查,引导取证。审查起诉阶段,检察院追加上海华颉公司为单位犯罪,追加认定两起犯罪事实,并追捕、追诉漏犯李甲、李某波。检察机关以侵犯商业秘密罪提起公诉,法院依法判处上海华颉公司罚金50万元,判处李甲等3人有期徒刑二年二个月至一年六个月不等,并处罚金20万元至10万元不等。

  【典型意义】检察机关依托“捕诉一体”制度优势,充分发挥审前主导作用,针对电子数据,向公安机关列明重点提取对象及注意事项,并申请有专门知识的人同步辅助审查海量证据、挖掘重要监督线索;就涉案软件商业秘密非公知性、同一性,以及目标代码与源代码的对应关系等关键问题,多次询问知识产权鉴定机构,确保收集证据全面、合法,为指控犯罪奠定坚实基础。依法追诉漏罪、漏犯,充分发挥了法律监督职能,确保案件质量。

 

  侵犯著作权案

 

  【办案经过】马某予、马某松购买用于翻录影片的设备,盗取授权影院放映机服务器信息,借来同档期正版影片母盘并拷贝,利用“克隆”的放映设备,并招募文某、鲁某等人,成立工作室,翻录影片、给盗版电影加密、打水印后销售给其发展的下线影吧,从中牟利。该犯罪集团非法复制发行盗版影片413部,非法经营数额777万余元。后来,文某、鲁某脱离马某予犯罪集团,采取相同非法手段牟取。非法复制发行的电影包括《流浪地球》、《疯狂的外星人》等春节档影片,导致上述影片在互联网上流传。

  江苏省扬州市人民检察院根据视频制作软件、百度云上传痕迹等电子数据,经统计去重,精准认定各犯罪集团盗版影片数量。庭审中,针对辩护人提出马某予等人不应承担下线影吧业主私自泄露影片、造成网络传播的责任,检察机关申请侦查人员出庭、播放视频,解读正规院线发行、播放电影三重保护机制和被告人犯罪手法,证实马某予等人的行为是造成影片在网上流传的关键。

  最终,法院以侵犯著作权罪分别判处马某予等人四年至六年有期徒刑、并处罚金60万元至550万元不等。

  【典型意义】数字网络技术使得大量作品进入信息网络,作品的传播更加便捷迅速,网络侵犯著作权犯罪给市场经济秩序造成的破坏、给权利人造成更为严重的损失。检察机关加强著作权刑事保护,着力遏制网络侵犯著作权犯罪,净化网络空间,不仅有助于保护广大创作者、传播者、使用者的合法权益,鼓励作品创作和传播,也有助于促进我国著作权产业发展、繁荣社会主义文化和科学事业、推动创新型国家和知识产权强国建设。

 

  假冒注册商标案

 

  【办案经过】河北稻香村食品有限公司系“河稻”注册商标所有人,并经授权使用“稻香村”商标。河北保定众人商贸公司法定代表人于某与合伙人李某在未获得河北稻香村公司授权情况下,通过设计标有“稻香村”、“河稻”注册商标的月饼礼盒,从其他公司购进月饼和包装材料,并安排众人商贸公司员工郑某、黄某组织工人,将月饼加工包装到标有注册商标的包装盒及包装箱中,于某还指使郑某篡改检测报告等发送给王某,将假冒月饼销售给王某,王某再对外推销。经查,于某、李某非法经营数额共计107.7万余元。

  公安机关以于某、李某涉嫌假冒注册商标罪移送起诉。河北省石家庄市鹿泉区人民检察院经审查认为,郑某受于某指使篡改授权书和检测报告,属于直接参与管理生产,黄某负责给工人记工、安排生产假冒月饼等事务,二人与于某构成共犯,遂向公安机关发出《补充移送起诉通知书》,要求追加移送起诉郑某、黄某。公安机关变更起诉意见,以于某、李某、郑某、黄某涉嫌假冒注册商标罪移送起诉。最终,法院以犯假冒注册商标罪分别判处于某等四人有期徒刑四年零六个月至三年缓刑三年,并处罚金50万元至3万元不等。

  【典型意义】侵犯商标权犯罪案件往往呈现犯罪环节多、犯罪链条长、组织分工细的特点。办案检察机关充分履行法律监督职责,对上游非法制造他人注册商标标识的和下游明知是假冒注册商标的商品仍予以销售的,依法监督公安机关立案;对在不同假冒环节发挥不同作用的员工以假冒注册商标罪的共犯追究刑事责任,做到对侵犯知识产权犯罪行为应追尽追、全面惩治。

 

  行政检察监督案

 

  【办案经过】福建某精密仪器公司向厦门市市场监督管理局投诉称,某自动化科技公司未经其同意,大量生产和销售相关产品,侵犯其专利权,给其造成经济损失,请求责令侵权人立即停止侵害请求人外观专利权的行为。市场监督管理局立案审查后作出处理决定书认定,被控侵权产品与涉案专利的外观设计既不相同也不近似,驳回请求人的处理请求。

  精密仪器公司不服,向法院提起行政诉讼,一审法院判决驳回其诉求。该公司提出上诉。二审法院判决撤销一审行政判决,支持其诉求。但自二审生效判决作出后长达5个多月,厦门市市场监督管理局仍未重新作出处理决定。为此,该公司向福建省人民检察院申请监督。

  福建省检察院审查后向厦门市市场监督管理局发出检察建议书,建议该局依法履行法院二审生效行政判决,并根据该判决重新作出处理决定。厦门市市场监督管理局作出《专利侵权纠纷案件行政裁决书》,裁决被控侵权产品落入涉案专利的保护范围,构成侵权。

  【典型意义】充分发挥行政检察监督职能,为企业创新发展营造公平透明的法治环境。当事人提起行政诉讼的目的在于解决行政争议、维护其合法权益。如果行政机关怠于履行生效行政判决,将会造成行政相对人诉讼维权目的落空。办案检察机关立足诉讼监督职能,依法监督行政机关履行法院生效判决,推动知识产权行政管理机关依法行使知识产权保护职责,既保护了企业的合法权益,又维护了司法裁判的权威性,促进了依法行政,为激励和保护创新、营造良好营商环境提供了法治保障。


来源:法治日报

影视行业集体抵制剪刀手和无版权剪辑搬运

21-4-26

       挑选热播影视剧,剪出精彩片段,配上音乐和字幕,一部两小时的影视剧,就“浓缩”成了5分钟的短片。“三分钟看完《驴得水》”、“五分钟看完《刺杀小说家》”,在各大短视频平台上,带着这样标题的短视频数不胜数。


        影视剧剪辑门槛低、制作成本不高,但吸粉效果较好,因而成为许多人进军短视频运营的首选。但影视剧剪辑繁荣的同时,行业内外对于该行为是否涉及侵权一直存在争议。近日,影视行业70余家单位发布联合声明,抵制无授权剪辑、搬运行为,影视剧“二次创作”的版权问题被拿到了“台面上”。

 

         集体抵制“剪刀手”

 

         4月9日,包括中国电视艺术交流协会、中国电视剧制作产业协会等行业协会,爱奇艺、腾讯视频等视频平台,正午阳光、华策影视等影视公司在内的70余家单位发布联合声明。

        声明提到,大量公众账号生产运营者,未经权利人授权,将影视作品任意剪辑、切条、搬运、传播等,引发一系列盗版侵权问题和纠纷,严重侵犯影视作品权利人合法权益,甚至损害影视作品的完整性、曲解影视作品内容的主旨原意,影响影视行业长远发展。

        联合声明指出,将对目前网络上出现的公众账号生产运营者针对影视作品内容未经授权进行剪辑、切条、搬运、传播等行为,发起集中、必要的法律维权行动。

       将影视内容进行剪辑、配音、解说并发表等“二次创作”现象早已存在。尤其是在短视频平台快速发展起来后,此类视频数量快速增长,甚至成为短视频平台重要的内容组成部分。

       此前,关于这类内容是否涉及侵权一直存在争议,但无论是影视剧剪辑博主、短视频平台还是影视公司,都未真正公开讨论过该问题。行业协会、视频播出平台及影视公司为何选择此时集体发声?

       中国电视剧制作产业协会会长、国家一级导演尤小刚告诉证券时报记者,4月26日为世界知识产权日,另外修订后的《中华人民共和国著作权法》将于今年6月1日生效,进一步提升和完善了对影视作品的保护力度,反侵权问题因此提到了日程上。

      “影视制作企业、视频平台反映,在短视频平台上存在以自媒体形式,进行切条、剪辑、播出影视剧的行为,有些没有得到授权,是明显的侵权行为,大家希望就这种现象发布联合声明,希望短视频平台按照新的著作权法严格执行版权保护,也希望这一类视频要得到授权才能制作。”尤小刚表示。

 

        影视素材廉价卖

 

        影视剧剪辑门槛较低,容易上手,因而吸引了众多参与者。在短视频平台上,以影视剧剪辑内容为主的账号众多,粉丝数量巨大。

        以抖音平台为例,据记者粗略统计,目前该平台上粉丝数量超过百万,且更新较为活跃的影视剧剪辑博主超过100名。某头部博主共发布剪辑后的影视剧视频343个,点赞量达到1.7亿,平均单个视频点赞量近50万。

       正因为吸粉效果显著,影视剧剪辑吸引了越来越多的人加入。证券时报记者调查发现,目前,针对影视剧剪辑,有大量教程及现成的资料资源供初学者使用,不少博主也招收“学徒”,传授剪辑技巧。

       记者在某电商平台上看到,多个店铺正在出售影视剧剪辑教程及资源,低者标价仅19.9元。记者购买后,对方发来百度网盘入群链接,其所有教程及资源均以群共享文件的形式存储在百度网盘中。

        记者入群后,该群成员以每天超过100人的速度增长。群文件里,有大量短视频自媒体教程,讲解影视剧剪辑、解说、配音方法,部分教程还分为手机版和电脑版两种,讲解当前短视频平台上最流行、最热门的影视剧剪辑及运营方式。

        除教程外,群文件中还有大量影视资源及解说文稿。记者所在的群里,卖家提供的解说文稿超过一万份,成品影视剧素材超过1000G,这些素材时长大多为3~5分钟,涉及《乡村爱情》、《快把我哥带走》、《权力的游戏》等多部热门影视剧,大多可作为成品直接发布。

        除了通过电商平台销售教程和资源,在抖音、快手等平台上,不少影视剧剪辑博主直接打着“收徒”的名号,“传授”影视剧剪辑运营经验。

        在抖音平台上,有博主打着“3个月涨粉580万”的旗号招收“学徒”。一位抖音粉丝超过160万的博主告诉记者,目前招收“学徒”学习有优惠,原价498元的课程限时活动价格298元。

       该博主教授的内容包括影视剧剪辑技巧,防止抄袭搬运技巧,上热门技巧以及快速吸引粉丝的方法,后期粉丝增加后还会教授变现技巧。“我们和电商平台贩卖的教程不同,我们是博主本人一对一指导教学,包教包会,正常3~5天就可以学会。”上述博主表示。

 

        宣传还是侵权难确定

 

        电商平台销售的剪辑素材是否侵权?记者向多名店主及博主发去提问,有商家表示,他们剪辑的素材很多来自国外,还有很多是免费向用户开放的影片,这些内容不涉及侵权。

        实际上,在此之前,关于影视剧剪辑内容是否侵权的争议一直存在。此次联合声明发布后,一些影视剧剪辑博主发表了不同看法。

       有博主表示,影视剧内容剪辑者一方面是影视剧的消费者,花钱办理了VIP,以短视频的形式发布感受应被允许;其次,二次创作的短视频,为影视作品起到了宣传作用,有些影视作品本身的热度甚至不及剪辑作品;此外,剪辑者并未直接用剪辑的视频牟利,不涉及侵权。

       尤小刚认为,是否有宣传作用与是否侵权不能混为一谈。“从知识产权的角度来看,这样的说法显然是太无理了,我们没有反对(影视剪辑)这样的形式,我们反对的是侵权行为。作品有没有宣传作用跟侵不侵权,实际上是两回事。”

       从实际情况来看,剪辑、搬运影视作品是否侵权,并不是简单的“是或不是”的问题,而是一个复杂的法律问题。

        影视剪辑短视频本质上是基于原作品的二次创作,大致可以分为评论类、解说类、戏仿类三类,需要区分对待。

        “第一类是评论类,主线是视频创作者的观点和意见,这类视频可以构成合理使用,但引用过多也可能侵权;解说类将原作主要故事情节复原,观众看完视频基本上就知道原作情节,这类视频侵权可能性较大;戏仿类是对原作的滑稽模仿,通常有一个再创作的过程,这类视频争议较大,可能侵害权利人的保护作品完整权。”

       由于鉴定侵权不易,短视频平台上到底有多少可能侵权的影视剧剪辑作品,尚无权威数据。相对可靠的参考数据,来自12426版权监测中心发布的《2020中国网络短视频版权监测报告》。

        该报告显示,2019年1月至2020年10月,该中心对10万多名原创短视频作者、国家版权局预警名单及重点影视综艺作品的片段短视频进行监测,累计监测到3009.52万条疑似侵权短视频,涉及点击量高达2.72万亿次。

       “一种新的形式出现的时候,出现侵权情况不是偶然。从有电视剧市场开始就有侵权现象,到后来逐渐就规范起来了;长视频平台也是如此,我们明确提出视频平台播出必须买版权,这才有了后来几大平台相对规范有序的播出。”尤小刚认为,短视频平台也处在这个过程中,不经过授权就随意使用显然不合适,现在到了应当尊重著作权法的时候。

 

       短视频平台暂未反应

 

       影视剧剪辑作品主要发布在短视频平台上,因而,尊重知识产权并不仅仅是博主的责任。联合声明中也呼吁,短视频平台也要提升版权保护意识,尊重知识产权。

       记者了解到,目前抖音、快手均规定,直播影视剧、节目需要先取得相应的版权,在没有版权的情况下播放属于违规操作。但对于影视剧剪辑传播行为,两大平台的规则要模糊很多。

        如抖音仅在审核规则中提到,作品含有对影视综艺内容进行低成本剪辑、录屏、图片轮播等行为属于不合格,但何谓“低成本剪辑”,平台并未明确。

        此次联合声明发布后,无论是抖音还是快手,既未明确影视剧剪辑视频是否侵权,也未采取其他相关行动;在这些平台上,大多数影视剧剪辑账号仍在正常更新。

       不过,尤小刚告诉证券时报记者,协会与短视频平台也有过沟通。“声明发出来后,他们都打电话来问这个问题,短视频平台也都表示一向注重知识产权的保护。有了正确的态度,把这些问题都规范起来就行了。”

       作为影视剧剪辑视频发布的平台,如果视频内容涉及侵权,短视频平台是否需要承担侵权责任?如果视频系用户上传,平台是否承担责任,取决于是否尽到了应有的注意义务或者采取合理措施避免侵权扩大。”

        对于侵权内容,如果短视频平台及时进行审核并删除,可不承担侵权责任;但如果短视频涉及热播剧,法律会推定平台应当知晓侵权行为,即使权利人没有向平台发出通知,平台也应主动删除视频,否则要承担连带责任。

       “还有一种情况是平台对用户上传的视频主动进行了分类、贴标、推荐等处理,这种情况下如果该视频侵权,平台就属于共同侵权,需要承担侵权责任。”

       要获得授权规避法律风险,就要有畅通的授权机制。联合声明中倡导“先授权后使用”,但不少影视剧剪辑博主认为,个人博主、影视公司、影视作品数量繁多,且授权机制、价格等不透明,完全取得授权存在困难。

      “如果大家有这个意愿,当然可以做这个事情。获得授权实际上并不困难,所有影视剧播出时都公布了制作单位名单,查一下就知道是谁家的作品,非常方便,这不是侵权的理由。”尤小刚说。

       尤小刚告诉记者,目前短视频平台上的内容分为两类,有一部分是制作公司把自己的片子改编成短视频,这是经过授权的;没经过授权的显然不能再做了,如果再不采取措施,就要采取法律手段了。

       尤小刚认为,未来,短视频平台应该进行授权资格审查,短视频平台上发布的内容,应当有出处。“这个问题现在通过联合声明呼吁一下,就是要告诉大家,过去那个随意侵犯版权的时代已经过去了。”


来源:澎湃新闻/证券时报 

今年第一季度广东江门海关截获涉嫌侵权货物1.89万件

21-4-25

      近日,记者从广东江门海关获悉,今年第一季度,该关截获涉嫌侵权货物10批次、1.89万件,货值150.13万元,涉及摩托车、吸尘器、灯具等商品。

  据江门海关综合处介绍,该关加强对企业的宣传引导,在日常政策宣讲、走访调研的基础上,筛选出228家企业作为重点对象,定期了解企业在知识产权方面的问题和诉求,提供针对性帮扶,规范企业进出口行为,推动拥有自主知识产权企业增强国际竞争力。对照海关总署龙腾行动标准,遴选出关区具有自主知识产权优势企业19家,涵盖了摩托车、水暖卫浴、音响、五金刀具、家用电器、灯饰等辖区重点行业的龙头企业。配合地方市场监督管理局建立“知识产权海外护航”项目,助力重点外贸企业开拓海外市场。

  今年第一季度,江门市家用电器、摩托车和灯具出口规模分别为54.7亿元、17.5亿元和5.8亿元,分别增长39.5%、80.4%和54.7%。据悉,江门海关把为企业提供优质知识产权海关保护作为贯彻新发展理念、推动高质量发展的重要抓手,有效打击进出口侵权货物违法行为,进一步加强知识产权海关保护工作,遏制进出口侵权违法态势,营造良好营商环境。

  江门海关结合辖区进出口商品和企业结构特点,构建高风险重点商品数据库,建立风险快速研判模式,在提升通关效率的同时保持打击侵权高压态势。

  在多方联动方面,江门海关近日与江门市市场监督管理局签署2021年工作备忘录。双方在深化知识产权保护合作机制的基础上,对2021年企业培育、课题研究、打击侵权、普法宣传、海外维权援助等重点工作进行进一步细化,为进出口企业提供更加全面的知识产权保护。


来源:江门日报

经济日报:短视频不能短了版权意识

21-4-23

     近日,多家影视传媒单位及企业发布保护影视版权的联合声明,将对短视频侵权行为发起集中、必要的法律维权行动。

 

       处在风口上的短视频为何惹了众怒?

 

       从“全民微博”到“全民短视频”,中间不到10年,网络社交为网民创造出更多的互动方式。用户的社交语言从图文逐渐拓展到短视频,一是得益于各类拍摄硬件的升级、视频剪辑软件的推陈出新,以及内容传播平台的渐趋完善,短视频制作、传播门槛降低,对“90后”“00后”而言,短视频制作几成必备技能;二是更丰富的信息承载、更鲜活的直观表达、更立体的叙事语言,使得短视频渐成老少咸宜的主流网络传播形式。

 

       然而,细究各类短视频平台所载内容,不难发现坚持原创者仍属少数,“拿来主义”大行其道。各平台大量充斥着剪辑搬运而来的“二手货”,影视传媒业界苦其久矣。此外,泛娱乐化、三俗、假医行骗、伪劣产品带货等一系列乱象,亦是早已广受公众诟病。

 

       究其根本,既有优质内容原创生产具有较高专业门槛、产品供给跟不上的原因,也有部分公众号运营者、up主“流量为王、内容次之”的短视心理作祟。为了尽快搭建初始内容,积累基础流量,打响账号品牌,实现“流量变现”,东拼西凑、左搬右抄、三俗出位便成为一些牟利心切者的低成本伎俩。

 

       这种“劣币驱逐良币”的行为,扰乱了正常秩序,打击了原创者创作热情,破坏了行业发展前景。不少网友甚至发问:“你的良心不会痛吗?”

 

       在短视频方兴未艾的当下,我们应正视其巨大传播力、影响力,更应对其行业乱象予以高度重视、及时整治。这不仅关乎相关行业的长远发展,更关乎风清气朗社会风气与和谐纯净社会环境的有序构建。

 

       短视频从业人员的版权意识觉醒、良心发现固然重要,但保护影视版权不能仅仅寄望于短视频行业的自我净化,需要各个社会层面的努力,共同打造良好的行业生态。除了加强社会监督、完善法律法规,相关职能部门也要充分认识到,短视频乱象绝非只是市场与行业问题,更是社会与文化问题,须以更高站位、更大视野对其进行常态化、制度化、规范化、精细化监管,令短视频真正发挥凝聚力量、团结人心、开阔视野、提高品位、促人向上的作用。


来源:经济日报

苹果禁止瓶装水公司注册与其商标几乎相同的标志

21-4-23

关于图标的商标纠纷屡见不鲜。在大多数情况下,争议品牌只是大致相似。偶尔也有品牌的商标令人费解,疑惑“他们为什么这样做”。一家瓶装水公司就使人产生这种印象,其品牌就像经过图像处理的苹果图标。


日前,苹果向美国专利商标局(USPTO)提交一份异议通知,反对瓶装水公司Georgette为一个经过图片处理的苹果图标申请商标。Georgette申请商标保护的标志看起来与苹果图标惊人地相似。事实上,当两个标志重叠时,除了一片额外的叶子以及标志性的苹果咬痕,二者的曲线与形状完全相同。


Georgette认为其商标不会与消费电子制造商产生混淆。但是,苹果指出,苹果也销售其他类型的商品,包括印有苹果图标的水瓶。苹果称,Georgette以类似的方式推广产品会让消费者产生混淆,让消费者误认为苹果与Georgette的产品相关、存在从属关系或苹果支持该产品。


Georgette称其图标的其他标志可使其与苹果区分开来,包括表面的曲线,柱头处的灰度标记以及覆盖其上的白色单词“I AM Arcus”。但是,整体形状和精确的曲线表明Georgette至少“借鉴”了苹果的商标。


此案将由USPTO商标审查与上诉委员会审理并作出裁决。考虑到相似性,委员会极有可能站在苹果一边并驳回Georgette的注册申请。毕竟,苹果在与初创膳食公司Prepear的图标纠纷中获胜,二者的标志其实并不相似。


来源:中国保护知识产权网

美国联邦最高法院作出支持谷歌合理使用代码的裁决

21-4-21

2021年4月5日,美国联邦最高法院以6票赞成、2票反对发布了一项关于合理使用的重大裁决,即谷歌复制甲骨文Java SE应用程序接口(API)的11500行代码并将其用于自身的安卓系统属于合理使用(fair use)和转换性使用(transformative use)。

法院突破了“转换性”测试的界限。法院作出支持谷歌的裁决。鉴于谷歌的安卓平台在全球智能手机中无处不在,此项裁决对谷歌而言是一场重大胜利。

谷歌设计的安卓平台免费向开发人员开放,方便其为智能手机构建应用程序。用法院的话说,“此举让手机变得更好。”

谷歌希望数百万已熟悉Java程序语言的程序员轻松地与安卓平台交互工作。因此,谷歌采用一个API用户界面,程序员可以使用该界面通过一系列菜单命令运行常见的计算机程序。谷歌知道,程序员熟悉IT及互联网技术服务公司Sun(Sun被甲骨文收购)的Java SE API的命令或“方法调用”,这些命令指示计算机执行常见的任务。因此,谷歌试图模仿相同的指令集。

例如,当程序员想比较两个整数以确定哪个更大时,程序员可键入“java.lang.Math.max”,这个“方法调用”将指示计算机在API的其他位置寻找可以执行这个操作的程序。这种简写和其他类似的命令使程序员不必重新编辑成千上万个常见任务,他们只需使用熟悉的Java SE API命令即可。

当谷歌在编写能实际执行操作的程序代码(称为执行代码,implementing code)时,其复制了甲骨文的11500行可让程序员使用结构化指令集的代码(称为说明代码,declaring code)。值得注意的是,谷歌曾四次想获得说明代码的使用许可,但谈判失败,谷歌便复制了代码。

法院需要解决两个问题:1)甲骨文的Java API适用允许计算机程序获得版权保护的法定条款还是禁止“处理过程”和“操作方法”获得版权保护的条款;2)假设可获得版权保护,谷歌的使用是否为“合理使用”。

陪审团之前裁定,谷歌的复制属于合理使用,但联邦巡回上诉法院推翻了该裁决,裁定合理使用是法官需要从头开始审查的法律问题。尽管最高法院赞同合理使用的审查标准,但最高法院推翻了联邦法院对案件实质问题的法律结论。

最高法院分析了《美国法典》第17编第107条中的四个法定合理使用要素:1)受版权保护的作品的性质;2)使用的目的和性质;3)所使用部分的数量和价值;以及4)市场影响。

关于第一个要素,法院承认说明代码是计算机程序的一部分,依据《版权法》应给予明确的版权保护。但是,说明代码与不受版权保护的想法密不可分,例如“计算机任务的划分”“将任务组织到我们所称的橱柜、抽屉和文件中”以及程序员熟悉的“java.lang.Math.max”等具体命令。相比之下,谷歌受版权保护的执行代码(谷歌没有复制)的开发需要大量创造力,如此才能用于智能手机而非笔记本电脑或台式电脑。因此,与执行代码不同,说明代码相比大多数程序“更远离版权的核心”,因为其价值不是源于创造力,而是源于鼓励程序员学习系统以便使用甲骨文的执行程序这个事实。

关于使用的目的和性质,法院裁定称谷歌复制说明代码属于“转换性”使用,尽管谷歌使用代码的目的与Sun开发代码的目的相同,即让程序员在执行代码中调出特定功能。谷歌使用Sun Java API的说明代码创造一个新的可供程序员用于智能手机的平台……这与版权本身的宪法目标一致……“促进科学和使用艺术的进步”(《美国宪法》第1条第8款第8项)。法院强调,虽然Sun为笔记本电脑和台式机创建了API,但谷歌在智能手机程序中重新实施,只是让程序员调用这些任务,无需放弃一些熟悉的程序语言或学习新的语言。因此,谷歌以一种转换性的方式使用Sun Java API代码,旨在让熟悉该代码的程序员为采用新的安卓系统的智能手机开发应用程序。

关于所使用部分的数量和价值,法院强调谷歌仅使用了286万行代码中的11500行,占比为0.4%,绝大多数的安卓代码都是谷歌重新编写的执行代码。法院称,不能孤立地看待说明代码,因为谷歌的目的是让熟悉Sun Java API指令集的程序员为搭载安卓平台的智能手机编写新的程序。如果开发人员被迫去学习新的命令语法,他们就不愿意为智能手机平台开发新程序,这与版权法的宪法目标不符。“从某种意义上说,说明代码是谷歌释放程序员的创造力的关键。”因此,法院在价值因素上也作出有利于谷歌的裁决。

关于市场影响,法院表示,潜在的收入损失并不是全部。法院引用Campbell诉Acuff-Rose Music一案称“一些戏仿,例如进行严厉批评的戏剧评论,可能会扼杀对原剧的需求”。法院还提到,Sun并未成功进入智能手机市场,他们尝试过但失败了。法院强调,谷歌的安卓系统在智能手机等更加精密的设备上运行,而Java SE用于Kindle电子书以及没有触摸屏的简单手机上,因此安卓不是Java SE的市场替代品。法院还提到了专家证词,即安卓会使甲骨文受益,因为安卓鼓励更多的程序员学习Java,施展才华,利用Java为笔记本电脑和台式机编程。最后,法院表示,鉴于程序员非常熟悉Sun Java API,强制执行甲骨文的版权“存在对公众造成损害的风险”,并使Sun的说明代码成为限制未来新程序的创造力的枷锁,而仅有甲骨文才握有打开这枷锁的钥匙。基于这些原因,法院在市场影响方面作出有利于谷歌的裁决。

总而言之,法院裁决称,谷歌复制说明代码属于合理使用,因为此举允许程序员将其熟悉的Java SE接口用于安卓系统中,而安卓系统是“新的、转换性的程序”。

法官托马斯和阿利托持不同观点。托马斯认为,大多数法官对说明代码和执行代码作出的区分是人为的。明确授予计算机程序版权保护的《版权法》未作此类区分。他指出,多数法官未分析可版权性(copyrightability)是导致现有结果的原因,这个结果缺乏正当的理由;代码与不可赋予版权的想法密不可分的事实不能取消其受保护的资格。“书籍从本质上而言与不可赋予版权的想法(章节的使用、故事情节的设置、对话或脚注的插入)密不可分,但这些并没有使书籍远离‘版权的核心’。”另外,程序员等第三方投入大量时间学习Java SE命令这个事实对可版权性没有影响。托马斯也不同意大多数法官关于市场影响的裁决,托马斯指出,甲骨文本身没有进入智能手机市场并不意味着它不能许可谷歌等其他方这么做。托马斯指出,由于谷歌没有支付许可费,甲骨文遭受极大的损失,因为第三方不再觉得有必要付费嵌入Java平台。这包括之前已获得Java SE许可的公司。在谷歌复制代码后,亚马逊与甲骨文协商获取97.5%的许可费折扣,三星与甲骨文的合同价款从4000万美元降至100万美元。

该裁决在合理使用领域开创了重要且独特的先例。对于“转换性”使用,其目的可与作者计划的使用相同。根据该裁决,如果复制者的使用进一步鼓励创新,与版权法促进科学和实用艺术进步的宪法目标一致,则此类使用为合理使用。在本案中,谷歌对说明代码的使用被视为“具有转换性”,因为谷歌“在安卓系统重新实施了Java SE接口”,鼓励熟悉笔记本电脑和台式机Java SE的人用Java SE开发智能手机程序。


来源:中国保护知识产权网

人民日报海外版:童书出海应做好版权保护

21-4-21

1955年,儿童文学作家方轶群和画家严个凡共同创作了图画书《萝卜回来了》,讲述的是食物难寻的大雪天里小动物之间的互助故事:小白兔好不容易在雪地里找到两个萝卜,它心系朋友,主动将一个萝卜送去给小驴,萝卜在小驴、小羊、小鹿之间传递,最终又送回到小白兔家里。该作品以富有韵律的语言和回环往复的故事结构,一经问世便受到广大少儿读者喜爱,又有严折西、陈永镇、速泰熙、唐云辉等画家先后为图画书作品重新绘图,原作还以儿童文学的形式不断再版,影响了几代中国读者。

 

  鲜为人知的是,《萝卜回来了》在海外同样有着很高的知名度。早在1959年,法国弗拉马利翁出版社(Flammarion)就重新绘图并率先在海外出版了这部作品。此后,日本、德国、美国、西班牙等国纷纷采用类似方式重新出版该书。其中,很多国家都有不只一个版本存世,不同版本之间又相互借鉴,将版权输出到他国,形成了纷繁的传播现象。这种改编热潮一直持续到现在,2014年,德国冯·吕珀出版社(von Loeper Literaturverlag)又再次绘图出版了这个故事。

 

  因此,《萝卜回来了》以其被翻改、转译、出版和被阅读的次数之多,在中国童书发展史上堪称现象级的作品。当我们回顾这部经典童书走出国门的历程,有很多经验值得汲取和借鉴。

 

  首先是童书的海外传播离不开密切而深入的文化交流。1951年起,中国应民主德国之邀,开始参加该国举办的莱比锡博览会。参展展品最初以工业制品为主,至1953年,图书也加入其中。当时的对外贸易部副部长李哲人曾专门致信周恩来总理,认为中国在莱比锡博览会上应加强对民主德国的友好宣传和图书出版展览,因为民主德国已一再邀请中方派图书商店参展。而《萝卜回来了》正是在这样的契机下,在1956年的莱比锡博览会上与欧洲读者见面,为其走出国门迈出了重要的一步。而事实上,莱比锡博览会的与会者来自世界各地,尤其是吸引了来自西欧出版界的进步人士,各国出版人在博览会上目睹了来自新中国的图画书作品。

 

  其次是注重作品的IP转化。IP改编热潮催生出“文学—影视—音乐—游戏”的完整产业链,带来了对周边产品的重视与开发。《萝卜回来了》作为一部儿童图画书,实际是较早实现IP转化的例证。1959年,它就被上海美术电影制片厂改编为动画电影,新中国早期动画领域的杰出人才如包蕾、王树忱、李翔、段晓萱、刘巨德等均投入该片的摄制。这部电影不仅在国内拥有广泛受众,还在1960年走出国门,获得第十二届卡罗维发利国际电影节动画片荣誉奖。《萝卜回来了》在新中国成立初期就实现了IP转化,并在世界范围内形成了品牌效应,吸引各国画家将其移植改编为具有本国风土人情的童话故事。

 

  再次是创作主旨符合人类共同的情感诉求。《萝卜回来了》以小动物之间的友善互助为主题,虽然各国改编本在动物形象和具体情节方面略有更易,但都遵循着4个小动物传递萝卜的骨干情节,而助人为乐和与人分享的故事主题就蕴含在这一情节当中。心系他人的友善品格和亲密的伙伴关系是人类共同的情感诉求,这也成为该书在世界范围内被不断改编的重要因素。

 

  这三条经验在当下的图画书海外传播实践中同样适用,与此同时,我们必须清醒地认识到,《萝卜回来了》在海外所形成的传播效果并不属于现代意义上的版权输出,而是以重新绘图为主要方式的改编行为。在这种改编行为中,原创故事作者方轶群的文字版权没有得到有效保护,法国格尔达·穆勒绘图版和日本村山知义绘图版甚至还再度“输出”到中国,形成了引进本国原创故事的特殊现象。这使我们在为《萝卜回来了》广泛传播感到欣喜的同时,更需清醒地意识到,童书出海过程中应该提高版权意识,做好本国作品的版权保护,用好法律。

 

  事实上,像《萝卜回来了》这样的作品并非孤证,在原创童书作品质量不断提高的当下,我们更应该信心满满地去推进原创童书海外传播,以坚定的文化自信和专业的态度传递中国声音,讲述中国故事。


来源:人民日报海外版

从“吃哑巴亏”到主动申请版权保护

21-4-21

“自己好不容易创作出好的作品,用不了几天市场上就会出现仿冒品。明明知道自己的权益受损害,可是维权路漫漫,哑巴吃黄连,有苦说不出!”潍坊天成飞鸢风筝有限公司总经理王永训回忆公司前些年碰到的糟心事,连连叹气。

 

        近年来,山东省不断加大版权保护力度,版权保护氛围增强,天成飞鸢的版权保护意识也得到强化。如今,王永训每年都要制订公司的年度作品创新、保密、使用、保护计划,对公司自主设计的风筝、包装礼盒申请版权保护,建立版权管理档案。“公司有专门的产品设计部门,款式新颖、功能先进的产品不断被开发出来。目前我们拥有一百余种风筝产品,二十余种工艺产品,申请版权作品300余件。”王永训说。

 

        从“吃哑巴亏”到主动申请版权保护——随着版权的商业价值日益凸显,版权登记的作用日益显著。近年来,山东省有越来越多的创作者、发明者自发进行版权登记,维权意识越来越强,创新能力不断激发,版权交易日益繁荣。

 

        省委宣传部版权处有关负责人介绍,山东省积极推进版权保护工作,不断完善山东省版权保护与服务平台建设,大力加强对版权服务工作站的管理与服务,版权登记工作规范化、标准化、信息化水平不断提高,作品登记数量、质量稳步上升。2020年,全省版权作品登记达20.1万份,比上年同比增长100.56%。

 

        版权登记数量是反映一个地方版权发展水平的重要指标。山东省潍坊市、临沂市、青岛市版权登记数量走在全省前列。以潍坊为例,潍坊市在全省开展“版权进乡村”试点行动,版权登记服务站遍布城乡,提供便捷周到的登记服务,为扎根于乡村民间的年画、风筝、剪纸、绘画、雕塑、泥塑、花纹布等传统手工艺品穿上了“护身符”。“版权进乡村”试点行动开展三年来,潍坊乡村作品登记量年均增长50%以上。

 

        山东省充分发挥版权示范创建工作对版权产业发展的引领带动作用,2020年,成功创建“全国版权示范单位、园区(基地)”6家,培育公布“山东省版权示范单位、园区(基地)”34家,潍坊市获批创建全国版权示范城市,版权示范创建工作走在全国前列。

 

       一方面要保护版权,另一方面要打击侵权盗版。2020年,全省进一步加大版权执法监管力度,开展“剑网2020”专项行动,查处网络侵权盗版案件22起,刑事移交4起,关闭侵权网站16家。“山东淄博‘标准文献网’涉嫌侵犯标准作品著作权案”等3起案件列入国家版权局、全国“扫黄打非”工作小组办公室等四部门联合挂牌督办案件。“山东威海优乐工艺品有限公司涉嫌制售侵权盗版玩具案”“山东济南‘6·16’涉嫌侵犯网络游戏著作权案”等3起案件列入国家版权局挂牌督办案件。在国家版权局查处侵权盗版案件通报表彰中,山东省获得有功单位称号21家、有功个人45名,位居全国前列。

 

        使用正版软件,既有利于全社会形成尊重知识、保护知识产权的良好环境,也有利于促进软件产业发展。山东省充分发挥省软件正版化工作联席会议各成员单位职责职能,综合运用法律、行政、经济、技术等手段推进软件正版化工作,在巩固扩大党政机关软件正版化工作成果基础上,有序推进事业单位和企业软件正版化工作。


来源:人民网/大众日报

TikTok与非洲音乐版权机构达成协议

21-4-20

与全球三大唱片公司达成版权合作后,近日,TikTok在音乐授权领域宣布了新的进展。

       据非洲音乐网报道,4月初,TikTok与南部非洲音乐版权组织(SAMRO)和作曲家、作词家及音乐出版商协会(CAPASSO)签署了多年音乐授权协议。协议覆盖非洲大陆的58个区域以及21个独立音乐组织旗下所有曲目。若这些曲目在TikTok平台采用,曲目的创作者、出品公司都将获得相应的版权收入。

       该协议是TikTok在非洲的首次大规模音乐版权协议。两家机构联合对非洲绝大部分的音乐版权进行授权,并代表旗下数千名会员和附属会员管理协议细则。

 

        非洲音乐与全球观众连接

 

        TikTok与音乐版权机构的“联姻”已经成为业界的标杆。TikTok在去年11、12月以及今年二月分别与全球三大唱片公司签署了类似的协议,并与全球独立音乐数字版权代理机构Merlin达成了合作。

       非洲的音乐潜力却不容小视。非洲词曲作者和表演者的音乐已经在TikTok上大受欢迎,并引爆了电子舞曲流派Amapiano等热门趋势。去年,Amapiano流派舞曲大火,视频观看量超过2.9亿次。

        南非DJ兼制作人Master KG和歌手Nomcebo共同创作的歌曲《Jerusalema》,也是2020年TikTok上的轰动之作,舞蹈由安哥拉舞团Fenómenos do Semba编排。

       Jerusalema挑战的视频拥有超10亿次的观看量,使得这首歌响彻寰宇,并登上欧洲和美国音乐排行榜。

       TikTok音乐发行许可和合作伙伴负责人Jordan Lowy表示,“对我们来说,这是一个充满激情的地区,拥有大量不可多得的人才。我们非常期待将他们与TikTok的全球观众连在一起。”Lowy说道。

 

         保证本土音乐人获益

 

         TikTok音乐发行许可和合作伙伴负责人Jordan Lowy表示:“TikTok很高兴与SAMRO和 CAPASSO达成这项协议,这将确保非洲各地的作词家、作曲家和出版商能从让TikTok平台使用他们的音乐中获益。”

       CAPASSO首席运营官Wiseman Ngubo表示:“我们很高兴与TikTok达成协议,以确保泛非洲词曲作家在平台上的利益得到保护。”

        行业分析机构ICT的数据显示,TikTok在2018年进入南非市场之后,其使用率的增长速度“惊人”。

        “随着非洲音乐日益受到关注,越来越多的非洲词曲作家随时准备成为全球巨星,而TikTok将在向世界展示他们的才华。”Ngubo说道。


来源:北国网

首例!出口二手汽车被海关查扣?法院最终认定构成商标侵权

21-4-20

日前,天津自贸区法院审结我国首起二手汽车出口引发的侵害商标权纠纷案件。该案的审理为商标权人在二手汽车出口行业维护自身合法权益提供了有力保障。


2020年2月,原告中国重型汽车集团有限公司(以下简称中国重汽)以被告长沙吕山进出口贸易有限公司未经许可,擅自更换车辆发动机、变速箱等部件并出口该车辆侵害原告享有的CNHTC及图形商标权为由,将被告诉至法院,请求法院判令被告停止侵权并赔偿经济损失及合理开支共计30万元。


法院经审理认为,案涉车辆未经法定程序,更换发动机等五大总成核心部件,更换后车辆是否合乎驾驶条件等均无法确定,但车辆外部仍多处使用原告中国重汽的商标,容易使相关公众造成误认,其行为破坏了商标的识别来源功能,侵害了消费者对品牌的信赖及合理期待,同时也影响了商标质量保证功能的发挥;根据被告在海关报关的相关材料,被告系出口涉案车辆的发货人,在没有其他相反证据的情况下,应认定为销售者。故判令被告立即停止侵权、赔偿原告经济损失以及合理开支共计15万元,驳回原告中国重型汽车集团有限公司其他诉讼请求。该判决已生效。


本案系特殊商品的商标权纠纷案件,是天津自贸法院受理的二手汽车更换核心部件后出口被海关扣押引发的商标权纠纷案件。案件立足审判实践,界定了二手汽车商标权保护的范围,从商标区分来源、商誉承载等角度对案涉二手汽车是否侵犯商标权进行了论述,最终认定被告销售该二手汽车的行为构成侵权。本案判决彰显了司法部门对我国汽车出口企业的知识产权保护力度,保护了我国汽车出口企业的境外合法权益,维护了我国汽车出口企业的国际形象,为推动我国“一带一路”建设提供了坚实司法保障,有利于促进我国经济高质量发展,是营造国际一流营商环境的有力体现。


来源:知产财经

延迟举办的奥斯卡颁奖礼或将助长盗版

21-4-20

奥斯卡颁奖典礼预计还有两周就要举行了,但参加角逐的多部主要影片在世界上许多国家(地区)尚未发行。发行延迟间接地驱使人们转向盗版网站。英国盗版追踪公司MUSO向好莱坞发出警告,这可能会引发本可以避免的代价高昂的盗版热潮。


奥斯卡是本年度备受瞩目的颁奖典礼,受到全球数百万影迷热切关注。


第93届奥斯卡颁奖典礼原定于2月28日举行,但由于新冠病毒大流行,仪式被推迟至4月下旬。


在本月初提名宣布之后,电影媒体一直在热烈讨论。最佳影片单元中并未出现卖座大片的名字,因此人们有各种猜测。博彩公司目前最看好的是《无依之地》(Nomadland)和《芝加哥七君子审判》(The Trial of the Chicago 7)。


奥斯卡参赛影片的合法获取


然而,不幸的是,并非所有电影迷们都能加入这样的讨论。尽管所有参赛影片都已在美国首映,但并非在所有国家或地区都如此。例如,《无依之地》尚未在英国、加拿大、法国和许多其他国家或地区首映。


对于渴望观看这部电影的影迷来说,这就是一个问题。他们别无选择,只能等待或转向未经授权的来源。这也是MUSO特别提到的一点。


MUSO在分享各种示例的同时写道:“当在某个国家或地区无法观看电影时,观众会通过盗版去找到它,因为盗版通常是由获取的需要引起的。这在社交媒体评论中很明显。”


MUSO研究了截至2月中旬所有提名最佳影片的电影在盗版网站上的受欢迎程度。调查发现,《前程似锦的年轻女人》(Promising Young Woman)被盗版最多,而《犹大与黑弥赛亚》(Judasand the Black Messiah)单日的盗版量最高。可以说,缺乏合法的获取途径在一定程度上促进这些数据的增长。


盗版高峰尚未到来


尽管盗版已经很普遍,但历史告诉我们,真正的盗版热潮尚未到来。回顾去年的最佳影片奖得主《寄生虫》(Parasite),可以发现在该影片于2月10日获得奥斯卡金像奖之后,人们对盗版网站的需求猛增。


《寄生虫》现象可能再次出现


这并不是一个新现象,因为奥斯卡获奖影片早已吸引盗版者日益增长的兴趣。也就是说,如果世界各地的人们都能通过合法的途径观看电影,那么这个巨大的峰值可能会降低很多。


考虑到这一点,MUSO预测,人们对今年的获奖影片盗版的兴趣也很浓厚。


“在去年2月10日奥斯卡颁奖典礼之前被广泛发行的《寄生虫》在被提名后遭受了严重的盗版,MUSO的数据表明,2021年的被提名影片将会遭遇类似的盗版需求。这种需求将因为某些国家供应不足而被放大。”


好莱坞可能错过收入机会


总而言之,缺乏可获取性可能会导致盗版网站上数以千万计的额外下载和流媒体传输。尽管这些并不能转化为直接损失,但显而易见的是发行延迟会造成数百万美元的损失。


MUSO指出:“延迟发行的决定造成了大量收入损失。”


MUSO根据数据推测,奥斯卡最佳影片将在《犹大与黑弥赛亚》和《前程似锦的年轻女性》之中产生。但是,这纯粹是基于盗版需求的预测,远非理想的预测。


从数据中得到的总体信息是,好莱坞可能会认真考虑延误发行是否弊大于利。


来源:中国保护知识产权网

新修《著作权法》对音乐产业将产生这些影响

21-4-16

在新修改《著作权法》中,录音制作者被赋予广播权和表演获酬权,音乐行业历经10多年呼吁,终于修成正果。修改后的《著作权法》中的多项变化都与音乐产业发展息息相关,本文简要梳理其中对音乐产业带来影响的重要条款。


  多处修改对音乐产业影响深远


  新修改《著作权法》第十条对广播权的规定,把广播的行为从仅限定在无线的方式,扩大到有线的方式,包括广播、网络直播、定时播放、定时转播,词曲作者等创作者向众多的网络直播平台主张权利有了更加明确的法律依据。而在2010年修订版《著作权法》中,网络直播既不属于广播权,也不属于信息网络传播权,在实际操作和司法实践中,只能按照现行法规定的兜底条款的“其他权利”进行处理。


  在新修改《著作权法》第十七条的表述中,对视听作品进行了细分,分为电影作品、电视剧作品和其他视听作品,这三类视听作品的权属也有不同规定:电影作品、电视剧作品的著作权归制作者享有;其他视听作品的著作权由当事人约定;没有约定或约定不明的,著作权归制作者享有,但词曲作者等创作者享有二次获酬权,此规定也为词曲作者带来了更多的获取报酬的机会。笔者认为,电影、电视剧之外的其他视听作品的制作人,要和词曲作者等创作人在著作权权利归属方面进行明确约定,减少纠纷,维护自己的权益。新修改的《著作权法》同时还保留了录像作品的概念,这种细分规定也会给实际操作和司法实践带来复杂性。


  对于集体管理,新修改《著作权法》第八条的规定和之前相比有以下几点变化:一是集体管理组织的定性从“非营利组织”修改为“非营利法人”,更加强调了集体管理组织独立运营的法人地位,也是对2017年5家著作权集体管理组织作为社会团体与政府主管机关“脱钩”的回应,更有利于集体管理的健康发展。二是引入了集体管理费率异议机制,由专门的仲裁机构裁定集体管理组织收费标准的争议,有利于让集体管理组织收费标准更加合理,也更有利于确定集体管理的司法赔偿标准,促进集体管理组织工作开展。三是加强集体管理组织透明度,加强对集体管理组织的监督,这有利于集体管理事业健康发展,进而促进音乐产业发展。


  赋予录音制作者广播和表演获酬权将极大促进音乐产业发展


  新修改《著作权法》第四十五条规定:“将录音制品用于有线或者无线公开传播,或者通过传送声音的技术设备向公众公开播送的,应当向录音制作者支付报酬。”前半句中“将录音制品用于有线或者无线公开传播”与第十条规定的广播权定义保持一致,也就是说,广播电台、电视台广播录音制品或直播网络平台使用录音制品进行直播,无需征得录音制作人的许可,但要支付报酬(传播方式包含无线电传播、有线电缆传播和广播、非交互式的网络直播、定时播放、定时转播)。后面关于表演权的规定“或者通过传送声音的技术设备向公众公开播送的”与第十条规定的表演权定义基本保持一致,也可称之为“机械表演”,也就是经营场所内通过各种方式公开播放录音制品无需征得录音制作人许可,但需支付报酬。机械表演方式包括:营业场所通过点唱机、录音机直接播放音乐,或接收电台、电视台广播的音乐、从网络平台获取音乐在经营场所播放。音乐录音制品无论来源何处,只要在经营场所通过技术设备公开播放和机械表演方式使用录音制品,就符合第四十五条的规定,应向录音制作者支付报酬。


  新修改《著作权法》第四十五条将对音乐产业产生很大的影响。


  首先,解决了多年来广播和公开表演领域对录音制作者存在不公平待遇的问题,使用音乐不仅要向词曲作者支付费用,也要向录音制作者支付费用,这实现了词曲作者和录音制作者之间权利的平等,广播和播放音乐的场所要向录音制作者分享使用作品所获取的收益。


  其次,增加了唱片公司获取收益的渠道。通过分享在广播和经营场所使用中获取的收益,唱片公司可以有更多的资金和信心投资创作更多更好的音乐,促进音乐生态的良性循环和发展。


  再次,中国音乐在境外也有着巨大的市场。然而,根据国际对等原则,中国在国内立法中不赋予录音制品广播权和表演权,中国音乐在国外被用于广播或其他向公众传播的情形时,中国的艺人和唱片公司也无法获得相应的报酬,法律的修改有利于中国音乐在境外受到保护。


  期待录音制作者广播和表演获酬权落实


  根据国际唱片业协会(IFPI)发布的《全球音乐报告:2019年数据与分析》显示:中国市场总规模已经达到5.909亿美元,较上一年度增长16%,位于全球音乐市场排名的第七位,收入的90%来自流媒体,但广播和表演权对音乐市场的贡献值为0。与之相对的是,2019年,全球音乐产业收入达26亿美元,广播和表演权收入贡献值达到了12.9%。


  10多年来,唱片行业积极推动修改《著作权法》,以期赋予录音制作者广播和表演权。2007年到2020年间,中国音像著作权集体管理协会、中国音像协会、国际唱片业协会及上百家唱片公司通过各种方式,联名或单独向立法机关或通过新闻媒体呼吁赋予录音制作者广播权和表演权。从2008年以来,多名文艺界和新闻出版界的全国人大代表或政协委员先后九次提交相关提案,建议修改《著作权法》,赋予录音制作者广播权和表演权。同样自2008年以来,先后有30多位法学专家通过研讨会或媒体发声,呼吁赋予录音制作者广播权和表演权,促进我国音乐产业的发展。


  广播电视台、电台和大量的营业场所使用音乐通常是大量的、碎片化的,使用场景遍布全国甚至全球各地,且使用时间是随机的,录音制品的权利人个体是难以直接行使权利的,通过集体管理方式行使录音制品广播和表演获酬权是最佳方案。


  希望修改《著作权法实施条例》和《著作权集体管理条例》时,能从法规层面制定落实两权实施的保障措施。我国在加入《世界知识产权组织表演与录音制品条约》(WPPT)时,因为2010年修订版《著作权法》没有赋予录音制品广播和表演获酬权,对第十五条规定的“因广播和向公众传播获得报酬的权利”声明保留。笔者认为,新修改《著作权法》生效后,应该取消对WPPT第十五条的保留,否则就会形成只保护国人而不保护外国人的录音制品的获酬权的局面,这和国际惯例不符,在实际执行中也会带来诸多问题。


  中国幅员辽阔,人口众多。根据国家广播电视总局发布的《地级以上广播电视播出机构及频道频率名录(截至2020年10月)》,我国目前共有广播电视台、电视台408个,每个台设置若干电视或广播频道,共有广播1161套、电视1210套,我国还有数以万计的经营场所,包括饭店、商场、酒吧、餐厅、咖啡厅等,还有民航、铁路等交通工具,众多网络直播平台也在大量使用音乐。新修改的《著作权法》生效后,更加明确地规定了这些获取商业利益的使用者应当向音乐制作者分享经济收益。


  中国音像著作权集体管理协会作为国内唯一的音像著作权集体管理组织,正在为开展两权收费积极做准备,具体工作包括:推动《著作权法》配套法规的修改,保障广播权和表演权的落地实施;认真调研国内外的市场状况,学习国际运作经验,拟定收费标准;加强与国内相关娱乐行业协会的沟通;建立专门的许可团队,建立录音制品的著作权管理系统,实现收费、分配、分发的电子化操作,以期为维护权利人的利益做更多工作,促进中国音乐产业繁荣发展。


来源:中国新闻出版广电报/网


泡泡玛特告若态侵权被驳回

21-4-14

4月13日消息,上海知识产权法院就原告北京泡泡玛特文化创意有限公司诉被告苏州工业园若态科技有限公司侵害外观设计专利权纠纷案作出一审判决,驳回了泡泡玛特的全部诉讼请求。


上海知识产权法院经审理查明:

被控侵权产品为“Chocat巧克喵战!女神”系列盲盒,一套共有12个玩偶,每个玩偶的差别仅在于头饰和服饰,外包装盒上印有的品牌商和制造商的名称均为被告。

巧克喵玩偶与茉莉玩偶相比主要区别点在于面部五官以及发型:巧克喵玩偶的眼睛眼角较尖,而茉莉玩偶的眼睛相对而言更大更圆,且两者眼圈内的虹膜和瞳孔设计、眼圈勾勒方式、上睫毛和下睫毛的具体设计、是否带有痣等均有所不同;

巧克喵玩偶的嘴唇微张呈O形,嘴角两端水平,而茉莉玩偶的嘴唇闭紧,上嘴唇向外撅起,两侧嘴角下沉;

两者虽都是齐刘海波波头造型,但巧克喵玩偶的刘海有两处分岔,发梢末端垂直,而茉莉玩偶的刘海处没有豁口,且发梢末端有层次向上翻卷。


上海知识产权法院认为:

由于被控侵权产品与涉案专利在面部五官、发型以及服饰方面存在较大差异,根据整体观察、综合判断,被控侵权产品的外观设计与涉案专利在整体视觉效果上有实质性差异,两者既不相同也不近似。

因此,“巧克喵”系列产品对原告外观设计专利不构成侵权,故驳回泡泡玛特全部诉讼请求。


来源:腾讯网

专家探讨加拿大品牌如何打击假冒行为

21-4-13

众所周知,假冒商品会对各个品牌造成损害,同时还会对消费者的安全构成威胁。在加拿大,相关品牌在部署全球打假计划时需要考虑如下一系列问题。


知识产权保护

首先,各品牌可以在其当前开展和未来计划开展业务的市场国家或地区以及生产和精加工产品的国家或地区进行商标注册。根据预算的不同,各品牌注册主要商标(key/house mark)或次要商标(secondary mark)的方式可能也有所不同。事实证明,版权和外观设计权保护在防止假冒方面能够起到一定的作用,可在商标注册待决的情况下(在某些司法管辖区中,商标注册的程序可能很漫长)作为一种替代性的保护途径。外观设计保护也有助于打击克隆的商品。此外,在未经授权的网络卖家在其商品中使用相关品牌的网站图片的情况下,版权可以提供帮助,但前提是品牌必须拥有必要的权利。


计划范围

对于大多数品牌来说,获得足够的预算来应对假冒问题通常是一个挑战。在确定计划的范围时,地理位置(即各品牌将关注的国家或地区)是一个非常重要的考虑因素。其他需要考虑的问题还包括:各品牌将关注的知识产权类型;目标产品的类型;是否需要设置产品限制或门槛。这种门槛应谨慎管理,因为它们可能对海关截获产生寒蝉效应。


产品评估

各品牌需要考虑确定商品是否为假货的评估类型,即考虑外观检查中的明显标志是否足以证明商品的真伪,还是需要某种形式的法医检查或实验室检测。向执法部门披露相关标志将有助于他们更轻松地隔离可疑货物。


调查

现如今,侵权者通常会通过高度复杂的网络进行运作。因此,品牌所聘用的调查人员应该有足够的能力来发现此类侵权者。


在线监管与执法

由于大量的假冒商品交易都是通过网络的形式进行的(特别是在新冠肺炎疫情爆发后和在线购买高峰),因此制定强有力的网络打假计划至关重要。要想获得有关网络上是如何广泛销售带有自己商标的产品的一些信息,各品牌可进行覆盖网络市场和社交媒体的全球网络调查。通常,各品牌会惊讶地发现带有自己商标的产品正在其未打算销售的国家或地区出售。在制定了网络打假计划之后,各品牌还需要记住,其计划需要随着网络环境的发展而变化以保持有效性。


与其他部门合作

通过海关备案和培训与海关或执法部门合作会取得一定的成果。海关备案还可以提供当地或非关键市场(各品牌因预算限制而无法进行实地调查)中的一些情报信息。一些行业协会的成员可能会获得访问成员执法计划的机会,以及提供从其他品牌那里收集执法建议的机会。


来源:中国保护知识产权网

印度:版权保护不强制要求进行版权登记

21-4-12

孟买高等法院裁定称,根据《1957年版权法》,寻求侵权禁令不强制要求进行版权登记。法院指出,《版权法》赋予版权第一所有人一系列权利和特权,不要求在先进行版权登记。法官强调称,《版权法》关于版权侵权的第51条并不限于在版权登记处登记的作品。


法院指出:


“本条本身并未要求进行在先登记,其他地方也未作此规定。该条应与第45条第1款一同解读,版权所有人可提出登记申请。重要的是,未经许可使用原创作品属于版权侵权,原创作品的作者拥有一系列专有权。”


该条可比照《商标法》第27条,后者对启动未注册商标侵权诉讼程序有明显的限制。


法院指出:


“版权与商标分属不同的领域,但在某些情况下(例如本案)有重合或交集。艺术作品可作为标志获得商标注册,也可作为一件艺术作品获得版权保护。商标需要注册才能提起侵权诉讼,版权则不需要。本质上,版权认可原创性,授予作者商业化的权利以及与商业化有关的专有权。作者通过辛勤的付出呈现原创表达或实现某个想法。重点在于表达或想法的原创性、劳动和技巧。”


法官帕特尔作出以下裁决:


“登记不是主张版权所必须的。根据《版权法》,登记只是对纳入版权登记处的详细信息的初步推定。该推定不是结论性的。即使未登记,版权在作品创造出来并用一种物理形式呈现出来时便存在。”


帕特尔认为登记不是获取保护的先决条件。


案件背景


数年来,Sanjay Soya一直在生产和销售各种食用油,例如豆油。Narayan贸易公司是一家独资经营企业。Sanjay Soya声称拥有必要的ISO质量证书和其他证书,并称其是食用油生产企业SK Oil的权利受继人(successor-in-title)。2003年5月,SK Oil使用了与食用油有关的具有独特装束、布局和布置的标志、标记和艺术作品。


Sanjay Soya与SK Oil的转让契约第2条称,SK Oil构思、创造、设计并开发了SOYA DROP标志。


各方的争议


Sanjay Soya的代理律师表示该标志属于《版权法》第2(c)条的原创艺术作品,SanjaySoya一直在公开持续使用该标志及其变体。


Sanjay Soya称,Narayani未经许可非法复制Sanjay Soya的注册商标和受版权保护的艺术作品。Sanjay Soya称,Narayani的标志是对其原创的独特艺术作品核心部分的非法复制。


Narayani 则表示,原告不能就包装标志主张版权,因为其没有进行版权登记。


法院的观点和裁决


帕特尔在法院令中指出,Sanjay Soya标志的主要特征或元素都能在Narayani的标志中找到,只有微小的变化。这些变化太不相关,以至于不值一提。


法院驳回了Narayani的论点,即原告不能对包装标志主张版权,理由是未进行版权登记。法院指出:“关于版权侵权的第51条不仅限于向版权登记处登记的作品。”


法院提到了1886年的《伯尔尼公约》。基于该公约,版权保护不得以遵守任何手续为条件。


同样,《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS)规定了国民待遇、自动保护和保护独立性原则。


“在原告(版权所有人)所居住或工作的司法管辖区提起版权侵权诉讼不受版权登记与否影响。”


因此,该判决有利于原告,法院责令被告Narayani支付400230卢比的诉讼费。


来源:中国保护知识产权网

擅用古代熬胶图非遗美术作品被判侵权赔偿

21-4-10

      某超市售卖的一种阿胶饮品外包装盒上印有一幅美术作品,东阿阿胶股份有限公司系此作品的著作权人,该阿胶饮品的生产者、超市经营者均被著作权人告上了法庭。近日,山东省济南市历下区人民法院对此案进行了一审宣判。

 

  法院经审理查明,2007年3月,山东省版权局对东阿阿胶公司作品名称为“古代熬胶图”的美术作品著作权予以登记,作者及著作权人为东阿阿胶公司。该作品的主要内容为:一幅为多人在大锅前熬制阿胶的情形,简称熬胶图;一幅为品尝阿胶的情形,简称品胶图。之后,东阿阿胶公司取得了品胶图、熬胶图的注册商标,至今两个注册商标仍在有效期内。

 

  2019年12月,原告向某公证处申请证据保全公证,随后公证处派两名公证人员随同原告委托代理人来到济南市槐荫区某超市,原告委托代理人选购了阿胶一盒,包装盒上标明的制造商为常州某食品公司。经比对,被诉侵权产品包装盒上的装饰图与原告涉案作品人物形象及动作基本一致。案件审理过程中,被告常州某食品公司出具了产品下架通知,载明其要求各销售单位将案涉产品下架,并出具销售单及库存数量单,原告对此不予认可。

 

  历下区法院经审理认为,根据我国著作权法规定,著作权属于作者,如无相反证明,在作品上署名的公民、法人或者其他组织为作者。《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定,当事人提供的涉及著作权的底稿、原件、合法出版物、著作权登记证书、认证机构出具的证明、取得权利的合同等,可以作为证据。本案中,原告提交的著作权登记证书中载明原告系涉案作品的著作权人,其合法权利应予以保护。

 

  被告常州某食品公司未经原告许可,在其生产、销售的阿胶饮品包装盒上使用了原告享有著作权的涉案作品的一部分内容,侵犯了原告涉案作品的复制权、发行权,应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。被告济南某超市销售涉案产品的行为亦侵犯了原告涉案作品的发行权,且未提交证据证明其合法来源,故应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。因原告未举证证明其因被侵犯著作权所受到的损失,以及被告因实施该侵权行为的获利情况,法院在考虑涉案作品形象特点及价值、被告经营规模、侵权的方式与情节及原告为维权所支出的合理费用等因素的基础上,分别予以确定赔偿数额。

 

  综上,依照相关法律规定,法院判决被告常州某食品公司、济南某超市立即停止在生产、销售的阿胶饮品产品上侵犯原告东阿阿胶公司“古代熬胶图”美术作品著作权的行为,并去除库存被诉侵权产品上的“古代熬胶图”美术作品。被告常州某食品公司赔偿原告东阿阿胶公司经济损失及合理费用共计3万元;被告济南某超市在5000元范围内承担连带清偿责任。该判决已经生效。


来源:人民法院报 

歌手吴青峰在与恩师著作权纠纷案中胜诉

21-4-9

        知名歌手吴青峰与昔日恩师林暐哲的官司闹得沸沸扬扬,甚至让吴青峰本人数次哽咽。在3月30日吴青峰与林暐哲的著作权纠纷案开庭后,今天(4月1日)传来最新消息:二审林暐哲依然败诉,吴青峰不用赔偿800万台币!

 

        4月1日,据环球音乐华语部微博消息,环球音乐旗下艺人吴青峰胜诉。近日,吴青峰出庭前经纪人林暐哲著作权纠纷案,庭审结束后哽咽回应此次纠纷。

 

        吴青峰说道:“从我们发布共同声明(宣布结束合作关系)时,我一直记得林先生告诉我要好聚好散。他甚至说我们要树立典范,不是所有艺人和经纪公司解约都要撕破脸。所以到现在我都一直不能理解,我一直以来盲目相信的老师为什么会变成这样,他是一个我曾经视为父亲的人。”他同时表示自己“心里充满了无奈、疑惑和遗憾”,但自己基本都能面对,唯一有点扛不住的是让妈妈担心了。

 

        2018年12月31日,吴青峰与合作15年的林暐哲发表共同声明,宣布正式结束合作关系,随后便爆出著作权纠纷案。林暐哲起诉吴青峰违反著作权法,公开演唱已授权给前者的《小情歌》等270首音乐作品。林暐哲分别提出民事和刑事诉讼,民事诉讼部分要求赔偿800万元。此前吴青峰目前所属的音乐公司环球音乐曾回应:“青峰从未将词曲著作权转让予林暐哲音乐社,其创作之词曲为青峰本人所拥有。”

 

        2020年4月,该案件的民事诉讼部分由吴青峰胜诉;刑事部分仍在审理中。

 

        此次庭审中,吴青峰一度泪洒现场:他表示曾于2020年12月4日与林暐哲见面,他虽然成立新公司,但还想要继续合作,但合作提议被林暐哲拒绝。双方在律师见证下签署合约中止协议书,林暐哲也给予祝福。吴青峰认为双方合约已经中止,否认有意侵害《著作权法》。

 

        庭审过后,吴青峰在微博晒出他与猫咪的合照,配文“真希望这世界能发生一些公义,让人还能有相信的力量”,并坦言“最近负能量爆棚”“有时候醒来闪过第一个念头是不知道还要面对什么荒谬事,有点害怕醒来”。


来源:羊城晚报

幽默的力量:杰克.丹尼输给狗玩具

21-4-9

商标持有人或许会面临一个共同的难题,就是在其商标被用于喜剧效果时——尤其是当幽默损害了其商业利益时——是否以及如何做出回应。通常,商标持有人会本能地希望通过积极的法律措施来保护自己的商标。但是,这种做法并不总是明智的,并且现在不太可能取得成功,至少在美国上诉巡回法院审理的涉及知名酒类品牌杰克.丹尼(Jack Daniel's)的案件中是这样。


该案涉及位于亚利桑那州生产和销售狗用咀嚼玩具的公司VIP Products,其玩具的设计与杰克.丹尼的产品相似。据VIP Products称,其狗玩具反映了“狗在人类生活中的人性化”并且对“太把自己当回事的企业”进行了评价。


2014年7月,VIP Products推出了一款名为“BadSpaniels(顽皮的西班牙猎犬)”的玩具,如下图所示,该玩具模仿了杰克.丹尼的Old No. 7威士忌酒瓶外观,并配有一些幽默文字:“OldNo. 2 on your Tennessee Carpet(田纳西地毯上的2号配方)”“43% POO BY VOL(43%狗便便)”和“100% SMELLY(100%臭烘烘)”。



该产品发布后不久,杰克.丹尼向VIP Products发送了停止通知函。作为回应,VIP Products在亚利桑那州的联邦法院提起诉讼,要求宣告“Bad Spaniels”未侵犯或损害杰克.丹尼的商标或商业外观的权利。杰克.丹尼依据联邦法和州法主张其商标和商业外观被侵权以及其品牌声誉和威士忌酒瓶设计被淡化。


在简易判决中,地区法院驳回了VIP Products的抗辩,即根据罗杰斯诉格里马尔迪案(Rogers v. Grimaldi)中确定的“第二巡回法院标准”,“Bad Spaniels”狗玩具属于戏仿,应受到《第一修正案》的加强保护。


在罗杰斯诉格里马尔迪案中,女演员金格.罗杰斯(Ginger Rogers)称一部名为《金格和弗莱德(Ginger and Fred)》的电影制造了她赞助这部电影的假象,违反了《兰哈姆法案》。第二巡回法院判罗杰斯败诉,理由是“与普通商业产品的标签相比,电影名称的表现元素需要更多的保护”。法院认为,“除非电影名称与基础作品没有任何艺术关联,或者即便具有某种艺术关联,但名称明确误导了作品的来源或内容,否则侵权不成立。”


在杰克.丹尼案中,地区法院认为罗杰斯案确定的测试法只适用于“艺术表达”的名称,例如电影、戏剧、书籍和歌曲,而不是“促销某种非表达性的商业产品”,例如“Bad Spaniels”。在为期4天的庭审后,法院作出了有利于杰克.丹尼的侵权和损害裁决。


VIP Products提起上诉,第九巡回上诉法院推翻了地区法院的裁决,裁定“Bad Spaniels”属于戏仿,理应受到《第一修正案》的加强保护,并认可VIP Products提出的“其狗玩具对严肃的企业进行调侃”的证言。根据该法院的说法,虽然狗玩具的表现力“肯定不能等同于蒙娜.丽莎”,但它却是一种“富有表现力的作品”,因为它传达了“幽默的信息”。在此基础上,第九巡回上诉法院将此案发回重审,指示下级法院适用罗杰斯案测试法。


在此之前,杰克.丹尼已向美国最高法院提交了申请,请求其审理此案。杰克.丹尼称,VIP Products的狗玩具无权获得加强保护,因此应接受其他巡回上诉法院使用的适用于戏仿的标准的混淆可能性测试,地区法院在本案中也使用了该测试。


VIP Products提出异议,最高法院近日驳回了杰克.丹尼的申请,未予置评并维持了第九巡回上诉法院的裁决。


这对商标持有人意味着什么?首先,在采取法律行动之前,请考虑法院提供的明智建议:“在某些情况下……接受戏仿中默示的恭维,微笑或大笑比提起诉讼要好得多”(参照路易.威登诉美国时尚品牌My Other Bag案)。


其次,如果确实需要采取法律行动,则必须考虑管辖权,因为巡回上诉法院的法律可能十分关键。例如,杰克.丹尼在第九巡回上诉法院要赢得涉及戏仿的侵权诉讼,品牌所有人必须证明被告对商标的使用“与艺术无关”或“明显”误导客户,此外还必须证明混淆的可能性。同时,第二、第四、第五、第七、第八和第十巡回上诉法院以及商标审判和上诉委员会不采用罗杰斯案测试法,而是在适用于其他产品的标准的混淆可能性测试范畴内解读幽默。第一、第三、第六和第十一巡回上诉法院尚未就此问题给出明确的结论。


因此,在采取行动之前,商标持有人应慎重决策。


来源:中国保护知识产权网

“萌经济”IP保护乱象亟须依法整治

21-4-9

          当下,在萌宠、动漫、二次元等“萌文化”的支撑下,“萌经济”迅速崛起,成为一种新的经济业态。但日益走俏的“萌经济”在满足消费者需求的同时,也暴露出一些问题,亟待规范。

 

  “萌文化”最早起源于日本动漫,由于其具有很强的解压、减压效果,能满足不少群体追求消费过程的快乐以及个性化等精神回报诉求,逐渐形成一种都市文化潮流。同时在资本大量投入之后,许多“萌文化”IP被开发,“萌经济”的生产力不断被解放,加之新媒体的广泛传播,一时间使得“萌经济”迅速生根发芽,逐渐成了发达的产业链。

 

  然而值得关注的是,当前很多品牌在主打与“萌文化”产品融合,从而给消费者带来天然的亲近感,使得消费者乐意为其买单的背后,却存在一些问题,甚至乱象丛生,令人难以适从,大呼“不妙”。

 

  比如,此前星巴克中国门店推出一款樱花粉的猫爪杯,备受消费者喜爱,后来一度被炒到上千元。但一些购买过星巴克猫爪杯的消费者对其实用功能和质量颇有微词。诚如网友所言,带包装看着还不错,但是拆了包装后就是一个普通的杯子,不值这个价格。同时,质量参差不齐,山寨成风也成为这些“萌产品”的问题所在。据了解,每当爆款“萌产品”热销时,盗版问题便随之而来,市场上各式各样的“萌产品”看似很“萌”,颇具诱惑,其实很多属于假冒伪劣,轻信不得。

 

  这些乱象或问题,扰乱了市场正常秩序,损害了消费者合法利益,对于“萌经济”持久健康发展将产生不利影响。尤其盗版,既不能保证商品的质量,更侵犯了知识产权,导致市场鱼目混珠。由此来看,这个问题不仅亟待规范管理,又亟须依法整治。

 

  对此,监管首先不能作壁上观,而是需要依法依规,及时出手,让不法商家付出应有代价,形成震慑。商家更应遵守消费者权益保护法、产品质量法和电子商务法等法律规定,确保商品质量合格。消费者遇到权益受损,也要积极维权。

 

  此外,“萌文化”的IP保护涉及不同类型的知识产权。有些是把某一个卡通形象申请注册为商标,应从商标权的角度进行保护。还有些把它登记为美术作品进行版权登记,需从著作权的角度进行保护。但无论是从商标权还是著作权角度进行保护,都应该依法严厉打击侵权行为,为萌产品做好知识产权全流程管理,实现IP创意、制作、确权、存储、授权、运营、保护等全流程产业链管理,从而去伪存真,趋利避害,终结乱象,使“萌经济”走向健康发展之路,实现多赢。


来源: 河南日报

英国脱欧后申请人对英国商标需求飙升

21-4-8

       英国知识产权局(UKIPO)申诉庭、商标和外观设计处负责人娜塔莎.奇克(Natasha Chick)在英国特许商标律师协会(CITMA)举行的小组会上分享了英国脱欧后UKIPO的业务变化。


       奇克透露,在2020年春季新冠肺炎疫情爆发之初,商标需求明显减少。但是,到了夏季,商标需求猛增,这很可能归功于禁封期间新成立的小企业的推动。


       2020年年底又出现一波增长,大量客户在英国脱欧过渡期结束前提交了英国商标申请。


       疫情爆发之初,注册外观设计的需求也有所下降,夏季开始稳步增长。


       奇克称,申请量的增长尚未转化为申诉服务需求的增长,但UKIPO正在进行监测。


文件送达地址变更


       UKIPO收到的变更请求增长250%,大量变更地址的申请都是针对新的对应权利(对应权利指英国脱欧后欧盟知识产权自动转化为对应的英国权利)。


       2021年1月,97%的此类请求在10个工作日内得到处理。10%的对应商标的地址更改为英国地址。


       这些变更可以批量进行。如果有50个或更多需要更改,奇克建议使用专门的批量更改地址服务。该服务一直持续到2021年9月30日。


       这项服务很受欢迎,有4万个案例已通过批量服务进行了更改。


UKIPO的资源配置


       奇克承认,发布审查报告存在延误。


       目前,UKIPO在商标和注册外观设计上花费的时间为35到40个工作日,比设定的10个工作日要长。


   “我们的目标是恢复之前在10天内发布审查报告的标准。去年,我们又招聘了100多个审查员,其中大部分都是8月以来招聘的。”


     大多数的新审查员都是商标审查员,UKIPO也招募了外观设计审查员。


 “我们的目的是在下一个财政年度恢复10天内发布审查报告。我们已经指派新的办案人员和听证人员投入到申诉庭的工作中,以处理预期增长的案件。”


    关于审查员给在先权利持有人发送通知函的问题,与会者请奇克作出澄清。


    奇克回复称:“对于1月1日以来提交的商标申请,审查员必须通知所有在先权利持有人,包括持有对应商标的权利持有人。”


 “对于那些在12月31日之前提交的申请,审查员只需要通知现有英国商标持有人。”


申请日


    奇克表示:“英国法律对于英国申请的申请日规定是非常明确的,基于在先欧盟申请在英国进行权利申请的程序不会改变这一点。”


 “脱欧协议确实规定,此类申请与欧盟申请拥有相同的申请日。”


 “商标的日期不会更改,因此申请日与在先现欧盟商标一致。”


      当收到申请时,UKIPO会存储英国的申请日,并将在先的欧盟申请日作为优先权日。


       奇克确认,即使后来欧盟知识产权局驳回了申请,这也不会妨碍在英国提交申请,只要该申请在2020年12月31日下午11点仍处于待决状态。UKIPO会自行做出决定。


来源:中国保护知识产权网

2020年中国PCT国际专利申请量位居世界首位

21-4-8

       世界知识产权组织发布报告说,2020年,尽管新冠大流行造成了巨大人员和经济损失,但通过该组织提交的国际专利申请量仍继续增长,其中,中国和美国的专利申请量处于领先位置,均实现年度增长。


       数据显示,尽管受疫情影响,2020年全球GDP预计降低3.5%,但通过世界知识产权组织《专利合作条约》(PCT)框架提交的国际专利申请量仍然增长了4%,达27.59万件,是有史以来的最高申请量。


        其中,中国再次成为PCT框架下国际专利申请量最多的国家,申请数高达68720件,同比增长16.1%。美国和日本分别以59230件和50520件位居第二和第三位,之后是韩国和德国。亚洲国家PCT申请量占总量的53.7%,而10年前仅为35.7%。


      2020年,华为技术有限公司以5464件PCT申请量连续第4年成为最大申请者。位居其后的是韩国三星电子有限公司、日本三菱电机公司、韩国LG电子公司以及美国高通公司。


      在教育机构中,美国加利福尼亚大学系统以559件申请继续居于榜首,麻省理工学院以269件位列第二。其后是中国的深圳大学、清华大学和浙江大学。上榜的前10所高校中,有5所来自中国,4所来自美国,1所来自日本。


      国际商标申请方面,2020年使用产权组织马德里体系提交国际商标申请最多的仍是美国,为10005件,其次是德国、中国、法国和英国。前10大来源地中,中国是唯一一个在2020年录得两位数增长的国家,增幅为16.4%。(记者 刘曲)


来源:新华社


“乐拼”拼不过“乐高” 因恶意模仿被判赔偿3000万元

21-4-8

      近日,广东省高级人民法院对“乐高”诉“乐拼”系列标识商标侵权及不正当竞争案作出终审判决,认定“乐拼”生产厂商广东美致智教科技股份有限公司、广东美致智教科技股份有限公司第二分公司、汕头市智乐拼玩具有限公司等构成商标侵权及不正当竞争,且程度恶劣,判令其立即停止侵权,赔偿乐高博士有限公司经济损失及为制止侵权行为所支付的合理开支共3000万元。


  广州知识产权法院一审查明,2015年起,美致公司法定代表人李某某等人复制乐高玩具,生产出大量含有“乐拼”中文及英文字样系列标识的玩具产品,其中多款标识侵犯了“乐高”商标标识,构成商标侵权;一个商标名称与乐高公司有一定影响力的商品名称相似,构成不正当竞争,遂判决美致公司等三被告赔偿乐高公司经济损失及为制止侵权行为所支付的合理开支共300万元。


  判决后,双方均对赔偿金额有异议,向广东高院提起上诉。


  广东高院二审查明,“乐高”系列商标经长期使用与宣传,在玩具市场上具有极高知名度,早已成为相关公众用于识别乐高商品的主要标识。美致公司一系列地使用“乐拼”标识,在颜色组合、表现形式、整体视觉效果等方面均与“乐高”极为相似,极易导致公众混淆,从而削弱“乐高”系列商标的显著性,对其市场声誉造成毁贬。美致公司复制乐高玩具持续四年之久,侵害乐高公司8个注册商标和1个具有一定影响的商业名称。该公司负责人李某某指使他人注册系列侵权商标,组织工厂进行生产,通过在美致二分公司经营场所、广州国际玩具及模型展览会、代理商经营场所等实地陈列和大量销售,还通过邮件、公司网站、微信公众号,以及发展代理商等多个渠道进行宣传、销售。根据相关刑事裁定书认定,仅自2017年9月11日至2019年4月23日,美致公司生产销售侵权产品的非法经营额已达到3.3亿元,另依据浙江淘宝网络公司提供的“乐拼”商品销售数据,可合理推定侵权产品的销售金额超过5亿元。经参考相关行业利润率合理估算,所涉侵权产品的整体获利应远超1.6亿元。


  据此,广东高院认为,美致公司侵权持续时间长、规模大、获利多,且极富设计性和组织性,攀附和模仿乐高公司的恶意明显,属严重侵权行为,应从重判赔,遂对乐高公司提出的赔偿主张予以全额支持,改判“乐拼”赔偿“乐高”相关经济损失3000万元。


来源:深圳商报

专利诉讼或成智能家居竞争新常态

21-4-1

      在标准之争、入口之争与平台之争后,智能家居市场近日因杭州鸿雁电器与小米及其生态链公司之间的专利纠纷再次引发关注。一个小小智能插座引发的专利纠纷,为何会在千亿元规模的智能家居市场掀起波澜?


  这得从风头正劲的智能家居市场及其背后的竞争态势说起。智能家居的概念自上世纪90年代由比尔.盖茨提出以后,就一直在不断拓展其内涵与外延。智能家居经历互联网、移动互联网,进入集成人工智能与物联网技术的AIoT时代,目前正是物联网应用中的朝阳产业。随着我国人口红利逐渐消逝,刚需类家电消费进入饱和期,在相关政策鼓励下,智能家居成为市场新宠儿。


  强劲的风口之下,竞争格局远未定型,智能家居市场引来各路兵马虎视眈眈、抢滩布局。互联网巨头BAT牵头,华为、京东、小米紧随其后;传统家电企业海尔、美的、格力、海信、TCL等相继加入;电信、移动等运营商也纷纷入局分羹。此次擦枪走火的杭州鸿雁电器与小米及其生态链公司上海创米科技有限公司(下称创米)正是其中具有代表性的玩家。


  杭州鸿雁电器是崛起中的新制造企业。凭借在电工电气、照明电器等方面拥有的40年制造经验,杭州鸿雁电器于2016年提出“将智能面板打造成智能家居入口、平台、终端”,并携手阿里巴巴、华为等开放式的IoT云平台,跻身智能家居新赛道。小米则以产业链全线布局见长,2013年提出生态链计划,将“围绕智能硬件,5年内投资100家生态链企业”,要用互联网思维颠覆传统制造和线下场景。目前米家品牌已占据一席之地,小米云平台链接数量最多。


  赛道拥挤,各路兵马各显神通。传统家电厂商深耕行业,制造经验丰富;互联网企业在生态、流量、线上渠道运营方面更胜一筹。在此前20多年的发展中,我国智能家居市场你方唱罢我登场,经历过Zigbee、WiFi、bluetooth等智能家居通讯协议的标准之争、智能家居入口级产品之争以及IoT云平台之争。这一次,新制造企业与互联网企业狭路相逢,打起了专利硬仗。


  杭州鸿雁电器起诉小米及创米涉嫌侵犯其在智能家居领域的核心专利,涉及数据采集与转发功能、协议转换功能、远程无线控制功能、紧凑式结构、电气安全性能提升等多个方面。虽然目前案件还在审理,诉讼结果不得而知,但是这给行业释放出明确信号——随着人工智能、5G物联网和云计算技术成为引领家居智能化的核心技术,专利将成为市场竞争的硬通货。


  这一趋势从专利申请数据上也得到印证。笔者经过初步检索发现,2009年开始,我国智能家居行业的专利申请数量开始迅速攀升,尤其近几年进入快速发展期,竞争更为激烈。根据德国专利数据公司IPlytics于2020年7月发布的一份专利分析报告显示,全球智能家居专利申请量前十五名中,中国公司占据7家,数量最多。


  据前瞻产业研究院的数据,2019-2023年智能家居年均复合增长率预计约为38.1%,2020年中国智能家居市场规模将达到2000亿元以上,2023年将突破5000亿元。前景广阔,竞争加码,专利不可避免地会成为市场争夺的重要工具。在专利竞争的赛道上,狭路相逢智者胜。在未来发展中,智能家居企业只有不断加强技术创新,建立以高价值专利为核心的专利战略,强化专利的布局和运营,并将技术和专利与标准相互联动,方可进退有据,步步为营,在智能家居这片蓝海占得先机。


来源:中国知识产权报

广东中山商标有效注册量突破20万件

21-3-27

        近日,记者从广东中山市市场监管局获悉,截至3月4日,中山市商标注册有效量达20.07万件,其中,家电产业占22.2%;马德里商标累计有效注册量344件,均位居全省第六位,已完成《中山市深入实施商标品牌战略服务经济社会发展的若干意见》所定目标。此外,国家知识产权局商标业务中山受理窗口为全省第5个,2020年业务办理量排在第四位。


  商标数量10年增长近15万件


  据悉,10年来,中山市商标申请量、有效注册量呈逐年递增趋势,从2011年的5万件,至2020年底突破19.7万件,10年增长近15万件。年度申请量2011年只有1万多件,近3年每年超4万件。同时,马德里国际商标注册费用低、手续简单、注册周期短,部分国家要求进口商品必须已取得当地商标注册,客观上使中山市马德里注册商标数增长较快,至2020年底达到335件,涉及包括俄罗斯、美国、欧盟等在内的106个国家及地区。因此说,中山市企业的国内商标品牌意识和国际商标品牌意识都明显增强。


  市市场监管局负责人表示,近年来,市委、市政府进一步加大对商标品牌工作的支持力度,将实施商标品牌战略作为经济社会发展的重大举措。2019年,市政府出台《中山市深入实施商标品牌战略服务经济社会发展若干意见》,制定商标品牌战略发展规划、加强商标品牌宣传培训、鼓励商标品牌国际化、实施中山美居示范工程、打造商标品牌综合服务平台、加强商标品牌无形资产管理等工作,市市场监管局主动申请设立国家知识产权局商标业务中山受理窗口为企业提供便捷服务,大力培育产品品牌、企业品牌、产业品牌和区域品牌,取得了显著成效。同时,中山市商标的快速增长,和代理机构的增加分不开。据悉,至2020年底,中山市从事商标专业化服务的商标代理机构达266家。


  家电产业商标数量占22.2%


  市市场监管局对重点产业的商标统计显示,家电、照明、五金、电子信息和装备制造产业的累计商标数量位居前列。其中,家电产业累计商标有效量4.45万件,约占全市累计商标注册有效量的22.2%。照明产业累计商标有效量2.72万件,约占全市商标有效注册量的13.6%。五金卫浴产业累计商标有效量达2.24万件,约占全市商标有效注册量的11.2%。电子信息产业和装备制造产业累计商标有效量分别为1.33万件和1万余件。


  统计数据显示,2020年,全市商标申请量5.15万件,注册量2.43万件,排名前三位的为小榄镇、东凤镇及古镇镇;马德里商标注册新增39件,累计有效注册量335件,小榄镇、火炬区、东凤镇排在全市前列;全市已备案商标许可363件,涉及21个镇街,东升镇居首。2020年,全市商标转让备案登记4869件,东凤、古镇、小榄排在全市前三位。


来源:中山日报

印度:条形码可作为商标获得保护

21-3-26

2021年1月12日,印度德里高等法院对Global Barcodes SL公司发布永久禁令。


在GS1 India诉Global Barcodes SL等一案中,原告是一家标准机构,为印度制造商和供应商提供包含“890”编码的条形码数字。“890”编码与另外10个数字一同使用,因此构成一个13位数字的条形码,以说明某产品的质量、确定产品的原产国和产品数量以及提供其他制造信息。


原告是为全球产品制定标识标准的国际组织“国际物品编码组织”(GS1)在印度的唯一授权机构。


该标准机构对www.indiabarcodesship.com和india-barcodesstore.com网站的运营商Global Barcodes SL提起诉讼,理由是其发布了包含“890”编码的条形码。


原告试图阻止被告发布条形码数字。原告称,被告的行为不仅欺骗了消费者,让其对购买的产品的质量和其他产品信息产生误解,而且其行为无异于商标侵权。


新德里Chadha & Chadha律所的合伙人索纳尔.马丹(Sonal Madan)表示:“侵犯条形码商标的做法已经出现。另外,假冒问题也更加严重,尤其是新冠疫情期间必需品市场中的假冒问题。”


2020年5月,法院下达临时禁令,网络服务提供商(ISP)屏蔽了被告的网站。


2021年1月12日,被告并未出庭。法院对被告下达禁令,责令被告向原告支付2000万卢比的损害赔偿,并责令ISP屏蔽或撤下问题域名。法院还下达另一项法院令,以阻止其他被告向Global Barcodes SL提供服务。


“条形码在全球打假中发挥着重要作用。本案将条形码作为证明商标加以保护。此类先例为消费者、零售商、品牌所有者和供应链上的其他利益相关方提供了有效的保护。”


“因此,高等法院承认‘890’证明商标的决定将对侵犯机器可读编码认证的侵权者形成有效的威慑。”


来源:中国保护知识产权网

国际商标协会董事会通过两项反假冒决议

21-3-26

2021年3月19日,国际商标协会(INTA)董事会批准了2项决议,呼吁法院和政策制定者实施新机制,以加大反假冒执法并在全球范围内制止此类非法活动。


决议建议:提高执法能力;制定新法律框架,以便于处理商品的没收、销毁或移交事宜;对未经品牌所有人授权擅自修改正版产品的行为依法追究刑事责任。


决议扩展了INTA的反假冒政策,纳入2个新的倡导点:剥夺假冒收益和将重贴标签视为假冒伪劣罪。基于这些决议,INTA及起草决议的反假冒委员会可以呼吁采取关键措施,以保护全球司法管辖区的品牌所有者和消费者的利益。


关于假冒收益的决议旨在剥夺假冒者从事非法运营的经济资源,即采用“跟着钱走”的方式。


具体而言,该决议旨在赋予法院一定的权力,使其可依据适当的证据暂时没收和扣押资产。决议还建议,当假冒者把资产转让给第三方以临时或永久逃避没收令时,授权法院下令没收资产或假冒收益。


另外,INTA敦促制定全面的法律程序,以提高没收的效果,包括有效管理和保护被扣押商品,确保此类商品得到充分清除,或转让给适当的实体。协会还鼓励加强国际合作,互相提供冻结和扣押令信息。


关于将重贴标签定为假冒伪劣罪的第二个决议呼吁将经过重贴标签和修改的正品纳入“假冒”的范畴,即使在商标所有人粘贴的原始商标未作更改的情况下,重贴标签也构成犯罪。该决议不涵盖售后或翻新的商品。


INTA的立场是,重贴标签有可能让消费者产生混淆并对其造成损害,与其他形式的假冒一样,此类行为构成假冒商标罪。


该决议与2013年美国联邦第四巡回上诉法院对美国诉Cone一案的裁决有关。法院认为,根据联邦法典第18编第2320条,将品牌所有者制造的产品重新贴上标签使之看起来像来自同一品牌所有者的另一个品牌产品的行为并不违法,因为品牌所有者粘贴的标签本身并没有被重新标记或更改。


如果通过与该决议一致的法律,蓄意以欺骗的方式售卖被重贴标签的产品的假冒者将无法再利用Cone裁决或其他法律或法院令的漏洞。相反,这些行为受假冒犯罪法约束,行为人将被起诉。


INTA首席执行官艾迪埃纳.桑斯.德.阿塞多(Etienne Sanz de Acedo)说:“INTA的决议向全球政府传递出强大的信号,对任何形式的假冒都要零容忍。无论是单独还是与其他国家协作实施这些最佳做法,政策制定者都能从多角度保护消费者,这是重中之重。”


桑斯.德.阿塞多补充称,决议与协会提升商标与品牌的价值、加强消费者信任的战略计划一致。


这是INTA在全球范围内保护品牌所有者知识产权和声誉,保护消费者的健康和安全,遏制假冒造成的就业岗位流失和税收缩减以及打击有组织犯罪活动所做的努力。


来源:中国保护知识产权网

加拿大商标异议委员会称“贬损他人商誉”是有效的异议理由

21-3-24

每个品牌都有一个区别于其他品牌的元素。毫无疑问,这个元素是品牌名称和声誉不可或缺的一部分。采用相似名称可能是无辜之举也可能是精心策划的。本文案件涉及国际知名快餐连锁店麦当劳(McDonald’s)与小型房地产和抵押服务提供商Hi-Star Franchise System(以下称为Hi-Star)的商标之争。Hi-Star本以为其“McMORTGAGE”商标申请会继续进行。然而,这份申请导致其与企业巨头发生纠纷。


准确地说,在4年9个月前,Hi-Star向加拿大知识产权局(CIPO)提交了“McMORTGAGE”商标申请,涵盖的服务包括:信贷、贷款、保险、货币兑换和旅行支票安排和提供服务;保险经纪;保险服务;抵押贷款等。2017年9月,麦当劳对该申请提出异议,理由包括Hi-Star所申请的商标很可能会损害其一系列知名商标的声誉。


具体而言,麦当劳主要提出两大异议理由。一是“McMORTGAGE”与麦当劳的商标非常相似,这使得拟申请的商标没有显著性且二者的创意极难区分。二是Hi-Star采用如此相似的标志有损麦当劳一系列商标的良好声誉。


随着麦当劳的快速发展,它几乎在销售的所有产品都采用了“Mc”前缀。例如,McGrill、McSwirl、McPuff、McChicken和McVeggie等食物清楚地表明了“Mc”的前缀及其广泛使用。“Mc”的精髓植根于品牌中,使麦当劳品牌与其他品牌区分开来。“McMORTGAGE”中的“Mc”元素很可能会在公众心中构成欺骗。


加拿大商标异议委员会支持麦当劳的立场并总结称,看到“McMORTGAGE”的消费者首先会认为该商标指的是想拥有麦当劳特许经营店的人可获得的金融服务,或与麦当劳有关。


这是加拿大商标异议委员会考虑并允许将“贬损他人商誉”作为商标异议程序中有效异议依据的第一个案例。商标异议委员会在做出这一历史性裁决时认为,两个商标之间似乎存在直接联系,从而贬损了麦当劳的商誉。如此一来,这个著名的快餐连锁店的品牌力量将“逐渐被削弱”。综上所述,委员会驳回了Hi-Star的“McMORTGAGE”商标申请


来源:中国保护知识产权网

肯尼亚工业产权局将删除2000多个过期商标

21-3-23

近期,肯尼亚工业产权局(KIPI)发布了一则特别通知,称其将从商标注册簿中删除2000多个商标。该知识产权机构表示,这些商标已经过期,需要在30天内进行续展。


肯尼亚《商标法》第23条规定,在肯尼亚注册的商标的保护期为10年。该法案允许注册商标的所有者提出商标续展申请。


《商标条例》第65条规定,如果商标所有者在商标保护期满后未递交续展申请,那么KIPI将会通知商标所有者。《商标条例》第67条规定,如果商标所有者在KIPI向其发送通知之日起的60日内未递交续展申请,那么KIPI将会公布该情况。


KIPI的最新通知表明,该知识产权机构已经对2000多个商标的所有者进行了及时通知,但这些所有者并未提交各自的商标续展申请。


人们需要注意以下情况:

如果注册商标的所有者在KIPI公布商标未续展情况的30日内递交了续展申请,并支付了续展费用以及因逾期未支付而产生的额外费用,那么该商标将会被续展而且不会从商标注册簿中删除。


如果注册商标的所有者在KIPI公布商标未续展情况的30日内未递交续展申请,那么该商标将会从商标注册簿中删除。


如果一件商标被从商标注册簿中删除了,那么商标所有者可递交续展申请并支付续展费用以及因逾期未支付而产生的额外费用,该商标将恢复到商标注册簿中。


来源:中国保护知识产权网


菲律宾知识产权局加大对假冒和盗版行为的打击力度

21-3-19

菲律宾知识产权局(IPOPHL)自2021年3月3日起就已开始执行多部全新的条例。这些条例进一步扩大了IPOPHL下设的菲律宾知识产权执法办公室(IEO)的权限,使得IEO能够以一种更加高效的方式来遏制网络假冒和盗版行为的蔓延。


根据IPOPHL的《第2020-049号备忘录通告》以及《行政执法知识产权程序修订细则》中的内容,目前电子、数字以及网络渠道均已明确被纳入到IEO的执法范围中了。


特别是,《第2020-049号备忘录通告》明确指出,IPOPHL的执法范围应涵盖以电子、数字以及网络手段来制造、生产、进口、出口、分销、交易、展示、广播、流媒体播放以及要约销售假冒或者盗版商品或内容的行为(包括销售假冒或者盗版商品或内容所需要的其他准备步骤),但前提是任何办公室、审判庭、准司法机构或者法院尚未对涉及相同议题或者主题的案件进行过处理。


同时,根据新的条例,在权利所有人提出有关假冒和盗版行为的行政申诉之后,IEO还可以采取更多的行动。具体来讲,IEO可以采取的行动包括(但不限于)下列几项措施:


-与相应的机构、团体或者中介服务提供商进行协调,要求其清理掉假冒或者盗版商品以及相关的内容(包括与这些商品或者内容有所关联的广告),或者屏蔽掉上述假冒或者盗版商品的访问路径;

-发出制止令(cease-and-desist order);以及

-下令从实体设施中清理掉假冒或者盗版商品以及相关的内容。


此外,新的条例大幅缩短了违规者的整改期限。换言之,根据新的规定,为了尽快让假冒以及盗版商品从公众的视野中消失,违规者必须要在72个小时之内(此前的整改期限是60天)做到完全符合IEO的要求。


当然,最重要的是,IEO现在可以主动对网络以及实体市场进行监控。


对此,IPOPHL的局长罗伟尔.巴尔巴(Rowel S. Barba)表示:“通过开展监测工作,IEO可以采取更多的行动,并帮助品牌所有人找出那些正在出售侵权商品的市场。同时,IEO还会向相关的知识产权所有人发出通知,以让人们可以针对侵权行为采取适当的行动。”


实际上,为了应对和解决越来越多的有关网络假冒和盗版行为的问题,新的条例在知名电商平台Lazada和Shopee与品牌所有人以及商业协会签署了一份旨在推动跨行业合作的合作协议后的几天之内便生效了。同时,根据上述协议备忘录,菲律宾的在线市场还将会采用一种更加快速、高效以及协调的机制来清理在这些平台上出售或者分销的假冒商品和侵权作品。


IEO的主管官员安.艾迪隆(Ann N. Edillon)表示:“IEO的新条例以及上述合作协议拥有着一个共同的目标,那就是清理掉知识产权侵权者并捍卫公众的权益,无论他们是品牌所有人还是消费者。我们相信,借助这些新的权力,IEO可以,特别是在网络空间中,更好地遏制住假冒和盗版行为的蔓延趋势,并降低知识产权所有人以及菲律宾政府因侵权行为而蒙受的经济与名誉损失。”


不过,IPOPHL的副局长特奥多罗.帕斯卡(Teodoro C. Pascua)指出,菲律宾仍需要对现有的法律继续进行修订,以适应盗版行为新的变化趋势。


帕斯卡讲道:“随着我们向菲律宾国会提交了新的知识产权法律修正案,我们在打击和清理知识产权侵权网站时可能会拥有更多的权力。一旦发出关停命令,菲律宾国家电信委员会将会立即自动执行,并且无需再开展进一步的评估,因为国家电信委员会一直都是高度信任IPOPHL的专业知识与能力的。”


回想起来,IPOPHL在2020年所接收到的、涉嫌假冒和盗版商品的报告与投诉数量达到了创纪录的121起。显然,在同一年爆发的新冠病毒疫情不仅让在线交易市场发生了巨大的转变,同时也让网络假冒和盗版行为呈现出了一种前所未有的发展趋势。


此外,由IPOPHL担任副主席的跨机构国家知识产权委员会在2020年查扣的假冒和盗版货物市场价值也创下了新高。据悉,IPOPHL将会在2021年上半年发布一份有关菲律宾查扣假冒和盗版货物情况的报告,对此感兴趣的人们查阅相关的资料。


来源:中国保护知识产权网

华为发布创新和知识产权白皮书2020,今年开始收取5G专利费用

21-3-19

华为今天发布了创新和知识产权白皮书2020,重点介绍华为2010年之前在创新和知识产权方面的历史实践,通过历史数据和关键事件,展现华为从90年代创业早期阶段开始的研发和创新历程。



华为首席法务官宋柳平在深圳总部召开的“知识产权:保护科技创新的前进引擎”论坛上表示:“我们希望通过今天发布的2020版白皮书,展示华为公司30年来技术创新发展的历程,及公司对知识产权一贯的尊重、保护和贡献。希望它能够更加透明地让大家看见华为是如何一步步走到今天。”


白皮书指出,持续的创新投入使得华为成为全球最大的专利持有企业之一。截至 2020 年底,华为全球共持有有效授权专利4万余族(超10万件)。90%以上专利为发明专利。


华为知识产权部部长丁建新表示:“华为实际上从成立一开始就是一个非常重视创新的公司。今天列举的华为在2000年前后的专利申请数据记录了世纪之初,也就是20多年前的研发创新活动。与行业内的主要厂商相比,当时的专利申请数量就处于同一水平。华为今天的成功是长期自主创新研发投入的结果。”


华为早在1995年就开始申请第一件中国专利,1999年申请第一件美国专利。2008年首次在世界知识产权组织PCT专利申请排名第一。2019年,华为在欧洲专利授权数量排名第二位,在美国排名第十位。华为同时也是累计获得中国授权专利最多的公司。


丁建新还透露,华为公司预计2019~2021三年的知识产权收入在12~13亿美金之间,并公布了华为对5G多模手机的收费标准:华为对遵循5G标准的单台手机专利许可费上限为2.5美元,并提供适用于手机售价的合理百分比费率。


他表示:“华为作为5G标准的重要技术贡献者,遵循FRAND原则,我们希望今天提供的信息可以为5G技术的实施者提供透明的成本预期,增加投资的确定性,并促进5G技术的普及。”


世界知识产权组织前总干事Francis Gurry评价:“华为发布5G标准基本专利(SEP)费率,将推动业界广泛采用和使用旨在确保可操作性、可靠性和透明竞争的标准,同时为其研发投资提供公平的回报。”


华为同时公布了一个专利专题网站,可远程线上浏览华为的专利技术成果,并将不定期进行更新。


宋柳平表示,未来,华为会定期发布创新与知识产权活动的有关进展,持续与公众开展积极沟通,让公众更好地了解华为的创新实践。


欧洲法院判定链接到受版权保护材料的网站会遭到限制

21-3-15

2021年3月9日,欧洲法院(CJEU)就视觉艺术协会VG Bild-Kunst与虚拟图书馆Stiftung Preußischer Kulturbesitz(SPK)之间的版权诉讼纠纷作出了判决。根据该判决,根据合同展示受版权保护材料链接的网站可能会受到版权所有者的限制。


上述裁决认为,版权所有者可以通过对被许可人施加合同义务(使其采取技术措施)来限制链接,从而保护作品免遭侵权。


对版权所有者十分重要的裁决


来自国际律师事务所Bird & Bird的律师埃莉诺拉.罗萨蒂(Eleanora Rosati)表示:“今天的判决是一项非常重要的裁决,它大大加强了网站链接与向公众传播权之间的关系。”


她解释称,该裁决的关键之处就在于对链接施加合同限制的条件。


罗萨蒂指出:“CJEU明确表示,只能通过使被许可人采取技术措施来限制链接,这可以确保法律的确定性以及互联网的正常运行。”


背景


在该案件发生之前,VG Bild-Kunst与SPK曾协商了许可费并签署了一份临时协议。该协议允许SPK可以在其门户网站上展示VG Bild-Kunst个人作品的缩略图(thumbnail)。


而VG Bild-Kunst称,根据版权许可协议的标准程序,SPK应该采取技术措施来防止第三方通过嵌入(embedding)来整合缩略图。


嵌入能够使相关方将他人的内容包含在自己的在线网页中。


SPK指出,VG Bild-Kunst要求其采取价格高昂的技术措施来防止第三方进行嵌入的行为是不合理的。该协会认为,应该以与对待超链接相同的方式来看待嵌入行为。而根据德国或欧盟的版权法律,超链接并不构成版权侵权。


2016年,SPK在柏林地方法院对VG Bild-Kunst提起了诉讼,旨在使该法院作出如下裁决:VG Bild-Kunst向SPK授予许可不得以SPK采取技术措施为前提。柏林地方法院拒绝作出上述裁决。2018年,柏林上诉法院认为,VG Bild-Kunst对SPK提出的采取技术措施的要求是不合理的。


柏林上诉法院确认了VG Bild-Kunst有义务授予缩略图的使用权,而无需要求SPK采取技术措施来防止第三方通过使用嵌入来整合缩略图。


该法院认为,从版权法的意义上来看,嵌入并不算是向公众传播。


当VG Bild-Kunst提起上诉时,德国联邦法院要求CJEU确定嵌入是否必须被视为向公众传播。


2020年9月,CJEU的法律总顾问马切伊.斯普纳(Maciej Szpuna)在一份文件中表示,使用自动链接将其他网站上的作品嵌入到自己网页中的行为应被视为向公众传播,而且需要获得相关权利人的同意。


VG Bild-Kunst的胜利


2021年3月9日,CJEU作出了对VG Bild-Kunst有利的裁决。该法院在裁决中指出:“在第三方网页中嵌入受版权保护且在版权所有者的授权下在另一个网站免费向公众开放的作品的行为构成了向公众传播。”


CJEU表示,嵌入技术的作用是使发布的内容可供一个网站的所有潜在用户获取。因此,该法院认为,这种向公众传播的行为必须得到版权所有者的授权。


上述法院还裁定,版权所有者不得通过除技术措施以外的其他方式来限制其对嵌入的同意。如果缺乏此类措施,那么可能难以确定权利人是否想要反对他人对其作品的嵌入。


罗萨蒂表示,尽管CJEU批准了法律总顾问斯普纳要求重新审议现行判例法的建议,但并未采纳他提出的对不同类型的链接区别对待的建议,该法院也未提出重新讨论“新公众(new public)”标准。


该律师认为,对不同类型的链接区别对待可能会导致未来的版权裁决失衡。她指出:“从今以后,似乎仍然必须对不同的链接一视同仁。此外,‘新公众’将可能继续引起疑问和非常具体的适用问题。”


来源:中国保护知识产权网

WIPO关于海牙工业品外观设计注册电子邮件地址新要求

21-3-15

为了推动完全通过电子手段的交流,世界知识产权组织(WIPO)的相关新规则已于2021年2月1日生效,即要求在该日期或之后提交的任何海牙外观设计国际申请都必须提供申请人的电子邮件地址。如果申请人在提交申请时未提供此类电子邮件地址,则会收到不合规通知。如果申请人最终仍未采取补救措施,则将导致该申请被视为放弃。


提供申请人电子邮件地址的义务也将适用代理人或其他法定代表。作为初始申请的一部分,代理人或其他法定代表现在也有义务提供其电子邮件联系地址。


2021年2月1日以后在WIPO登记的海牙外观设计注册事项的任何所有权变更也适用此新规则。因此,在此日期之后的任何新的所有人详细信息都必须包含新所有人的电子邮件联系地址,以及他们可能希望委派的任何指定代表的电子邮件联系地址。


对于许多人来说,关于注册外观设计申请的申请人/所有人提供电子邮件联系地址的新要求可能会有些意外,因为世界各地的许多其他外观设计注册机构并未强制要求提供电子邮件地址。但是无论如何,鉴于WIPO打算主要利用提供的电子邮件地址作为任何给定实体的主要联系方式,建议寻求使用海牙外观设计注册体系的实体确保为海牙外观设计登记事项提供的任何电子邮件地址保持最新状态,并由熟悉知识产权相关事宜的人员进行适当监控。


就WIPO在海牙外观设计注册事项上要求给定实体提供电子邮件地址而言,WIPO确认该电子邮件地址将不会公开提供给公众随时查阅,也不会在《国际外观设计公报》或与海牙外观设计注册事项相关的一些设计数据库(如“海牙快报”数据库或全球外观设计数据库)中提供。


同样,WIPO也已确认,如果预期的收件人未能收到WIPO发送的与海牙外观设计注册事项有关的电子信息,WIPO将继续通过邮政服务发送信函。


很明显,WIPO的上述规则变化代表着全世界外观设计注册机构在逐步向将电子通信作为默认/规范的通信方式转变。确实,其他外观设计注册机构也发生了转变,如欧盟知识产权局(EUIPO)在处理欧盟外观设计注册事项的相关新规定——自2021年3月1日起将禁止使用传真传输作为与EUIPO联系的方式。同样,在其他领域也可以看到这种向默认电子通信方式的转变,尤其体现在EUIPO最近加入DAS数据采集系统方面。


来源:中国保护知识产权网

全国人大代表:中国知识产权法律的四梁八柱已经架起

21-3-11

        3月8日,在十三届全国人大四次会议第二场“代表通道”,全国人大代表、中国科学院大学公管学院教授马一德说,中国知识产权的法律体系已经构建,中国知识产权法律的四梁八柱已经牢牢架起。


  新中国成立后不久,我国就对知识产权保护工作进行了积极探索。自20世纪80年代起,我国陆续制定出台《商标法》《专利法》《著作权法》《反不正当竞争法》《植物新品种保护条例》《集成电路布图设计保护条例》《奥林匹克标志保护条例》等法律法规,建立起符合国际通行规则、门类较为齐全的知识产权法律制度,并在实践过程中不断修改完善。回望我国知识产权发展历程,我国用几十年时间,走过了发达国家几百年的发展道路,实现了从无到有、从小到大的历史性跨越,成为一个名副其实的知识产权大国。


  “世界未来的竞争就是知识产权的竞争,知识产权的竞争关乎一个国家的前途命运。当前,自主创新、科技自强自立已成为中国经济行稳致远的关键变量。”马一德说,党的十九届五中全会明确提出建设创新型国家的战略目标,知识产权是保护和激励创新的重要制度保障,保护知识产权就是保护创新,保护创新要做好知识产权的法制化。


  “继改革开放之初知识产权制度确立、加入世贸组织前后全面修法后,这两年又进行了全面系统的修法和升级。”马一德说,知识产权立法因创新而生、因创新而变,这次系统修法向世界展示了中国对知识产权保护的力度和决心,为经济高质量发展提供了法律保障。


来源:中国质量报

刑法修正案实施 侵犯著作权罪或判3-10年徒刑

21-3-5

        3月1日,备受关注的刑法修正案(十一)正式实施,修正案对现行刑法做出了多处修改,并进一步加大了对于侵犯著作权情形的打击力度。

 

        据悉,2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过中华人民共和国刑法修正案(十一)。刑法修正案(十一)将刑法第二百一十七条修改为:“以营利为目的,有下列侵犯著作权或者与著作权有关的权利的情形之一,违法所得数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

 

       “(一)未经著作权人许可,复制发行、通过信息网络向公众传播其文字作品、音乐、美术、视听作品、计算机软件及法律、行政法规规定的其他作品的;

 

         “(二)出版他人享有专有出版权的图书的;

 

        “(三)未经录音录像制作者许可,复制发行、通过信息网络向公众传播其制作的录音录像的;

 

       “(四)未经表演者许可,复制发行录有其表演的录音录像制品,或者通过信息网络向公众传播其表演的;

 

       “(五)制作、出售假冒他人署名的美术作品的;

 

        “(六)未经著作权人或者与著作权有关的权利人许可,故意避开或者破坏权利人为其作品、录音录像制品等采取的保护著作权或者与著作权有关的权利的技术措施的。”

 

        同时,刑法修正案(十一)还将刑法第二百一十八条修改为:“以营利为目的,销售明知是本法第二百一十七条规定的侵权复制品,违法所得数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑,并处或者单处罚金。”


来源:经济日报-中国经济网  

牛年“牛”起来 坚决向盗版说“NO”!

21-3-5

当你还在电影院为《你好,李焕英》感动落泪,一些盗版片源却在网络中流传。影视剧盗播事件时有发生,而技术和网络的发展,使制作、传播盗版片源的成本更低、手段更加隐蔽,如果不提升知识产权保护的意识,加大保护知识产权力度,盗版的猖獗必将给影视行业带来巨大的冲击,不利于我国文化市场的发展和繁荣。

 

  盗版违法,应当承担法律责任

 

  盗版即未经著作权人或邻接权人的许可,将其作品、表演、录音录像制品等进行复制、发行的行为。著作权法中规定的各种类型的作品、制品都可能成为盗版的对象,例如小说、影视剧、图书、软件、录音录像制品等等。

  盗版的行为多种多样,从行为方式上可以分为三种:一是制作盗版复制品的行为,即对作品进行复制,制作出复制品,如在观影的同时对电影进行录制,这些盗版复制品的制作者是侵权的源头;二是传播盗版复制品的行为或者为盗版提供帮助的行为,即自身不去制作盗版内容,而是对盗版内容进行传播,如将某个盗版影片上传到某网站中,或某个网站专门用来存储并提供盗版复制品;三是销售盗版复制品的行为。一般来说上述三种行为形成一条产业链,盗版者在进行复制后,都会进行发行,通过向公众提供侵权复制品来牟利。随着数字网络技术的发展,传播盗版复制品行为的低成本、高利益使盗版更加猖獗,而盗版内容一旦被非法上传,会在极短的时间内给权利人造成巨大的损害。盗版者通过销售盗版资源、赚取广告费等方式进行盈利。

  我国著作权法规定,未经著作权人许可,复制、发行、表演、放映、广播、汇编、通过信息网络向公众传播其作品等行为,构成侵害著作权行为,承担侵害著作权的民事责任。如果侵权行为同时损害公共利益的,则还应承担行政责任,由主管著作权的部门责令侵权人停止侵权行为,予以警告,没收违法所得,没收、无害化销毁处理侵权复制品,以及主要用于制作侵权复制品的材料、工具、设备等,违法经营额五万元以上的,可以并处违法经营额一倍以上五倍以下的罚款;没有违法经营额、违法经营额难以计算或者不足五万元的,可以并处二十五万元以下的罚款;构成犯罪的,还应当依法追究刑事责任。

  根据《中华人民共和国刑法》第二百一十七条规定,侵犯著作权罪,是指以营利为目的,未经著作权人许可,复制发行、通过信息网络向公众传播其文字作品、音乐、美术、视听作品、计算机软件及法律、行政法规规定的其他作品;出版他人享有独占出版权的图书;未经录音录像制作者许可,复制发行、通过信息网络向公众传播其制作的录音录像;未经表演者许可,复制发行录有其表演的录音录像制品,或者通过信息网络向公众传播其表演;制作、出售假冒他人署名的美术作品以及未经著作权人或者与著作权有关的权利人许可,故意避开或者破坏权利人为其作品、录音录像制品等采取的保护著作权或者与著作权有关的权利的技术措施,违法所得数额较大或者有其他严重情节的行为。

  可见,侵害著作权的行为,是一种违法行为,可能承担民事侵权责任、受到行政处罚,或者在构成犯罪时承担刑事责任。

 

  网络空间花式侵权,成盗版重灾区

 

  网络的发展,使传播盗版片源变得极其简单,传统的用某个网站存放盗版的方式,已经随着打击力度的加大变得有所收敛,然而盗版的传播“花样”众多,侵权方式愈加隐蔽。

  花样一:通过社交媒体传播盗版,通过在朋友圈、公号、微博、贴吧中传播盗版链接,或者在微信群内分享盗版资源。

  花样二:通过电商平台传播盗版,据报道,在电商平台,花费5元就能买一单《你好,李焕英》的电影资源。盗版商家在电商平台上“售卖”片源,通过发送链接、网盘分享的方式,给消费者发送盗版片源。

  花样三:酒店里面的点播传播盗版,例如在某酒店客房内的电视上,可以通过扫描二维码方式购买并“播放”影片,后被法院认定该酒店与提供片源的公司对于侵权存在分工合作,均应承担侵权责任。

  花样四:网咖、私人影院传播盗版,在网咖和私人影院内,通过局域网的方式,传播盗版片源。

  以上方式如果未经著作权人的许可,都是侵害著作权的行为,情节严重的,还可能构成犯罪。值得注意的是,付费、营利都不是侵害著作权的构成要件,免费提供盗版资源同样构成侵权。盗版行为已经渗透到文化生活的各个方面,可谓无孔不入,因此如果不提升知识产权保护意识,我们每个人都可能成为盗版的传播者,构成侵权。

 

  “避风港”不是随意进,网络平台也可能构成侵权

 

  我国著作权法中的信息网络传播权,是指以有线或者无线的方式向公众提供作品,使公众可以在其个人选定的时间和地点获得作品的权利,信息网络传播行为是一种交互式的行为。网络平台提供的服务多种多样,侵权判定更加复杂,要在个案中进行区别分析。

  我国侵权责任法、《信息网络传播权保护条例》等法律法规中规定,提供信息网络存储空间服务,或者搜索、链接服务的网络服务提供者,应适用“通知-删除”的避风港原则,即在收到权利人符合条件的“通知”后,及时删除侵权内容,不承担赔偿责任。如果网络平台不是仅提供技术服务,而是对盗版的提供和传播进行直接的合作或者帮助,或者在收到权利人的通知后,没有及时采取措施删除侵权内容,则无法进入“避风港”,应当承担相应的法律责任。

 

  盗版侵害著作权,法定赔偿额最高500万元

 

  著作权既包含署名权、发表权等人身权,也包含信息网络传播权、发行权等财产权,因此,侵害著作权的民事责任承担方式包括停止侵权、赔偿损失,也包括赔礼道歉的民事责任。

  我国著作权法规定侵犯著作权或者与著作权有关的权利的,侵权人应当按照权利人因此受到的实际损失,或者侵权人的违法所得给予赔偿;权利人的实际损失或者侵权人的违法所得难以计算的,可以参照该权利使用费给予赔偿。对故意侵犯著作权或者与著作权有关的权利,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下给予赔偿。权利人的实际损失、侵权人的违法所得、权利使用费难以计算的,由人民法院根据侵权行为的情节,判决给予500元以上500万元以下的赔偿。

  我国在法律规定上由原来的50万元赔偿数额提升至500万元,大大提升了赔偿数额,加大了对著作权的保护力度。

  网络平台成为盗版的重灾区,我国一直在加大网络空间的治理,为落实院线电影版权专项整治、加强电影作品版权保护,我国行政管理部门连续多年展开了“剑网”等打击盗版专项行动。2019年2月,上海市文化和旅游局执法总队对上海某娱乐公司未经授权,提供183部电影作品的点播的行为,作出罚款20万元的行政处罚,对影视版权的行业秩序起到了规范效果。

 

   盗版入刑,责任不容忽视

 

  2017年至2019年,陈某先后招募林某等人,组建QQ聊天群,经营多个盗版影视资源网站,通过从正版网站下载、网盘分享等方式获取片源后,通过云转码服务器进行切片、转码、增加赌博网站广告及水印、生成链接,上传至盗版影视资源网站中。2019年春节,《流浪地球》等春节档电影在上映期间遭遇盗版,盗版片源通过多种渠道流入互联网。

  公安机关从盗版影视资源网站内固定、保全了陈某等人复制、上传的包括《流浪地球》在内的大量侵权影视作品。上海市第三中级人民法院经过审理后认为,本案中境内外人员相勾结,租用大容量服务器,形成线下制作源头、线上传播网络的完整盗版产业链,总计涉及盗版影视作品2万余部,其中包括《流浪地球》等春节档热映电影,涉及著作权人分布欧美、日韩、中国大陆及台湾等多处地域,造成恶劣的社会影响。最终法院以侵害著作权罪,判决被告人陈某、林某等人有期徒刑并处罚金。

  2011年,最高人民法院、最高人民检察院和公安部印发的《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》中,规定了网络侵害著作权定罪量刑的标准,刑法修正案也提升了量刑,即以营利为目的,非法经营数额在五万元以上的;传播他人作品的数量合计在五百件(部)以上的;传播他人作品的实际被点击数达到五万次以上的;以会员制方式传播他人作品,注册会员达到一千人以上的;数额或者数量虽未达到上述规定标准,但分别达到其中两项以上标准一半以上的;以及其他严重情节的情形,处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金。而如果实施上述行为,数额或者数量达到上述规定标准五倍以上的,则属于刑法中规定的“其他特别严重情节”,则处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

  除此之外,盗版行为还可能构成销售侵权复制品罪,即以营利为目的,销售明知是侵犯他人著作权的作品等行为,违法所得数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑,并处或者单处罚金。刑事责任比民事责任和行政处罚更具严厉性和威慑力,对盗版行为的打击更加严厉、彻底。

  盗版给我国的文创行业带来巨大的阻碍,我国知识产权保护意识在不断提升,我们每一个人都可以成为正版的“卫士”。让我们对盗版说不,让盗版无利可图,净化网络环境,促进我国知识产权产业健康、良性发展。


来源:人民法院报-中国法院网 

美国得克萨斯州南区联邦地区法院向百事可乐发布临时禁令

21-3-5

2021年2月27日,美国得克萨斯州南区联邦地区法院发布了紧急禁令,禁止百事可乐(Pepsi)推出其新的“Gatorlyte”产品,理由是总部位于墨西哥的Laboratorios Pisa公司提供了充分的理由证明百事可乐侵犯了其商标权。


2021年2月18日,Laboratorios Pisa向百事可乐提起了诉讼,称百事可乐仿冒了其“Electrolit”产品(复水饮料系列)包装上使用的商标设计。


这家墨西哥公司在诉状文件中指出,“Electrolit”产品的品牌、商标和商业外观能立刻被美国和墨西哥的多数消费者所识别,而百事可乐进行了不道德和非法的仿冒和恐吓活动,包括利用其垄断地位来阻止“Electrolit”饮料在美国商店中销售。


Laboratorios Pisa还表示,尽管百事可乐在21世纪初在复水饮料市场推出了“Gatorade”产品,但百事可乐仍在努力将电解质科学(electrolyte science)完全转化为商业成功。


上述公司指出,百事可乐已经意识到与“Electrolit”饮料竞争的最快方法是尝试仿冒该品牌并利用垄断力量将该品牌从货架上踢出去。


仿冒痕迹明显

百事可乐的新品牌“Gatorlyte”曾计划于2021年2月推出。但是,Laboratorios Pisa认为,该新品牌产品是对“Electrolit”的“克隆”,而且仿冒痕迹非常明显。因为百事可乐几乎已将“Electrolit”商标和商业外观的所有鲜明特征都仿冒到了自己的“Gatorlyte”产品中。


Laboratorios Pisa表示:“从显眼的白色斜横幅到相似名称的位置、圆形徽章和纯色、‘Premium Hydration’或‘Rapid Hydration’字幕背景甚至口味,百事可乐的产品几乎是对我们品牌的完全‘克隆’。”


该公司进一步指出,百事可乐没有在现有的“Gatorade”产品系列上使用已经设计、开发和测试的标签,而是仿冒了“Electrolit”品牌的外观。


Laboratorios Pisa表示:“百事可乐甚至将其产品的名称从复数‘Gatorlytes’(指产品配方中不同电解质的混合物)更改为了单数‘Gatorlyte’,以使其产品名称听起来与成功的‘Electrolit’品牌名称相似。”


百事可乐的品牌造成混淆的可能性很大

Laboratorios Pisa还补充称,百事可乐试图利用“Electrolit”品牌的成功。此外,百事可乐还明确要求零售商将“Gatorlyte”产品放在“Electrolit”产品的旁边或替代“Electrolit”产品,此举是公然企图对消费者造成混淆。


2021年2月25日,地区法院对Laboratorios Pisa的上述说法表示赞同,认为这些表面证据有很大可能会证明百事可乐的品牌会使消费者产生混淆。


在于2021年2月26日举行的听证会上,百事可乐称其在产品开发上已经花费了1800万美元,并且根据该产品在市场上第一周的销售量预计会损失大量销售额。


然而,地区法院认为,临时禁令的批准不会对百事可乐的投资造成极大的影响。


地区法院总结称:“鉴于Laboratorios Pisa已证明百事可乐的品牌可能会使消费者产生严重混淆,因此发布临时限制令不会损害公众的利益。”


来源:中国保护知识产权网

侵犯知识产权最高判10年 湖北武汉将重点打击涉及高新技术类侵权犯罪

21-3-2

       3月1日起,新施行的《刑法修正案》(十一)明确知识产权类犯罪最高刑提至十年,并新增“商业间谍罪”。


  武汉市中院武汉知识产权审批庭庭长尹为表示,武汉将加强对重点技术领域的知识产权犯罪打击力度,重点打击涉及高新技术、关键核心技术以及网络侵权、链条式产业化有组织侵权等严重侵权假冒犯罪。


  据悉,刑法修正案增加了对“服务商标”的保护,并根据前不久刚刚修改的著作权法,对涉及侵犯著作权或者与著作权有关权利犯罪行为的规定进行了修改,加强对侵犯著作权行为的打击力度。对于侵犯商业秘密的犯罪行为类型进行了补充,新增“商业间谍罪”。


  涉及知识产权部分的修改共有8处,修改的部分主要是加大了对侵犯注册商标权、著作权、商业秘密的打击力度。此外,侵权单位的负责人也将面临处罚。


  如第二百一十三条修改为:“未经注册商标所有人许可,在同一种商品、服务上使用与其注册商标相同的商标,情节严重的,处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。”


  第二百一十四条修改为:“销售明知是假冒注册商标的商品,违法所得数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。”


  第二百一十五条修改为:“伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识,情节严重的,处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。”


  与侵犯著作权相关的修改有:以营利为目的,有下列侵犯著作权或者与著作权有关的权利的情形之一,违法所得数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金等。


  有下列侵犯商业秘密行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金等。


  关于单位侵犯知识产权,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照各条的规定处罚。


来源:长江网

美国一音像商店所有人因售卖盗版DVD被判刑5年

21-3-2

近日,美国缅因州马特沃姆凯格的一名男子因邮件诈骗和版权侵权被判刑。


现年53岁的道格拉斯.戈登(Douglas Gordon)被美国缅因州联邦地区法院的法官约翰.伍德科克(John A. Woodcock, Jr.)判处5年监禁,2年监外看管。法院还要求戈登补偿受其诈骗的受害人。2019年10月29日,陪审团经过7天的审理裁定戈登有罪。

证据显示,戈登曾是缅因州东区一家音像出租连锁店的所有人,他通过其经营的3个网站销售了4.8万个假冒电影光盘,赚取了6.38万美元。美国米高梅影片公司、哥伦比亚广播公司、迪士尼、水星影业和其他版权所有人作证称,戈登未经允许复制和分销电影。受雇于美国电影协会的高级调查员发现这些DVD为假冒。

国土安全调查局(HSI)从上述3个网站秘密购买了产品,搜查了戈登的住所,并对其电脑取证分析后发现戈登就是在线业务的运营商。在庭审时,用户作证称,从网站的广告看他们会收到获得授权的、有艺术封面的、装在塑料盒里的DVD影片,但事实上他们收到的是用信封装着的刻录光盘,片名是用激光刻上的。戈登的几个前雇员也提供了其非法再制作的证据。

成千上万的受害者被蒙蔽,大量版权所有者人受损害,伍德科克在量刑时考虑到了这一点。


来源:中国保护知识产权网

欧盟最新研究:知识产权为中小企业带来经济利益

21-2-27

欧洲专利局(EPO)和欧盟知识产权局(EUIPO)近日发布了一项名为《欧盟的知识产权与公司业绩》的新研究。该研究表明,在拥有至少一项专利、注册外观设计或商标的公司中,每个员工平均创造的收益比未拥有这些知识产权的公司高出20%。此外,这些拥有上述知识产权的公司的平均工资比其他公司高19%。


这项研究证实了公司拥有不同类型知识产权与其经济效益成很强的正相关关系。就单个类别的知识产权而言,与未拥有任何知识产权的公司相比,专利权与公司业绩之间的联系最为紧密(员工平均创收高出36%,工资高出53%),其次是注册外观设计权(创收高出32%,工资高出30%)和商标权(创收高出21%,工资高出17%)。


EPO局长安东尼奥.坎普诺斯(António Campinos)表示:


“一家公司的知识产权组合越强大,业绩就会越好。拥有知识产权的公司不仅会创造更多的收入,它们的员工获得的收入也会更高。这些对我们的经济和社会来说是重要的信号。这项研究进一步表明,欧洲的中小企业具有巨大的未开发潜力,因为数据表明它们将从其拥有的知识产权中获得最大的利益。此外,大量使用知识产权的企业帮助我们度过了2008年的金融危机,因此我坚信创新将有助于推动欧洲从新冠疫情危机的影响中复苏的进程。”


EUIPO局长克里斯蒂安.阿尔尚博(Christian Archambeau)表示:


“这项研究是EUIPO与EPO合作的结果,也是知识产权与经济效益相关联的又一力证。对于构成欧洲经济基础的中小企业来说尤其如此。对于大多数欧洲企业而言,这些结果强调了帮助小公司更容易地通过知识产权保护其创新和创造力的重要性,这也是我们‘2025年战略计划’的主要目标之一。”


这项新研究进一步表明了知识产权对欧洲经济的重要性。EPO和EUIPO于2019年发布的一项关于知识产权密集型产业的联合研究表明,此类产业在欧洲的经济活动和就业中所占的比例显著增加。EPO和EUIPO先前的一项研究(也于2019年发布)发现,拥有专利、注册外观设计或商标的中小型企业在随后几年中比其他公司更有可能实现营业额的高增长。综上所述,这些研究无论是在宏观经济层面还是在具体公司层面都为知识产权与经济效益之间的正相关关系提供了有力证据。


该研究还将知识产权所有权的影响与其他因素分离开来,例如公司的规模或公司经营所在的国家和部门。结果证实了知识产权所有权与经济效益之间的正向关系,平均每人为知识产权所有人创造的收入比非所有人高出55%。此外,分析还表明,这种正相关关系在中小企业中更为明显——拥有知识产权的中小企业的员工人均创造的收益比根本没有知识产权的中小企业高出68%。对于大型公司,此类收入差为18%。该研究的另一个发现是,在欧洲只有不到9%的中小型企业拥有这3种类型的知识产权中的任何一种,而在10家大公司中却几乎有6家拥有这3种知识产权。因此,这也突出显示了中小型企业中进一步开发知识产权的巨大潜力。


除此之外,研究还发现结合了不同知识产权的中小企业的人均创收更高。那些同时拥有专利和商标的小企业的收入增长了75%,而那些拥有注册外观设计和商标的小企业的收入增长了约84%。拥有专利、商标和注册外观设计的中小型企业与未拥有这3种知识产权中的任何一种的公司相比,员工人均创造的收入几乎翻了一番(98%)。


总体而言,该报告进一步表明,拥有知识产权的公司在信息和通信领域(该领域中有18%的公司拥有知识产权)、制造业(14%)和其他服务活动(14%)以及科学和技术活动(13%)的代表性更强。


来源:中国保护知识产权网

美国奥委会起诉彪马商标侵权

21-2-26

2021年2月23日,美国奥委会(USOPC)在科罗拉多州联邦地区法院起诉运动品牌彪马(Puma)商标侵权。


2020年3月,彪马为其“Puma Tokyo 2021”标志递交了商标注册申请(美国编号88/846/322)。该商标主要适用于服装、运动器材和手袋等商品。


在得知此事后,USOPC与彪马取得了联系,要求该品牌撤销其商标申请,但遭到了彪马的拒绝。后来,彪马还申请了其他几个商标,包括“Puma Beijing 2022”和“Puma Tokyo 2022”,并且还针对USPOC的商标启动了商标撤销程序。


诉讼文件指出:“彪马已针对奥运会标志向USPOC‘宣战’,试图将这些标志注册为自己的商标,并请求撤销USPOC的相关奥运会商标注册。PUMA的‘宣战’是一个艰难的尝试,其力图在没有成为奥林匹克合作伙伴赞助商的情况下通过与奥运会产生关联而受益。”


USOPC要求禁止彪马使用侵权商标,终止彪马提出的商标撤销程序,并要求法院维持其与2020年东京奥运会和2022年北京奥运会有关的商标。


彪马还申请了与延期的重大体育赛事有关的类似商标。2020年4月,在2020年欧洲足球锦标赛被延期后,彪马为其“Puma Euro 2021”标志递交了商标注册申请。


此外,在由耐克公司正式赞助的1996年亚特兰大奥运会上,在短跑运动员林福德.克里斯蒂(Linford Christie)戴着标有“Puma”标志的隐形眼镜出现在新闻发布会上之后,彪马因隐性营销而备受争议。


来源:中国保护知识产权网

新专利法实施在即 为创新药织密知识产权保护网

21-2-23

       2020年10月17日通过的第四次修改的《专利法》即将于2021年6月1日起实施。


  新专利法新增了关于药品专利链接制度,并首次在立法层面提出了新药专利权期限补偿制度。对新药给予适当的药品专利期补偿,可以提高我国作为全球创新药首发地的吸引力,吸纳全球范围的新药尽早进入我国市场;刺激本土创新,促进企业持续不断的研发投入;早日惠及患者,满足广大人民群众尚未满足的医疗需求。


  知识产权保护,非一日之功。四修的新专利法,不仅体现了我国的知识产权保护体系日趋完善,更反映了党和国家在鼓励创新、保护创新方面的决心和力度。2020年11月30日,十九届中央政治局第二十五次集体学习时提出:“我们必须从国家战略高度和进入新发展阶段要求出发,全面加强知识产权保护工作,促进建设现代化经济体系,激发全社会创新活力,推动构建新发展格局。”


  在知识产权制度铺就路基、医药创新改革不断深化的同时,国家也不断加大资金扶持力度推动创新药发展。中国科学院院士、“重大新药创制”科技重大专项技术副总师陈凯先在回顾中国近年医药科技创新发展态势时指出,据统计,“重大新药创制专项”共支持了3000多个课题,中央财政投入233亿元,取得了丰硕成果。“2008—2018年,中国诞生了41个I类新药,其中2018年新增10个。2019年中国新增12个I类新药,2020年新增15个。中国药物创新的能力有了非常长足的进步。”


  创新成果来之不易,凝聚了国家、企业和创新工作者的智慧和心血。持续完善我国生物医药创新激励机制,对提高我国生物医药的原始创新能力始终具有重要意义。作为国家鼓励创新的重要举措之一,药品专利保护期补偿制度的目的就是为了保障创新药企业在专利期限内获得合理的经济回报,促使企业持续投入药品研发,实现良性循环。


  《专利法实施细则(征求意见稿)》第八十五条之七规定:“专利权人请求给予药品专利期限补偿的,应当自药品上市许可申请获得批准之日起3个月内向国务院专利行政部门提出药品专利期限补偿请求。”这就意味着,一方面,2021年3月1日之前在中国获得上市许可的新药都无权申请并获得药品专利权期限补偿;另一方面,2021年3月1日至2021年5月31日期间在中国获得上市许可的新药请求获得药品专利权期限补偿的窗口期也有所不同。


  北京务实知识产权发展中心主任,原北京市高级人民法院民三庭副庭长程永顺认为,若是将专利法修正案生效之前已经在中国获批上市的新药都排除于药品专利保护期限补偿制度的适用范围之外,并基于不同获批时间给予不同的申请专利保护期限补偿的窗口期的规定,对于相关权利人而言可能有失公平。


  程永顺提到,2015年中国开始强调鼓励医药产业创新,并采取了一系列举措。创新药企响应国家政策要求,开展药品创新,并最终通过药监部门的审查,实现药品在中国的上市,其创新行为应当受到鼓励。征求意见稿的规定将使得早期响应政策要求,更早地完成创新药的研发、更积极地申请了上市审批并使其更早惠及相关患者的创新药企,反而可能只是因为提前了一两年甚至提前了几个月获得上市批准,就损失了1/3到一半的专利保护时间。对于同在市场上竞争的制药企业来说,这种落差可能直接意味着市场竞争上的难以弥补的巨大劣势,这样的结果对这些创新企业是不合理的,也很可能会打击到这些企业的积极性。


  例如,由前沿生物药业(南京)股份有限公司自主研发“全球新”1类创新药艾博韦泰于2018年5月获批上市,是中国首个原创抗艾滋病新药,全球首个长效HIV融合抑制剂。艾博韦泰2020年被评为国家科技重大专项标志性成果并被纳入国家医保,填补了我国艾滋病现有治疗方案不足的临床空白,也打破了国外药企对抗艾滋病新药的垄断。该药的核心发明专利ZL03816434.5将于2023年9月23日到期。


  又如,珐博进公司的罗沙司他胶囊是一款具有全新作用机制的“全球新”1类创新药,适用于因慢性肾脏病(CKD)引起的贫血(包括透析及非透析),是国家重大新药创制专项支持成果,于2018年12月通过优先审评审批程序率先在中国获批上市,使我国首次成为全球首个批准具有首创作用机制的“全球新”药物上市的国家,实现“三首”创新突破,打破了肾性贫血领域近30年来未有新机制新靶点药物问世的局面。罗沙司他胶囊于2019年11月份被纳入2019年版国家医保目录,全国已有近20万慢性肾脏病贫血患者获益于罗沙司他胶囊的治疗。罗沙司他胶囊的核心发明专利ZL201210152768.1将于2024年6月4日到期。如果按照目前征求意见稿第八十五条之七的规定,以上专利都将无法获得专利期限补偿。


  程永顺建议,参考国际惯例和国内既往实践,专利保护期限补偿制度可以溯及既往,“如在《专利法实施细则》第八十五条之七新增第二款,规定:在专利法生效前已经在中国获得上市许可的新药,符合本条第一款规定的申请专利期限补偿条件的,可以自专利法生效之日起3个月内向国务院专利行政部门提出药品专利期限补偿请求。在《专利法实施细则》中单独增加过渡条款,规定:在专利法生效前已经在中国获得上市许可的新药,符合专利法第四十二条第三款及专利法实施细则第八十五条之七规定的申请专利期限补偿条件的,可以自专利法及其实施细则生效之日起3个月内向国务院专利行政部门提出药品专利期限补偿请求。国家知识产权局对发明专利权的期限延长予以公告,但不更新专利证书,原专利证书继续有效,等等。这些都有利于进一步激励药企对创新药研发的投入。”


  根据统计,在我国2018-2020年获批的30多个1类创新药里,超过30个为国内药企所有。因此,即使允许追溯到2018年获批上市的1类创新药可以适用专利保护期补偿制度,也并不会增加过多的适格专利,但这将最大限度达到鼓励创新的目的。


  实施药品专利期限补偿制度,不仅是党中央、国务院分别在2017年10月和2018年4月就已经作出的顶层设计,更是对医药创新领域加强知识产权保护、鼓励医药原始创新的政策支持。无论是未获批上市的新药原研企业,还是已经获批上市的新药原研企业,都是医药产业中不可忽视的创新主体。允许第四次修改的专利法实施前已经在中国批准上市的新药的专利适用专利保护期补偿制度(或者至少溯及2018年以来获批上市的1类创新药),符合我国鼓励创新的宏观政策,对于产业发展利大于弊,同时也体现了中国推动医药产业发展的决心和态度,有利于吸引各国创新药企加大在中国的研发和投入,最终将有利于促进我国医药产业的可持续发展。


来源:中国保护知识产权网

英国脱欧为知识产权工作所带来的影响

21-2-22

国际外观设计


根据《英国脱欧协议》中的条款,指定了欧盟的国际外观设计将会在英国继续受到保护。


自2021年1月1日起,英国知识产权局(UKIPO)将会为每一个已经完成注册的国际外观设计再创建出一个相对应的英国外观设计。这件新创建出来的外观设计在脱欧过渡期结束后仍可在英国得到保护。


如果申请人已经为指定了欧盟的国际外观设计提交了申请,但上述申请尚未受到保护或者尚未进行公开的话,那么这位申请人将会有9个月的时间来在英国提出获得相同保护的请求。在这种情况下,上述申请人需要支付一定的申请费用,而且该申请必须要符合英国的审查与公开规定。


在这里需要指出的是,由于英国的外观注册系统会在过渡期刚结束后的一段时间内进行调整与升级,因此人们可能暂时无法查看到相关国际外观设计的信息。


这些国际外观设计的所有人将不会受到任何不利的影响,因为在脱欧过渡期结束之后,新创建的英国外观设计仍可以按照法律规定而得到保护。


在注册系统完成升级工作之后,UKIPO将会通过官方网站向人们持续更新最新的动态。


未注册共同体外观设计


在脱欧过渡期结束前产生的未注册共同体外观设计仍可在原有3年的保护期的剩余时间内继续在英国得到保护。


自2021年1月1日起,英国的法律还提供了一种补充未注册外观设计(SUD)。


SUD将会提供与未注册共同体外观设计相类似的保护,但保护的范围仅限于英国境内。


具体来讲,人们需要通过在英国或者其他符合条件的国家或者地区中进行公开才能获得上述SUD。换言之,仅仅是在欧盟境内进行首次公开是无法获得这种SUD的。特别是,当人们日后需要在英国获得未注册共同体外观设计的权利时,此举可能会破坏这一外观设计的新颖性。


因此,各家企业需要仔细考虑在何处首次公开自己的产品,以确保它们能够在最重要的市场中得到充分和适当的保护。


补充保护证书(SPC)


SPC并不是欧盟授予的权利,而是一项国家权利。


因此,英国和欧盟没有必要就是否需要创建出一种“可比的(comparable)”权利以在英国脱欧过渡期结束之后继续为SPC提供保护而达成一致意见。


根据《英国脱欧协议》中的规定,那些在脱欧过渡期结束之后仍处于待决状态的SPC申请仍可按照现有的框架来进行审查。


基于上述程序授予的任何SPC将提供与现有SPC完全相同的保护。


而人们可以通过继续向UKIPO提交申请来获得SPC。


《北爱尔兰议定书》为SPC带来的影响


由于一部分涉及销售许可的条款发生了变化,因此有关SPC的申请流程自2021年1月1日起也会进行相应的调整。


人们需要检查自己的销售许可是否是在整个英国境内都有效,还是仅在北爱尔兰或者大不列颠有效。


人们在首次获得授权后的6个月内仍需要向UKIPO提交一份SPC申请。


英国与欧洲经济区之间的平行贸易


在脱欧过渡期结束之后,已经投放到英国市场或者是得到知识产权所有人授权的产品中的知识产权在欧洲经济区(EEA)中将不再视为已经“穷竭(exhausted)”。


此举意味着企业在将这些受到知识产权保护的商品从英国平行出口到EEA时可能会先需要得到知识产权所有人的同意。


而在脱欧过渡期结束之后,已经投放到EEA市场或者是得到知识产权所有人授权的产品中的知识产权将会在英国市场中继续被看成已经“穷竭”。


这意味着从EEA平行进口到英国的产品不会受到任何的影响。


UKIPO将在2021年初与有关各方开展正式的协商。


将受到知识产权保护的商品平行出口到EEA的平行出口商


平行出口商应该检查自己出口受知识产权保护的商品的行为是否符合相关的法律的规定。这些带有商标的出口商品很可能在此之前就已经投放到英国的市场上了。


此前,平行出口商可能暂时不需要从权利所有人处获得出口许可。


不过,自2021年1月1日起,平行出口商必须要先与权利所有人取得联系并获得许可才能继续出口这些商品。


而权利所有人有可能不会允许将自己的受到知识产权保护的商品平行出口到EEA。


换句话来讲,平行出口商可能要根据与知识产权所有人展开的讨论结果来审核自己的业务安排、业务模型或者供应链。


知识产权所有人


拥有知识产权(诸如商标、专利、外观设计或者版权)的企业在其受知识产权保护的商品被从英国平行出口到EEA时可能会希望获取到专业的法律建议。


自2021年1月1日起,上述企业需要认真思考是否应该允许这些受到知识产权保护的商品从英国平行出口到EEA。


您需要考虑是否要允许2021年1月1日之后将受知识产权保护的商品从英国并行出口到EEA。


版权


大部分英国的版权作品(例如书籍、电影和音乐)仍将在欧盟和英国受到保护。这是因为英国将会继续参加各类有关版权保护工作的国际条约。


出于同样的原因,欧盟的版权作品也会在英国继续受到保护。这适用于在2021年1月1日之前和之后出现的各类作品。


此前欧盟成员国独有的跨境版权安排将会在脱欧过渡期结束后自动停止。


上述跨境版权安排包括线上内容服务的跨境可移植性、卫星广播的版权许可、数据库的对等保护以及孤儿作品的例外情形等。


地理标志


地理标志是一种用在具有特定地理来源的商品上的知识产权。上述商品因为其来源地而享有某种声誉,例如苏格兰威士忌(Scotch Whisky)或者斯蒂尔顿奶酪(Stilton Cheese)。


英国环境、食品和农村事务部是该国负责处理农业与食品地理标志的机构。此前,该部门发布了一部新的指南,其中包含有关英国地理标志的全新指导意见(生效日期为2021年1月1日)。


此外,UKIPO也与英国环境、食品和农村事务部展开了合作,以确保新的指导意见能够与该国知识产权的整体框架更加兼容。


在英国的边境处保护知识产权


在英国脱欧过渡期于2020年12月31日如期结束之后,各家企业在英国边境处保护知识产权的方式也会出现一定的变化。从上述日期开始,欧盟和英国将会采用不同的边境保护措施。


这意味着,想要在欧盟和英国为其知识产权提供保护的企业将会需要同时持有两份行动申请(AFA),其中一份用于欧盟,另一份用于英国。


在英国提交申请以在诸多欧盟国家为自己的知识产权寻求保护的企业需要访问门户网站“EU EUROPA”以获取在一个或者多个欧盟成员国中保护知识产权的指导意见。


如果企业在脱欧过渡期结束之前在某一个欧盟国家提交了在英国保护其知识产权的申请,那么这些企业需要在英国重新提交一份AFA才能继续保护其在英国境内的知识产权。


来源:中国保护知识产权网


美国最新发布的恶名市场报告点名亚马逊

21-2-20
在2021年1月14日发布的《2020年假冒与盗版恶名市场审查报告》中,美国贸易代表办公室(USTR)把注意力放在电子商务和互联网平台上。


这份年度报告编制了一份对知识产权所有人构成威胁(即盗版材料和假冒商品)的国家和网站名单。


USTR表示,电子商务平台必须采取更多保护品牌所有人和消费者的措施。


虽然一些电商平台的努力得到肯定,但报告指出假冒者和盗版材料传播者在改变策略以逃避监测。


尤其是,报告再次将亚马逊的几个非美国域名列入“恶名市场”。亚马逊试图改善其知识产权保护声誉,采取了一系列旨在打击在线假冒的备受瞩目的措施。


亚马逊去年也被纳入名单,这导致其与特朗普政府进行了一次公开的意见交流。


亚马逊对2019年报告作出回应称,美国政府对这家位于西雅图的电子商务公司怀有“私仇”。不久后,亚马逊对那些游说把其纳入名单的时装零售商提出异议。


美国政府似乎没有改变对亚马逊的态度,并称亚马逊的英国、意大利、西班牙、法国和德国域名对品牌所有人构成重大威胁。


USTR表示:“权利持有人担心亚马逊展示的卖家信息具有误导性,消费者和权利持有人等很难判断卖家是谁。权利持有人还担心亚马逊并没有对平台上的卖家进行充分地审查。”


他们还评论称亚马逊的假冒删除程序冗长而繁重,即使对加入亚马逊品牌保护计划的权利持有人也是如此。


报告对亚马逊也有积极的评价,称亚马逊与政府的知识产权协调中心合作阻止假冒商品进入美国。


    来源:中国保护知识产权网


美国公司不注销会带来什么隐患?

21-2-19

美国是世界经济大国,经济市场巨大,很多投资者都会选择在美国注册公司,但很多投资者注册公司后经营不善,长期不进行公司年审,也不及时注销公司导致产生罚款,甚至被强制性注销公司法人的信誉将会受到影响。若主动申请美国公司注销,核准之后公司将合规取消。下面我们来介绍美国公司注销需要走哪些程序?

 

一、美国公司注销

 美国公司注销是指注销美国公司(Corporation)、或取消美国公司是指(LLc)有限责任公司这种方式,是正式关闭你的公司。有限责任公司依法结束或解散,对股东和债权人公司资产做最后的分布,你必须注销你的公司。如没有正式解散,贵公司还是“积极参与国家记录(即使你不再是做生意)产生反应,因此要求完全依照法律付企业所得税费用和提交年度报告。 

 

二、注销美国公司需要什么资料

1、美国公司股东和董事的身份证明复印件,公司注册证书和年审文件。

 

2、美国公司注销委托书。

 

3、美国公司注销的法定文件。

 

三、美国公司注销流程

 

美国公司注销各州需要一个管理人、董事或成员公司文件证书的取消撤销或者证书在得到股东或成员批准。获得一个注销批准,你的公司必须在良好状态,完成所有要求的纳税和年度报告。一旦你的注销批准后,你也许还需要做公司清算国内税收和注销文件。  

 

美国是非常重视信誉的国家,若投资者的公司一直不注销将会对未来产生影响,公司股东将在美国税务局有不良记录,美国可能会把你放入黑名单,投资者会面临美国所有业务办理的拒绝,正常注销公司非常重要!


日本和巴西决定放宽专利审查高速路的申请数量限制

21-2-5

此前,日本专利局(JPO)和巴西工业产权局(INPI)共同开展了“专利审查高速路(PPH)项目”,并将每位申请人在每月能够向INPI提出的PPH请求数量限制为1次。不过,在2021年1月1日之后,申请人每周都可以向INPI提出一次加入PPH项目的请求。


背景概述

作为南美洲最大的经济体以及人口最多的国家,巴西让很多在该国开展业务的日本企业都感受到了一种宾至如归的感觉。不过,就专利审查工作而言,INPI从接收到一件申请一直到就这件申请发出最终的审查意见通知书往往会花上平均6个月的时间。


为了解决上述问题,JPO和INPI在2017年4月1日便启动了PPH试点项目。自那时起,很多日本企业都参与了这一项目。借助该项目,申请人从INPI接收到最终审查通知书的时间相比于此前6个月的平均时长得到了大幅缩减。同时,这也代表着巴西的专利审查流程得到了显著的改善。


不过,由于INPI在此前将每位申请人向该机构提交参加PPH的请求数量限制为每月一次,因此仍有很多完全有资格参加PPH项目的申请未能得到及时的处理。有鉴于此,JPO向INPI提出了放宽数量限制的建议。


根据JPO和INPI所签订的PPH合作协议,如果申请人所提交的申请已经确定可以在其中一家知识产权审查机构获得专利保护的话,那么上述申请人只需要向另外一家知识产权审查机构提出一个简单的申请便可以享受到一个简易的审查程序。


放宽数量限制的具体情况(自2021年1月1日起)

放宽每一位申请人能够提出的PPH请求数量

每位申请人能够向INPI提出的PPH请求数量已经从此前的每月一次放宽到每周一次。


放宽PPH请求的总数量上限

能够向INPI提出的PPH请求数量上限(包括来自于日本以外的国家的申请)已经从此前的400次一年放宽到600次一年,增长幅度达到50%。

上述放宽PPH请求数量限制的措施可以帮助申请人平稳地获得更多的专利,从而在巴西更好地开展企业运营工作。


负责开展上述工作的部门

负责开展上述工作的部门是JPO专利和外观设计审查部门(物理、光学、社会基础设施以及外观设计)的行政事务司下属的审查推广办公室,以及JPO政策规划和协调部门的国际合作司。


来源:中国保护知识产权网

韩国知识产权局推出打击网络假冒的措施

21-2-5

背景

韩国知识产权局(KIPO)最近宣布了其预防网络假冒的措施。根据KIPO发布的新闻稿,由于在新冠疫情大流行期间网络购物活动的增加,有关网络假冒产品的举报数量同比增长204.4%(对比2019年和2020年1月至8月的数据)。



为应对这种情况,KIPO制定了以下措施,以更有效地打击迅速增长的假冒产品的网络销售,同时最大程度地减少对消费者的损害。



措施

1、加强网络打击:
线下执法人员暂时性负责网络假冒的监控;
设立特别司法警察,具体负责;
直接调查假冒产品的大规模分销商和销售商;
增强调查人员力量;
推动数字取证等调查技术的进步。
2、提高对消费者的损害赔偿
与商标持有人合作,将假冒产品的评估结果与消费者共享,以使购买了假冒产品的消费者能够获得退款并要求赔偿;
已建立损害赔偿制度,网络公开市场平台首先对因购买假冒产品遭受损害的人进行赔偿,再向个人销售商进行索赔。
3、完善制度并加强公私合作
提议对商标法进行修改让网络平台等“销售中介机构”(sales intermediaries)负责防止商标侵权,以制止假冒产品的销售。


评论

鉴于KIPO举报中心(由具有知识产权专业知识的特别司法警察组成)正在增加人力并改进调查技术以提高处理网络假冒的能力,KIPO将会迅速对网络侵权问题作出响应。
为了有效阻止假冒产品的网络销售,权利持有人必须积极地与KIPO和网络平台合作。在目前的制度下,权利持有人需负责假冒评估的费用,因此,配合KIPO的所有调查对他们来说可能会有较大负担。但是,在没有权利持有人投入的情况下,KIPO和网络平台评估假冒产品并确定产品是真品还是假冒产品并非易事,因此进行有效的调查是必要的。
根据当前的趋势,网络交易的数量将继续稳步上升,与此同时网络侵权的数量也可能会增加。为了保护品牌价值,知识产权权利人应积极利用KIPO提供的网络打击措施,并积极回应KIPO对涉嫌侵权产品进行评估的要求,即使这是一项繁重的工作。
拟议的商标法修正案引入的一些条款规定,销售中介机构的下列行为将构成销售中介机构本身的侵权行为(当中介机构履行谨慎义务时,其将承担有限的责任):
允许个人卖家侵犯第三方的商标权或专有许可;或者
有意协助个人卖家侵权;
如果此修正案通过并成为法律,则网络平台可能会更加积极地防止卖家侵犯商标权,因为如果他们不履行谨慎义务,该平台可能会承担间接侵权责任。



来源:中国保护知识产权网

注册美国公司入驻跨境平台有什么好处?

21-2-4

跨境平台的掘金力度国内卖家有目共睹,很多卖家都用国内公司去进驻跨境平台,受跨境平台运营的规则变化影响,很多卖家考虑是否使用美国公司入驻跨境平台,我们来了解下到底注册美国公司有哪些好处?


美国公司注册的优势

1、申请美国亚马逊必备条件。亚马逊北美站点是众多跨境电商优选站点,美国公司更能得到本地消费者信任、封店率低,且以美国公司办理美国银行账户,收款汇损低;

2、可以入驻沃尔玛、Overstock、Sears等限制美国公司才能入驻的跨境电商平台;

3、在本土平台上可以获得政策关照,比如更低佣金、封号风险、品类限制等;

4、降低企业运营税负。所有海外公司都有减税或免税的政策,每年为您节省可观的税务负担;

5、树立国际形象、拓展海外市场。授权国内生产,提升产品形象和企业信誉,提高销售附加值,企业发展与国际市场接轨;

6、开设美国账户,利于外汇操作。不受国内外汇管制,外汇自由进出,资金使用便利;

7、移民及签证便利。注册美国公司满1年后,可由律师向美国官方申请居留卡,达到移民目的;

8、利于海外上市融资。可申请有关商业或项目贷款,或直接或间接境外上市,达到为企业融资的目的。

在跨境电商行业,以美国公司开展业务可以更好地与美国本土企业进行竞争,可以依靠美国完善的法律体系给企业经营带来便利,诸如上市融资、获得美国税号、免费提现等等。


注册美国公司需具备以下条件

1、申请条件:一位以上的公司董事及股东(无国籍限制的自然人或法人),有效的身份证明文件(身份证或护照)。

2、名称选择:公司名称没有任何限制,只要查册没有重名即可;一般名称后面冠以CORP (CORPORATION), LTD (LIMITED), INC (INCORPORATED)或CO (COMPANY)、LLC等字样。

3、注册资本:不同的州,注册资本不一样,不需要验资及到位。

4、股份分配:申请注册美国公司每个股东所占的股份比例( % )。

5、注册地址:规定要有当地的注册地址


美国注册公司流程

1、公司名称查册;

2、交付费用;

3、提交委托书;

4、签署法定文档;

5、政府审批过程;

6、公司成立完毕。


综上所述,跨境平台对于美国本土公司运营的店铺是比较友好的,美国公司享受的福利和保护也更多,建议考虑注册美国公司的卖家们找专利机构注册,足不出户即可成功注册美国公司,掘金海外市场。


注册美国公司,选择哪个州比较好?

21-2-3

美国是世界上最大的商品和服务贸易国,也是世界各国移民最热、经济最发达的国家。美国有世界上最发达的市场机制和最大的消费市场,在美国注册公司是国内公司开拓国际市场的关键步骤。美国是一个由五十个州、一个联邦直辖特区和5个岛屿自由邦和十多个其它远洋小岛组成的宪政联邦共和制国家,在美国可以选择哪些州注册公司呢?


科罗拉多州


    科罗拉多州人口约57万,在这里注册公司,不光注册费用低廉,受理时间短,后期维护也花费较少,十分便捷。另外,该州对公司名称的要求比较宽松,如果其他州限制注册的公司名字,基本都可以在科罗拉多州注册。

    科罗拉多州境内聚集了众多高新技术产业,注册科罗拉多州公司开立美国当地银行账户,利用支票收支,调动、周转资金,免除现金交收的麻烦和风险等。该州效率高,年度维护费低,这是适合中国客户以亚马逊的目的注册美国公司。


    加利福尼亚州


    加利福尼亚州是美国人口经济文化的第一大州,是美国第二个金融中心,同时还是美国最著名的旅游城市,是全球商业的聚集地,更是华人最多的州,交通便利,设施优良。许多公司和金融机构的总部都设立在这里。著名的硅谷和硅海滩的发展也在该州,有很多商机,也有很多机会创造商机。

    在加州注册公司基本无经营范围的限制,该州对外国公司在这里的子公司和分公司的注册要求比较宽松,并且注册公司的效率非常高,在该州注册公司的维护费用也非常低廉。在这里注册公司开展业务、设立合资公司或申请L1签证赴美都是最适合的选择。


    犹他州


    犹他州的主要城市有盐湖城,奥格登和普若佛。由落矶山脉,科罗拉多高原和大盐湖沙漠所盘据。人口约250万,约80%人口居住于首府盐湖城。在美国犹他州注册公司名称可以选择自己喜欢的,还有良好的营商基础设施,并且没有外汇管制,资金进出自由;注册要求低,提交的文件少,程序简单。

    在美国犹他州注册公司,真的是不错的选择。犹他州是全国最大的铍矿产地,这种金属在航天与核技术中用途很大。根据2007年美国社区调查,犹他州共83。5万个家庭,平均家庭收入为5。5万美元,位居全美第四十位。


    纽约州


    纽约州年生产毛额约为6,685亿美元(仅次于加州),约占美国年生产毛额之8%(纽约州人口占美国7%),劳动人口为895。7万,其中非农业劳动人口约为873万人,失业率为4。3%(2001年4月),如果将纽约州视为一个国家,可排名世界第10大经济体。

    约州是美国经济最发达的州,是美国的神经中枢和经济心脏,如今注册公司手续简单易行,注册美国公司自然而然的成了首选的手段,美国有50个州,在选择其公司注册地也是很有讲究的,美国发达的州亦是比较多的,其中纽约州是其中的代表之一,注册纽约州公司是各界投资者的新宠。


    德克萨斯


    德州幅员广大,资源丰富,为美国重要工业州与农业州。石油、天然气暨煤产量丰富,其中石油产出占全美52%,天然气产出占全美29%。德州为全美第二大农业州,占美国农产收入的7%,牛只(包括小牛)与马匹各占美国总数的15%,居全美第一位;

    目前德州石化工业执全美牛耳,另能源工业、航天工业、电子、生物医疗科技、医疗器材制造业及农牧业等亦颇负盛名。目前全美三分之二对墨国出口产品皆经由德州。德州为美国重要之农业州,在美国50州内排名第二,主要农作物有棉花、谷类、玉米、黄豆、蔗糖、蔬菜等。


    华盛顿州


    华盛顿州的自然能源包括风能、太阳能、潮汐能为可再生能源的生产提供了丰富的资源。我们技术、研发投资和自然资源的综合优势为新的清洁能源技术创造了理想的测试平台。华盛顿州拥有多元化的海洋科技产业。该产业涉及的产品种类繁多,包括豪华游艇、海上军事应用产品、船厂设计和维修。

    华盛顿州拥有蓬勃发展的生命科学产业以世界一流的研究机构(如弗雷德哈钦森癌症研究中心)、创新医疗技术、以及由生命科学发现基金推动发展的全球卫生中心为基础。华盛顿州拥有涉及广泛的和充满活力的信息和通信技术产业。在软件发布领域,华盛顿州拥有全美最多的雇员。


    俄勒冈州


    大港口波特兰可以进出航海大船,本州有林土一千二百万公顷,为美国第一产木材之州,为美国木材主要供给区。每年出产的木材约占美国木材总产量四分之一。出产的"胶合板"Plywood,约占美国总产量70%。木材加工已是本州之内最重要的工业。


    俄亥俄州


    俄亥俄州地处美国东北部,别称七叶树州,首府哥伦布。俄亥俄河流域西南部采矿和伐木业发达,主产石料、粘土、玻璃、化学用品和金属制品。购买用于研发方面的机器及装备可免销售税。

    防治污染设备免销售、财产及使用税。自然资源有煤、石油、天然气、盐矿、黏土。


    特拉华州


    交通便捷,地位适中,距华府及纽约市圴仅有一个半小时的车程。特拉华州具有免税之诱因,若正确登记,依规划操作,可达免税之效。特拉华州无销售税、个人财产税、存货税、无形财产税等。特拉华州的公司适用联邦税则,海外收益所引用的税基,则因不同国家而互异。若在特拉华州没有实质交易的公司,不须向州政府缴纳所得税。非特拉华州居民,亦不须就其拥有股份在州内缴税。

    特拉华州设立公司,并无最低资本额的要求。任何人均可到此地成立公司,而且不需亲自办理。可在世界各地营业,不一定要在美国设立办公地点,只要在本州岛有一法定代理人即可。特拉华州的法庭制度与效率为全美之冠。


    内华达州


    内华达州位于美国西岸,为美国第七大州,是美国中部与西部的重要桥梁和货物储存中心。内华达州被称为美国西岸的特拉华州,目前,每年约有1万间新公司在内华达州注册成立。

    内华达州没有与其他州签订互通州内公司纳税资料的协议,因此可避免美国联邦政府利用此管道得到内华达州公司的纳税资料。4)内华达州不设个人所得税和公司税,如果公司在美国没有营业,就不必缴纳联邦收入税。


    怀俄明州


    怀州经济以矿产、观光及农业为主。其中煤矿及火山灰风化而成之胶状黏土产量均居全国第一位,石油居全国第四,天然气产量居全国第六。观光为怀州第二大经济来源。黄石国家公园、提顿国家公园(TetonPark)风景壮丽,闻名全球,杰克森镇(JacksonHole)冬季滑雪、夏季高尔夫球均吸引大批观光客前往。

    怀州虽然致力推动产业多元化,制造业目前在怀州经济所占比重仍小。投资机会包括食品加工、化工、肥料、计算机软硬件、家具、运动器材及电子产品等。该没有企业州税、个人州税、存货税,凡直接用于制造程序之机器设备投资,均享有销售及使用税之税额抵减。


    佛罗里达州


    美国南部临海的州,亦属于墨西哥湾沿岸地区,是美国人口第四多的州,中文简称为佛州。佛州四季阳光充足,别称阳光州。该产业涉及的产品种类繁多,包括豪华游艇、海上军事应用产品、船厂设计和维修

    怀州虽然致力推动产业多元化,制造业目前在怀州经济所占比重仍小。4)投资机会包括食品加工、化工、肥料、计算机软硬件、家具、运动器材及电子产品等。该没有企业州税、个人州税、存货税,凡直接用于制造程序之机器设备投资,均享有销售及使用税之税额抵减。


 注册美国公司不需要注册资金。在注册公司时,不需要提供初始投资的数额,初始投资可以是任意数字,但需要说明公司初始发行的股票数额,可在公司成立后任何时候增加公司股票。


美国海关备案系统——知识产权执法工具

21-2-2

2019年,美国海关与边境保护局(CBP)缴获商品超过2.75万次,估算价值为15亿美元,包括药品、个人护理产品、汽车用品、航空航天产品、消费电子产品和体育用品、服装、鞋类手表和配件等。美国共有328个入境口岸(包括陆海空),市场地域范围较广,并没有一种有效的机制可以作为监控侵权和假冒产品的全面的解决方案。


不过,在美国注册或登记的商标和版权所有人可以使用一种有效的执法工具来阻止越来越多的侵权和假冒商品进入美国——在CBP对其权利进行备案。CBP在最近将备案资格临时延长了6个月,以适用于待决的版权登记。备案所需的资金是非常少,备案过程也很简单,但获得的知识产权执法服务是十分重要的。


美国商标在CBP备案的费用为每类商品190美元(有效期为10年),而连续续展为每个商标每个类别80美元。美国版权登记的备案(和续展)费用是相同的(有效期为20年),每年的费用不高,企业可获得训练有素的CBP官员提供的执法帮助,他们将会积极寻找在美国及其海外属地(包括波多黎各岛、美属维尔京群岛、关岛和北马里亚纳群岛)侵犯企业商标和版权的行为。


为了完成备案申请,CBP要求提供登记证书的副本、商标(或受版权保护的作品)图像、授权被许可人的姓名以及生产或制造正品(作品)的国家或地区。一旦知识产权权利备案后,CBP负责人员将访问相关数据库并根据权利持有人在CBP的备案检查可疑的侵权商品信息。如果CBP官员在检查一批商品时认为其中包含可疑的侵权或假冒产品,该批商品将被扣留,CBP将快速联系品牌所有人或权利持有人以验证产品的真实性。同时,进口商也会收到通知,并可以在7个工作日内对扣留提出异议。如果品牌所有人或权利持有人认为商品是假冒的,只要能够提供可能的理由,CBP就有权在进口后随时扣留商品。


完成备案后,品牌所有人还可以向CBP提供进一步的信息,以协助检查即将到达美国的商品。品牌所有人可以上传产品识别指南和正品的图像(仅CBP可访问)。根据《美国商业秘密保护法》,CBP人员被禁止披露此类专有信息。此外,企业所有人或权利持有人也有机会向CBP人员进行产品识别培训(在线或亲自培训皆可)。


CBP备案程序目前尚未扩展至美国外观设计专利的保护。到目前为止,外观设计权利持有人阻止侵权和假冒进口产品进入美国的唯一途径是根据1930年《关税法》第337条要求国际贸易委员会发起调查,以寻求禁止进口令。为了解决这一问题,美国于2019年底推出了《仿冒商品扣押法案(Counterfeit Goods Seizure Act)》,不过目前尚未出台。如果该法案通过,企业将能够通过更快速、更经济、更有效的途径来行使其外观设计权利。


来源:中国保护知识产权网


第一观察|为何总书记把知识产权保护提到如此高度?

21-2-1


观察提要


保护知识产权为何如此重要?知识产权工作有何“更高要求”?全面加强知识产权保护有哪些举措?2月1日出版的《求是》杂志将发表习近平总书记的重要文章,释放出全面加强知识产权保护的重磅信号。


“知识产权保护工作关系国家治理体系和治理能力现代化,关系高质量发展,关系人民生活幸福,关系国家对外开放大局,关系国家安全。”


2月1日,《求是》杂志将发表习近平总书记重要文章《全面加强知识产权保护工作 激发创新活力推动构建新发展格局》。文章中,习近平总书记将知识产权保护的重要意义上升到前所未有的高度。


就在两个月前,中共中央政治局就加强我国知识产权保护工作举行了第二十五次集体学习。如此密集强调知识产权保护,释放出重要信号。


保护知识产权为何如此重要?


“创新是引领发展的第一动力,保护知识产权就是保护创新。”


当前,新一轮科技革命和产业变革加速演进,唯有进一步全面加强知识产权保护,才能为广大科技工作者向世界科技最前沿冲锋做好保障,为实现科技自立自强打好制度基础。


1月11日,“华龙一号”示范工程——中核集团福清核电6号机组完成冷态性能试验。“华龙一号”是我国具有完全自主知识产权的三代核电技术,设计寿命为60年,在安全性上满足国际最高安全标准要求。(无人机照片)新华社发


随着创新的持续发展并向经济社会生活全面渗透,加强知识产权保护的意义也早已不限于科技创新领域。


在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上,习近平主席曾在主旨演讲中指出:“加强知识产权保护,不仅是维护内外资企业合法权益的需要,更是推进创新型国家建设、推动高质量发展的内在要求。”


创新成果的转化运用、良好营商环境的营造、国际交往的顺利开展、消费者合法权益的保护,无不需要知识产权制度保驾护航。越来越多的人认识到,知识产权保护已成为创新驱动发展的“刚需”,国际贸易的“标配”。


毫无疑问,加强知识产权保护已成为具有全局性影响的重要举措,全社会共同提升认识,才能更好推动知识产权保护工作的开展。


知识产权工作有何“更高要求”?


“当前,我国正在从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变,知识产权工作正在从追求数量向提高质量转变。”


文章中,习近平总书记精准标注了当前我国知识产权保护工作的历史坐标。


一方面,“走出了一条中国特色知识产权发展之路,知识产权保护工作取得了历史性成就”。


党的十八大以来,我国出台了一系列重大政策、行动、规划,实行严格的知识产权保护制度,保护力度不断加强。截至2020年底,国内(不含港澳台)发明专利有效量达221.3万件,有效注册商标量突破3000万件。2019年全国专利密集型产业增加值达11.46万亿元,占国内生产总值的11.6%。


另一方面,“我们也要清醒看到不足”。


维权举证难、成本高、赔偿低等问题依然存在,高质量发展对知识产权整体质量提出更高要求,专利转化效率有待进一步提升。


当前,中华民族伟大复兴迈出坚实步伐,进入新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,推动高质量发展,需要更高质量知识产权工作提供有力支撑。


对此,习近平总书记为全面加强知识产权保护指明了方向:“我们必须从国家战略高度和进入新发展阶段要求出发,全面加强知识产权保护工作,促进建设现代化经济体系,激发全社会创新活力,推动构建新发展格局。”


全面加强知识产权保护有哪些举措?


如何全面加强知识产权保护?习近平总书记提出六方面举措,勾勒出一幅完整严密的规划图景。


——“加强知识产权保护工作顶层设计。”


坚持以我为主、人民利益至上、公正合理保护,既严格保护知识产权,又确保公共利益和激励创新兼得。加强关键领域自主知识产权创造和储备。


——“提高知识产权保护工作法治化水平。”


加快完善相关法律法规。提高知识产权审判质量和效率,提升公信力。加大行政执法力度,对群众反映强烈、社会舆论关注、侵权假冒多发的重点领域和区域,要重拳出击、整治到底、震慑到位。


——“强化知识产权全链条保护。”


综合运用法律、行政、经济、技术、社会治理等多种手段,构建大保护工作格局。打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条,健全知识产权综合管理体制。


——“深化知识产权保护工作体制机制改革。”


研究实行差别化的产业和区域知识产权政策。健全大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权保护制度。抓紧落实知识产权惩罚性赔偿制度。


——“统筹推进知识产权领域国际合作和竞争。”


坚持人类命运共同体理念,坚持开放包容、平衡普惠的原则,推动全球知识产权治理体制向着更加公正合理方向发展。


——“维护知识产权领域国家安全。”


依法管理涉及国家安全的知识产权对外转让行为。形成高效的国际知识产权风险预警和应急机制,建设知识产权涉外风险防控体系。


“蓝图”绘就,重在落实。随着知识产权保护意识全面增强,保护机制不断完善,人才队伍不断充实,我国知识产权保护工作将不断迈上新台阶。


文章来源:新华社国内部出品

越南:评论性视频侵犯版权吗?

21-1-28

在越南,评论性视频现在社交媒体上十分流行。


评论性视频是通过Facebook和YouTube等不同的社交媒体渠道发布的影评视频,其特点是,当评论者讲述故事情节时,视频中会出现电影镜头。

典型的影评会告诉观看者整个故事情节,包括电影中令人期待的内容和惊奇元素。正如越南国际快讯上的一篇文章所述,影评会让电影创作者的收入遭到损失。这些视频观看者会认为其已经了解电影,不必去电影院掏钱观影。
另外,一些片段未经电影制作人同意出现在评论性视频中。

越南知识产权律师Yen Vu表示,根据越南《知识产权法》第28.6条、第28.8条和第28.10条,此类行为构成未经授权复制、使用和向公众传播电影作品。剪切电影镜头并加以评论很可能侵犯第28.5条规定的作者人身权。

Yen Vu表示:“这些行为没有抗辩依据,因为不属于第25条规定的任何合理使用范畴。”

知识产权律师My Doan表示:“根据《知识产权法》第25.1条,在不误传作者观点的情况下出于评论或说明目的合理叙述(reasonable recitation)已发表作品是被允许的,无需支付版税或报酬。但是,根据第22/2018/ND-CP号法令第23条的规定,合理叙述必须满足如下条件:叙述部分只能用于介绍、评论或澄清评论作品谈论的问题且叙述部分不能对用于叙述的作品版权构成损害,且符合用于叙述的作品的性质和特点。”

影评视频可能不满足这些条件,因为回顾电影情节和精彩镜头超出了介绍、评论和澄清的目的。他们会对原创电影的正常使用产生负面影响。
已有80多个网站违反了越南版权法,包括Phimmoi、HDonline和Phimbathu。

Yen Vu表示:“就政策而言,在规范和应用影评合理使用抗辩时,应对盲目概括内容和创造性地分析内容作出区分。第二种评论在越南越来越常见。这些评论包括从电影中剪切的镜头,但摘录一般是出于客观说明、比较、解释和评估电影的目的。与第一种影评相比,第二种不是简单地对电影本身的总结。更重要的是,摘录的量是合理的。第二种评论适用合理引用抗辩。”
但是,Yen Vu指出,“合理引用”需要作出澄清,因为没有量化要求。因此,在实践中很难解释和应用“合理引用”抗辩。

My Doan表示:“在我们看来,政府对版权保护和电影、电视和内容使用作了很好的划分。具体而言,关于合理叙述的规定相对清晰,且平衡了权利人和观众的利益。合理叙述显然是被允许的。”

Yen Vu指出,遭遇版权侵权的电影制作者有两种执法选择:
-通知删除机制,反复上传侵权视频的账号将被永久关闭。
-网站屏蔽、行政制裁以及其他行政管理措施。

“尽管网站屏蔽最近才实施,但已产生了积极的效果,这要感谢网络提供商的积极配合。”


来源:中国保护知识产权网

美法院命令亚马逊开放库存以查验假货

21-1-27

       近日,美国弗吉尼亚州东区联邦地区法院作出了一个具有里程碑意义的裁决,即亚马逊必须允许弹匣自动装载机制造商Maglula对其库存进行检查,因该品牌所有者称亚马逊网站上出售的假冒产品严重损害其利益。


      地区法院法官伊万.戴维斯(Ivan Davis)下达命令,亚马逊必须在5天内公开其库存的超过3.3万件“被指控的产品”(存放在美国各地约200个仓库中),以供Maglula查验。


      总部位于以色列的Maglula在一年前对亚马逊提起诉讼,称亚马逊允许在其网站上出售假冒商品。最重要的是,该诉讼指控亚马逊是这些假冒商品的直接销售商,而不是第三方供应商在该平台上出售假冒商品。


      亚马逊被控出售假冒的Maglula的装载机之一,买家收到的产品包装使用的是亚马逊品牌的塑料袋。涉嫌假冒的装载机已经被退回第三方清算中心进行处理,但被标为可转售。


      根据法院命令,Maglula可实地“检查亚马逊仓库中涉嫌假冒的产品”,或者亚马逊必须将其产品运送到其他地点以供Maglula查验。


     这是美国法院首次针对亚马逊发出与假冒商品有关的检查命令。亚马逊辩称其从未出售过被诉产品,因此未涉及侵权。


     Maglula在诉状中称:“亚马逊不允许取证,而是通过诉讼策略来阻止和限制Maglula获取有关亚马逊侵权行为性质和严重程度的信息。”


  “当要求亚马逊针对被诉产品提供足够详细的非侵权证据时,亚马逊假装一无所知,表现得很无助。”诉状中还称,在过去的几个月中,亚马逊曾多次表示,由于新冠病毒疫情或“节假日高峰期”不允许进入其仓库。


     Maglula还指责亚马逊采取一种“正面我赢,反面你输”的策略,坚持称除非Maglula检查所有可疑的产品,否则不能确定该平台存在侵权行为,但却拒绝让其进入仓库检查。


     Maglula还表示:“尽管拥有丰富的技术知识、先进的溯源设施以及几乎无穷无尽的资源,但亚马逊却拒绝将这些被诉产品提供给我们进行检查。”


    在2020年初期,获得行业和企业支持的提高全球消费者对假冒产品认识的网站The Counterfeit Report曾报道,正品和假冒的装载机混合放置在亚马逊同一仓库中可能会导致消费者收到假冒产品。该网站称,这些假货还在易趣上出现过。


    据该网站称,Maglula在诉讼中称他们曾反复提出警告,然后通过亚马逊平台从作为直销商的亚马逊手中购买了Maglula已注册商标和专利的产品的假冒品。


来源:中国保护知识产权网

英国知识产权局在脱欧过渡期结束后出现的新变化

21-1-27

      随着英国“脱欧过渡期”在2020年12月31日如期结束,那些希望在英国继续为自己的知识产权资产提供保护的企业或者个人将不得不去熟悉和了解一套全新的知识产权体系以及英国知识产权局(UKIPO)即将采用的全新运营模式。


      本文将罗列出UKIPO在2021年会出现的几大变化。




专利律师资格的转换



       自2021年1月1日起,英国的律师将无法再直接代表客户向欧盟知识产权局(EUIPO)提交新的申请。例如,英国的商标所有人将会需要指定一位来自“欧洲经济区(EEA)”的律师来代表其在EUIPO提交申请。
不过,《英国脱欧协议》明确规定如果相关的知识产权申请工作在脱欧过渡期结束之前就已经启动了的话,那么英国的法律代表仍可以继续代表其客户在EUIPO开展业务。

英国送达地址

      在英国政府对其在2020年年初发起的“送达地址意见征集活动”的结果作出回应之后,UKIPO也发布了一份业务指南。有关各方对UKIPO提出的、将欧洲经济区从送达地址中删除的提案提出了宝贵的意见。

      从2021年1月1日起,根据相关的法律规定,UKIPO只会接受那些送达地址属于英国、直布罗陀或者海峡群岛境内的新申请以及启动争议程序的请求。
      这一变更还适用于所有已完成注册的知识产权,诸如专利、商标以及外观设计。

商标

     根据《英国脱欧协议》中的规定,UKIPO将会在脱欧过渡期结束之后为欧盟商标所有人提供一种“可比的(comparable)”英国商标权。

     具体来讲,自2021年1月1日起,UKIPO可以为每一件已经完成注册工作的商标再创建出一个相对应的英国商标。这件英国商标可以保留最初的申请日期和原优先权日,拥有与此前相同的法律地位(前提是申请人是根据英国的法律提交申请或者是进行注册的),并且可以作为一件完全独立于此前欧盟商标的英国商标来进行转让、许可以及续展。

     在这里需要指出的是,商标所有人无需为获得上述权利而支付任何的费用。同时,尽管UKIPO并不会为商标所有人提供相应的注册证书,但是人们仍可以前往这家知识产权机构的官方网站获取更加具体的信息,并可利用屏幕截屏来证明自己所拥有的权利。

     对于那些在脱欧过渡期结束时未完成欧盟商标注册工作的企业、组织或者个人来讲,其将有9个月的时间在英国提出获得相同保护的请求。不过,在这种情况下,上述企业、组织或者个人需要支付一定的申请费用,而且该申请必须要符合英国的审查与公开规定。

外观设计

     根据《英国脱欧协议》中的规定,在脱欧过渡期结束之后,注册共同体外观设计(RCD)将无法再在英国直接获得保护了。

     换句话来讲,自2021年1月1日起,如果人们想在英国以及欧盟剩下的27个成员国中为自己的外观设计提供保护的话,那么其将不得不分别向UKIPO以及EUIPO提交两份申请。

     不过,对于那些在“脱欧”过渡期结束之前就已经完成注册工作的RCD而言,这些RCD将能够继续在英国获得保护。具体来讲,在过渡期前就完成注册的RCD可以保留最初的申请日期和原优先权日,拥有与此前相同的法律地位(前提是申请人是根据英国的法律提交申请或者是进行注册的),并可作为一件完全独立于此前RCD的英国外观设计来进行转让、许可以及续展。

     如果企业、组织或者个人未能在脱欧过渡期结束之前提交自己的RCD申请或者进行公开的话,那么其将有9个月的时间来在英国提出获得相同保护的请求。不过,在这种情况下,上述企业、组织或者个人需要支付一定的申请费用,而且该申请必须要符合英国的审查与公开规定。

专利

     目前,人们既可以选择直接向UKIPO提交一份欧洲专利申请,也可以根据《欧洲专利公约(PCT)》来向欧洲专利局(EPO)提交自己的发明申请。在这里需要指出的是,PCT并不属于欧盟法律的范畴,因此这不会影响到人们的申请工作。

      此外,由于EPO并不是一家欧盟的知识产权机构,因此英国脱欧并不会影响到当前的欧洲专利制度。换言之,当前覆盖到英国的欧洲专利不会受到任何的影响。同时,来自英国的欧洲专利律师也能够继续在EPO代表申请办理相关的事务。



来源:中国保护知识产权网

英知识产权局要求从2021年开始使用英国送达地址

21-1-27

      近日,英国知识产权局(UKIPO)宣布更改关于送达地址(AfS)的规则,明确规定自2021年1月1日起,知识产权所有人需提供与新的英国商标申请、听证会和争议程序有关的法律服务的英国地址。该举措是英国脱欧的直接结果,英国从业者称这是“一项公平的变化,并且可能是全球趋势的一部分”。



      早在2020年7月,鉴于英国将退出欧盟,UKIPO召开了一次磋商会,提议从UKIPO的AfS规则中删除“欧洲经济区(EEA)”。现在,该机构宣布了磋商结果,并确认正在推进该项提议。因此,从2021年1月1日起,只有属于英国和海峡群岛的送达地址才能用于提交新的申请以及向UKIPO提出启动争议程序的请求。此更改将适用于所有商标、外观设计和专利。

      在磋商过程中,95%的人一致支持这一提议,形成了压倒性共识。据该机构称,不赞成的一方“倾向于在英国以外的地方设立总部,或者通常是规模较大的跨国公司,其中许多公司有内部知识产权专家”。更关键的是,UKIPO补充称:“该变化将主要影响非英国申请人,因为他们已经使用英国送达地址的可能性比较小。”

      针对这一想法,UKIPO首席执行官蒂姆.莫斯(Tim Moss)表示:“现在,既然英国已经离开欧盟,那么我们制定新的法律以便UKIPO仅接受英国的送达地址,这是正确的做法。我相信,这些变化将有助于在英国建立更加公平的竞争环境。这也反映出我们从1月1日起作为独立国家的新地位。”

       毫不意外,大力推动这一修改的特许商标律师协会(CITMA)对公告表示欢迎。CITMA会长理查德.戈达德(Richard Goddard)表示:“这将是一个积极的变化,将有助于保护英国全球领先的知识产权环境,保护在这样的环境中工作的人以及那些依赖英国知识产权法律专业人士的专业知识的企业。从赞成这一变化人数比例上可以明显看出人们对此变化的认同感十分强烈。我们将敦促政府确保议会有足够的时间保证规则能在2021年1月1日生效。”

       知识产权从业者克里斯.麦克劳德(Chris McLeod)表示,这是“非常积极的发展。这将纠正如下失衡的局面:英国从业者的EEA竞争对手能够直接与UKIPO交涉。这也将弥补英国脱欧带来的潜在工作损失,以及解决英国从业者从2021年1月1日起将无法直接与欧盟知识产权局(EUIPO)进行交涉的问题。事实上,这对英国从业者来说是英国脱欧带来的非常罕见的积极效应,坦率地说,这一切早该发生了。”

       商标律师李.柯蒂斯(Lee Curtis)重申了这一积极影响,他说这是“‘公平的变化’并且似乎是全球趋势的一部分”,特别指出美国专利商标局(USPTO)的一项类似的举措,即要求所有未在美国定居的申请人都必须聘请美国授权律师来提交商标申请和提起诉讼。美国修改规则为了打击欺诈性行为。英国修改规则似乎可以为英国和欧盟的律师创建平等的代表权。

       谈到变更将如何影响国内公司的问题时,柯蒂斯解释称,这将“不可避免地导致英国律师工作量的增加,最大的影响可能最终会体现在新的申请和有争议的事项上”。不过,麦克劳德表示,令人担忧的是此举“无法解决的一个问题是,由拥有英国送达地址(但这些地址明显不是真实的)的外国个人和公司提交的申请数量不断增加,英国律师必须与之通信,但几乎总是没有任何回应。”

      柯蒂斯补充称,另一个值得注意的问题是,“至少在3年内,这一变化不会影响从欧盟外观设计和商标注册克隆而来的英国外观设计和商标注册”,并且“根据脱欧协议,EEA境内的代表的权利受到保护。但是,不可避免的是,一旦3年期限结束,对EEA代表的要求将与英国和海峡群岛的代表一样。也许可以采用另一种推动措施,将英国律师记录为这些克隆权利的送达地址,而不是等待3年过去再考虑。”

      当然,这一举动对于非英国律师而言将是沉重的打击,因为他们可能有一部分诉讼工作来自英国的申请。但是,麦克劳德得出结论,因为新规则“已成定局”,反对者几乎无能为力。随着2021年1月的临近,新的英国商标格局即将成为现实。


来源:中国保护知识产权网

亚马逊与户外用品公司联合起诉造假者

21-1-27

      近期,美国电商巨头亚马逊(Amazon)与户外用品公司Yeti在西雅图的一家法院联合向迈克尔.怀特(Michael White)和凯伦.怀特(Karen White)提起了诉讼,称这两名被告在亚马逊美国站点上销售假冒的Yeti商品,包括Yeti的Rambler双层真空杯。



      诉讼文件指出,上述两名被告在2020年2月至9月期间非法进口并在亚马逊第三方市场商店销售大量假冒的Yeti品牌商品。

      诉讼文件还列出了与上述被告联合起来故意制造、进口、营销、提供和销售假冒Yeti商品的10个未知方。

      在2020年3月和4月,美国海关与边境保护局截获了两批带有Yeti标志的杯盖,该杯盖被品牌所有者确认为假冒商品。在对从被告店铺购买到的杯子进行测试后发现该杯子是仿冒品。

      诉讼文件还指出:“被告的非法行为侵犯和滥用了Yeti的知识产权,故意欺骗和伤害了亚马逊、Yeti及其客户,损害了亚马逊商店的完整性,并破坏了客户对亚马逊和Yeti的信任。”

      这是亚马逊与品牌所有者联手在法院起诉造假者的最新实例。该电商巨头试图弥补其平台上假冒商品泛滥所带来的损失。

     亚马逊表示,其已经采取措施处理其平台上出现的假冒商品,例如实施了一系列的品牌保护计划以及作出了识别其平台上的卖家的承诺。但相关人士称,这些措施是远远不够的。

     美国服装和鞋类协会表示,亚马逊以及脸书(Facebook)和照片墙(Instagram)等其他平台是假冒商品的主要来源,它希望将这些平台纳入下一版的美国恶名市场年度清单中。

     2019年《特别301恶名市场非定期审查报告》涉及5个除美国站点以外的亚马逊站点。亚马逊坚称,其去年在打假和预防欺诈活动上花费了超过5亿美元,这确保了客户浏览的99.9%以上的页面没有有效的假冒通知。

     目前,亚马逊和Yeti正请求法院下达禁令并要求获得损害赔偿。


来源:中国保护知识产权网

USPTO商标审理与上诉委员会就商标异议纠纷作出决定

21-1-26

注册商标CHINOOK(适用于佐餐葡萄酒、含汽葡萄酒和啤酒商品)的所有者W. Clay Mackey(以下称为“异议者”)曾对Lawson's Finest Liquids,LLC(以下称为“申请者”)的CHINOOKER'D IPA(适用于啤酒商品)商标申请提出了异议。2020年12月7日,美国专利商标局(USPTO)商标审理与上诉委员会(TTAB)以异议者未在啤酒上使用CHINOOK商标为由撤销了适用于啤酒类别的CHINOOK商标的注册,并认定适用于啤酒商品的CHINOOKER'D IPA商标不太可能会与异议者适用于佐餐葡萄酒和含汽葡萄酒的注册商标CHINOOK产生混淆。该委员会的商标决定与USPTO的其他决定不一致,此前USPTO认为啤酒和葡萄酒是关联产品,当上述两个商标相似或相同时这可能会引起混淆。

为什么TTAB会认定两个商标不会产生混淆?

未使用商标和普通法权利

TTAB批准了申请者要求撤销异议者适用于啤酒的CHINOOK的注册的请求。申请者称,异议者自1992年9月3日(申请日)起至少连续3年未在啤酒商品上使用CHINOOK商标。异议者未能反驳申请者的论点,因此,用于啤酒类别的CHINOOK商标注册被视为无效。考虑到用于啤酒的CHINOOK商标注册已被视为无效这一事实,异议者只能辩称其对于适用于啤酒类别的CHINOOK商标拥有在先的普通法权利,这种权利使得申请者的CHINOOKER'D IPA商标可能与异议者的注册商标产生混淆。但是,由于chinook是用来酿造啤酒的多种啤酒花,因此TTAB确定CHINOOK在用于销售啤酒时是通用的,也不受普通法权利的保护。

两个商标之间产生混淆的可能性

在确定上述两个商标之间产生混淆的可能性时,TTAB根据In re E.I. du Pont de Nemours & Co., 476 F. 2d 1357, 177 USPQ 563中列出的13个因素对证据进行了分析。在本案例中,TTAB发现,根据相关杜邦因素(Du Pont factors),对异议者有利的地方在于两个商标所适用的商品是相似的,贸易渠道是相似的,而且消费者的等级是相似的。对申请者有利的地方在于两个商标是不同的。尽管TTAB认为两个商标在外形和发音上是相似的,但两个商标的不同含义产生了不同的商业印象,这并不会使消费者产生混淆。在这种情况下,TTAB解释称,CHINOOK暗示着与太平洋西北地区的联系,而CHINOOKER'D IPA给人一种喝了Chinook啤酒花制成的啤酒而喝醉的商业印象。因此,这两个商标给人的商业印象的不同足以确定CHINOOK和CHINOOKER'D IPA之间不可能会产生混淆。

TTAB的商标决定

TTAB在异议者提出异议申请的6年后作出了最终决定。由此可见,完成商标异议程序是非常漫长的。

来源:中国保护知识产权网


印度:未获利也可构成商标侵权

21-1-26

在Tirumala奶制品私人有限公司诉Swaraj印度行业有限公司一案中,马德拉斯高等法院下达的临时禁令证实了以下观点:尽管被告未对带有系争商标的产品或服务进行销售,原告依然可以提起商标侵权诉讼。法院禁止被告使用任何与原告的注册商标“Thirumala”和“Thirumala Milk”相似的商标。蒂鲁马拉(Tirumala)是印度知名的朝圣之地。

被告使用的商标“Tirumalaa Daairy”与原告的商标相似。尽管商标的拼写不同,但不易辨别。从1998年以来,原告一直将商标“Thirumala Milk”用在奶制品上。“Tirumala Milk”和“Thirumala Milk-Source of Purity”等相关的商标已在第16类和第29类注册。被告在相同类别申请注册“Tirumalla Oil Refinery”和“Tirumalla device”商标。

原告提出反对,被告反诉称该商标为其原创的。被告接近原告的客户和企业伙伴,并在线上和线下宣传带有系争商标“Tirumalaa Daairy”的产品。由于语音相似且存在欺骗的可能性,原告起诉被告公司及其董事仿冒和侵权商标,并寻求1千万卢比(约合13.5万美元)的损害赔偿。

被告对马德拉斯高等法院对此案的管辖权提出异议,反对原告的诉讼主张并称原告通过隐瞒重要事实误导法院。

原告称由于他们在清奈地区经营生意,法院有权就此作出裁决。法院支持原告的这一观点。

被告还表示,原告提交了过高的营销和广告数据,以误导法院对原告市场地位的认识。法院拒绝审查这些账目,并称“在庭审过程中被告可随时就销售额和广告支出等数据的真实性对注册会计师进行盘问”。

原告称“Tirumala”商标通过使用获得显著性,与原告的产品直接相关。法院支持原告的这一说法。被告反驳称,原告不能独占该商标。法院指出,被告积极宣传其产品,但实际上并没有在市场上销售产品。法院认定被告使用相似商标是为了利用原告的声誉。此举构成假冒。

商标注册处在原告登记该商标时提出问题是因为该商标已用于两个不同行业的产品和服务上。原告解释称,他们在获得注册后会在其他的行业领域使用商标。

法院驳回了被告的所有主张,认为原告有权获得商标保护。被告承诺对其标签和包装作出实质性改变,并称其将在奶制品上使用“Moosips”商标。被告还提交了新包装的设计,以较小的字体印上了“Tirumalaa”的商标。原告对此表示反对。法院称作出修改的承诺不够真诚。法院对被告下达临时禁令,直至法院作出最后的裁决。

此案表明,即使侵权人未获利,非法使用商标也会产生影响。在开始销售产品前采用侵权商标推广产品等同于实际销售侵权。法院的裁决证实,尽管侵权人未获利,其行为也可能构成商标侵权。


来源:中国保护知识产权网

JAZZY PUB商标因恶意注册在匈牙利被撤销

21-1-25

       2015年,JAZZY PUB商标在匈牙利获得注册,用于第43类下的相关服务中。然而,JAZZY商标早在2009年就已在该国获得了注册,用于第38和41类下的商品和服务上。因此,在先注册商标的所有者要求撤销JAZZY PUB商标的注册,称该在后注册商标的所有者在2013年2月以前一直是其商标的被许可方,而且是在2013年2月以后才递交商标申请的。


  裁决


  匈牙利知识产权局(HIPO)宣布JAZZY PUB商标是无效的。该知识产权机构指出,当JAZZY PUB商标的申请者递交与JAZZY商标几乎相同的商标申请时,其就应该会意识到该在先商标的存在,因此这就构成了虚假和恶意注册行为。


  随后,JAZZY PUB商标的所有者向大都会法院(Metropolitan Tribunal)提出了复审请求,但被驳回。该法院表示,HIPO以JAZZY PUB商标的所有者本应该意识到在先注册商标的存在为由而作出的撤销JAZZY PUB商标的决定是正确的。此外,JAZZY PUB商标的所有者的目的是获得对与在先商标几乎相同的商标的独占权利,因此其行为属于恶意注册。


  被撤销商标的所有者又向大都会上诉法院(Metropolitan Court of Appeal)提起上诉,但并未成功。该上诉法院表示,上诉人提出其商标与在先注册商标所适用的商品和服务是不同的。然而,在双方合作期间,上诉人预订了爵士表演场地,JAZZY商标的所有者为其提供了音乐服务。因此,JAZZY PUB商标的所有者本应该知道,如果其拥有基于第43类服务的商标的专有权利,那么会阻止在先注册商标的所有者组织音乐会。


  结语


  数百年来,尤其是匈牙利出台《1958年民法典》和《1979年商标法案》以来,该国的判例法一直在禁止人们恶意注册商标。该国仅出现过少量的恶意注册商标的案件。


  构成商标恶意注册的前提条件如下:


  申请者在提交商标申请时知晓在先注册商标的存在;


  申请者递交商标申请是出于不公平竞争的目的。


  上述判决与欧洲法院的判例法是一致的。根据该法律,如果商标申请者在递交申请时知晓在先商标的存在,那么其行为属于恶意注册。


  解读评述:


  随着商业运作的高速发展,商标注册愈发激烈。商标名称从当初的简短词汇演变至如今长串文字。取名难,成了众多商标申请人的困扰。于是,类似本案的情况屡见不鲜。


  案件权利人早在2009年就将JAZZY商标注册在第38类电信服务与第41类组织活动,并开展相关业务。案件被告方在注册系争商标JAZZY PUB前,与案件权利人曾发生业务往来,此行为足以证明被告方知晓在先商标的存在。虽然被告方注册的商标类别为第43类餐饮服务,与案件权利人业务领域不冲突。但是案件权利人曾为被告方提供过其属于第41类的音乐服务,因此可以证明被告方业务范围包含第41类。而被告方在注册系争商标JAZZY PUB时,通过将在先商标(JAZZY)全面覆盖,仅在尾缀增加个别字母,以期获得授权,该行为在匈牙利已构成商标恶意抢注。


  小贴士:


  在中国,常发生的恶意抢注行为有以下几种:


  1)抢注他人在先使用的未注册商标。


  2)将他人的注册商标恶意抢注在非核定使用的商品或服务上。


  3)抢注他人商号。


  4)抢注他人姓名权。


  5)抢注作品名称(文学作品、影视剧人物等等)。


  企业在面对恶意抢注行为时,应从源头阻断侵害,防止被他人通过恶意抢注、囤积商标获利等手段带来负面影响:


  1)商标注册前找专业机构做商标检索,避免落入他人保护范围。


  2)委托他人设计的商标,应留存相关资料,并在第一时间注册商标。


  3)商标如许可他人使用,应向权利所在国办理申请许可备案手续。并留存双方许可协议等证据 。


  4)在商标使用过程中,留存全套使用证据,以便日后维权。


来源:中国知识产权维权援助网


必看!国家知识产权局发布2020年数据

21-1-25

     1月22日,国家知识产权局在京举办2021年第一季度例行新闻发布会,集中发布2020年我国专利、商标、地理标志、集成电路布图设计统计数据,以及这些数据体现出的我国知识产权事业发展新趋势、新特点。


   数据显示,2020年,我国主要知识产权指标符合预期,知识产权事业发展再上新台阶。


主要统计数据


专利方面

     2020年,我国发明专利授权53.0万件。截至2020年底,我国国内(不含港澳台)发明专利有效量221.3万件。每万人口发明专利拥有量达到15.8件,超额完成国家“十三五”规划《纲要》预期的12件目标。


   2020年,受理PCT国际专利申请7.2万件,其中国内申请人提交6.7万件。


   2020年,我国实用新型专利授权237.7万件,外观设计专利授权73.2万件。专利复审结案4.8万件,同比增长28.9%,无效宣告结案0.7万件,同比增长34.1%。



商标方面

        2020年,我国商标注册576.1万件。收到国内申请人马德里商标国际注册申请7553件。


     2020年,完成商标异议案件审查14.9万件,同比增长64.7%;完成各类商标评审案件审理35.8万件,同比增长7.8%。



地理标志方面

     2020年,受理地理标志产品保护申请10个,批准保护地理标志产品6个,核准使用地理标志专用标志企业1052家,核准注册地理标志商标765件。截至2020年底,累计批准地理标志产品2391个,核准专用标志使用企业9479家,累计注册地理标志商标6085件。



集成电路布图设计方面

     2020年,我国集成电路布图设计登记申请14375件,同比增长72.8%;发证11727件,同比增长77.3%。



知识产权保护和运用方面

    2020年,全国知识产权系统共处理专利侵权纠纷行政裁决案件超4.2万件。知识产权保护社会满意度得分首次超过80分、达到80.05分。


  2020年,我国专利、商标质押融资项目达12039项,同比增长43.8%;质押融资总额达2180亿元,同比增长43.9%。


据介绍,2020年统计数据呈现4个特点。


主要特点


一是知识产权审查质量效率进一步提高。

     2020年,我国知识产权审查提质增效稳步推进,高价值专利审查周期压减至14个月,发明专利平均审查周期压减至20个月,商标注册申请平均审查周期缩短至4个月。


二是国内发明专利结构不断优化、质量进一步提升。

     截至2020年底,我国国内有效发明专利中,维持年限超过10年的达到28.1万件,占总量的12.3%,较上年提升1.0个百分点。企业创新主体地位进一步巩固,国内拥有有效发明专利的企业共24.6万家,较上年增加3.3万家。其中,高新技术企业10.5万家,拥有有效发明专利92.2万件,占国内企业有效发明专利拥有量的近六成。


三是企业海外知识产权布局能力进一步增强。

    2020年,受理国内申请人提交的PCT国际专利申请同比增长17.9%;收到国内申请人提交的马德里商标国际注册申请同比增长16.1%。相关统计数据显示,2020年1月至11月,我国知识产权使用费出口额为74.7亿美元,同比增长24.2%。这些都充分表明我国企业的海外知识产权布局能力进一步增强。


四是“一带一路”沿线国家在华发展信心进一步坚定。

    2020年,“一带一路”沿线国家加大在华专利布局力度,其中在华发明专利申请为2.3万件,同比增长3.9%,高于国外来华同比增速。其中新加坡同比增长21.0%、韩国同比增长4.4%。




来源:国家知识产权局

我国知识产权质量效益快速提升 每万人口发明专利拥有量达15.8件

21-1-23

记者从1月21日召开的全国知识产权局局长会议上获悉:“十三五”以来,我国知识产权质量效益快速提升。截至2020年底,每万人口发明专利拥有量达到15.8件,超额完成国家“十三五”规划目标。

  商标方面,我国有效注册商标量达到3017.3万件;累计注册区域品牌集体商标证明商标192件、地理标志商标6085件,认定地理标志保护产品2391件,地理标志产品产值超过1万亿元。

  “十三五”以来,我国知识产权运用水平不断提升。知识产权质押融资总金额达到7095亿元,比“十二五”期间翻了一番;知识产权使用费进出口额由2015年的231.1亿美元提升到2019年的409.8亿美元,年均增长15.4%;评选出中国专利金奖130项,创造新增销售额超1万亿元;专利密集型产业增加值达到11.5万亿元,同比增长7%。

  会议部署了2021年知识产权重点工作。一是做好知识产权顶层设计,启动实施知识产权强国战略和“十四五”规划。二是完善知识产权法律制度,提高知识产权工作法治化水平。三是大力提升知识产权创造质量。四是全面加强知识产权保护,促进建设高标准市场体系。五是大力提高知识产权转化运用效益,支撑实体经济发展。六是实施知识产权公共服务能力提升工程。七是统筹推进知识产权保护国际合作和竞争。八是夯实知识产权事业发展基础,着力提高管理和服务能力水平。


来源:人民网

企业如何布局专利?你get了吗?

21-1-22

       随着市场的不断变化,科技的发展、国际化贸易促使国内企业自主研发的能力日益增强,拥有自主创新技术是企业核心竞争力的重要因素。在当前的大环境下,很多企业都会不断挖掘产品的创新点进行专利申请的保护,面对产品专利技术的创新点,企业应如何布局专利保护呢?


1.路障式布局

是指将实现某一技术目标的必需的一种或几种技术解决方案申请专利,形成路障式专利的布局模式。路障式布局的优点是申请与维护成本较低,缺点是竞争者可以通过回避设计绕开路障。


2.城墙式布局

是指将实现某一技术目标的所有规避设计方案全部申请专利,形成城墙式专利的布局模式。城墙式布局可以抵御竞争者侵入自己的技术领地,不给竞争者进行规避设计和寻找替代方案的任何空间。


3.地毯式布局

是指将实现某一技术目标或产品的所有技术解决方案全部申请专利,形成地毯式专利网的布局模式。这种模式可以有效限制竞争对手进入,其缺点是成本太高,耗时耗力。


4.围栏式布局

是指在核心专利由竞争者掌握时,将围绕该技术主题的许多技术解决方案申请专利,形成围栏式专利布局模式。这种模式非常适合后进入此领域的“技术跟随型”企业。


5.丛林式布局

1、基础性专利掌握在竞争对手的手中,那么就可以针对该专利技术申请大量的外围专利,用多个外围专利来包围竞争对手的基础专利,就像大树周围的灌木丛一样。这样就可以有效的阻遏竞争对手的基础专利向四周拓展,从而极大的削弱对手基础专利的价值。

2.当基础专利掌握在企业手中的时候,就不要忘了在自己的基础专利周围抢先布置丛林专利,把自己的基础专利严密的保护起来,不给对手实施这种专利布局的机会。


  申请专利不仅关乎于企业的自主研发,更是为企业的未来发展做铺垫,所以,企业应重视专利的布局,减少专利被侵权风险,有效保护自身的知识产权。


专利法第四次修改概览

21-1-22

2020年10月17日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议表决通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改< 中华人民共和国专利法 > 的决定》,国家主席习近平签署第五十五号主席令予以公布,修改后的专利法将自2021年6月1日起施行。

一、为什么进行专利法第四次修改

现行中国专利法自1985年起施行,此后经过1992年、2000年和2008年三次修改,在鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进技术进步和经济社会发展等方面发挥了重要作用。为贯彻落实党中央、国务院关于知识产权保护的部署要求,进一步完善专利法律制度,解决实践中存在的问题,切实维护专利权人的合法权益,增强创新主体对专利保护的信心,充分激发全社会的创新活力,2020年专利法进行了第四次修改。

(一)新形势、新要求

当前,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,创新是引领发展的第一动力,加强知识产权保护、提高自主创新能力,已经成为我国加快转变经济发展方式、实施创新驱动发展战略的内在需要。

党中央、国务院高度重视知识产权保护。习近平总书记指出:“加强知识产权保护是完善产权保护制度最重要的内容,也是提高中国经济竞争力最大的激励”,要求“着力营造尊重知识价值的营商环境,全面完善知识产权保护法律体系”。李克强总理强调,保护知识产权就是保护创新,要加强知识产权保护和运用,依法严厉打击侵犯知识产权和制假售假行为。

党的十八大、十八届三中、四中全会,十九大、十九届三中、四中全会均对加强知识产权保护提出要求。党中央、国务院发布了多个重要文件,从不同角度对知识产权工作做出部署。其中《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》(中发〔2015〕8号)提出“实行严格的知识产权保护制度”“让知识产权制度成为激励创新的基本保障”。《中共中央国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》(中发〔2016〕28号) 提出“加大知识产权侵权行为惩治力度,提高知识产权侵权法定赔偿上限,探索建立对专利权、著作权等知识产权侵权惩罚性赔偿制度,对情节严重的恶意侵权行为实施惩罚性赔偿,并由侵权人承担权利人为制止侵权行为所支付的合理开支,提高知识产权侵权成本”。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于强化知识产权保护的意见》(中办发〔2019〕56号)提出“加快在专利、著作权等领域引入侵权惩罚性赔偿制度。大幅提高侵权法定赔偿额上限,加大损害赔偿力度”。

(二)新问题、新挑战

2008年专利法第三次修改以来,我国在专利保护方面开展了扎实有效的工作,取得了举世公认的成绩和进步,相继实现了年发明专利申请量和国内有效发明专利拥有量“两个一百万件”的重大突破,《专利合作条约》(PCT)国际专利申请量已经跃居世界第一,专利行政保护和司法保护全面加强,营商环境持续改善,全社会的知识产权意识不断提高。但是,随着技术发展和市场竞争加剧,专利保护领域的新问题、新矛盾不断出现,例如专利权保护效果与专利权人的期待有差距,专利维权存在举证难、成本高、赔偿低等问题,跨区域侵权现象增多,滥用专利权现象时有发生;专利技术转化率不高,专利许可供需信息不对称,转化服务不足;为适应加入相关国际条约的需要、进一步便利发明人及设计人,专利审查授权制度有待完善等。2014年,全国人大常委会对专利法实施效果进行了一次检查,在肯定专利工作成绩和进步的同时,也指出了一些问题,包括专利质量水平较低、侵权行为时有发生、专利运用能力不足、专利公共和市场服务能力不强等。

为贯彻落实党中央、国务院部署要求,解决专利法实施中的问题,2014年下半年,国家知识产权局启动了专利法第四次修改准备工作,开展了十余个专题的研究论证,经过多次调研论证,形成《专利法修订草案(送审稿)》(以下简称送审稿),于2015年7月报送国务院。按照立法程序,由原国务院法制办对此送审稿进行审查。原国务院法制办于2015年12月向社会公开征求意见,于2017年8月完成审查,修改形成《中华人民共和国专利法修正案(草案)》,提请国务院常务会议审议。2018年1月5日,《中华人民共和国专利法修正案(草案)》由国务院常委会议审议通过。2018年12月23日,第十三届全国人大常委会第七次会议进行了第一次审议。2020年6月28日,第十三届全国人大常委会第二十次会议进行了第二次审议。2020年10月17日,第十三届全国人大常委会第二十二次会议审议通过。

二、修改的指导思想和主要思路

专利法的每一次修改都是根据国家发展需要和实践需求、结合时代要求对专利法律制度作出的重要调整和完善。

专利法第四次修改的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十九大、十九届三中、四中全会精神,以及《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》等要求,紧紧围绕工作大局,以建设知识产权强国为目标,立足国情,放眼世界,针对突出问题,提出解决措施,实行严格的专利保护制度,保护创新者的合法权益,促进专利实施与运用,充分激发全社会的创新活力,为深化科技和经济体制改革、转变经济发展方式、实施创新驱动发展战略、建设创新型国家提供法律保障。

专利法第四次修改的主要思路为:一是坚持问题导向,立足国情和创新主体实际需要,进一步维护专利权人合法权益、加大对专利侵权违法行为惩治力度;二是完善激励发明创造的机制和制度、加强专利转化服务,扩大专利信息传播,促进专利实施和运用,同时防止专利权滥用;三是完善专利授权制度,进一步便利申请人,并为国内企业“走出去”创造有利环境。

三、修改要点

专利法第四次修改新增7条,修改22条,删除1条,在加强专利保护、促进专利运用和完善专利审查制度等方面都有重要的修改点。

( 一)加强专利保护

党中央高度重视知识产权保护,习近平总书记多次作出重要指示,提出“要加大知识产权侵权违法行为惩治力度,让侵权者付出沉重代价”。我国虽然已经基本形成知识产权“严保护”的法律制度体系,但相对于创新主体日益增长的保护诉求,专利法仍然有待进一步完善。针对实践中存在的专利侵权“成本低”、专利维权“赔偿低、举证难”等问题,专利法第四次修改打出了一套“组合拳”。

一是新增惩罚性赔偿制度。2018年,习近平总书记在首届中国国际进口博览会开幕式主旨演讲中明确提出引入知识产权侵权惩罚性赔偿制度。2019年党的十九届四中全会进一步提出要“建立知识产权惩罚性赔偿制度”。《中共中央国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》等文件中也一再要求建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度。近期修改的《反不正当竞争法》《商标法》等,都对侵犯知识产权行为规定了一倍以上五倍以下的惩罚性赔偿。在这样的背景下,修改后的专利法针对故意侵犯专利权的行为规定了一倍以上五倍以下的惩罚性赔偿,大大提高了专利侵权成本,加大了赔偿力度。

二是提高法定赔偿额。修改后的专利法将专利侵权的法定赔偿额由“一万元以上一百万元以下”提高至“三万元以上五百万元以下”,上下限均有所提高。

三是完善证据规则。修改后的专利法进一步完善了有关赔偿额确定的证据规则,规定:在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,人民法院可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料;侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。这一规定在很大程度上减轻了权利人的举证负担,有利于解决专利维权“举证难”问题,也有利于具体赔偿额的确定。

四是进一步发挥行政保护优势,完善行政保护相关规定。修改后的专利法进一步加大了对假冒专利行为的处罚力度,提高了罚款额度;增加了国务院专利行政部门处理在全国有重大影响的专利侵权案件的规定;规定管理专利工作的部门应专利权人或者利害关系人请求处理专利侵权纠纷,对在本行政区域内侵犯其同一专利权的案件可以合并处理;明确对跨区域侵犯其同一专利权的案件可以请求上级地方人民政府管理专利工作的部门处理;规定管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷时,可以询问有关当事人,调查与涉嫌违法行为有关的情况,对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查,也可以检查与涉嫌违法行为有关的产品。

五是加强对药品专利的保护。药品是特殊的产品,与人民群众的生命健康息息相关。需要确保药品的可及性,让患者能够及时获得安全有效药品。同时,药品研发投入和风险较大,特别需要有力的专利保护鼓励创新。修改后的专利法针对药品专利有两方面重要修改。其一是为补偿新药上市审评审批占用的时间,新增药品专利期限补偿规定,对在中国获得上市许可的新药相关发明专利,国务院专利行政部门应专利权人的请求给予专利权期限补偿。补偿期限不超过五年,新药批准上市后总有效专利权期限不超过十四年。这一规定有利于鼓励新药研发,促进国外新药尽早在我国上市,进而提高药品可及性,保障公共健康。其二是新增药品专利纠纷早期解决程序相关规定,以在药品上市前先行解决部分潜在的专利纠纷,降低药品上市风险,更好平衡专利权人、仿制药企业和社会公众利益。

六是延长外观设计专利保护期限。修改后的专利法将外观设计专利保护期限由自申请日起10年延长为15年,以满足创新主体对保护期限的多元化需求,也为我国加入《工业品外观设计国际注册海牙协定》(1999年文本)创造了条件。此外,修改后的专利法还新增专利授权期限补偿制度,规定了申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则等。这些修改,针对实践突出问题,符合创新主体期望,有利于提高侵权成本,强化专利保护,显示出我国依法严格保护知识产权的鲜明立场和坚定态度。

(二)促进专利运用

为解决实践中的专利转化运用不足问题,更好发挥专利无形资产的作用,实现专利市场价值,为实体经济创新发展提供有力支撑,专利法第四次修改拿出了“实招”。

一是进一步完善职务发明相关规定。职务发明制度是调整单位和发明人权利和利益分配的基础制度,对调动单位及其研发人员的创新积极性、促进发明成果的转移转化具有重要作用。为解决高校、科研院所等在专利转化运用中的“困惑”,修改后的专利法进一步明确单位可以依法处置职务发明相关权利,强调国家鼓励被授予专利权的单位实行产权激励,采取股权、期权、分红等方式,使发明人或者设计人合理分享创新受益。

二是加强专利公共服务。及时发布、传播和有效利用专利信息,对提高创新起点、减少重复研发、避免侵犯他人专利权、促进创新具有重要意义。为进一步满足社会需求,强化专利公共服务,修改后的专利法明确要求国务院专利行政部门提供专利基础数据,要求国务院专利行政部门、地方人民政府管理专利工作的部门会同同级相关部门采取措施,加强专利公共服务,促进专利实施和运用。三是新增专利开放许可制度。为解决专利技术供需双方信息不对称问题,使任何单位和个人都可以便利地获得专利许可,降低专利交易成本,提高专利转化效率,修改后的专利法借鉴国际做法,新增开放许可制度。需要强调的是,开放许可完全基于专利权人的自愿,与强制许可有本质上的不同。

(三)完善专利审查

在提高专利质量、完善专利审查制度方面,修改后的专利法也有不少亮点。

一是完善外观设计专利制度。随着经济社会发展,外观设计在提升产品竞争力方面的作用日益突出。近年来,我国企业的设计水平和能力不断提高,外观设计国内申请量大幅提升,向外申请不断增加,加强外观设计保护的呼声日益强烈。修改后的专利法增加了局部外观设计保护制度和外观设计专利申请国内优先权制度。其中,局部外观设计保护符合设计创新实践和国际发展趋势,有利于提高我国外观设计专利质量和保护水平,也有助于企业提高国际竞争力。

二是结合实践需要完善新颖性宽限期相关规定。新冠肺炎疫情发生以来,相关部门和创新主体出于疫情防控需要,紧急公开了一些与抗击新冠肺炎疫情相关的发明创造,对抗击疫情发挥了积极作用。但是,按照现行专利法规定,发明创造符合新颖性、创造性和实用性等法定条件才能被授予专利权。由于上述公开行为不属于现行专利法规定的不丧失新颖性的例外情形,导致相关发明创造面临不能获得专利保护的风险。为更好的应对疫情防控等紧急状态和非常情况,促进相关发明创造在疾病治疗等方面的及时应用,回应创新主体放宽不丧失新颖性例外规定的需求,修改后的专利法在不丧失新颖性例外的适用情形中增加“在国家出现紧急状态或者非常情况时,为公共利益目的首次公开”。这既满足了当前抗击疫情的实践需要,也为今后在其他紧急状态或者非常情况下的适用留有空间。

三是完善了专利权评价报告制度。修改后的专利法规定,专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,专利权人、利害关系人或者被控侵权人也可以主动出具专利权评价报告。这意味着请求作出专利权评价报告的主体有所扩大,专利权评价报告的作用可以进一步发挥。这一变化有助于公众更好地了解实用新型专利或者外观设计专利的稳定性,进而促进专利质量的提高。四是优化要求优先权的程序规定。修改后的专利法结合《专利合作条约》等国际条约的规定,进一步便利专利申请人,放宽了提交优先权文件副本的时限。以上可以看出,专利法第四次修改贯彻落实了习近平总书记指示要求和党中央、国务院决策部署,是基于我国多年的实践经验,参考国际成熟做法,顺应时代要求,坚持问题导向所作出地调整,对维护专利权人合法权益,增强创新主体信心,实现专利价值,充分激发全社会的创新活力具有重要意义,是专利法律制度发展进程中的又一里程碑。


来源 :中华全国专利代理师协会

作者 :杨红菊 国家知识产权局条法司条法一处处长


IP卡通形象手机壳引版权战 法院判定侵权

21-1-19

       以卡通形象为设计灵感制作的手机壳侵权吗?北京知识产权法院日前审理了一起未经许可并销售印制有“阿狸”卡通形象手机壳的案件。动漫形象“阿狸”的著作权人(以下简称原告)发现,J公司(以下简称被告)未经许可,在其京东店铺内销售印制有“阿狸”卡通形象的手机壳。原告认为,上述行为侵害了其就涉案作品享有的著作权,故诉至法院。

 

  一审法院经审查认为,被告以出售的方式向不特定公众提供涉案手机壳,系未经授权擅自销售印制有原告享有著作权的动画形象的商品,侵害了原告对涉案作品享有的发行权,应当承担赔偿损失的民事责任。

 

  被告不服一审判决,上诉至北京知识产权法院。

 

  北京知识产权法院认为,本案的争议焦点仅在于被告的合法来源抗辩是否成立,其是否应当承担赔偿损失的民事责任。《中华人民共和国著作权法》第五十三条规定,复制品的出版者、制作者不能证明其出版、制作有合法授权的,复制品的发行者或者电影作品或者以类似摄制电影的方法创作的作品、计算机软件、录音录像制品的复制品的出租者不能证明其发行、出租的复制品有合法来源的,应当承担法律责任。《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条规定,出版者、制作者应当对其出版、制作有合法授权承担举证责任,发行者、出租者应当对其发行或者出租的复制品有合法来源承担举证责任。举证不能的,依据著作权法第四十六条、第四十七条的相应规定承担法律责任。

 

  根据上述规定,复制品的发行者主张合法来源抗辩,至少应同时满足两个要件:一是其发行的复制品客观上有合法来源;二是其主观上“不知道”其发行的复制品为侵权复制品。

 

  对于第一个要件,应当由发行者提供符合交易习惯的证据,以证明侵权复制品系通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常的商业方式而取得。对于第二个要件,应当通过审查发行者的注意义务而对其主观状态进行具体判断。

 

  本案中,被告主张其并非涉案商品的生产者,并未实施复制行为,而仅为复制品的发行者,且其获取涉案商品有来源合法。

 

  根据法院查明的事实,虽然被告补充提交的购买记录显示有外观上与涉案商品具有一致性的手机壳商品,并显示其供应商为案外人H公司,但该商品的购买单价与涉案商品的销售单价之间存在较大差距,明显低于市场价格,不足以证明其销售的涉案商品系通过合法渠道获得。

 

  被告销售的手机壳上印制有拟人化的小狐狸形象,被告理应对该形象可能构成著作权法意义上的美术作品有所认知,但其并未对该作品的权属情况进行审查;加之原告主张权利的作品——动漫形象“阿狸”具有一定的知名度,被告在其销售链接的商品名称处还标注了“阿狸”字样,由此可见,被告在主观上亦难谓善意。

 

  综上所述,被告主张的合法来源抗辩不能成立,其上诉请求应予驳回。


来源:中国新闻出版广电报/网


亚马逊为何莫名封号?别踩这些坑,干货请拿走!

21-1-19

众所周知,亚马逊的平台规则是最多最复杂的,而且规则变幻莫测。依靠着亚马逊开展业务的卖家们都小心翼翼地运营着自己的店铺,生怕触犯平台规则被封号。一旦店铺被封号,卖家店铺积累的流量、好评、权重将一夜回到解放前。那么卖家哪方面的操作会引起封号呢?


一、知识产权侵权

欧美国家对于知识产权是非常严格的,卖家们在跨境平台的运营中需要非常注意知识产权保护这一板块,平台对于知识产权侵权行为是零容忍的,店铺产品涉及的商标、专利、版权等问题若被投诉,会导致产品下架或者直接被封号关店。


二、产品质量差

欧美消费者是非常重视产品质量的,同时亚马逊平台是很注重买家体验的网站,平台一直保持着输出高质量产品的口碑,不允许任何不利于买家购物体验的因素出现。所以产品质量在平台是一个硬性指标,一旦被判定出售假冒伪劣产品,就会被下架和封店,这一条规则是卖家需要严格遵守的。


三、类目不匹配

若卖家在上传产品的过程中,为了逃避原来类目的审核或者选择竞争小的类目,故意将产品放置到其他的不相关的类目中。这种行为的处罚力度一般较低,大部分仅仅只是被强制放回原来的类目中。但这样行为次数多了,平台肯定是要处罚的。


四、产品与描述不符实

产品实物与描述不符的原因导致买家退货,若产品描述夸大其词、弄虚作假,产品描述与产品实物严重不符,买家收到货以后一定会选择退货。若店铺发生多起客户投诉问题,店铺权重必然会受到严重影响,客户多次投诉店铺将会受到警告或者直接被关店。


五、账号关联

亚马逊规定一个卖家只能拥有一个店铺,不允许一个人或者一个企业有2个及2个以上的同站点的账户,亚马逊通过技术手段可以检测账号信息等。假如亚马逊平台的算法检测出来几个账号是同一个人在操作,那么将会被认为是账户关联,多个店铺就都有可能被封号关店。


六、店铺绩效差

亚马逊卖家的店铺运营是有绩效考核的,绩效指标主要包括订单缺陷率,取消率,迟发率,邮件回复时间和违反政策这五大部分。若卖家店铺一旦绩效考核不通过,可能会使某些listing被下架,更严重的会导致账号被停用。


七、操控review评价

操控评论即是国内的刷好评,跨境平台同样是严禁刷评论,亚马逊也不断出台针对操控评论的严惩方法,当识别到买家账号操纵客户评价系统或者卖家账号利用非合规行为获取评论,将视情节严重暂停或禁止该账号访问亚马逊直接冻结店铺。


八、KYC审核不过

KYC的全称叫Know Your Customer,KYC的触发是当店铺账户的收款数额达到限定的金额,亚马逊系统认为账户有安全隐患,由系统触发KYC审核。审核不通过,账户也会被冻结。


九、合并僵尸Listing

合并僵尸listing这是亚马逊不允许的操作,亚马逊listing是卖家们产品展现及消费者们提供产品购买的页面,即使卖家们进行合理的合并和拆分也会被平台惩罚,亚马逊在对合并和拆分listing上的管理是比较严格的。


十、不遵守亚马逊UPC要求

在亚马逊上出售产品的卖家,需要每种产品提供UPC码,因为UPC码可以作为其新listing的ID。在产品ID部分中没有亚马逊的UPC代码,卖家将无法上架其产品。卖家若从不合法渠道购买的UPC导致代码不匹配,代码不匹配会导致卖家被封号。


亚马逊平台重商品轻店铺,卖家们只要用心做好产品,懂得规避封号风险,不触犯亚马逊平台红线就不愁产品卖不出去了,同时建议卖家们要多关注亚马逊平台的最新规则,顺应平台的规则变化才能更好地运营店铺。


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别错过了!2021年政府省市项目开始申报啦!

21-1-15

目前,省市项目政策陆续发布,为使广大企业获取更快捷的项目申报信息,麦肯锡将省市项目进行了整理供各企业参考,本次的项目均可常年申报,符合条件的企业要抢先申报啦,高达亿元的补贴等你来拿!奖补资金用完即止!


广东省技术改造项目


一、申报条件

1、广东省内登记注册且在广东生产经营、具有独立法人资格,诚信经营、依法纳税的工业企业。企业新成立一年以内的投入原则上不纳入资助范围。

2、实施提质增效、智能化改造、设备更新和绿色发展以及工业强基等符合国家和省产业政策并已取得技术改造投资项目备案证的项目。

3、不得支持淘汰类和落后产能项目,项目申报至公示期满环保信用评价为“环保不良企业”“信用中国(广东)”网站受惩戒黑名单企业以及“企业法人公共信用综合评价结果”为“差”的企业不予支持。

4、2003年以来承担省工信厅(含原省经贸委、省工信委)技术改造项目,已到完成时间但尚未完工,或项目虽已经完成但是尚未办理验收的,不能申报本专题。

5、设备补贴方向专项条件

(1)项目拟申请资助的设备未获得省财政专项资金支持。

(2)项目备案建设期(以发票等合法票据的时间为准,票据不含税)实际所购置的新设备总额不低于500万元(珠三角核心地区,粤西北不低于300万)。

(3)项目应于2020年7月1日(含)至2021年6月30日(含)(实际时间以文件为准)期间完工。

(4)项目投资按规定纳入技术改造投资统计(以统计部门意见为准)。


二、补贴额度

    按新设备审定金额不超过20%予以事后奖补,单个项目补助额最高不超过5000万。


2021年东莞市传统产业自动化改造项目


一、资助企业

我市食品饮料、服装纺织、家具行业进行技术改造的企业


二、资助条件

(一)企业在2019年12月31日前登记成立,并在2020年12月31日前已投产,企业新成立一年以内的投入不纳入资助范围。

(二)项目在2021年1月1日后实施。

(三)项目设备投入200万元(含)以上(项目设备投入的核算范围为购置设备、 仪器及配套软件的扣除可抵扣税款部分;单台设备10万元及以上,其中织机的不含税价价格不低于2万元)。

(四)规模以上企业申报年度的上一年研发投入为零、海关失信等情形之一不享受补贴。


三、资助标准

按照设备投入总额最高给予20%奖励,单个项目最高奖励金额500万元。


四、资金拨付

(一)按照设备投入总额最高给予20%的资助,单个项目最高资助500万元。

(二)具体资助比例根据扶持资金的预算规模和实际企业申报额度等因素确定,资金用完即止。

(三)企业每年度只能申报一个自动化改造项目。一个项目原则上只能申报一项专项资金(含省、市安排的专项资金)。


研发费用税前加计扣除项目


一、资助企业

全国符合条件的企业常年可以申报


二、资助条件

(一)企业不属于六大不予加计扣除类型企业(烟草制造业、住宿和餐饮业、批发和零售业、房地产业、租赁和商务服务业、娱乐业)。

(二)企业每年有正常缴纳企业所得税。


三、资助标准

一般可为企业每年减免/抵扣:企业营业收入*5%*75%*25%的所得税    


四、资金拨付

企业每年5月31日前所得税汇算清缴后减免或抵扣


2021年融资租赁贴息项目入库项目


一、资助条件

(一)申报企业在东莞市登记成立、办理税务登记、不存在异常经营情形,具有独立法人资格的工业企业。

(二)申报企业通过融资租赁直租方式购入生产及生产配套设备(不含家具电器、办公耗材、车辆、非专用电脑等日常办公设备)。 

(三)融资租赁发生时间为2019年1月1日至2020年12月31日(即融资租赁合同、设备购买合同、首付款支付发生时间均在此期限内),申报合同融资额合计500万元及以上。

(四)合同相关设备未获得过财政专项资金补助。

(五)设备现场可核,且企业账务处理规范,租赁业务资金通过企业开户银行进行结算。


二、资助标准

按最高不超过融资租赁合同融资额的5%给予一年期贴息,年贴息金额不超过75万元且不超过企业实际发生利息。

    

三、注意事项

(一)申报企业需先行完成项目入库,才能提出资金申请。

(二)申报企业如存在《关于东莞市科技发展和产业转型升级财政专项资金不予资助具体范围的若干规定》《关于东莞市科技发展和产业转型升级财政专项资金不予资助具体范围的补充通知》中明确的不予资助情形,将不安排立项。

(三)申报企业需财务管理规范,账务清晰。尤其是资金支付管理规范性,租赁业务每期还款需通过企业开户银行进行转账结算(首付款通过企业开户银行结算比例需超80%)。


2020年度技术改造设备奖补项目


一、资助企业

2020年购入自动化生产设备的工业企业


二、资助条件

(一)企业在2018年12月31日前登记成立,并在2019年12月31日前已投产,企业新成立一年以内的投入不纳入资助范围。

(二)项目在2020年1月1日后实施。

(三)项目设备投入500万元(含)以上(项目设备投入的核算范围为购置设备、  仪器及配套软件的扣除可抵扣税款部分;单台设备10万元及以上)。

(四)规模以上企业申报年度的上一年研发投入为零、海关失信等情形之一不享受补贴。


三、资助标准

按照设备投入总额最高给予10%奖励,单个项目最高奖励金额500万元。


四、资金拨付

(一)企业年内可多批次申报。首次申报项目要求设备投入总额500万元(含)以上,  其余批次申报项目要求投入总额300万元(含)以上。如企业剩余批次项目投入高于  100万元(含)但低于300万元的,在第四季度集中申报。

(二)按照“先做多得、梯度递减、用完即止”的原则。优先保障今年第一第二季度申报  的项目,按照最高标准即10%进行奖励,随后季度的奖励标准根据剩余预算和项目  申报实际情况进行调整,奖补资金用完即止。


“饿了么”告赢“饿了吗”  商标注册的李鬼们不能轻易放过

21-1-13

     “饿了么”“饿了吗”……两者是不是有点分不清?

  中国裁判文书网最近公布了一起案件,饿了吗餐饮管理(北京)有限公司侵权“饿了么”,并赔偿1万元合理费用。

  “饿了么”是非常火的外卖平台,而“饿了吗”则是个没有实际经营行为的皮包公司。若不是将名字摆在一起,一般人还真分不出谁是谁,如此便不难理解为什么“饿了么”会将对方告上法庭。

  调查发现,“饿了吗”旗下部分公司名称还包含有“花旗”“渣打”“阿里云”等具有较高知名度品牌的标识。

  李鬼频出,山寨不断。去年8月,“海底捞”状告“河底捞”商标侵权,也一度引起舆论关注。此前,“今日头条”起诉“今日油条”的新闻上了微博热搜,而河南今日油条餐饮管理有限公司申请注册了“今日油条”“明日油条”“饼多多”“快手抓饼”等商标。

  无独有偶,新年伊始,长沙著名奶茶品牌“茶颜悦色”与另一家奶茶店“茶颜观色”为品牌争得不可开交。

  这些似是而非的商标和企业名称,几乎将蹭热碰瓷的意图写在脸上了。比如这个“饿了吗”,和“饿了么”只差一样意思的一个字,具有明显的主观恶意,客观上容易产生混淆,构成不正当竞争。哪怕它不从事外卖行业,随便开个什么店,也会让人以为是“饿了么”的某种延伸,从而误导消费者。

  这类企业行为给社会的感观非常差。看哪个火了,一窝蜂地涌上,脸上写着贪婪和无耻。恶意注册无非为了利益,占个坑然后漫天要价。社会自然不能鼓励这种不劳而获的行为,法律保护的是合法权益,不应该给恶意注册者提供机会。

  企业要加强商标的产权意识,主动注册商标很重要。商标采用注册制,原则上谁先注册归谁,你不去注册,就很容易被人钻空子。

  有关部门得把好商标注册的审核关。商标法明确规定,不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回。有些傍名牌的注册行为,其能够得逞的原因是什么?如果是技术方面的原因,是不是该动用大数据手段,引进先进的甄别技术?

  2019年商标法修改后,设立了一套比较严密的恶意注册防范程序。恶意注册者,商标局在审查阶段可以直接驳回。商标局没有发现的,其他人发现以后可以提出异议,在异议环节也可以不予核准注册。即便后面注册了,也可以通过程序宣告无效。还规定对恶意注册的申请人,除了商标被驳回、被定为无效,还可以给予警告和罚款等行政处罚。

  打蛇就该打在七寸处,对于那些商标注册的李鬼们,执法严正不能含糊,而对于恶意注册者的代理公司,也不能轻轻放过。司法惩戒和行政处罚双管齐下,让恶意注册行为付出应有代价。(高路)


来源:钱江晚报

意大利法院裁定“脸书”侵权成立 判赔383万欧元

21-1-12

据欧联网援引欧联通讯社报道,意大利米兰上诉法院5日再次就美国“脸书”(Facebook)公司侵权上诉案进行开庭审理,并当庭作出终审裁决。根据米兰上诉法院6日签发的终审判决书,“脸书”公司应向意大利原告赔付383.10万欧元,以弥补原告因“脸书”侵权和剽窃软件,而造成的商业损失。

据报道,2019年,意大利卡西纳德佩基软件公司向米兰地方法院提出民事赔偿诉讼,指控“脸书”涉嫌侵权使用该公司研发的一款“Faround”手机App应用软件程序,并剽窃了该款软件的“Nearby”功能,该功能通过卫星定位可让用户指认出定位地点附近的餐馆、俱乐部、酒店和商店等功能。

米兰地方法院一审判决资料显示,2012年10月,意大利卡西纳德佩基软件公司在市场上推出了“Faround”手机App应用软件。该应用程序允许用户通过卫星定位来识别感兴趣的俱乐部、饭店和商店等。两个月后,“脸书”推出了“Nearb Places”手机App应用软件,提供了相同功能。

卡西纳德佩基软件公司发现“脸书”推出了“Nearby Places”手机App应用软件后,立即米兰地方法院提出了民事侵权诉讼。2019年9月,米兰地方法院作出一审判决,认定“脸书”涉嫌侵权成立,判令“脸书”向原告赔付35万欧元经济损失,并承担9万欧元的律师费和民事诉讼费。“脸书”对一审判决表示不服,随即向米兰上诉法院提出了上诉。

米兰上诉法院该案主审法官博纳雷蒂(Domenico Bonaretti)表示,通过技术专家审议和评定,法院认定“脸书”侵权成立,且存在抄袭和剽窃他人作品行为。法院考量“脸书”为软件研发公司所带来的商业损失,决定判令“脸书”向意大利卡西纳德佩基软件公司赔付383.10万欧元。

“脸书”发言人6日针对米兰上诉法院的终审判决表示,公司已收到了法院的判决书副本,正在仔细审查。(黄鑫)


来源:中国新闻网

紧急通知!政府奖励高达百万,广东企业可申报这些项目!

21-1-11

号外! 号外!


最近广东省企业有哪些省市项目可以申报?

项目申报有什么要求?

需要在什么时间前去申报呢?

快来看看下面的项目介绍,百万补贴等你拿!



本月申报项目



项目一:重点工业企业市场开拓扶持项目


配套奖励:

按照申报企业2020年第四季度营业收入比2019年第四季度营业收入增长的1%补贴,最高补贴300万元;

农副食品加工业、珠宝首饰及相关物品制造业、造纸业和纸制品业、按增量的0.2%,最高不超过300万元;


基本要求:

1、企业是2020年东莞市倍增试点工业企业/国家、省专精特新工业企业/2019年年度工业总产值4亿(含)以上工业企业;

2、申报企业2020年第四季度营业收入比2019年第四季度营业收入增长超过1000万元以上(食品饮料、纺织服装、家具行业增长500万元以上);


申报时间:

2021年1月8日到2021年1月15日



项目二:东莞市高新企业首次晋级奖励项目


配套奖励:

根据申报企业2019年度税收贡献市级留成比2018年增长部分按不超过30%的比例给予一次性奖励;


基本要求:

1、企业是2017-2019年通过的高新企业;

2、企业营业收入于2019年首次突破5000万元级别、2亿元级别、10亿元级别(自2014年以来);


申报时间:

2020年12月31日到2021年1月15日


常年申报项目


项目三:东莞市传统行业自动化改造项目


配套奖励:

根据申报企业2020年-2021年符合要求的自动化改造投入金额的20%奖励,不超过500万元;


基本要求:

1、企业行业要求,食品饮料、服装纺织、家具行业企业按行业大类代码确定所属行业,其中食品饮料加工制造业:13,14,15,纺织服装制造业:17,18,家具制造业:21;

2、设备合同发票付款时间都有要求;


申报时间:

2021年1月1日-2021年12月31日


项目四:专精特新企业项目


配套奖励:

该项目属于名誉类政府项目,申报成功后可以享受各类针对专精特新企业的政府相关资助;


基本要求:

1、珠三角核心区企业上年末总资产要求3000万以上,其他企业2000万以上;

2、企业近两年主营业务收入为正增长,且平均年增长率达15%以上,利润总额为正数;

3、企业近两年的研发投入占销售收入比重达3%以上;

申报时间:常年分批次申报



跨境代购品商标侵权 代购者承担侵权责任

21-1-9

跨境代购由于商品物美价廉的特点,已经成为一种新的消费模式。代购者在销售跨境代购商品时,应具有商品的品牌意识。1月5日,记者从沈阳市法院获悉一案例,代购者在销售跨境代购服装时,因侵害了商标权人的合法权益,被判赔偿商标权人经济损失(含合理费用)15万元。该案裁判对跨境代购行为进行了合理的界定,为跨境贸易行为的合法性提供了明确的指引。

商标权人

发现侵权商品

EVISU是一个源于日本的高端牛仔品牌,有“日本牛王”的美誉。该商标为某国际有限公司注册取得,并授权上海某公司在国内独占经营并使用上述商标。2019年3月12日,上海某公司发现,沈阳某公司利用网络销售平台,以代购的方式,销售被诉侵权商品。

上海某公司认为,“EVISU”商标经过在中国大陆范围内长期、广泛的使用,具有较高知名度。沈阳某公司在网上店铺内销售自称从韩国进口的“EVISU”品牌的服装,具有混淆的可能,易使相关公众对商品来源产生误认或认为服务来源存在特定联系。且沈阳某公司并没有取得合法授权,其行为已经构成商标侵权。

上海某公司提出诉讼,请求法院判令沈阳某公司赔偿其经济损失及合理支出共计50万元。

代购者称有合法来源

沈阳某公司辩称,其代购的商品均非公司自行生产制作,系从韩国购进的正品商品,涉案商标在购进时已标注在商品上,而商品上所使用的商标均为在韩国已合法注册。沈阳某公司只是依国内消费者的指定,在收取费用后购买再发货给国内消费者,是代为购买韩国正品商品的行为,不属侵权行为。

沈阳某公司认为,其没有侵权故意,且提供了商品合法来源,不应承担赔偿责任。

法院判代购者商标侵权

法院认为,在商品交易的过程中,商标发挥着重要的识别的功能,将在境外购买的商品又在境内转售,使商品进入我国市场流通,附着其上的标志发挥了识别的功能,如与在我国取得注册商标专用权的商标发生混淆,使公众对商品的来源产生误认,直接侵害的是我国商标权人对注册商标的专有使用权。本案中,沈阳某公司将境外购买的商品在境内销售,与涉案商标发生混淆,破坏了商标的识别功能,侵害了商标权人上海某公司的合法权益。

法院综合考虑涉案商标具有较高的知名度、沈阳某公司实施了销售侵权商品的行为及侵权行为持续时间,并结合销售记录、制止侵权所支付的费用,判决沈阳某商贸有限公司赔偿上海某贸易有限公司经济损失(含合理费用)15万元。

代购者对商标

具有较高的注意义务

市法院民四庭法官吴松评析此案认为,本案涉及跨境代购行为引发商标冲突的责任认定。首先,跨境代购行为的性质应认定为是买入再卖出的销售行为,而不应是完成委托事项的受托行为。其次,由于商标权具有地域性的特点,代购者将商品在国内再次销售,附着其上的标志产生识别作用,与国内商标权人的商标产生冲突。最后,代购商品上的商标使用行为,并未得到国内商标权人的许可。因此,代购者应承担侵害商标权的民事责任。

代购者可以以合法来源进行抗辩,但由于代购商品的商标在国内多是有较高知名度的大品牌,代购者应具有较高的注意义务,应当以审慎的态度审核境外商品是否侵害中国注册商标专用权。本案中,代购者在接到商标权利人的投诉后,仍在从事销售活动,其主观上过错明显,故对其提出不承担赔偿责任的抗辩理由,法院不予采信。


来源:沈阳日报

青少年发明专利不纳入高考加分项目

21-1-9

近日,教育部对全国人大代表提出“关于落实对青少年进行创新教育的建议”予以答复:现阶段不适宜将发明专利纳入高考加分项目。

教育部官网公布的《答复》指出,近年来,教育部积极推进育人方式改革,加快构建德智体美劳全面培养的教育体系,积极探索多元录取机制,着力扭转片面应试教育倾向、切实提高育人水平,为学生适应社会生活、接受高等教育和未来职业发展打好基础。

《答复》强调,减少和规范中高考加分项目,促进教育公平——高考加分事关考生切身利益和教育公平,在落实党的教育方针、促进学生全面而有个性地发展、为高校选拔人才提供多元评价信息等方面发挥了重要作用。但由于高考加分政策具有高利害性的特点,个别中学、学生及家长不考虑学生个人实际,功利性追求通过加分等“捷径”进入大学,甚至不惜“造假”,严重违背了学校教育教学和青少年成长发展规律,社会公众对此强烈反对。

教育部说,为此,近年来教育部对高考加分进行了清理和规范,取消了奥赛获奖者、体育特长生等特长类加分项目。因此,现阶段不适宜将发明专利纳入高考加分项目。中学生有发明创造等方面特长的,可计入学生综合素质档案,作为高校招生的参考。

  来源:台海网


三项发明专利换来1000万元融资款

21-1-8

“就是这3项发明专利给我们换来了1000万元的融资贷款,这在以前是想都不敢想的事情。”近日,在浙江百珍堂食品有限公司总经理戴晨旭的办公室里,他指着桌上3本发明专利证书激动地说道。得益于“兴业圆融——温州技术产权资产支持专项计划”,戴晨旭在前段时间将3项发明专利上报给市科技局后,不到1个月时间,就拿到1000万元的融资款,享受了技术产权证券化带来的创新红利。

据了解,科技型中小企业一般是轻资产企业,所以会存在融资难或者融资渠道有限的现实情况,本次技术产权证券化发行旨在解决目前科技型中小企业融资难题,为具有技术产权价值的中小企业提供融资新渠道。

在前期,温州市科技局联合市财政局、市金融办共同制定形成《推进技术产权资产证券化试点工作方案》和《兴业圆融——温州技术产权资产支持专项计划》,确定采用民营小贷公司为底层小贷债权资产放款机构,温州国有政策性担保机构进行产品增信,科技型中小企业持有的技术产权作为反担保质押的资产证券化产品结构,将企业的技术产权资产打包并发行证券进行融资。相关单位采用“先评估,再入池”的方式,成立尽调小组,完成首轮技术产权底层资产的排摸尽调、评估和授信,从40家预选企业中确定12家符合证券化融资需求的企业,并完成成本核算,从而确保后续工作的顺利开展。

据市科技局成果处相关负责人介绍,本次温州市技术产权证券化产品设计的底层资产为技术产权,主要包括专利技术、技术类著作权(软件著作权)和专有技术(know-how)。

“真没想到现在技术能够资本化,这是让我非常开心的一个事情,也让我们更有信心,激励我们愿意投入更多精力在技术研发上,从而形成一个良性循环。”浙江威欧希科技股份有限公司负责人林飞和说。

而戴晨旭也打算将融到的资金大部分用于智能化改造项目,他告诉记者,传统的融资一般只给予他们经营性融资,也就是说要用于原材料的采购,而无法用于智能化改造。所以这次技术产权的“变现”,对于他们来说作用相当大。

“我们这一次试点成功,也表明了科技与金融结合的创新潜力空间巨大。”市科技局相关负责人表示,下一步,温州将认真做好总结评估和深化工作,在现有工作基础上,更好发挥“企业主体”“市场决定”“有为政府”作用,继续开展技术产权证券化推广探索工作,提供温州样板,成为全省、全国推广的试点经验。同时在如何推动科技金融融合方面做更大的改革和探索,推动金融工具创新,充分释放市场活力,为科技创新添砖加瓦。

来源:温州商报

注册商标必须要知道商标与企业名称到底有几点区别?

21-1-6

   商标对于企业而言即是商誉的重要载体,也是一项重要的知识产权,凝聚着企业的智慧成果。不少企业的知识产权意识日益增强,注册商标是企业非常重视的一环工作。但是企业注册商标时往往分不清商标与公司名称之间的作用与区别,本文主要分享商标与企业名称两者之间的差异。


商标与企业名称的区别如下:

  1、两者功能不同

  服务商标仅区别不同的服务出处,企业名称则可以识别不同企业的经营,包括服务和商品;一个企业可以有多个服务或商品的商标,但企业名称一般只有一个。

  2、适用法律不同

  各国规范企业名称的法律有很大差异,商标则是用《商标法》和《反不正当竞争法》予以规范。

  3、两者构成要素不同

  企业名称一般由行政区划名称、字号、行业或经营特点、组织形式组成;商标只能由与他人提供的服务区别开来的显著部分构成。

  4、两者适用的法律程序不同

  服务商标只要不违反《商标法》所禁用的条款,不侵犯他人商标专用权,不经注册就可使用,只是没有专用权;企业名称则必须经国家指定的主管机关核准登记、注册,才能使用。

  5、两者专用权范围不同

  服务商标一经核准注册,在全国享有专用权;企业名称仅在规定的区域内享有专用权。

  6、两者表现形式不同

  服务商标的表现形式是文字、图形及其组合;企业名称只能用文字表示。

7、商标可转让或许可他人使用,企业名称不得单独转让,也不允许他人使用。

 

由此得知,商标与企业名称的区别是有很大差异的,企业在注册商标时需要分清商标与企业名称的区别,清楚企业的品牌规划注册符合企业的商标品牌。


郭敬明因版权和抄袭道歉!新电影《晴雅集》也惨遭下架!

21-1-6

   近日,郭敬明导演的电影《晴雅集》被爆出影片被下架的消息。1月4日晚,《晴雅集》的相关排片已经在购票平台上搜索不到,直接从票房榜单上消失停止排映意味着这两部电影被院线强制下架。

 


  当晚,电影晴雅集官方微博晒出图片,虽然没有配任何文字,但是图片中还是给出了:“雅晴之约,感恩相守、此生无悔、侍奉为荣”宣传语。坐实了电影的确不能再上映的传闻。

 


   此次下映,有圈内人士表示,跟郭敬明之前承认抄袭有关。就在2020年12月31日,郭敬明在个人微博上向庄羽女士公开道歉,原因是2006年法院判决郭敬明的小说《梦里花落知多少》抄袭庄羽女士的小说《圈里圈外》。

 


   随后,庄羽在微博上回应表示接受道歉。郭敬明提出愿把《梦里花落知多少》出版后的所有版税等收入全部赔偿给庄羽,如果后者不接受就捐给慈善。没想到庄羽提出了第三套方案,即把《梦里花落知多少》全部收益和《圈里圈外》所有版税合并成立反剽窃基金,用以帮助原创作者维权。

 


由此次抄袭道歉、影片下架的事件中可以看出,版权登记对于作者维权的重要性,若第三方使用他人的原创作品时没有经过作者的同意,即是侵犯作者的版权,那么,版权侵权的界定条件是什么?

 

版权侵权的界定条件是什么?


(1)有侵权的事实。即行为人未经著作权人许可,不按著作权法规定的使用条件,擅自使用著作权人的作品,以及表演、音像制品和广播电视节目。


(2)行为具有违法性。著作权是一种绝对权,任何人都负责有不能侵犯该项权利的不作为义务。


(3)行为人主观有过错。所谓过错,是指侵权人对其侵权行为及其后果所抱的心理状态,包括故意和过失两种形式。


著作权侵权行为的认定可分为以下几步:


1、对原告作品的分析

按照我国法律的规定,著作权的产生采取自动保护原则,即作品一经创作完成,著作权即告产生。因此,与专利、商标等其他类型的知识产权侵权认定不同,著作权侵权认定还涉及到权利的有效性问题。一部拥有有效著作权的作品必须同时具备下述条件:属于著作权法保护的作品范围;具备独创性;能以某种有形形式复制。只要有任何一个条件不具备,原告作品就不受著作权法保护。这样,被告当然未侵权。如果原告作品同时符合上述条件,则该作品享受著作权法保护。


2、对被控侵权作品及被告使用方式的分析

对被控侵权作品的分析,可适用以下两个标准:一是“接触”,即接触前一作品的机会;二是“实质相似”,即应受著作权保护部分实质相似。其中,后者是认定的重点。在认定原、被告的作品是否“实质相似”时,应将原告作品中受著作权保护


当作品完成后,及时地进行版权登记,可以获取权威版权证书,即可从法律层面得到任何保护权利人的智慧成果,不收任何组织和个人侵犯,同时可以让你的作品得到更多的尊重。


每年必做的香港公司年审事项,你都知道吗?

21-1-4

  香港公司成立后,企业每年都需要进行香港公司维护而保证公司正常的运营状态,香港公司年审就是其中一项必备关键工作,香港公司年审一年一次,审核的内容包括:香港公司商业登记的年费续缴,香港公司注册地址和法定秘书的次年审核,无变动无需特别通知。

 

  根据香港《公司条例》中第122条中明文说明,所有在香港注册的有限公司的每年财务报表需给予会计师审核,以便公司各股东于周年大会透露公司的财政状况。此外,税务局也要求于香港成立的公司随每年税表附上己审核的财务报告,以作为评税用。

 

  此外香港法定审计乃按照香港法例及香港会计师公会所颁布的核数准则而进行。在过程中,需要了解客户的行业特性、企业的运作模式、管理架构、潜在问题及风险管理等几项因素,作出周详及切实的审计蓝本,让您香港公司年检及做帐报税更加简单合法。

  1、公司年检:续期商业登记证,每一年都要重新去政府领一份新年度的商业登记证,此费用为政府费用,随政府的调整而浮动。

  2、公司年报:续期注册证书,按注册处要求的相应版本打印一套年报文件由董事签署后,再到公司注册处办理手续即可;就算没有运作,亦要依时办 理周年报表,香港政府不会有任何书信通知你,若找不到你的代理,麦肯锡公司很乐意为您办理,收费合理。

  3、法定秘书续期:是在香港成立公司的必备条件,第一年免费,从第二年开始,按年度收取。

  4、注册地址费用:是在香港成立公司的必备条件,第一年免费,从第二年开始,按年度收取。

 

若香港公司不做年审公司因行政处罚产生的罚款会随时间的增长而逐步累计。建议企业为了避免不必要的麻烦,每年定时年审香港公司继续运营了也要及时办理公司注销手续。


美国商标注册不成功会受哪些方面影响?麦肯锡告诉您如何规避风险!

20-12-31

中国跨境电商凭借线上交易、非接触式交货、交易链条短等优势,在疫情期间保持快速增长,释放出巨大发展潜力,成为稳外贸促出口的“利器”。在跨境电商事业发展中,品牌备案处于非常重要的关键点,但是在品牌备案前卖家们需要注册一个美国商标,卖家们最关注的就是商标申请了是不是就能够成功注册呢?我们一起来看看商标注册的风险主要有哪些呢?


美国商标申请并不是100%能够成功的,且商标局不会退还受理费用,美国商标注册失败主要有以下因素:

1. 商标查询盲区:  商标注册前,代理机构都会对申请商标名进行检索,以提高通过率。商标注册申请提交后,由于商标是统一审查的,商标总局需要大约1-2个月的时间进行扫描和输入,我们能查询到的数据往往都是一两个月以前的数据,那么这段时间就称为空白期,也就是商标检索盲区。由于空白期内早于我们提交的商标数据是查询不出来的,所以商标检索盲区风险是无法避免的。

2. 图形检索盲区:图形商标检索依靠的是图形中的元素检索,但是在对图形中元素的判定上存在主观性,甚至是有个别图形商标单个元素不构成近似,但是一旦元素叠加就可能与另一个图形商标近似。这类的商标可能无法监控,导致商标申请被驳回。

3.审查员判断的主观性,不同的商标审查员在对同一个商标进行商标近似对比的时候可能会出现不同的结果,因为每个人对于商标的判别都会存在一定的差异,这也是一个不确定性。

4.商标驳回:商标通常会因商标名称不符合法律规定、申请人提供虚假证据、商标名称近似被商标局驳回,若商标证据被驳回可以重新递交真实使用证据,而商标近似驳回,则需专业代理机构根据商标近似的具体情况判断商标答复的难易度进行答复,因此,美国商标申请前期的检索筛选显得异常重要,商标检索可避免大部分的商标近似问题。此类商标驳回需根据具体情况进行具体分析。

5.商标异议期,从初审通过的公告发布之日起,将有三个月的异议期,在此期间,任何人都可以对该商标提出异议,如商标被提异议,须找专业代理机构人士咨询,积极答辩,辩驳异议人的错误理由观点,争取商标早点获得美国商标局的核准注册。

 

商标注册申请存在不可控的主观和客观因素,这些都会影响商标注册的成功率,所以在商标申请前期我们需要做好商标风险评估工作,把握好可控因素,商标成功注册的概率就会大幅度提高!


香港公司注册有哪些误区?麦肯锡带你一一识别!

20-12-31

香港,著名国际金融中心,是众多国内企业开拓海外市场成立境外公司的首选。为了企业更好的发展,企业会注册香港公司,搭建国际架构,创立国际品牌。但是很多人对注册香港公司存在许多误区,香港公司注册有哪些常见误区?

 

误区一:香港公司只是挂名的

香港公司其实都是真实存在的公司,在香港政府的注册处都是有备案登记的。只不过大陆人在香港公司注册一般都是空壳经营,挂靠在国内公司之下,所以才导致了这种误解。

 

误区二:香港公司注册股本越多越好

大部分的创业者都认为如果公司的股本越多,那么就说明这个公司的规模越大。实际情况并不是这样的。如今大部分注册的都是属于股份有限公司,公司要以注册股本对外承担责任,一个公司的股本越多,就代表这个公司所需要承担的责任越大,一旦公司经营出现问题,就要对外承担责任,因为股东认购了相关股份,在公司出现问题的情况下,即使你没有交清,到那个时候股东也是需要补交。

 

误区三:香港公司不要就可以直接不管

一些企业家认为自己注册的香港公司如果不需要了,就可以直接不管。这种想法是十分错误的。

因为公司还没有注销,每年都需要做账审计,如果逾期不年审就会被香港政府罚款,甚至被拉黑名单,导致无法入境香港。所以如果一家香港公司不需要了,就可以找代理注销,或者转让给别人。

 

误区四:香港公司注册可以在内地直接经营

中国工商局明文规定:注册香港公司不允许在大陆实体经营,必须挂靠国内公司或者在当地工商局申请注册代表处。

 

误区五:香港注册公司能开国内的发票

不少人认为注册的香港公司和内地公司一样,都是可以开增值税发票,这是一个常见的误区。香港是没有统一的发票,只能开公司收据。如果想在国内开发票,需要向国内的税务局申请临时税派。

 

误区六:注册香港公司不需要交税

香港公司和国内公司不同,不需要每个月都做账报税。但是香港公司也是需要做账审计报税,香港公司第一次报税是在公司成立18个月以后会收到来自香港税务局下发的税表。

如果公司经营不活跃或者营业额较少,可以由会计师合理调整,进行做账审计。如没有产生纯利润则无需缴纳任何的税金。

虽然说香港公司的税收政策比较宽松,但是企业还是要自觉根据政策法规运营公司,这样才可以避免不必要的维护成本。

 

误区七:香港公司注册没在香港发生业务往来可以零申报

虽然说香港采取低于来源原则征税,但是若公司在港外发生业务,还是要向香港申请海外豁免税务,不能直接零申报。

 

误区八:注册香港公司可以个人赴港注册

有不少的人认为自己可以像开国内公司一样去香港的注册处自行办理。由于香港公司必须要有法定秘书公司和香港注册地址,所以必须要有秘书来代办才可以,个人是无法直接去香港注册处办理注册香港公司的。

 

注册香港公司后需要按照当地法规政策操作才能更好维护香港公司。所以,注册香港公司前了解清楚注意事项,委托专业注册香港公司的机构进行代办,才不会在运营过程中增加维护成本。


跨境电商产品侵权被批量下架,究竟做错了什么?

20-12-29

近年来,随着跨境电商的蓬勃快速发展,大批国内电商企业转战国外电商平台,然而中国卖家并未意识到知识产权保护是国际贸易合规管理中非常重要的组成部分,越来越多的中国卖家在知识产权领域中踩坑,目前跨境知识产权纠纷是中国卖家遇到最主要的法律风险问题。对此,我们对境外知识产权侵权相关内容进行分享,让卖家们在跨境电商的道路上少走弯路。


跨境电商知识产权侵权主要类型

(1)版权:版权也称著作权,若销售的产品上印有别人具有版权的图案、销售的产品使用了别人拥有著作权的版权、盗图等,都会涉及版权侵权问题。

(2)商标:在未经许可和授权的情况下,私自使用别人的已注册商标或LOGO。

(3)发明专利:产品他人已申请注册发明专利,卖家未经专利权人允许擅自使用或销售仿冒品,将会引起专利权人的侵权投诉。

(4)外观设计专利:产品的整体或局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

跨境卖家大多存在跟卖现象,这种情况非常容易引起他人的侵权投诉,卖家将面临listing被强制下架,导致大量库存积压,损失惨重的窘况,甚至会有被封店铺的风险。

跨境电商如何防止侵权知识产权

1、卖家选品时应该去各个国家和地区的专利及商标查询网站,查询自己所售卖的产品在制定国家和地区是否已经被注册了商标或者是专利,如自己无法查询的,建议委托专业机构进行查询分析评估。

2、卖家应该向厂家或供应商了解清楚产品是自主研发还是仿冒别人的产品,是否已经有申请知识产权保护,如未申请的,须慎重考虑评估风险。

4、定期检查自己店铺的在线产品和产品文字描述,时刻关注是否已经被人注册了商标,如已经被注册,则须及时寻找专业代理机构咨询应对方案。

5、梳理和完善自己的产品体系,尽快注册自有商标。

中国卖家应对知识产权侵权建议:

(一)若确定侵权,卖家通过电商平台申诉后仍然无法上架销售产品,建议委托专业机构与投诉方协商和解,争取保全海外仓的产品库存,争取把损失降到最低,如果和解成本过高卖家可选择对产品进行调整后销售。

(二)若不确定是否侵权,卖家仅收到亚马逊的投诉邮件,卖家可委托第三方机构撰写申诉信进行答复,如果投诉方已委托律师向法院提起诉讼建议卖家及时委托专业机构进行处理。

跨境电商知识产权纠纷案件逐年递增反映出国内卖家知识产权意识薄弱的问题,我们建议中国卖家从选品开始就要重视知识产权保护,进行知识产权的全面布局,规避卖家们因知识产权法律问题所产生的财产损失、店铺被封等风险。


“冬至”商标被抢注 保护“非遗”刻不容缓

20-12-21

冬至是我国二十四节气中最早制订出来的一个节气。古人认为:阴极之至,阳气始生,日南至,日短之至,日影长之至,故曰“冬至”,也俗称“冬节”、“长至节”、“亚岁”等。古代民间有“冬至大如年”之说,其节日习俗传承已近3000年,是宝贵的非物质文化遗产。古人在冬至这一天要举行庆贺仪式。周代在冬至时曾有“天子率三公九卿迎岁”的盛大礼仪;汉代冬至被列为“冬节”,官府要放假,并举行祝贺仪式称为“贺冬”;《晋书》有魏晋冬至日受万国及官僚称贺,“其仪亚于正旦”的记载;唐宋时冬至更为热闹,据南宋周密写的《武林旧事》载:“都人最重一阳贺冬,车马皆华整鲜好,五鼓已填拥杂于九街。妇人小儿服饰华炫,谓之像过年”;明清时皇帝要在冬至这一天去天坛内的“圜丘坛”举行隆重盛大的祭天大典。

 


冬至是北半球全年中白天最短、黑夜最长的一天,过了冬至,白天就会一天天变长。冬至大如年,纳履添新岁。冬至这一天北方人吃饺子、吃馄饨;南方人吃汤圆;不少北方人在这一天喜欢吃羊肉和狗肉。

 


虽然从历史来看,冬至无疑是我们国家的非物质文化遗产,但民间传承的断代,已让人们对这个古老节日的记忆渐行渐远。除了到这天吃一顿,似乎太多的表达方式。也许正因为这种漠然,令冬至的商标也能被轻易注册到。

 

相关数据显示冬至商标已被注册,分别被注册多个类别,尤其是三十类元宵、饺子等糕点为主的食品和四十三类的餐饮。机头取巧者的眼光实在是毒辣,最早注册的是在2003年。

 


非物质文化遗产是人类的无形文化遗产,是最古老也是最鲜活的文化历史传统,是具有重要价值的文化信息资源,更是中华民族的根与魂。然而在经济发展飞速、总量翻番的今天,非物质文化遗产的流失,或许会让我们面临民间文化断裂的危险。保护非物质文化遗产迫在眉睫。保护非物质文化遗产,采取切实可行的对策是保障。首先就是做好非物质文化遗产的知识产权的保护。


麦肯锡提醒! 广东这些技改补贴项目企业都可以申请 !

20-12-18

国家的补贴政策越来越丰富多样化,给企业技术改造补贴的类别也多样化,不同省份也会根据政策和实情制定出不同的有利于企业发展的补贴政策,如广东就有针对技术改造的补贴政策。

广东这些技改补贴企业都可以申请 高新企业补贴 企业补贴 人才补贴 高层次人才补贴


要了解企业可以申请哪些技改补贴就要先了解技术改造。技术改造是企业采用新技术、新工艺、新设备、新材料对现有设施、工艺条件及生产服务等进行改造提升,淘汰落后产能,实现内涵式发展的投资活动。它是实现技术进步、提高生产效率、推进节能减排、促进安全生产的重要途径。



广东企业技术改造扶持项目资助方式及标准具体有以下几大项:

一、技术装备及管理智能化提升项目

按照不超过申报企业上年度完成技术改造投资额中智能化改造部分(含生产、检测、研发智能装备和配套软硬件系统的购置、改造与安装工程费等)20%的比例给予资助,此项企业补贴为事后资助,最高补贴金额不超过2000万元。


二、上市公司本地改造提升项目

按照企业申报项目实际完成工业或技术改造固定资产投资额的20%的比例给予一定的资助金额,一般为单个项目资助金额最高不超过5000万元(资助的固定资产投资最长可追溯至项目申报前两个年度)。补贴为事后资助。


以上项目,除了技改补贴,同一企业只能选择任一项申报,不可同时进行申报。在广东创业的企业还可以申请一些广东省创新企业补贴,具体的事项可以查询官网或者咨询麦肯锡知识产权!


三、重大项目奖补

按照不超过项目实际完成固定资产投资额的20%给予同步资助,单个项目会给予最高金额不超过5000万元的资助补贴。


此项资助的总额会按照不超过项目固定资产计划总投资规模的20%的一个比例进行确定,采取的操作方式是分期核算,经专项审计后分段拨付,至于每期拨付的金额要根据当期项目累计固定资产实际投入占固定资产计划总投资比例来进行确定,此项企业补贴拨付期最长不超过三年(从申报当年度算起)。


企业的固定资产实际投资额需要根据出具的专项审计结果进行确定,不知道企业可以申请哪些技改补贴可以了解一下这一项!


四、产业链垂直整合项目

按照不超过全链条项目投资总额的20%,分别对牵头的企业和对在各改造节点进行投资的主体给予一定的资助补贴,全链条项目投资总额是各项目的投资额加起来之和,对全链条项目年度资助总额最高金额不超过1500万元,此项资助金额根据企业申请,并且按项目投资进度然后经专项审计后进行分段拨付。





申请商标注册需要一个好的商标名称,教你怎么给商标取名!

20-12-18

注册商标时首先要考虑的是什么?当然是名字。很多人在这一层面上常常感到困惑。在考虑了几个名字之后,他们并不满意。他们最终决定了。结果,他们发现他们已经注册了。他们一想到这件事就感到疲倦。

今天,我就为大家介绍一些商标命名方法。读了之后,你不会觉得给商标命名太难了。别说太多。过来看看。

 

一、商标命名有什么要求?

  命名商标最重要的是记住、理解和传播。一般来说,注册一个单字商标名比较困难。建议使用2-5个单词,这样更容易玩。

品牌名称不是越长越好,商标词过于复杂,难以记忆,不能起到品牌推广的作用。

 

二、 商标命名技巧

1,企业名称法

 将企业命名为产品品牌。采用企业名称法命名产品品牌,有利于产品品牌的形成和企业品牌的相互促进,从而有效提升企业形象。

2,形象法使用动物、植物和自然景观来命名品牌。比如苹果、阿里巴巴天猫、网易考拉等,运用形象的方法来命名品牌,借助动植物的形象,可以使人产生联想和亲切感,提高认知速度。

3,数字方法新鹏知识产权——使用数字来命名品牌,

 与文字相比,数字具有易识别、易记忆、易传播的特点。

4,《名称法》将名人、明星或企业创始人的名字作为产品品牌,充分利用名称的价值,促进消费者对产品的认可。

5,中外联姻用中文和字母或两者结合的方式来命名品牌,让消费者感受到“时尚、科技、洋气”的产品销售。

6,时空法将与产品相关的历史渊源作为产品品牌命名的元素,使消费者对产品有真实的认同。

  这种方法非常适用于一些沿袭老品牌路线或主要销售经典商品/服务的企业。

7,价值法则将企业所追求的品牌价值浓缩为品牌名称,让消费者在看到产品品牌时感受到企业的价值。

 

在你确认商标名称后,记得检查商标是否可以注册!


初创企业如何申请双软认证?

20-12-12

所谓双软认证,即我们常说的软件企业和软件产品认证,二者密不可分。我国对软件企业及其产品实行优惠的税收政策,对双软而言:

· 软件企业:享受所得税两免三减半优惠政策(第一年和第二年免交,第三年至第五年减半)

· 产品登记:享受即征即退的增值税优惠政策(交17%增值税,退14%,相当于只缴纳了3%

· 一般初创企业刚开始所得相对少,软件企业的优惠还难以享受到,而软件产品则十分重要,税收优惠十分明显。


二、认定条件

1、软件产品认定

1) 知识产权证明

一般为软件著作权证书,需要向国家版权局登记认定。提交资料包括产品简介、运行环境、部分源代码等。有很多著作权代理机构可以帮忙做登记,需要支付一些代理费用。建议直接请他们办理,速度快,效率高,专业的人做专业的事情。申请软件著作权一般需要一个月左右,当然,如果需要加急,最好能找北京的代理机构办理,可以几个工作日办好,以解燃眉之急。

2) 产品检测报告

一般需要有资质的软件产品检验检测单位来进行软件产品检测,可按本地软件行业协会的推荐流程和单位进行检测工作。如果软件不是特别复杂,一般一天可检测完成。


3) 软件产品检测合格

毫无疑问,检测结果必须合格,否则打回重来吧。有了上述条件,按照新的软件产品登记管理规则,可向当地软件行业协会申请软件产品登记。各地批复时间各有不同,一般要数月。

4) 到国家税务局备案

拿着软件著作权和产品检测报告(合格)就可以向当地的国税局备案,通过后,以后销售的该款产品即可享受即征即退优惠政策。需要注意的是,在开具增值税专业发票的时候,产品名称务必与备案的产品名称完全一致,包括版本号。2、软件企业认定

1) 人员要求:5人以上;专科以上不低于50%;研发人员占企业职工总数比例不低于40%(需提供上年度《职工人数、学历结构、研究开发人员数情况表》、职工社会保险证明材料)

2) 技术装备(开发的软硬件环境)及经营场所(需提供企业生产经营场所产权证明或租赁合同)

3) 研发经费:占企业年收入8%以上;境内研发费用占总研发费用不低于50%(需提供上年度审计报告)

4) 年软件销售收入:占企业年总收入50%以上(需提供射审计报告、35张大额度自主软件产品开发销售(营业)收入的发票及对应合同复印件)

5) 产品要求:一种以上拥有知识产权的软件产品。

6) 建立一套软件研发和服务规范,或通过ISO9000CMMI认证(需提供证书或能证明质量体系运行的过程及记录文件)

7) 公司至少运行1年,需要提供上年度的发票、合同和财务审计报告

看到最后一个条件傻眼了吧,企业资质相对难办一些,主要需要时间积累。

三、综合分析

新注册的软件公司一般需要至少运行12个月,办理下列主要工作:

1) 租房合同

25名员工到位,及时办理员工社保并记录(6个月或更高)

3) 办理软件产品认定

4) 销售收入:合同、发票

5) 研发和服务运行体系记录

初创企业,百废待兴,不过不要忘了磨刀不误砍柴工,有些基本的功夫还是要花、要做的,打好基础,小步快跑,祝日进斗金,节节开花!


2020企业实施知识产权贯标流程及作用

20-12-7

知识经济时代,什么对增加企业效益作用最大?创新、技术、品牌、质量、产品、营销……每一个关键字都与企业效益紧密相连。企业享受福利、促进发展、增加效益的途径有很多,而今天我们要说的是一种全新的方式



对于企业来说,贯彻至少有以下几个方面的好处

贯标奖励:各省市都出台相关政策通知,对实施知识产权贯标的企业进行奖励。

 

项目申报机会:作为我国首部企业知识产权管理国家标准,实施贯标将作为企业知识产权工作的基础条件,是企业申报科技项目的前提。

 

高企等资质认定:知识产权局等八部委印发《关于全面推行〈企业知识产权管理规范〉国家标准的指导意见》的通知(国知发管字〔201544 号)中指出:“完善高新技术企业认定管理办法,将认证情况作为高新技术企业认定的重要参考条件,积极推动企业知识产权管理体系认证与高新技术企业政策的衔接。”

 

技术市场交易:通过技术贸易许可转让他人,将给企业带来丰厚经济收益。

 

融资:提升企业无形资产价值,在企业融资上市、投资并购及企业出售等资产运作上获取更大的收益。

 

防范风险:提高企业风险应对能力避免或减少企业在产品全生命周期管理过程中出现知识产权或法律风险,如商业秘密、专利权保护,对外贸易、海外维权等。

 

总之,贯标可以为企业带来的好处多多。然而,企业贯标申报和认证流程复杂,环节众多,许多企业想要“贯标”,却无从下手。因此,企业贯标解读就成为一个迫切需求。

 


贯标流程:

 贯标流程大致可分为八个阶段:贯标启动、调查诊断、体系构建、手册编写、发文宣贯、实施运行、内部审核、管理评审。

 

贯标启动:成立企业贯标工作小组,制定企业贯标工作计划,召开企业贯标启动大会,对主要参与部门、人员进行贯标相关培训。

 

调查诊断:调查企业基本信息、组织架构、相关制度,诊断企业知识产权管理现状。

 

体系构建:制定企业知识产权方针、目标,策划企业知识产权职能架构,构建企业知识产权管理体系。

 

手册编写:编写企业知识产权管理手册,编制企业知识产权管理制度、控制程序、记录表单。

 

发文宣贯:颁布企业知识产权管理手册、制度、程序、表单,开展企业知识产权宣贯培训,指导各个部门、人员正确理解和执行。

 

实施运行:运行企业知识产权管理体系,填写体系运行记录,定期进行体系运行监测。

 

内部审核:企业对其自身的知识产权管理体系进行审核,并对审核中的不合格项采取纠正和改进措施。

 

管理评审:企业最高管理者就企业知识产权管理体系的现状、适宜性、充分性和有效性以及方针和目标的贯彻落实情况进行评审。

 

知识产权贯标的作用有哪些?

 

知识产权贯标重点可以实现以下四个方面:

 

通过防范加强管理使企业规避风险;

 

通过挖掘进行专利布局来促进创新,真正体现知识产权价值;

 

进行知识产权运用,来拓展国内外市场;

 

运用好专利、商标、版权、商业秘密四位一体知识产权保护体系。

 

小结:知识产权对于企业而言是非常重要的,知识产权能很好的宣传推广企业品牌,保护本公司的核心机密不受侵犯,并且还能利用知识产权来鼓励员工创新,降低产品成本,增加企业利润,防止窃取研发成果、帮助企业融资贷款,使企业在激烈的竞争中占领至高点,从而使企业在复杂的经济环境中立于不败之地。


2020年企业可以申请哪些技改补贴?

20-12-4

 高新企业补贴 企业补贴 人才补贴 高层次人才补贴

  国家给企业补贴有很多类别,不同省份也会根据政策和实情制定出不同的有利于企业发展的补贴政策。

 

  企业要了解企业可以申请哪些技改补贴就要先了解技术改造。所谓的技术改造是企业采用新技术、新工艺、新设备、新材料,改造现有设施、技术条件和生产服务,淘汰掉现有的一些落后产能的投资活动。

 

企业技术改造扶持项目资助方式及标准具体有以下几大项:

 

一、技术装备及管理智能化提升项目

 按照不超过申报企业上年度完成技术改造投资额中智能化改造部分(含生产、检测、研发智能装备和配套软硬件系统的购置、改造与安装工程费等)20%的比例给予资助,此项企业补贴为事后资助,最高补贴金额不超过2000万元。

 


二、重大项目奖补

 按照不超过项目实际完成固定资产投资额的20%给予同步资助,单个项目会给予最高金额不超过5000万元的资助补贴。

 

此项资助的总额会按照不超过项目固定资产计划总投资规模的20%的一个比例进行确定,采取的操作方式是分期核算,经专项审计后分段拨付,至于每期拨付的金额要根据当期项目累计固定资产实际投入占固定资产计划总投资比例来进行确定,此项企业补贴拨付期最长不超过三年(从申报当年度算起)。

 

企业的固定资产实际投资额需要根据出具的专项审计结果进行确定,不知道企业可以申请哪些技改补贴可以了解一下这一项!

 

三、产业链垂直整合项目

 按照不超过全链条项目投资总额的20%,分别对牵头的企业和对在各改造节点进行投资的主体给予一定的资助补贴,全链条项目投资总额是各项目的投资额加起来之和,对全链条项目年度资助总额最高金额不超过1500万元,此项资助金额根据企业申请,并且按项目投资进度然后经专项审计后进行分段拨付。

 

四、上市公司本地改造提升项目

 按照企业申报项目实际完成工业或技术改造固定资产投资额的20%的比例给予一定的资助金额,一般为单个项目资助金额最高不超过5000万元(资助的固定资产投资最长可追溯至项目申报前两个年度)。补贴为事后资助。

 

以上项目,除了技改补贴,同一企业只能选择任一项申报,不可同时进行申报。在深创业的企业还可以申请一些深圳创新企业补贴,具体的事项可以查询官网或者咨询第三方机构!


5大好处6大规范!企业贯标这些好处你不容错过!

20-12-2

知识产权贯标是指企业按照《企业知识产权管理规范》的要求改造自身知识产权管理体系,认真贯彻落实《国家知识产权战略纲要》,通过第三方机构的评审考察,获得认证证书,以提升自身知识产权管理水平,加快企业竞争升级。

 

知识产权贯标认定成功,将成为国家级、地方级知识产权优势、示范企业申报、复审的重要条件以及申报高新企业、著名商标、驰名商标等的加分项。同时,可在政府采购、招标以及申报科技项目等方面可获优先支持,并获得政府优惠政策和财政专项资金支持。

 

哪些类型的企业可以申请贯标?

1、知识产权优势、示范企业——要求贯标;

2、准备申报市、省著名商标、驰名商标的企业——贯标可作为知识产权管理规范的有效证明;

准备申报高新技术企业、技术创新项目、产学研合作项目、技术标准项目的企业——贯标可作为知识产权管理规范的有效证明;

 准备上市的企业——贯标可规避上市前的知识产权风险,并成为公司知识产权规范的有效证明。

3、集团化、控股型等组织架构复杂的中大型企业——贯标可以理顺管理思路;知识产权风险大的企业——通过贯标可以规范知识产权风险管控,降低侵权风险;知识产权工作已经有一定基础希望更加规范的企业——贯标可以规范管理流程。

4、经常需要参加招投标的企业——贯标后可以成为国企和央企采购优先考虑对象。5、其他有意向贯标的客户(小微企业也可以申请贯标)


贯标所需时间

一般情况下6个月左右时间完成贯标辅导工作,做足了准备后即可申请认证;认证时间要根据认证公司的安排而定,两个月到半年不等。

 

贯标可规范企业管理

1、规范企业知识产权管理的基础条件
企业应当有明确的知识产权管理方针和管理目标。并要知识产权管理“领导落实、机构落实、制度落实、人员落实、经费落实”。企业应当建立的知识产权管理制度、职责等。
2、规范知识产权的资源管理
围绕企业的人力资源管理、财务资源管理、信息资源管理。对上述管理活动涉及的知识产权事项作出了相应的规范。
3、规范企业生产经营各个环节的知识产权管理
明确规定了企业研究与开发活动、原辅材料采购、生产、销售、对外贸易等重要环节的知识产权管理规范要求。以确保企业生产经营各主要环节的知识产权管理活动处于受控状态,避免自主知识产权权利流失或侵犯他人知识产权。
4、规范企业知识产权的运行控制
围绕企业的知识产权创造、管理、运用和保护四个重点环节。明确规定了企业在知识产权权利的创造和取得、权利管理、权利运用和权利保护四方面的规范性要求。
5、规范企业生产经营活动中的文件管理和合同管理
企业在生产经营活动中涉及的有关知识产权的各类活动,应当有相应的记录并形成档案。特别是对企业对内、对外的合同管理作出明确要求。
6、明确规定企业应建立知识产权动态管理机制
企业应当对自身知识产权管理工作进行定期检查、分析,并对照管理目标对管理工作中存在的问题,制定相应的改进措施,以确保管理目标的实现。

 

企业贯标有这些好处

1、贯标有助于提升企业领导和广大职工知识产权意识,调动职工发明创造的积极性,充分挖掘其创造潜力。3M公司设计师正是找到之前公司研究的弱胶产品,从而使用在贴纸上,最终发明了畅销全球的便利贴。
2、推动企业产生具备高附加值的自主知识产权的新产品、新技术,通过自己生产销售或通过技术贸易许可转让他人,将给企业带来丰厚经济收益。爱立信每年投入大笔研发费用,来保持在行业和标准中的技术优势。如今,在 5G 专利许可费上,爱立信将对高端手持设备设立每部 5 美元的最高额,对于低端手持设备可最低至每部 2.5 美元。如今,爱立信每年知产产权收入在总收入中占据极大的比重。3、提升企业无形资产价值,在企业融资上市、投资并购及企业出售等资产运作上获取更大的收益。茶企“万里江”以林地使用权、商标使用权提供质押担保,获得恒丰银行青岛分行贷款累计达2500万元。4、巩固企业市场地位,通过贯彻《企业知识产权管理规范》使企业拥有的自主知识产权的产品在销售市场的地位明显增强。华为近年来在愈加重视知识产权领域竞争,专利发明领域成效显著,实力提升明显,市场占有份额不断扩大,而这也恰恰成为华为主动发起诉讼的底气所在。5、贯标验收合格后,可向科技主管部门申请战略推进项目、专利实施计划等项目,有利于获取政府相关项目资助。

国务院印发的《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》中也特别提出,将“到2020年,年度知识产权质押融资金额达到1800亿元。”作为十大预期性指标之一。

 


申请的商标被驳回了怎么办,为什么要做驳回复审?

20-11-28

  随着我国经济的迅速发展,商标注册量在逐年递增,随之而来的商标驳回量也在不断的增加,据相关数据表明,在申请的商标总量中,驳回的商标数量超过一半,显而易见,商标注册申请并不容易成功的事

   申请驳回复审最大的好处,其实是向行政机关再次表明这件商标对申请人的重要性,或者说申请人对这件商标的重视程度。可有可无的商标基本都不会选择驳回复审的。所以,从理论上讲,驳回复审的申请人等于第二次提出申请。第二次比第一次传达的信息总是更隆重、郑重,复审审查员对待案件的态度也会更隆重、更郑重。

 

那么,商标注册申请被驳回的原因有哪些呢:

注册别人已经注册过的商标

商标缺乏显著性

注册的商标不符合商标注册法规定的商标

 不管是因为哪种原因商标被驳回,做驳回复审还是很有必要的,尤其是那些申请商标确实是为了自己使用的申请人,或者是正在使用商标的申请人,要积极提出复审申请。

 商标驳回审的材料:

 1、企业法人营业执照副本复印件(回盖公章)

 2、商标构思及使用情况(主要突出知名度)

 3、企业简介

 4、企业所获得的各项荣誉

 5、企业最近三年销售、广告费用及相关财务情况。

 6、企业媒体报道或图片广告原件及复印件

 7、企业销售产品外观原件及复印件

 8、其他可以证明企业产品和知名度证据和材料

 9、最早使用此商标的证明材料

  商标驳回复审需要注意什么,对于商标驳回复审,其实就是商标注册人向商标局提交商标注册申请,经商标局审查该商标不符合商标法规定作出驳回处理,而注册人对商标局的驳回理由和法律表示依据不服,从而向商标评审委员会申请对原案的复查审议。

 

  实际上,很多企业、个人在收到《商标驳回通知书》时都会感到不知所措,他们会疑惑设计师创造的独一无二的商标缘何会遭到驳回的处理,假如此时提交驳回复审申请,他们还能够成功拿下心仪的商标吗。当然,对于企业、个人收到驳回通知书的时候,一般有两个选择,要么衡量商标价值不高直接放弃,要么收集资料、证据继续申请。

    只要我们提高了商标注册的通过率,那么商标被驳回的几率就会大大的减低,因此麦肯锡知识产权提醒大家注册商标之前一定要把握好商标注册。

 

 

 


高新技术企业认定中,有哪些专利能够多次使用?

20-11-27

高新技术企业定申报,很多企业不清楚之前用过的专利是否能再用,或许不清楚什么类型或条件下专利是能够再用,下面经过事例的方法来阐述这一疑问,一起也就两者之间的差异再加以阐明。

 

比如:A公司具有1项发明专利、5项实用新型专利、5项软著并于2019年顺利经过高企确定,其后,A公司的子公司也想确定高企,则这1项发明专利能够变更申请人,在子公司确定高企,知识产权评价中持续运用,其他的5项实用新型专利和5项软著均不可在高企确定中持续参加评分了。

 

假如A公司2018年经过高企确定,那么2019年该企业参加从头确定时,也只有这1项发明专利归于Ⅰ类能够在知识产权评价中持续运用,其他的都不能够。

 

一起还要注意,知识产权有多个权属人时,只能由一个权属人在申请高企及高企资历存续期内运用。

 

例如:AB两家企业共同为一项国家发明专利的权利所有人,A企业在2019获批为高新技术企业,那么B企业在2020年申报高企时不可再运用该发明来申请确定。

 

经过以上事例,依据高企确定办法,在知识产权的运用次数上,按Ⅱ类评价的知识产权在申请高新技术企业时,仅限运用一次,Ⅰ类知识产权不限次数。

 

那么,一类和二类知识产权有什么差异呢?

 

 一类知识产权

1、发明专利申请难度、周期长,这个咱们都知道,很多企业选择从总公司或其他渠道以转让的方法取得,在高企确定评分体系中,转让来的专利得分一定小于自主申请的,企业在高新申请前可进行归纳剖析后,在考虑自己是申请还是转让授权来取得。

 

2、植物新种类、国家级农作物种类、国家新药、国家一级中药维护种类和集成电路布图设计专有权。 

 

这些在高企确定中都不太常见,有这类资质的企业就能够轻松坚决掉知识产权缺乏的问题了。

 

二类知识产权

1、实用新型专利实用新型审查周期已延长7-14个月,申请就能下授权是不可能的事儿了,应至少提前1年开始申请

 

2、外观设计专利外观专利究竟能否用来申报高企确定一向备受争议,实际上高企确定认可的知识产权范围中并未将外观专利除,能够用来申报,但“含金量”有待验证。

 

3、软件著作权软件著作权在高企确定中最为常见,因申请门槛低、下证周期短备受企业青睐,但在这里提醒咱们一点,如企业产品真的跟软件完全挂不上钩,千万不要硬凑。

 

  经过以上事例,咱们对于专利的运用方法和条件已经有了一定的了解,但总的来说“打铁还需自身硬”,申报高新需要具有的条件涉及到很多方面,专利只是其中一个必不可少的条件之一,企业燃眉之急需要先做好自身工作盘点,比方该申请的专利要提前方案,该预备的报表要提前安排,当然,也可寻求专业机构的指导,这样工作就会变得有条不紊了。


驰名商标、知名商标、著名商标你能分清它们之间的区别吗?

20-11-26

我们经常能在广告里见到驰名商标、知名商标、著名商标等字眼,到底什么是驰名商标、著名商标、知名商标?三者有哪些区别呢?今天小编就一起和大家学习一下关于三类商标的相关知识,走起!



 1、定义

 驰名商标

中国驰名商标是指经过有权机关(国家工商总局商标局或人民法院)依照法律程序认定为“驰名商标”的商标。简单来说就是在中国被相关公众广为知晓的商标。

 著名商标

著名商标指在一定地域范围内(如省级地域)较有知名度的商标品牌。多出现在中国省、(直辖)市一级名誉商标评选中使用,并常在地方法规中出现。

 知名商标

知名商标一般是指在本地(市)范围内商标所有人拥有的,在本地市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知的注册商标。由当地(市)工商行政管理局负责本地(市)知名商标的认定和管理工作。

 


 2、认定标准

 (1)驰名商标的认定标准

《商标法》第十四条规定:认定驰名商标应当考虑下列因素:

 ①相关公众对该商标的知晓程度;

 ②该商标使用的持续时间;

 ③该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;

 ④该商标作为驰名商标受保护的记录;

 ⑤该商标驰名的其他因素。

 

2)著名商标的认定标准

①该商标注册已满三年且自注册之日起连续三年依法使用,商标权属无争议。

 ②该商标为省内相关公众广为知晓并享有较高信誉,近三年的广告宣传有一定的连续性和较广泛的地域范围,并在省内主要媒体有一定的广告投入。

 ③该商标所指商品或服务近三年的经济指标,包括年销售量、营业收入、净利润、税收和市场占有率在全省同行业或同类商品或服务中居领先地位。

 ④该商标申请人拥有良好的商业信誉,企业有商标管理机构和管理制度,近三年未发生过侵犯他人注册商标专用权以及其他严重违法经营行为。

 

3)知名商标的认定标准

对知名商标的认定,各地标准不一,但一般应考虑以下几个方面的内容:

 ①该商标是本地()范围内依法设立的企事业单位、社会团体、个体工商户所拥有的国内有效注册商标,具有较高的知名度;

 ②依法实际使用三年以上,无权属争议;

 ③使用该商标的商品或服务质量安全,具有良好的市场信誉;

 ④商标管理规章制度健全。

  

 

3、三者区别

 (1)认定机构不同

驰名商标由国家工商总局商标局或人民法院按司法程序认定,著名商标由省工商部门认定,知名商标则一般由地()工商部门进行认定。

 (2)知名度不同

驰名商标必须是为全国相关公众所知悉,著名商标和知名商标则至少要为本省或本地()相关公众所知悉。

 (3)对商标是否注册的要求不同

驰名商标可能是注册商标,也可能是非注册商标,而著名商标和知名商标则必须是注册商标。


4、著名商标、知名商标认定将取消

 2019年,国家市场监管总局局长张茅表示,对于过去评名牌、评著名商标的政府行为,2019年将一律取消。

 政府给企业背书,然后企业一旦出现问题,不负主体责任,政府来负责任。所以,现在我们已经要求取消所有的著名商标、知名品牌的评比。在政府的企业信用公示系统上只有黑榜,只要违规了,处处受限。企业做得好,消费者的口碑就是你最好的红榜。

 

 


商标,是先注册,还是边注册边使用,哪样更好?

20-11-25

随着知识产权的普及,现在人们对商标早已不再陌生,而作为企业,如果名下没几个商标,都不好意思说自己是做生意的。商标对一个企业的重要性,大家都非常清楚,不再赘述,但是现在还是有些人到用到商标了才考虑到这块,当然,一般情况下都会建议客户提早注册,这样可以避免后期很多问题。



如今,随着商标注册量的增加,商标越来越不容易注册,一来是因为常用汉字的局限,翻来覆去的使用,难免会与在先注册商标发生冲突近似的风险,二来是因为随着国家商标法的不断完善,很多小聪明、小手段都被禁止。新注册商标很容易出现驳回不通过的情况,那么对于想注册的客户来讲,是边注册边使用好还是等商标注册下来后再使用好?

不好回答,主要还是根据客户的实际情况来说,各有利弊。



先来说一下先注册后使用的情况:

 好处:

1、受国家法律保护;

2、可以放心大胆的使用;

3、对自己的品牌可以长远规划;

4、对品牌的宣传推广投入,不用有顾虑;

5、入驻天猫等。

 

弊处:

1、可能会错失商机,不能及时把握机会进入市场;

2、时间久,如果中间不出问题,一切顺利的话,也需要大概1年时间;

3、需要考虑不通过的情况,驳回、异议都有可能发生,这样会时间更久。

 


再来说一下边注册边使用的情况:

好处:

1、 如果有同期递交的相同近似商标,那么以在先使用者为先;

2、 万一出现驳回,前期的使用推广,可以作为使用证据,提高商标复审通过率;

3、 前期的使用可以为下证后的使用做铺垫,更容易赢取消费者的信赖;

4、 占取先机。

 

弊处:

1、 还未取得商标权,对侵权者不能立即禁止;

2、 有驳回不通过的可能;

3、 需要顾虑宣传推广的成本投入。

正常情况下,还是趁早注册商标好,这样在后期发展中,不管是涉及新领域产品还是想同领域多品牌发展,都可以随时有现成的注册商标使用,避免一系列问题出现。

 

 

 

 

 


【商标注册】你还在使用“未注册商标”吗?这些风险不容忽视 !

20-11-24

一什么是未注册商标?

   未注册商标又称非注册商标,是指商标使用者未向国家商标主管机关提出注册申请,自行在商品或服务上使用的文字、图形或其组合标记。未注册商标不享有商标的专用权,不受国家法律保护。

 

二商品必须使用注册商标吗?

   我国《商标法》第六条规定:“国家规定必须使用注册商标的商品,必须申请商标注册,未经核准注册的,不得在市场销售。”

 目前我国法律法规规定必须使用注册商标的是烟草类商品。最新修订的《烟草专卖法》第十九条规定:“卷烟、雪茄烟和有包装的烟丝必须申请商标注册,未经核准注册的,不得生产、销售。禁止生产、销售假冒他人注册商标的烟草制品。”最新修订的《烟草专卖法实施条例》第二十二条规定:“卷烟、雪茄烟和有包装的烟丝,应当使用注册商标。”

 


三、未注册商标的使用管理

 1.未注册商标的文字、图形或者其组合不得违反《商标法》的禁用规定

 2.未注册商标人不得与他人在同一种或类似商品上已经注册的商标相同或者近似。

 3.未注册商标使用人不得将其未注册商标冒充注册商标。

 4.使用未注册商标的商品不得粗制滥造,以次充好,欺骗消费者。

 5.未注册商标使用人必须在商品上、包装上标明企业名称或者地址。

 6.在国家明文规定应使用注册商标的商品上不得使用未注册商标。

 


 四、使用未注册商标的风险

  1.不受法律保护

 《商标法》第三条规定:“经商标局核准注册的商标为注册商标,包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标;商标注册人享有商标专用权,受法律保护。”

   所以说,企业使用未注册商标的最大风险就是商标无法获得相关法律的保护。企业对该商标不享有商标专用权,其他企业也能使用该商标。

 

2. 容易遭到他人抢注

   我国《商标法》规定,商标专用权只能通过商标注册取得,采用申请在先原则,即谁先申请注册,谁就拥有该商标的专用权。

   如果企业使用的是未注册的商标,一旦商标被他人成功抢注,企业可能就无法再继续使用该商标,之前花费在宣传该商标的人力、物力、财力都将付诸东流。

 

3.容易侵犯他人的商标专用权

   使用未注册商标,容易侵犯他人的商标专用权。企业使用的未注册商标若与他人在先注册的商标相同或近似,则有可能侵犯了该企业的商标专用权,从而引发商标纠纷,甚至会让双方对薄公堂。若最终认定企业确实侵犯了他人的商标专用权,还可能会赔偿他人的经济损失。


 4.商标无法成为企业的无形资产

   无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在知识产权领域,无形资产包括专利权和商标权。

   我国的《商标法》规定只有成功注册的商标才受到法律保护,才能形成商标权。如果企业使用的是未注册的商标,该商标将无法受到法律保护,也就无法形成商标权,也就无法成为企业的无形资产。




 五、注册商标和未注册商标的区别

   1.注册商标的所有人可以排除他人在同一类或者类似商品上注册使用相同或近似的商标,未注册商标使用人不申请注册,他人有可能先于未注册商标使用者申请注册该商标并可能取得专用权。

 

  2.注册商标如果遭到他人假冒使用,即构成权利的侵害,非法使用人应承担法律责任,而未注册商标不得对抗其他人的使用,在先使用人没有依《商标法》请求诉讼保护的权利。

 

  3.注册商标所有人有权在核定使用的商品上使用核准注册的商标,而未注册商标的使用一旦与他人的注册商标构成混同,即可能构成侵权。

   总之,在未注册商标中,除驰名商标另受法律特别保护外,其商标使用者不享有法律赋予的专用使用权。

   综上所述,无论你是销售产品或者是提供服务,一旦推向市场必定要有一个属于自己的商标以区别其他的产品或者服务,那么注册商标才是王道,是对自己产品的最好保护。不但如此,在产品还未上市之前就应该先注册好商标,起到事半功倍的效果。

 

 

 

 


申请商标有多重要,麦肯锡告诉你应该如何申请个人商标?

20-11-23

商标能够维护企业的知识产权和品牌价值,现在的商场、超市和电商渠道,都是需求商标才干进入,也就是说,没有商标,你或许连出售的渠道都没有。

 随着社会的发展,各类的商标层出不穷,许多人创业人士莽莽撞撞不太操心这法务这方面,就会发生一定的问题,今日给我们科普一些简略的常识。


 


一、个人能够注册商标吗?

按照商标法的相关规则,商标注册是能够请求在个人名下的。这里的个人指非自然人,必须有个别执照。

 二、处理商标所需的资料与费用

(一)商标注册需求准备的资料

以自然人名义处理组织商标注册,除按照有关规则提交《商标署理书》、商标图样之外,还需提交下面这些资料:

 1、个别工商户

以负责人名义提出请求时应提交以下资料的复印件:

1)负责人的身份证;(2)营业执照。

 2、其他自然人

其他自然人,需在行政机关颁发的挂号文件中登载的经营者名义提出商标注册请求,请求时应提交以下资料的复印件:

1)经营者的身份证;(2)有关行政主管机关颁发的挂号文件。

 (二)商标注册费用

商标的费用现在没有明确的规则,不同的商标类型费用是不一样的。个人不想经过署理的能够在商标局官网注册请求,找官网的时候搜索一定要认真记得避开广告。还可以找署理注册的公司,费用高一些,可是你根本什么也不用管,等公司给你资料你盖章即可。


 

三、怎样规划商标?

商标是由图形商标、中文汉字商标、英文字母商标、组合商标等方式。

假如请求时是中文+英文+图形一同请求的,算是一件商标,这样的商标下来后不能随意组合,并且经过率低。

所以请求的时候最好汉字英文和图形分开请求,尽管费用变高可是好经过,而且之后的运用能够随意组合。

规划的商标不但要好看,还要能请求注册并且好经过,还要注意字体的版权问题等,自己不会规划的能够找专人规划。

注册商标前一定要先查询商标是否能够注册,是否现已被别人注册

 

四、申请程序

1、先对商标进行查询,假如在先没有相同或近似的,就能够制作请求文件,递送请求了;

2、请求递送后3个月左右,商标局会给你下发一个请求受理通知书(这个期间叫方式检查阶段)。

3、方式检查完毕后,就进入实质检查阶段,这个阶段大概需9个月左右。

4、假如实质检查合格,就进入公告程序(这个期间是3个月);

5、公告期满,无人提贰言的。就能够拿注册证了。

以上顺利注册下来的时刻一般在12-14个月左右


 

 

五、商标TM标和R标C标

简略来说,就是递送资料商标局收到后,只要资料完好,不管内容如何,会下受理通知书。

这时候就能够经过TM表明来运用该注册的商标。一般一个月左右能收到受理通知书。

TM标相当于临时运用的牌照。之后商标局审核商标假如不符合规则会下驳回通知书,可是这时候别人运用你的商标你不能经过法令途径解决。

假如符合规则会经历公告期,之后下发商标证书,拿到证书后能够运用R标。一般为6-9个月的时刻。

C标是对版权的维护,是对作者原创内容的维护,对内容请求商标能够下C标。

 六、商标分类

依据职业不同,商标也是分类的,商标一共分为45类。

简略来说假如你只注册了25类服装鞋帽,那么餐饮啊等别的职业叫这个名称和你一点联系也没有。

所以有实力的大公司一般都是全类目注册,不全类目注册也建议把和自己职业相关的全注册了。

 为什么大公司注册那么多商标大企业旗下一般都有许多的独立品牌,他们所需求的商标的确比一般公司要多。

其次,这些大企业的商标大都是经过了时刻的沉淀,并在商场上拥有着很高知名度,现已形成了品牌效应,也就造成了有许多的企业打擦边球去注册相似的商标,就是为了防止伪劣产品的呈现,要知道网络谬论的力气是相当大的,再大的公司也经不起这样的折腾。

 


商标注册丨有营业执照了还需要注册商标吗?

20-11-20

往往许多的企业以为,有营业执照了,商标注册就没有那么重视了,其实这是一个过错的理解,营业执照和商标之间仍是有很大的差异的,今日麦肯锡小编就来说说,这两者之间的差异,有了营业执照究竟还需不需求注册商标呢?



营业执照与商标注册之间的差异是什么呢?

商标是你的产品或服务上所用的标志,包含产品商标、服务商标和团体商标、证明商标,商标注册人享有商标专用权,受法律保护,假如是驰名商标,将会取得跨类别的商标专用权法律保护,商标是你的产品或服务进入流转的要件。

营业执照是是你进入商业商场的资历证明,相当于你的商业身份证,是差异你和其他商业的主体。

差异:营业执照的称号能够近似,不能相同,但商标在全国范围内不能近似 商标专用权和企业称号是两种不同的权力,由不同的法律法规来标准。


  咱们买东西一般是依据商标买的而不是经过辨认企业购买的。一般买东西最直接的便是看哪个牌子的,而不是这个是哪个公司生产的东西。商标可所以企业字号、企业称号,也可所以其他具有显著性的标志。一个企业能够有许多商标但只要一个营业执照。

商标便是咱们说的“牌子”,是顾客对产品基于了解和熟记的根底,顾客认可了你的产品,记住了你的牌子,就产生了商标的价值。苹果手机我们必定不陌生吧,苹果的商标便是品牌价值非常高的典型代表。

有的人以为自己已经申请了营业执照,就不必再注册商标,这是目前对商标注册的最大误解。营业执照是在当地工商部门申请,只要在当地没有重复的就能够批准。而商标是全国一致检查,一经注册,全国都享有专用权。商标权明显更大一些。二者彻底不能等价,性质也彻底不同。

 

 你的产品能够一个产品一个商标,也能够一切产品都主用一个商标,依照产品不同做成不同的系列......或许注册运用等级商标,乃至是一个企业运用多个彻底不相关的商标都是能够的。为什么要注册商标?你在产品上打的标志是商标,没有注册商标你的产品上的标志是否能安稳的运用是不确定的。

 

公司建立之后本来便是经过产品或服务进行经营盈余的,假如你的产品或服务命名受到直接的冲击,对你的产品或服务、直接盈余运营的产品是一个直接的冲击。

 

 比如,你的产品或服务假如侵犯别人商标权,对方能够经过各种手段维权,你将面对品牌危机、产品下架.甚至侵权补偿等职责。对于有的公司赔礼道歉对声誉有影响;产品下架,你之前关于该批上架的产品投入将得不到有效的收入,是否能够回本需求存疑,你正在投入的批次产品,不能直接按原品牌流入商场,即便换上新品牌原来认牌购物的相关大众是否还认你的新品牌就看你品牌运营是否给力了;侵权补偿就比较直观了便是赔钱;若案情严重构成犯罪的,除补偿被侵权人损失外,依法追究刑事职责......但不管能否成功渡过品牌危机,中间的焦灼、将投入的人力、物力也是不可思议的。

 

综上,营业执照和商标所起的作用不同,虽有联系但各司其职,一经注册成功,全国范围内有专用权。假如不注册,自己运用多年的商标被别人注册成功后,自己就变成了侵权人,商标将遭受巨大损失。注册商标是企业开展的首选。“商标无小事”,商标对企业的开展具有重大意义,商标的重要性再怎样强调也不为过。


【商标注册】如何避免泰国商标缺乏显著性,你知道吗?

20-11-17

泰国是国人最常去的旅游胜地之一。很多人喜欢到泰国去观光旅游,欣赏当地的人文景观和风情,泰国不但旅游资源丰富,泰国美妆、护肤、零食、乳胶床垫等品牌其推崇天然健康的理念也极受欢迎。因此,不少企业注册泰国商标包装品牌拓展海外市场,泰国商标注册其商标名称的显著性非常重要,为了避免商标注册缺乏显著性,我们来看看泰国对于商标注册的显著性的审查特点是怎样?

一、中文的商标名称比较严格

泰国对中文商标名称审查比较严格,会依据单个汉字含义判定是否缺乏显著性,在单个汉字对指定商品或服务具有描述性的情况下,一般不会考虑商标整体的含义,而直接判定该商标缺乏显著性。在泰国,提交中文商标注册申请时,需要提供每个汉字对应的含义以及商标整体的含义。需要注意的是,审查员在审查时,不仅会参考申请人自行提供的商标含义,还会主动对汉字含义进行网络检索。众所周知,中华文化博大精深,汉字含义多样,审查员通过自行检索,如果找到商标中的汉字的某一种含义与指定商品或服务关联,就会认为商标缺乏显著性,进而驳回有关商标的注册申请。因此,申请人在设计商标时,不仅要考虑整体的商标含义,还要考虑每个汉字的各种含义。

二、英文的商标名称更为严格

泰国对英文商标名称审查较之中文商标更加严格。在泰国,由于英文是通行语言之一,消费者对英文的识别能力很强,故在商标审查中对英文商标显著性的审查更加严格。

三、商标名称与商品类别结合是否欠缺显著性

泰国判断商标是否具有显著性,不能脱离商标指定使用的商品或服务。例如,“黑莓”商标能在第9类的手机商品上注册成功,因“黑莓”与手机产品并无任何关联,但是如果在第31类的新鲜浆果商品上提出“黑莓”商标的注册申请,因黑莓和新鲜浆果均为水果,两者的关联度较高,“黑莓”商标就无法在水果类产品上获得注册。如果商标的构成要素过于简单,且无任何设计,如英文字母商标“MM”或数字商标“16”,则使用在任何产品或服务上均会因为缺乏显著性被驳回注册申请。

若申请人已经使用缺乏显著性的商标并已在别国成功注册,这类商标坚持在泰国进行商标注册将可能被商标局以缺乏显著性的原因被驳回。那么申请人首先可以提供在泰国使用的证据,证明消费者已经熟知该商标,因而取得商标的显著性。其次申请人可以在商标中加入具有显著性的图形或元素取得商标的显著性。

商标申请人应遵守各国的商标审查标准,委托正规商标代理机构提交商标申请,避免商标被驳回复审,这是减少商标申请人损失、少走弯路的有效手段。


胜诉的英国天空广播公司因恶意注册行为自己承担诉讼费

20-7-19

       尽管英国技术、媒体和电信巨头天空公司(Sky)在与美国云迁移软件提供商SkyKick的商标纠纷案中获胜,但Sky被责令自己承担诉讼费,共计150余万英镑。


      该命令是由伦敦高等法院下达的,作为对Sky恶意注册商标的制裁。


      今年初,高等法院裁定Sky注册欧盟和英国商标在某种程度上出于恶意。系争商标涵盖的商品和服务涉及一系列技术类别。这些裁决意味着Sky在“计算机软件”和“数据存储”方面的商标权无效,其商标因SkyKick的反诉受到更多限制。


       尽管如此,高等法院维持了Sky的如下主张:SkyKick因将Sky的商标用于邮件迁移服务而侵犯了Sky的商标权。在最新的关于诉讼费的裁决中,高等法院又作出实质性裁定,SkyKick侵犯了Sky与云备份服务相关的商标。


       基于侵权裁决,大法官阿诺德(Arnold)同意Sky提出的对SkyKick颁布禁令的请求,以禁止SkyKick继续侵犯Sky的商标。阿诺德驳回了SkyKick反对禁令的论据。SkyKick称,法院应以制裁的方式驳回Sky的禁令申请,因为Sky的部分商标注册是出于恶意。SkyKick还称,禁令是一项不合理的措施,禁令将对其业务产生“巨大的影响”,并危及到企业的生存。


      但是,阿诺德表示,“SkyKick将遭受的影响很大程度上是自己造成的”,该公司在开展业务前没有进行检索;没有听从其可能侵犯Sky商标的警告;或没有在Sky提起法律诉讼前对Sky发送的警告函采取任何避免行动。


      在诉讼费的分摊方面,法官首先考虑了谁“胜诉”。英格兰和威尔士的法院通常采用“败诉方”承担诉讼费原则。但在此案中,尽管Sky通过证明SkyKick侵犯其商标而胜诉,但阿诺德称SkyKick在诉讼程序中提出的一些观点站得住脚,这应该在诉讼费用分摊方面有所反映。他还表示Sky的恶意也应在诉讼费用方面有所体现。


       出于公平和简单考虑,法官称双方公司应各自承担诉讼费,Sky承担152万英镑,SkyKick承担197万英镑。


来源:中国保护知识产权网

美最高法院:通用词语结合.com的商标可获保护

20-7-18

      近日,在缤客(Booking.com)与美国专利商标局(USPTO)商标案中,美国联邦最高法院驳回了USPTO提出的规则,即所有将通用词语与互联网域名后缀(例如“.com”)相结合的商标本身是通用的,因此不受法律保护。法院认为,这种“一刀切”的规则与商标法原则不符,如果消费者将“generic.com”标志作为某些商品和/或服务的来源的标识符,则此类商标可以获得法律保护。


     背景


     在2011年和2012年,缤客运行着域名为“booking.com”的旅行预订网站,并在美提出将其服务标志“Booking.com”(包括文字标志和风格化版本)注册为商标的申请,涉及在线酒店预订及相关服务。不过,USPTO驳回了这些申请,并认定“booking”是此类服务的通用名称,而顶级域名(TLD)“.com”本身也是通用的,因此该标志不能作为商标。


    在后续的诉讼中,美国弗吉尼亚州东区联邦地区法院不支持USPTO的决定,认为“当与二级域名(SLD)结合使用时,TLD通常具有识别来源的意义,而通用的SLD和TLD相结合通常会产生一个描述性标志,此类标志在获得显著性后可予以保护”。地区法院认定“Booking.com”满足这一标准。此后,尽管拒绝采纳地方法院关于通用SLD和TLD通常具有描述性的观点,但美国联邦第四巡回上诉法院也确认了这一结论。


     最高法院的裁决


    在大法官金斯伯格(Ginsburg)以及其他7位法官联合撰写的意见书中,最高法院确认了第四巡回上诉法院的裁决,并驳回了USPTO提出的规则——由通用SLD和TLD组成的标志在法律上始终是通用的。法院侧重强调了《兰哈姆法》的相关规定,即商标的主要意义取决于消费者对商标的理解,并裁定“generic.com”形式的标志仅在“消费者认为其为通用时才是通用的”。与此相关的是,法院支持第四巡回上诉法院的观点,尽管“generic.com”并非可自动获得保护,但如果消费者能够识别且理解,并认为该组合整体上可作为来源标识符,则该组合可以自动获得保护。


     根据这些原则,法院推断,如果Booking.com是通用的,“那么我们可能看到消费者将‘Booking.com’理解成网上旅行社……或者可以在消费者在寻找可信赖的在线酒店预订服务来源时询问经常旅行的人其最喜欢的‘Booking.com’服务提供商的名称。”因此,法院的结论是,由于下级法院已经裁定消费者不会从这样的角度来理解“Booking.com”,而USPTO也不再对这一点提出异议,因此“Booking.com”不是通用的标志。


      在提出其认定的规则时,USPTO参考的是在《兰哈姆法》颁布之前审理的Goodyear商标案(Goodyear’s India RubberGlove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U.S. 598)。在该案例中,法院认为,给通用标志加上“company”一词并不能使其受到保护。USPTO在其诉讼文件和口头辩论中指出,给通用术语添加“.com”与添加“company”没有区别,因此,现行法律应禁止任何“generic.com”形式的商标注册。最高法院驳回了这一论点,认为“generic.com”组合因其“与特定网站的关联”而能够表达“一种来源识别特征”。法院认为,正是这种关联将添加“.com”和“company”进行了区分。值得注意的是,除了本案正在处理的问题外,法院还认为,Goodyear并不能支持USPTO的论点,即由通用词语或短语加公司名称的组合(例如“Hat Corp.”)在法律上不受保护。法院再次强调,“一个词语是否通用取决于其对于消费者的意义”,并强调“《兰哈姆法》不是完全无视消费者认知的刻板法律规则”。


      对此,法官索托马约尔(Sotomayor)表示同意,没有任何法律规则本身会反对“generic.com”获得商标保护。但是她也警告称,消费者调查证据并不一定是通用性的可靠指标,并指出,尽管“USPTO很可能已经基于字典和用法证据得出正确的结论——‘Booking.com’实际上是所涉服务类别的通用名称。不过,该问题不是法庭上要解决的问题。”


     不过法官布雷耶(Breyer)不赞同这一观点,他认为,正如Goodyear认为的一样,“如果组合词语仅由通用词语加上公司名称组成,那么整体不一定大于其各个部分的总和。在通用词语后面加上‘.com’赋予的含义通常不会比其组成部分所表达的含义更多。像‘.com’这样的顶级域名无法识别和区分商品或服务的来源。它只是任何网址的必要组成部分。当与一类商品或服务的通用名称结合使用时,‘.com’仅表示所有者经营了与此类商品或服务相关的网站。”他还指出,多数法官的决定可能“导致‘generic.com’商标的泛滥,使此类商标所有者垄断有用且易于记忆的域名”。


       启示


      联邦最高法院在缤客商标案中作出的裁决为美国的高等法院确定商标是否受保护的关键(消费者对商标的认知)提供了进一步的支持。尽管如此,法院裁决的影响可能相当有限。


      虽然USPTO可能会发现“generic.com”商标的申请数量有所增加,但这并不意味着这些申请将会通过注册,也不会意味着这些标志将受到普通法的保护。最高法院的裁决明确指出,商标要获得保护,必须证明相关消费者认可“generic.com”组合词语是来源标志。这样的门槛对于许多申请人(即使不是大多数人)来说可能的很难达到的。


来源:中国保护知识产权网

外观设计类侵权案可集中快速审理

20-6-10

经过一审,深圳市人大常委会法工委根据审议意见修改完善,并征求国家知识产权局和省市场监督管理局意见,形成《深圳经济特区知识产权保护条例修正案(草案修改征求意见稿)》,并于昨日公开征求意见,时间截至6月18日,拟规定对外观设计类以及部分实用新型类案件实行集中快速审理。另规定市中级人民法院可以配备技术调查官,并明确其具体职责,填补国家立法空白。


外观设计类案件可集中快速审理


深圳市人大介绍,《条例》此次的修改进行多处的制度创新。结合深圳法院创新知识产权案件审判工作模式的实践经验,明确法院可以对外观设计类以及部分实用新型类案件实行集中快速审理,提高专利侵权纠纷案件审判效率。


《条例》强化证据披露义务,支持律师协助调查,着力解决知识产权维权“举证难”问题。深圳市人大解释,一是明确举证妨碍规则,强化证据披露和诉讼诚信义务,规定被告方无正当理由拒不提供其所掌握的相关证据或者提供虚假证据的,法院可以推定主张权利方关于该证据的主张成立。二是充分发挥代理诉讼的律师在调查取证方面的作用,规定当事人及其代理诉讼的律师因客观原因不能自行收集证据时,代理诉讼的律师可以申请法院签发协助调查函,向接受调查对象调查收集相关证据,调查对象应当予以配合,并明确其拒不配合的法律责任。


规定市中院可配备技术调查官


经研究比较国外主要发达国家的相关立法,我国当前立法有关惩罚性赔偿规定已经明显高于国外主要发达国家的标准。因此,《征求意见稿》规定,故意侵犯知识产权情节严重的,依照国家法律规定的幅度确定惩罚性赔偿数额。


在此基础上,《征求意见稿》结合司法实践明确了故意侵犯知识产权情节严重,可以在法律规定的幅度内从重确定惩罚性赔偿数额的五种具体情形,以强化针对性和可执行性,这是《征求意见稿》有关惩罚性赔偿规定的重点创新之处。


再有,为提升审判质量和效率,《征求意见稿》在增加“司法保护”专章的同时,相应规定市中级人民法院可以配备技术调查官,并明确其具体职责。技术调查官的具体管理办法由市中级人民法院另行制定。


来源:南方都市报

小说《人民的名义》并未侵权 知产法院二审维持原判

20-6-9

      认为小说《人民的名义》存在抄袭和剽窃自己作品的侵权行为,李霞将《人民的名义》作者周梅森以及北京出版集团有限责任公司诉至法院。记者6月2日从北京知识产权法院获悉,法院终审判决认定,周梅森所写的《人民的名义》不构成剽窃与侵权。


  一审判决不构成抄袭


  小说《生死捍卫》的作者李霞称,自己曾经在检察院工作22年、在法院工作3年,目前在四川司法行政部门任职。李霞起诉称,其根据自身长期的检察工作经历,于2008年6月开始创作小说《生死捍卫》,于2010年9至11月在《检察日报》连载刊登,并于2010年11月由海南出版社出版。


  2017年1月,周梅森撰写的小说《人民的名义》由北京出版集团出版发行。李霞经比对分析发现,小说《人民的名义》在人物设置、人物关系、关键情节、一般情节、场景描写、语句表达等方面大量抄袭、剽窃其《生死捍卫》一书且未给其署名,侵犯其享有的著作权,故诉至法院。


  李霞请求判令:北京出版集团立即停止对涉案侵权作品的出版发行;周梅森、北京出版集团在《检察日报》、新浪网首页向其赔礼道歉,消除影响;周梅森赔偿其经济损失80万元,北京出版集团赔偿其经济损失20万元,二者共同承担其为制止侵权所支出的合理费用;周梅森赔偿其精神损害抚慰金10万元。


  一审法院经审理后认为,图书《生死捍卫》出版于2010年11月,《人民的名义》出版于2017年1月,被告在完成《人民的名义》的创作之前,理论上可以接触到《生死捍卫》,故法院只就二部图书是否在表达上实质性相似的问题进行论述。


  通过具体比对可知,涉案两部小说在李霞主张的破案线索的推进及逻辑编排、角色设置、人物关系、情节、具体描写五个方面的表达上不构成实质性相同或者相似,《人民的名义》不构成对《生死捍卫》的抄袭,李霞关于周梅森、北京出版集团侵犯其著作权的主张不能成立,故判决驳回李霞的全部诉讼请求。


  二审驳回上诉,维持原判


  案件宣判后,李霞提出上诉。2019年6月案件在北京知产法院二审开庭审理。


  本案二审开庭时,李霞举出了两书50处相似情节,并称《人民的名义》在故事结构、人物设置、文字描写等多方面综合借鉴了她的小说,她认为“这是综合手段的抄袭,是洗稿”。双方针对存在抄袭争议的部分,在法庭上各自阐述己方思路,分别讲述了自己的理由。


  北京知识产权法院经审理认为,认定构成剽窃的前提是被诉侵权作品与原作品构成实质性相似。本案中法庭采取的方式为,对主张构成实质性相似的一方当事人的举证内容进行梳理和分类,按照当事人认可的抽查方式进行比对和认定。


  法庭对每一处具体情节均进行了比对、阐明,形成了一份长达5.2万余字的判决书。梳理总结后,法院认为,两涉案书籍在故事结构、18处人物设置、50处具体情节、78处文字描写中的独创性表达层面存在明显的差异性,并未构成实质性相似,不会导致读者对两部小说产生相同或相似的欣赏体验。据此《人民的名义》并不构成对《生死捍卫》的剽窃。法院二审驳回上诉,维持原判。


来源:新京报


KTV不能“想唱就唱”

20-6-9

近年来,随着生活水平的不断提升,去KTV唱歌已经成为人们日常休闲及放松聚会的重要娱乐方式之一。但是,不少人却发现,如今的KTV并不是“想唱就唱”,有些歌曲不是搜不到资源,就是版本不对……人们不禁感慨,为何曾经耳熟能详的歌曲在KTV开始逐渐消失了?


其实,从2018年中国音像著作权集体管理协会(下称音集协)发出的一纸公告中,或许能找到答案。公告表示:为降低已获音集协许可的各使用者的法律风险,为促使合法的音乐电视作品在卡拉OK广泛传播,根据相关法律规定,要求各VOD设备生产商、所有已向音集协缴费的卡拉OK经营者,在数日内从各自存储设备中删除公告附件所列的6000余首音乐电视作品。消息一出,让当时许多KTV终端生产商和KTV经营者感到焦虑且困惑:为何已经支付对价获得音集协许可使用的音乐电视作品,却要删除并停止使用?


KTV经营者提供音乐电视作品而引发版权纠纷并不是新问题,早在2009年前后,北京市海淀区人民法院曾集中受理数批次上百件音集协起诉北京市海淀辖区的众多KTV经营者侵犯著作权纠纷案件。目前,从中国裁判文书网站搜索“音像著作权集体管理协会”,可查到12万件裁判文书。随着音集协维权诉讼的展开,绝大部分KTV从业者提升了版权保护意识,愿意向音集协付费并获得版权使用许可。


但是,近年来,部分商业主体从音乐作品原始权利人处获取授权,继而向已经从音集协取得权利许可的部分KTV终端生产商或KTV经营者进行维权诉讼,由于音乐作品数量庞大,导致案件激增。全国各地大部分法院在审理后都判决KTV终端生产商或KTV经营者败诉并支付经济赔偿。笔者认为,之所以发生上述支付了版权许可费仍被判侵权,现在却要直接下架6000余首歌曲的矛盾,症结在于KTV行业的版权许可出现了问题。


根据我国著作权法第八条和著作权集体管理条例的规定,音集协属于依法成立的集体管理组织,音集协只有获得权利人授权后,才可以以自己的名义开展对外授权、维权诉讼等集体管理活动。


2014年6月,国务院法制办公室公布的著作权法(修订草案送审稿)设计了延伸性集体管理制度条款,即除非权利人声明不接受集体管理,著作权集体管理组织可代表全体权利人行使著作权或者相关权。但这一意见在当时受到了社会各界特别是作品权利人的广泛争议,草案的相关规定此后被调整,目前尚未通过。


回归到现行法律法规体系,音集协应在获得音乐电视作品权利人授权的情况下,行使其著作权集体管理职能,向KTV终端生产商和KTV经营者许可使用相关音乐电视作品,保证授权链条完整、无瑕疵,才能使向其支付许可费的KTV行业经营者避免版权风险。


虽然近年来的一些商业维权引发了诸多争议,有人指出商业诉讼行为将维权变为一种盈利模式,但是,从司法裁判的角度,原告提交的证据能证明所获授权合法,而被告使用相关权利作品无法提交取得有效授权的证据,也没有其他合法的抗辩理由,那么,法院对原告的主张在一定程度上给予支持,是一个满足合理预期情形下正常适用法律的结果。要化解版权许可当前的矛盾,音集协还需加强自身音乐作品和音像制品相关权利的规范管理,特别是从权利人处取得合法有效的授权无疑是重要而急迫的。


对于KTV行业的经营者,尤其是音乐电视作品的从业者而言,也需要进一步加强自身的版权意识,对于许多脍炙人口的歌曲,权利人是公开且相对明晰的,在从音集协等组织或他人处取得授权的同时,有必要核实其内容是否存在原始权利人的授权及授权链条是否完整,从而避免遭遇版权风险。


来源:中国知识产权报

画作《鹅鹅鹅》引发版权诉讼

20-6-4

因认为某工贸公司网站上介绍的画作《白鹅》与美术作品《鹅鹅鹅》构图高度相似,《鹅鹅鹅》的著作权人马某某以侵犯著作权为由一纸诉状将某工贸公司诉至法院,要求其停止侵权、赔礼道歉并赔偿经济损失65万元。近日,北京互联网法院经审理作出一审判决,驳回了马某某的全部诉求。


据悉,《白鹅》系清末民初的著名画家金城的代表画作,《鹅鹅鹅》由原告马某某于1984年创作。原告称被告在其网站介绍金城的《白鹅》与《鹅鹅鹅》构图高度相似,认为被告对《鹅鹅鹅》进行了临摹、篡改并署他人之名形成《白鹅》,侵犯其版权。被告辩称,涉案作品是真实存在的在先作品,原告创作的《鹅鹅鹅》不具有独创性。此外,被告转发分享该书画知识,并没有能力辨别著作权属,该转发行为不以营利为目的也无任何过错,且被告在接到起诉状后便删除了相关内容,故不应担责等。


法院经审理认定,原告并无证据证明被告直接实施了临摹、篡改并署他人之名的行为,故被告并未侵犯马某某的署名权、保护作品完整权、复制权。《白鹅》对《鹅鹅鹅》构成实质性相似,因被告所介绍的内容存在著作权不属实的情况,使公众可以在个人选定的时间和地点获得实质上为《鹅鹅鹅》的作品,侵犯了原告的信息网络传播权。但是,基于被告使用作品的方式仅为在网络上介绍美术作品,其上传的内容有一定来源出处,因此其不具有主观过错,仅承担停止侵权义务即可。鉴于其已经及时删除了图片,故不承担侵权赔偿责任。最终法院驳回了原告的全部诉讼请求。目前该判决已生效。


点评

在网络版权保护中,平台扮演重要角色,正因如此,针对平台的版权之讼多发。打铁还需自身硬,只有充分履行注意义务,确保平台作品无版权瑕疵,才能有效规避版权风险。


来源:人民网

爱马仕成功阻止“D. KELLY”标志的注册

20-6-1

近期,法国奢侈品牌爱马仕(HERMES)在日本专利局(JPO)的商标异议程序中取得了胜利,阻止了“D. KELLY”标志的注册。该标志适用于第18类下的包和袋子等商品。


系争标志

2017年8月25日,“D. KELLY”标志的申请人向JPO递交了商标注册申请,该标志适用于第18类下的包和袋子。2018年5月22日,系争标志被公布。

申请人在日本经营着实体商店和在线商店来销售手提包、肩背包、手提袋、背包以及其他时尚物品。“D. KELLY”被用在上述商品上,并被用作店铺名称。

爱马仕引用了Hermes Kelly Bag以及一件已注册的高级商标(senior trademark)“KELLY”,该商标适用于第18类下的包、小袋以及其他物品。该品牌表示,根据《日本商标法》第4条第1款第14项和第15项的规定,系争标志“D.KELLY”应该被撤销。

《日本商标法》第4条1款14项规定,禁止注册被视为与任何已注册的高级商标相同或相似的初级商标(junior mark)。

爱马仕认为系争标志被视为“D.”与“KELLY”的组合。对于系争标志所适用于的商品而言,前缀“D.”本身就缺乏显著性。整个标志完全没有产生任何特定的含义。因此,“KELLY”的字面部分将在指示商品或服务的来源方面发挥主导作用。系争标志会被视为与爱马仕拥有的“KELLY”商标混淆不清。此外,这两个标志均适用于第18类下的相同商品。

《日本商标法》第4条1款15项规定,为了维护品牌所有者和消费者的利益,如果一件标志很可能与其他商业实体的知名商品或服务造成混淆,那么该标志不得注册为商标。

鉴于爱马仕“KELLY”手袋享有较高的声誉,相关消费者会将“D. KELLY”与爱马仕联系起来,并混淆带有“D. KELLY”标志的包和手袋的来源,因为“KELLY”并不是一个常见的日本姓氏,因此该词比“D.”更具有显著性。


JPO的决定

JPO异议委员会对爱马仕表示支持,并决定撤销系争标志。该委员会指出了以下几点内容:

从证据上来看,爱马仕自1956年以来就一直在袋子上使用“KELLY”商标,其灵感来自摩纳哥的格蕾丝.凯丽(Grace Kelly)公主。该手袋经常在时尚杂志和互联网上做广告或宣传。在过去的15年中,带有“KELLY”商标的手袋的年销售额连续高达16至46亿日元,手袋的数量达到了2000到4000只。异议委员会认可商标“KELLY”在识别爱马仕包的来源方面具有很高的声誉和知名度。

异议委员会认为系争标志是由“D.”与“KELLY”组成的标志,在两部分之间加了一个点。由于字母“D”缺乏显著性,因此消费者会将“KELLY”视为识别商品或服务来源的重要部分。从这一点上来说,系争标志可能会对消费者造成混淆,因为该标志的重要部分与爱马仕的商标具有相同的发音和外形。此外,系争标志所适用的商品与爱马仕“KELLY”商标所适用的商品也相同。

因此,根据《日本商标法》第4条1款14项和15项的规定,系争标志应被撤销。


来源:中国保护知识产权网

加拿大专家讲述应如何制定一份知识产权许可协议

20-5-28

众所周知,绝大部分知识产权所有人在对外许可自己的知识产权资产时都会和对方签订一份书面的许可协议。一般来讲,有关各方会非常仔细且谨慎地起草这种协议,以满足相关领域的法律制度要求,并力图为知识产权所有人提供充分的保护。由此可见,制定知识产权许可协议的过程注定会充满艰辛与挑战,特别是有关各方必须要根据各类知识产权的不同特点来对协议中的具体条款做出调整。因此,人们在撰写一份知识产权许可协议时应该牢记下列10个关键词:


许可:协议必须要明确指出知识产权所有人将会对外许可哪些知识产权的使用权,这些权利的适用范围(例如地理范围等),以及被许可人是否可以对相关的知识产权进行再许可(如果被许可人希望能够获得再许可的权利的话,那么协议必须要对此做出详细的限制和界定)。

保留和限制:协议必须要对被许可人只能将相关的知识产权用于哪些用途做出限制。

期限和终止:在大多数情况下,如果知识产权所有人希望被许可人能够在许可业务终止或者到期之后立即停止使用一切有关的知识产权的话,那么其必须要在协议中明确写出许可的期限、有关各方能够以何种理由终止许可,以及有关各方需要对许可工作的终止和到期承担哪些责任等。为了保护好自己的知识产权资产,知识产权所有人必须要做到这一点。不过,从实际情况来看,许可所涉及的知识产权特点、被许可人所从事的行业特点以及终止许可的具体原因,可能都会影响到被许可人需要承担的义务与责任。

承认:有关各方必须要承认知识产权所有人对于相关的知识产权拥有独占性的权利,而且被许可人也同意不会对此提出质疑。

改进:被许可人需要在协议中承认其会采取所有必要的措施来保护好知识产权所有人的权利,包括那些由被许可人针对相关知识产权所做出的改进也应该归属于知识产权所有人。

许可费用:协议必须要清楚地写出被许可人须要向知识产权所有人支付多少许可费用、付款的条款以及相应的纳税义务等。

保密:有关各方在开展许可工作时应该采取一切必要的措施来防止相关的信息外泄。

陈述与担保:这一部分通常会涉及双方开展磋商的热点,通常包括:知识产权所有人对于知识产权有效性的陈述,就这些知识产权不会侵犯到第三方的权利所做出的保证等。

知识产权专用条款:如上所述,有关各方必须要根据各类知识产权的不同特点来对协议中的具体条款做出调整,以满足相关领域的法律制度要求,并为知识产权所有人提供最充分的保护。例如,加拿大的《商标法》就是一部用来保护商标所有人权利的法律,其中有部分条款专门提到了开展商标许可工作所要遵守的规定。因此,如果加拿大的商标所有人希望将自己的商标使用权对外许可给其他人的话,那么其肯定需要按照上述《商标法》的要求来制定出许可协议。而且,毫无疑问,加拿大的商标所有人也只有这样做才能保护好自己的商标权利。

通用的法律用语:协议必须要包含某些“标准”的合同条款,这包括:管辖法律(适用于许可协议的法律);知识产权所有人以及许可人根据许可协议能够享受到的权利;在某一方的控制权出现变动时(例如破产或者已被出售等)应作何处理以及某一方变更控制权所带来的各种后果等。


来源:中国保护知识产权网

美国将瑞士从“盗版观察名单”中移除

20-5-27

美国贸易代表办公室(USTR)已将瑞士从其2020年盗版“观察名单”中移除。移除的原因主要是瑞士修改了其版权法,增加了针对内容侵权的“删除”政策,并允许版权持有人跟踪盗版行为。尽管在瑞士下载供个人使用的盗版电影和音乐仍然是合法的,但是到目前为止,美国已经取得了足够的进展。


USTR每年都会发布新版《特别301报告》,特别指出那些未能达到美国版权保护标准的国家。


该年度报告旨在敦促外国政府从有利于美国版权持有人的角度修改政策和法律。


《特别301报告》一直是美国的外交手段之一,并支持其在全球范围内进行版权改革。这也是美国于2016年将瑞士加入“特别301观察名单”时的目标。


当时,美国解释称其基于缺乏版权保护和执法措施的原因将瑞士列入名单。特别指出瑞士关于Logistep诉讼案(瑞士反盗版公司Logistep收集P2P用户的IP地址用于未来可能发生的反盗版诉讼)的裁决存在严重问题——瑞士最高法院因隐私问题禁止版权持有人获取文件共享者的IP地址。


反对意见得到了瑞士政府的重视。在过去的几年中,瑞士一直在致力于完善其版权法,版权法修正案已于2020年4月生效。应美国要求,修正案解决了盗版跟踪禁令问题。


根据瑞士版权法修正案,现在允许版权持有人处理包括IP地址在内的个人数据,以便于起诉涉嫌侵犯版权者。


此外,修正案还要求互联网服务商从其平台上删除侵权内容,并防止该内容再次出现,如不遵守法规,平台将会被起诉。这项“删除”要求旨在使流氓网站的服务难以在瑞士进行托管。


2020年早些时候,瑞士政府向USTR发送了最新进展情况,敦促美国将其从盗版观察名单中移除。尽管版权持有人认为为时过早,但USTR同意了这一要求,并在几日前发布了结果。


USTR在最新的301报告中写道:“由于期待已久的瑞士版权法修正案已生效,瑞士被移出观察名单。该修正案解决了瑞士网络版权保护和执法制度中的具体问题。”


USTR认为,这是瑞士向前迈进的重要一步。但是,与此同时,报告也向瑞士发出警告:美国将继续监视瑞士是否存在其他潜在的版权障碍。


USTR还写道:“这是经过多年交涉之后的迈出的重要一步,美国将认真监督新法规的执行、解释和有效性。”


尽管USTR对瑞士取得的进展表示肯定,但几个版权持有人组织认为将其从清单中移除还为时过早。他们要求互联网服务提供商屏蔽盗版网站,但由于该要求未能在议会中获得足够的支持,瑞士政府拒绝了这一提议。


此外,在瑞士,为个人使用目的下载和通过流媒体播放侵犯版权的电影和音乐仍然不会受到惩罚。版权持有人希望这种情况能够改变,但是版权法修正案并未解决这个问题。


USTR表示其将继续关注这些问题,但目前已将瑞士从观察名单中移除,而希腊、哥斯达黎加和牙买加也因同样的理由被从名单中移除。


然而,包括加拿大在内的许多其他国家(地区)却是不同的情况。尽管美国和加拿大签署了新的贸易协定,但USTR仍对其北部邻国的版权政策“深感不安”,尤其是其版权法中的教育例外原则。


来源:中国保护知识产权网


新加坡或成为世界上专利申请授权最快的国家

20-5-27

2020年5月4日,新加坡知识产权局(IPOS)结合2020年世界知识产权日“为绿色未来而创新”的主题启动了一项试点计划——新加坡专利快速通道。该计划旨在将所有技术领域的专利“申请—授予”期限缩短至6个月。这或将是全球同类申请流程中所用时间最短的。


该计划是一项技术中立计划,反映了IPOS在支持创新者以及提出解决方案以解决全球可持续发展问题(尤其是当前公共卫生发展问题)方面发挥的重要作用。


将受益于该计划的技术包括:具有社会影响力的技术(例如,与可持续粮食生产、气候变化、废物处理、水和能源管理有关的绿色技术),具有医疗健康影响的技术(例如,数字医疗解决方案、跟踪应用程序、呼吸机和诊断工具包)以及产品生命周期短的新兴技术(例如金融科技、工业4.0和人工智能)。


根据该计划,创新者符合要求的专利申请将会在6个月之内获得批准,而在过去这通常需要花费2年或者更长时间。该试验计划将于2022年4月29日结束。第2/2020号通告对资格标准和申请流程作出了具体说明。


IPOS专利、外观设计和植物新品种注册处负责人表示:“在这个前所未有的时代,知识产权局需要加倍付出努力以支持应对全球挑战的解决方案。一周前,IPOS旗下的全资子公司IPOS International推出了一项免费的网络课程,将为企业提供知识产权基础知识培训。现在,我们又为满足创新者的需求推出了专利快速通道计划。IPOS正是通过这样的方式保持着领先地位,并致力于支持科技领域的创新者和企业,以更快地将其产品和服务推向投资者和全球市场。这一举措也为新加坡全球研发提供了极大的动力。”


新计划将替代IPOS的另外2项进行中的计划,分别是2018年启动的金融科技快速通道(FTFT)和2019年启动的人工智能加速计划(AI2)。截止到目前,这两个计划共批准了86件合格申请,其中70%的申请是由新加坡实体提交的。获得加速专利授权的本土公司包括Qrypted Technology和Skyrus Network。


在专利快速通道计划实施之际,全球知识产权申请活动持续快速增长。在2017年至2018年间,全球专利申请数量超过了330万件,增长了5.2%。根据世界知识产权组织(WIPO)的最新报告,亚洲是全球专利申请的中心。在2018年,亚洲受理了全球专利申请的2/3以上(66.8%)。新加坡知识产权生态系统也见证了通过新加坡提交的专利申请的增长情况——从2012年的9685件上升至2019年的14136件,增长了46%。创新者越来越多地通过新加坡建立他们的国际知识产权和信息产业投资组合,依靠IPOS的专利报告来支持他们的国际专利处理请求。2019年,通过IPOS的专利审查高速公路(PPH)网络,使用IPOS报告来加快其他司法管辖区(包括美国、日本、中国和欧洲等主要经济体)专利授权的申请数量同比增长了234%。


来源:中国保护知识产权网

南非专家介绍如何确定假冒商品案件中的损害赔偿金额

20-5-25

全球时尚界的传奇女性可可.香奈儿(Coco Chanel)曾经说过这么一句话,那就是“如果你想成为原创,准备好被别人模仿吧”。直至今日,这段文字似乎比以往任何时候都要真实。


根据《2018年全球品牌假冒报告》,预计全球假冒商品的总价值在2020年将会达到惊人的1.8万亿美元。


而在南非,上述情况也没有太多不同,因为该国每年查获的假冒商品价值也在数十亿南非兰特的规模。


显然,无论是从经济损失还是声誉损失的角度来看,假冒商品的销售和流通都会对合法的品牌所有人带来严重的冲击。


根据南非的《商标法》,如果造假者在未获得授权的情况下便擅自使用了品牌所有人的注册商标来销售假货,那么品牌所有人有权要求造假者就这一行为所带来的一切损失进行赔偿。


不过,从现实情况来看,如何对此类损失(例如品牌所有人应得到多少特许权使用费)进行定量几乎是一件不可能完成的任务。造成这一局面的主要原因就在于大部分造假者根本就不会主动提供相关的假冒商品交易记录。


因此,当下最大的问题便是,品牌所有人到底应该采用何种措施来找到足够的证据和信息,并以此来对相关的损失进行定量。南非《假冒商品法》中的第11条规定就此给出了一个解决方案。


具体来讲,根据上述条款,商标所有人甚至可以在提出诉讼之前就直接请求法院发出一道命令,授权警方着手调查和保存有关品牌所有人因造假行为而遭受到多少损失的证据。重要的是,商标所有人在开展上述行动时无需向造假者发出任何通知。此外,根据该条款,如果需要从造假者所持有的电子设备中提取中相关的证据,那么法院还会授权一部分计算机领域的专家与警方开展合作。


由此可见,南非《假冒商品法》中的第11条规定为品牌所有人的索赔工作带来了一丝曙光,并且这可能是一种可用于确定损失金额并收集相关重要证据的最有效的方式。


 来源:中国保护知识产权网

“337调查”新进展,指大疆侵权的3项美国专利全部被无效

20-5-25

5月22日,观察者网独家获悉,美国商务部国际贸易委员会(ITC)根据337条款对深圳大疆和若干相关实体(以下统一简称“大疆”)展开调查一案取得重要进展,大疆被控侵权的三项专利截止北京时间5月21日晚已全部宣告无效。


记者就这一消息向大疆方面求证,大疆方面表示信息属实,没有发表更多评论。


这一案件源自2018年8月30日,位于华盛顿州西雅图市的深圳道通子公司Autel Robotics向ITC发起请求,ITC根据Autel主张的三项专利(美国专利号分别为US7979174,US9260184和US10044013)于2018年10月2日开始调查。


2020年3月2日,ITC首席行政法法官(CALJ)Bullock判定大疆没有侵犯US7979174,还根据多种理由判定US10044013专利权主张是无效的。


但CALJ裁定大疆部分产品侵犯了US9260184专利。


观察者网查询发现,该专利名称为“小型无人旋翼机”。道通在该项专利里描述了一种"旋转翼飞行器装置具有从机体上伸出的臂,以及连接到每个臂的一端的转子组件"。


CALJ建议禁止将包括DJI Mavic 2 Pro和Mavic 2 Zoom在内的多款侵权无人机进口到美国,Autel Robotics的律师事务所Steptoe则声称“这些产品必须在7月之前撤出美国市场”。


当时有评论认为,如果CALJ的裁决和建议被ITC委员会全体成员维持,那么大疆的这些型号的无人机最早可能在7月被禁止进入美国市场。


另外,大疆于2018年底在美国专利局(USPTO)专利审判和上诉委员会(PTAB)提出了双边复审(inter partes review),对ITC程序中涉及的所有三项专利的主张提出异议。


2020年5月13日,PTAB宣布US7979174专利的所有权利要求均无效。2020年5月14日,PTAB认定US10044013专利权利要求中的所有权利要求均不具有专利权。


2020年5月21日,PTAB认定所有大疆提出异议的US9260184专利中权利要求均不具有专利权。


ITC委员会目前正在决定是否审核CALJ的初步裁决(ID)。


不过,业内分析人士认为,ITC不太可能根据这三项已经无效的专利来执行任何排除令或禁售令,因此,大疆在美国的运营与销售将不受此次337调查的任何影响。


来源:观察者网

欧盟知识产权局发出关于防范假冒收费清单的通告

20-5-25

欧盟知识产权局发出关于防范假冒收费清单的通告.


近期,又有一场新型假冒收费清单骗局正在欧盟境内蔓延,并对大量的商标所有人构成了威胁。尽管目前该骗局的目标主要集中在西班牙的企业,但是欧盟知识产权局(EUIPO)明确表示人们绝不应该对此掉以轻心,因为这种具有较高危害性的诈骗活动极有可能会进一步蔓延到欧盟境内的每一个角落,并波及到每一名商标所有人。


通常,诈骗者会打着EUIPO的旗号向欧盟的商标所有人发出某种虚假收费通知,并附上一张对应的费用清单。上述清单上会出现EUIPO的标志,并要求人们尽快向一家位于波兰的银行交纳相关的费用。


据悉,EUIPO当前正在积极处理此事,并已经就此提起了刑事诉讼。另一方面,如果欧盟的商标所有人在近期收到过类似的涉及商标业务的付款通知,那么其一定要谨慎行事,在没有百分百把握的情况下可以先联系EUIPO的工作人员进行核实。当然,如果商标所有人在与EUIPO进行沟通后仍感到不放心的话,那么其也可以尽快与当地专业的律师团队取得联系,邀请对方对上述付款信息或者收费清单的真实性进行核实。由于EUIPO很快就采取了应对措施来维护知识产权所有人的权利,因此人们有理由相信发出这些假冒收费清单的诈骗者很快便会被绳之以法。


来源:中国保护知识产权网

两会||李克强:实行重点项目攻关“揭榜挂帅”,谁能干就让谁干

20-5-23

一年一度的全国两会,已于今日在北京拉开帷幕。这也是每年3月初召开的全国两会,自1985年以来,首次因重大公共卫生事件推迟到5月。


上午,国务院总理李克强在第十三届全国人大三次会议中作政府工作报告,其中提到:提高科技创新支撑能力。稳定支持基础研究和应用基础研究,引导企业增加研发投入。加快建设国家实验室,重组国家重点实验室体系,发展社会研发机构。深化国际科技合作。加强知识产权保护。实行重点项目攻关“揭榜挂帅”,谁能干就让谁干。


依靠改革激发市场主体活力,增强发展新动能


困难挑战越大,越要深化改革,破除体制机制障碍,激发内生发展动力。


深化“放管服”改革。在常态化疫情防控下,要调整措施、简化手续,促进全面复工复产、复市复业。推动更多服务事项一网通办,做到企业开办全程网上办理。放宽小微企业、个体工商户登记经营场所限制,便利各类创业者注册经营、及时享受扶持政策。支持大中小企业融通发展。以公正监管维护公平竞争,持续打造市场化、法治化、国际化营商环境。


推进要素市场化配置改革。推动中小银行补充资本和完善治理,更好服务中小微企业。改革创业板并试点注册制。强化保险保障功能。赋予省级政府建设用地更大自主权。促进人才流动,培育技术和数据市场,激活各类要素潜能。


提升国资国企改革成效实施国企改革三年行动。完善国资监管体制,深化混合所有制改革。基本完成剥离办社会职能和解决历史遗留问题。国企要聚焦主责主业,健全市场化经营机制,提高核心竞争力。


优化民营经济发展环境。保障民营企业平等获取生产要素和政策支持,清理废除与企业性质挂钩的不合理规定。限期清偿政府机构拖欠民营和中小企业款项。构建亲清政商关系,促进非公有制经济健康发展。


推动制造业升级和新兴产业发展。大幅增加制造业中长期贷款。发展工业互联网,推进智能制造。电商网购、在线服务等新业态在抗疫中发挥了重要作用,要继续出台支持政策,全面推进“互联网+”,打造数字经济新优势。


提高科技创新支撑能力。稳定支持基础研究和应用基础研究,引导企业增加研发投入。加快建设国家实验室,重组国家重点实验室体系,发展社会研发机构。深化国际科技合作。加强知识产权保护。实行重点项目攻关“揭榜挂帅”,谁能干就让谁干。


深入推进大众创业万众创新。发展创业投资,增加创业担保贷款。深化新一轮全面创新改革试验,新建一批双创示范基地,坚持包容审慎监管,发展平台经济、共享经济,更大激发社会创造力。


依靠改革激发市场主体活力,增强发展新动能


依靠改革激发市场主体活力,增强发展新动能


来源:中国政府网



澳大利亚知识产权局针对新冠病毒疫情采取多项措施

20-5-21

近期,随着新冠病毒疫情的大规模爆发,很多企业都选择暂停营业以切断病毒的传播途径。


在当前这个困难时期,澳大利亚知识产权局将为知识产权申请人和所有人提供支持。


此外,澳大利亚政府也宣布将会为那些受到新冠病毒疫情影响的个人和企业提供广泛的援助,这包括对上述受疫情影响的个人和企业减免税收,为某些用于治疗新冠病毒肺炎的疗法在澳大利亚医疗用品登记表(ARTG)中完成注册工作提供便利条件,以及提供一些额外的税收优惠等。


保持正常运行


目前,澳大利亚知识产权局仍在正常运营。具体来讲,人们可以继续提交专利、商标以外观设计的新申请,而澳大利亚知识产权局也会按照正常的流程来进行审查和处理。此外,澳大利亚知识产权局还会提供全天候的在线服务,包括文件提交系统、用于检索知识产权相关信息的门户网站以及在线专利审查历史档案等。


澳大利亚知识产权局的照常运营意味着知识产权申请人以及所有人仍可以继续为自己的专利、商标以及外观设计提供保护。要知道,在当前这个特殊时期,无论是个人还是企业,在开展创新工作时都需要面对重重的压力。因此,在这种情况下,保持申请通道的畅通就显得弥足珍贵。


允许延长某些业务的办理期限


澳大利亚知识产权局曾在2020年4月22日宣布其会允许那些受到新冠病毒疫情影响的知识产权申请人或者所有人延期办理相关的业务。这些知识产权申请人或者所有人可以非常便捷地提出延期请求,并且无需支付任何的费用。具体来讲,相关的个人或者企业只需要在澳大利亚知识产权局的门户网站上提交一份自己因受疫情影响而无法按时办理业务的声明即可,而且无需上传任何文件或者交纳任何的费用。人们至少可以在2020年5月31日之前就涉及专利、商标和外观设计的业务办理期限提出延期请求。


实际上,由于澳大利亚知识产权局通常不会出于商业原因而批准延期请求,因此其会提醒知识产权申请人或者所有人最好要以“超出您控制范围的情况”的理由来提出上述请求,即表明自己是因新冠病毒疫情的大规模爆发而无法按时办理相关的业务。


总而言之,只要申请人能够如实申报,那么其就能够非常便捷地延长期限,从而在疫情期间也能继续为自己的知识产权提供保护。


来源:中国保护知识产权网

好消息!商标注册平均审查周期将压至4个月内

20-5-15

      中国市场监管报记者从5月11日召开的国家知识产权局商标局2020年商标审查工作会议上获悉,2019年我国商标审查量为825.3万件,商标注册实质审查抽检合格率96.08%,商标注册平均审查周期压缩到4.5个月,商标审查效率、质量稳步提升。2020年将继续深化商标注册便利化改革,确保商标注册平均审查周期压缩至4个月以内。


      

      会议要求,继续做好疫情防控和服务复工复产工作,畅通绿色通道,推出新举措支持经济发展,依法从严从快打击与疫情相关的非正常商标注册申请行为。继续深化商标注册便利化改革,确保商标注册平均审查周期压缩至4个月以内,年内上线商标无效宣告、异议、撤销三年不使用申请的网上办理功能,实现我国申请人国际后续九项业务的网上申请。继续保持打击恶意注册的高压态势,出台《不以使用为目的的商标恶意注册申请审查操作指南》,加快实现对商标囤积、恶意注册行为全流程打击。


  国家知识产权局有关负责人表示,2020年是国家知识产权战略纲要的收官之年,也是商标注册便利化改革“三年攻坚计划”的收官之年,做好全年商标审查工作意义重大。要旗帜鲜明地讲政治,坚决阻止具有重大不良影响的标志以商标的形式侵袭意识形态、对公序良俗产生负面影响;要毫不动摇地讲法律,严格执行法律规定,维护商标注册秩序的公平与公正;要持之以恒地讲改革,坚持稳中求进,确保如期完成“三年攻坚计划”目标任务,全面实现“提质增效”。



信息来源:中国市场监管报



李佳琦的“oh my god,买它买它!”声音商标申请将被驳回?

20-5-15

网络直播卖货的火爆,带出了不少网红主播。直播界“口红一哥”李佳琦可谓无人不知,无人不晓,只要李佳琦开始喊“omg、我的妈呀、太好看了”的时候,妹纸们的钞票都挡不住往外哗哗流啊!



这不,李佳琦因为申请注册声音商标“oh my god,买它买它!”又一次被推上微博热搜!



经查询,企查查显示,李佳琦的“oh my god,买它买它!”声音商标已于4月7日由上海妆佳电子商务有限公司进行申请注册,商标国际分类为35类广告销售,目前状态为等待审查。



“oh my god,买它买它!”的声音商标描述为“本件声音商标以知名网络主播李佳琦人声,念出“oh my god,买它买它!”。语速较快,奔放有力,极具情绪调动性,声音具有极强的个人风格和识别度。”



大家都非常关注李佳琦的“oh my god,买它买它!”申请注册为声音商标的可能性大吗?



其实在4月23日,国知局联合李佳琦、淘宝、支付宝,搞了一场关于知识产权宣传的直播。直播期间,李佳琦向分享知识产权知识的国知局某专家提问,自己是不是可以给口头禅“买它”的原声注册商标?


对此,专家作出回答:“只要能够将自然人、法人或者其他组织的商品,与他人的商品区别开的标志,声音也可以作为商标申请注册。”


国家知识产权局发展研究中心的专家也指出:可以,如果有显著性,可以尝试注册。如果“OMG买它买它”声音商标由李佳琦本人提交申请注册,那成功率会高很多哦。


虽然专家的说法是“可以”,但这并不说明 “oh my god 买它买它!”能成功申请注册为声音商标。



声音商标的法律定义


根据新修订的《商标审查及审理标准》,声音商标指由用以区别商品或服务来源的声音本身构成的商标。声音商标可以由音乐性质的声音构成,例如一段乐曲;可以由非音乐性质的声音构成,例如自然界的声音、人或动物的声音;也可以由音乐性质与非音乐性质兼有的声音构成。


因此,声音商标是以音符编成的一组音乐或以某种特殊声音作为商品或服务的商标。它是非传统商标的一种,与其他可以做为商标的要素(文字、图形、字母、数字、颜色等)一样,要求能够与他人的商品或者服务进行区别开来。


这就需要声音商标具有显著性。根据我国《商标法》第九条规定,申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别。



“oh my god,买它买它!”涉及宗教词汇?


“oh my god,买它买它!”中的god意为上帝、神的含义。根据《商标法》第十条第8款规定:有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的,申请商标将会被驳回。通常情况下,商标申请名称涉及宗教、民间信仰的偶像名称、用语、习俗、地点、场所、名称等词汇均会判断为不良影响,商标驳回风险非常大。再者说“买它”属于日常销售的词汇,不少带货主播都会用到这个词汇,一般不会识别为商标。一般情况下,声音商标需经长期使用才能取得商标显著性,而 “买它”这个商标名称在未经长期使用的情况下,明显缺乏显著性。


话说回来,在国家商标网上可以查询到,不少商标都是使用广告用语、推销用语等名称注册为商标,而李佳琦的“oh my god,买它买它!”声音商标的申请目前尚在等待审查中,这个商标能否注册成功呢?我们一起等待商标局的审查结果吧!



加拿大专家介绍企业应如何在网络零售平台上保护好自己的商标

20-5-13

      在当今这个数字时代中,很多企业都会选择利用网络渠道来销售自家的产品与服务,此前那种疯狂拓展实体店的运营模式似乎早已淡出了商家的视野。一般来讲,除了一小部分企业会使用自营网站以外,绝大多数的商家都会借助更具知名度的大型零售平台,诸如亚马逊(Amazon)、易趣(eBay)、淘宝等,来向消费者推销自己的产品。毫无疑问,这些网站可以帮助各家企业不断扩展自己的客户群体,并为整个电子商务行业的发展提供助力。然而,在这里需要指出的是,这些平台往往也会成为销售假冒产品的温床,而这也是商家长久以来最为关注的一个问题。



商标保护

从企业的角度来讲,最重要就是要积极主动地制定出一套商标保护战略,从而可以从中获取收益并使在网络上出售自家产品所遇到的各种风险降到最低。下文将着重介绍一些企业在保护商标时可采取的具体措施:


为自家的商标提出注册申请

无论何时,人们都应该为自家的商标提出注册申请。实际上,现如今很多国家都已采用了“申请在先”原则,而这一趋势也正好符合未来全球知识产权保护工作的走向。具体来讲就是,如果审查工作进展顺利的话,那么第一个提出商标注册的申请人将会获得上述商标的所有权利。当然,一部分商标局开展商标申请审查的时间可能要长一些(例如几年),而另一些商标局的审查流程相比而言则会短一点(例如几个月)。

因此,企业一定要根据未来开展业务的规划(例如,投放产品的目标市场以及时间等)来制定出具体的商标申请战略,并以此来获得使用该标志的独占性权利。


善于利用由网络零售平台提供的工具

为了严惩各类制假造假行为,很多网络零售平台都制定出了相关的政策和项目,并以此来为合法的品牌持有人(其销售额、品牌价值以及商誉可能会受到假冒制品的影响)以及消费者(其可能会因受到误导而转向购买假冒或者山寨产品)提供保护。举例来讲,亚马逊为此专门启动了“品牌备案项目(Brand Registry)”以及“零容忍计划(Project Zero)”,而易趣则推出了“认证权利人方案(VeRO)”。因此,充分了解并利用好这些网络零售平台所提供的各种工具是一件非常重要的事情。

根据易趣的“认证权利人方案”,知识产权所有人及其代理机构可以借助平台自带的举报工具来向易趣提供侵权行为的信息,而易趣在看到这份侵权报告后将会迅速清理掉相关的产品。

同样,根据亚马逊的“品牌备案项目”,所有在亚马逊进行过备案的品牌所有人也可以使用该平台所提供的多种工具在网络环境中为自己的商标提供保护。

值得一提的是,近期亚马逊还推出了一个“零容忍计划”。具体来讲,这个项目允许网络商家可以在亚马逊未开启审核流程之前就将那些假冒产品从亚马逊的网站上清理掉。不过,目前只有一小部分由亚马逊亲自指定的商家才能使用这个工具。

当然,上述项目均对参与者的资格作出了一定的限制。例如,如果想参加亚马逊的“品牌备案项目”,那么商家所持有的注册商标必须要满足下列条件:依然处于有效的状态;已经在商家想投放产品的市场所在国家进行了注册(目前仅适用于加拿大、美国、墨西哥、巴西、澳大利亚、日本、印度、英国、法国、德国、西班牙以及意大利);能够以文字或者图像的形式表现出来。


时刻保持警惕以及迅速采取行动

尽管上述项目可以为品牌所有人的商标提供更加充分的保护,但是人们一定不要将所有的希望都寄托在这些网络零售平台所提供的工具上。换句话来讲,人们应该主动定期检查是否有人在网络零售平台上盗用了自己的商标,并在发现存在侵权行为时迅速利用相关的举报机制来向网络零售平台提供信息,特别是在必要的情况下,一定要将此事上报给当地的执法机构。

同时,企业还要提前制定好内部的规章制度,从而确保自家的员工在发现自家商标被他人盗用时能够采取最为合理的措施。


结语

在当今这个世界中,做好商标的保护工作是企业取得成功的关键。因此,那些试图为自家商标提供保护的企业应该牢记下列几点:在每一个潜在目标市场所处的地区都要提交一份商标注册申请;充分了解并且利用好那些企业用来销售自家产品或服务的网络零售平台所提供的各类工具和解决方案;时刻保持警惕,并尽早制定出内部规章制度以在面对侵权行为时能够采取强有力的反制措施。

此外,既然现在很多网络零售平台都愿意并且有能力为企业的商标提供更好的保护,那么企业确保自己有资格参与到这些项目之中就显得尤为重要了,例如企业应该首先要保证的就是自己的商标已完成了注册。


来源:中国保护知识产权网

体育赛事直播画面的版权应当如何定性?

20-5-9

在司法实践中,有观点认为体育赛事直播画面具有随机性和不可复制性,既不符合影视作品“摄制在一定介质上”的固定要件,又因无剧本之类的事先设计而不符合影视作品的“摄制”创作要件,故不属于著作权法规定的类电影作品。本文作者认为,体育赛事直播画面与类电影作品类似,在画面编排、筛选与剪切上能够体现出一定独创性,可以被认定为具有独创性的类电影作品。



从体育赛事转播纠纷来看,司法实践中权利人除考虑依据我国反不正当竞争法第二条保护体育赛事转播利益、通过广播组织权保护体育赛事信号等以获得分离式保护以外,更侧重以体育赛事直播画面的作品定性为切入点,从整体上寻求对体育赛事转播利益的著作权保护。


就体育赛事直播画面而言,司法实践中的主要分歧在于是否因缺乏“固定性”“摄制”创作等要件而难以构成受著作权法保护的类电影作品。根据我国著作权法实施条例的规定,电影作品和类电影作品(即以类似摄制电影的方法创作的作品),具体是指“摄制在一定介质上,由一系列有伴音或无伴音的画面组成,并借助适当装置放映或以其他方式传播的作品”。在司法实践中,有观点认为体育赛事直播画面具有随机性和不可复制性,既不符合影视作品“摄制在一定介质上”的固定要件,又因无剧本之类的事先设计而不符合影视作品的“摄制”创作要件,故不属于著作权法规定的类电影作品。


上述两种观点的理由均难以成立,影视作品属于一种集合文字、美术、摄影、音乐等作品的综合艺术形式,体育赛事直播画面与类电影作品类似,在画面编排、筛选与剪切上能够体现出一定独创性,可以被认定为具有独创性的类电影作品。


是否符合影视作品创作形式要件


体育赛事直播画面是否符合影视作品的创作形式要件,关健在于厘清摄制权与影视作品之间的关系。作为著作权的法定内容之一,摄制权是指“以摄制电影或以类似摄制电影的方法将作品固定在载体上的权利”,旨在控制他人对作品进行影像摄制的派生创作行为,本质上属于一种演绎权。因此,摄制权意义上的影视作品必然建立在原作品的基本表达之上,如由小说改编成电影剧本,再根据分镜头剧本、经演员表演而拍摄、剪辑制作成电影片,最终形成电影作品。然而,从影视作品(电影作品及类电影作品)的定义中并不能得出这样的结论,即影视作品一定存在摄制权意义上的派生创作关系。例如,各国都承认记录片可以构成影视作品,但记录片并非按照剧本来设计故事情节,其独创性表达主要是对多镜头拍摄采集后的连续画面(一般记录客观事实)进行筛选、编排与剪辑。从这点来看,体育赛事直播画面与记录片画面类似,在制作过程中并不要求具备剧本之类的事先设计才符合创作形式要件。


实际上,影视作品的独创性表达主要体现在连续画面的前后衔接方面,即“对活动影像序列进行独特的编排、筛选与剪切”。影视作品的创造性投入不在于剧本完成之后对连续画面衔接的预想和虚构,而是在拍摄工作开始之后产生,在剪接结束之后才最终确定。正基于此,保护文学和艺术作品伯尔尼公约才将影视作品表述为“电影作品和以类似摄制电影的方法‘表现’(expressed)的作品”,强调类电影作品和电影作品的共性在于二者的最终表现形式,而不是“摄制”创作的方式和过程。对此,世界知识产权组织在保护文学和艺术作品伯尔尼公约指南中曾作出进一步解释:“新技术手段的出现促成某些属于电视和视听领域的作品在一定程度上类似于摄制影片。它们不论录制在胶片上还是通过摄像机现场直播,在观众看来都是一样的,即屏幕上显示的都应受到保护……这些类似于摄制影片的电视和视听作品与其说是所使用的方法类似,不如说由这种方法产生的效果、声音、影像类似。”实际上,我国著作权法实施条例第四条关于影视作品“‘摄制’在一定介质上”的表述仅强调可复制性的一种“记录”,世界知识产权组织官方译本使用的英文是“recorded”,既未要求存在“摄制权”意义上的派生创作关系,也不限于传统上依分镜头剧本固定在胶片或录像带上的“摄制”方式。


可见,体育赛事直播画面是否构成影视作品并不以有无剧本之类的事先设计作为考察的必要条件,而应当从最终呈现形式上判断该活动影像在前后衔接上是否体现出筛选、编排与剪辑方面的独创性。如果体育赛事直播画面在摄像角度选取、镜头切换及拼接、现场回放、主播解说等方面体现出这种独创性,以至于观众在看画面时如同欣赏一部电影或电视剧,则表明该直播画面在表现形式上已达到类电影作品的独创性要件,应当纳入影视作品的类别当中进行保护。


是否符合影视作品“固定性”要求


司法实践中有观点认为,在现场直播过程中,由于体育赛事直播画面并未被稳定地固定在有形载体上,故不符合影视作品“摄制在一定介质上”的固定要件;只有赛事直播结束后,公用信号所承载的画面整体才会被稳定地固定在有形载体上,此时的公用信号所承载画面才符合固定的要求。笔者认为,这是对体育赛事直播这一实时传播方式的误解。直播和录播的主要区别在于:后者属于“先录后播”的延时传播,而前者则构成“随录随播”的实时传播。有观点认为,电竞赛事直播过程中需要“同步”完成三件事:一是“摄”,即将赛事实景(包括游戏运行画面)拉入镜头;二是“固”,即将纳入镜头的赛事画面以数字或模拟信号的方式记录在一定介质上;三是“播”,即与现场实景同步将纳入镜头的画面传送出去。如直播过程对运动员动作、表情的慢镜头回放,如果没有先前的录制行为,画面回放又从何而来?值得注意的是,中外早期电视剧的发展雏形都接近于一种舞台剧,据考证恰恰都是采用直播的方式进行“随录随播”。可见,体育赛事直播画面符合影视作品“摄制在一定介质上”的固定要求。


实际上,我国影视作品关于“摄制在一定介质上”的表述,应理解成满足“可复制性”的记录形式。依据我国著作权法实施条例第二条对一般作品的定义,并没有像英美法系国家那样要求作品必须具备“固定”要件,而仅规定符合“能以某种有形形式复制”的可复制性。从国际公约来看,保护文学和艺术作品伯尔尼公约之所以将影视作品表述为“电影作品和以类似摄制电影的方法‘表现’的作品”,其本意旨在强调类电影作品和电影作品的共性在于最终表现形式,而不要求类电影作品必须具备传统电影那样的“固定”要件。如保护文学和艺术作品伯尔尼公约规定,成员国可以根据自身情况来决定作品是否应具备“固定”要件。从区域性立法来看,欧盟关于知识产权领域与版权有关特定权利的出租权、出借权指令也没有将“固定”作为受著作权法保护之视听影像定义的构成要件。即便作为英美法系典型代表的美国,虽然将“固定在有形的表达媒介上”作为著作权作品的保护要件,但同时对“固定”的含义作出了扩充性解释,即“被传播的由声音、图像或二者结合的作品,如果在传播的同时进行同步录制,即为固定作品”。此外,作品的固定性应被理解为作品通过任何与物相关联的方式,在保持作品完整性的前提下具备再现可能性的一定存续状态。在数字流媒体时代,赛事直播画面可以被记录在光波或电磁波等介质上,并通过光电载体的交替转换进行实时传播并为人所感知,应当被解释成符合影视作品“可复制性”的固定形式。


综上所述,体育赛事直播画面符合影视作品的创作形式要件和固定性要求,可以作为类电影作品受到著作权法的保护。


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“货拉拉”不许抢注者“搭便车”

20-5-8

      “拉货就找货拉拉,货物出行更轻松。”货拉拉的广告词相信大家都很熟悉,然而伴随着货拉拉的名声大噪,“货拉拉”也由此引发了一场商标权的纠纷。

     “货拉拉”是全民快递公司旗下的同城货运网约平台,2014年“货拉拉”在各大手机应用平台上线迅速进入大众的视线,但由于全民快递公司对“货拉拉”商标的部署不当,被一家经验复合材料的企业(尼沃公司)申请了诉争商标,并被核准注册使用在货物递送、货运贮存、包裹投递等第39类服务上。

       对此,全民快递公司针对该商标提出无效宣告请求。

       近日,北京市高级人民法院日前作出的终审判决显示,尼沃公司的“货拉拉”商标予以无效宣告。


商标“在先使用权”保护被抢注商标

      “根据我国现行商标法第三十二条规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。这一规定旨在对已经有一定市场影响力的商品或服务的未注册商标进行保护,即商标在先权利的保护。”

       很明显,“货拉拉”商标权纠纷的起因是全民快递公司在运营“货拉拉”前期没有做好正确周全的商标部署,在“货拉拉”品牌经营途中商标受到侵害。

       众所周知,在“货拉拉”品牌上线运营后,已经在公众范围具有了较高的知名度,并且有了一定的影响力,所以全民快递公司主张尼沃公司是“以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标”。

       同时,全民快递公司提供了例如有关“货拉拉”的报道资料及宣传图片,以证明是该公司在运营“货拉拉”时具有较高的知名度,提供尼沃公司的商标申请注册信息证据,以证明全民快递公司对“货拉拉”具有在先使用权。

       全民快递公司致力提供了相关证据,证明全民快递公司对“货拉拉”具有在先使用并具有较高知名度,证明尼沃公司对“货拉拉”商标的申请注册是不正当手段的商标侵害。

       经审查,尼沃公司申请注册“货拉拉”商标构成“以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标”。


如何判定引发关注

      在“货拉拉”商标纠纷案中,全民快递公司提供的相关证据,足以证明“货拉拉”品牌是在尼沃公司申请注册前,全民快递公司已经在运输、货运类服务上对“货拉拉”标志进行了商业性使用,并已在公众范围具有一定的知名度,所以尼沃公司申请的“货拉拉”商标无效。

      商标被抢注时,证明抢注者是“以不正当手段抢先注册”需要着重2点:商标在先使用和商标知名度、影响力。

      而对于“在先使用”的相关证据,可以像全民快递公司一样提供对方申请商标的时间,通过时间上的对比证明谁是在先使用商标的一方,或者通过一些调查手段(市场调查)确认公众知晓商标时,商标的主体归谁。

      “商标知名度、影响力”的相关证据,就是该商标在相关公众范围内是否存在一定影响和知名度,现在对此的取证方式比较广泛的是问卷调查,在相关公众范围内进行取证。



短视频版权纠纷应如何解决

20-5-8

如今,短视频的应用与传播范围越来越广,针对短视频的版权侵权行为也越来越受到关注。在华东政法大学知识产权法律与政策研究院召开的短视频与“避风港原则”研讨会上,多位专家学者就短视频合理使用、“避风港原则”等议题分享了各自的见解。


对于“合理使用”的问题,与会专家认为,目前国内的判决主要从短视频传播者使用权利人作品的数量和质量两个方面讨论短视频的合理使用问题。另有专家认为,合理使用与否是对短视频传播者的评价,不是对短视频分享平台的评价,如果传播者的行为构成合理使用,短视频分享平台自然不需要承担法律责任,如果传播者的行为无法构成合理使用,短视频分享平台是否承担法律责任取决于其是否履行了注意义务。


对于“红旗原则”问题,与会专家认为,基于短视频的特殊性,在短视频侵权纠纷中适用“红旗原则”的可能性较小。特别是部分原创型的短视频,视频本身的知名度不高,短视频分享平台无法判断上传者与短视频著作权人之间的关系,“红旗原则”自然无法使用。另外,对于部分二次创作的短视频,只要在专业法官看来并非明显构成或者不构成合理使用,则无论该视频最终是否构成合理使用,“红旗原则”对这类短视频都无法适用。


在“红旗原则”的适用受限的情况下,短视频侵权纠纷如何解决?很多专家认为,这就需要通过“通知—删除”发挥作用。特别是就可能构成合理使用的短视频,在接到权利人合格的通知后,视频分享平台如果不愿意承担法律风险,可以删除被投诉的短视频;如果短视频分享者认为被删除的视频构成合理使用,可以“反通知”平台恢复被删除的短视频。在短视频分享平台恢复被删除的视频后,权利人与视频分享者之间的纠纷应通过诉讼解决,视频分享平台不需要承担任何法律责任。


来源:中国新闻出版广电报

缅甸新专利法或将生效

20-5-8

      2019年3月11日,缅甸议会颁布了第7/2019号《专利法》。这预示着缅甸专利注册将迎来新的时代。虽然于2019年1月30日通过的新《商标法》或将于2020年生效,但新《专利法》的生效日期仍未确定,只有在缅甸总统发出通知后才能实施。


  新专利制度对企业和投资者而言是利好的消息。过去,缅甸的企业依靠殖民时期的法律来保护自己的知识产权。申请人基于已获授权的相关专利向缅甸注册局提出专利所有权声明,注册局收到声明后对专利权进行确认。专利所有人还必须每3年在当地报纸上发布一次声明以维持其专利所有权。专利注册制度的缺乏不利于专利所有人保护发明以及对缅甸的侵权者采取维权行动。


  根据新《专利法》,缅甸商务部将下设知识产权局,负责基于先申请制度处理专利注册事务。《专利法》赋予专利20年的保护期,赋予实用新型(小专利)10年的保护期。一件发明具备可专利性应满足三个条件:新颖性、创造性和工业实用性。小专利无需满足创造性要求。与其他司法管辖区一样,发现、科学理论、数学方法、商业方案和规则、智力活动、游戏规则和计算机程序在缅甸都不具备可专利性。另外,人体和动物体的治疗方法以及关于自然产生的物质的发明及其使用也不具备可专利性。


  重要的是,药品在2033年1月1日前不受保护,农业用化学产品、食品和微生物产品在2021年7月1日之前不受保护。这些例外是依据《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS)为最不发达成员规定的过渡期安排而制定的。


  专利申请可以英语或缅甸语提交,并提供注册官所要求的认证译文。申请人可依据《保护工业产权巴黎公约》主张优先权。有关方也能就一件缅甸专利提出强制许可请求。


  一旦实施,这套专利法将为建立结构化和全面的专利制度铺平道路,使缅甸法律更加符合国际标准和法律框架。


来源:中国保护知识产权网

儿歌被改的背后是否有著作权问题

20-5-7

著名儿童歌曲《一分钱》是很多人儿时的记忆,如今《一分钱》也被改成了《一元钱》,有人感叹,时光飞逝,过去的“一分钱”与时俱进已经成了“一块钱”了,于是有人质疑这样改编经典,难道不是恶搞吗?对此,《一分钱》儿歌原作者女儿表示,不尊重自己的经典文化,随意就去丑化,并不值得提倡。


这种改动究竟是属于一种恶搞、丑化还是与时俱进呢?从网上舆论来看,对此似乎并没有比较一致的看法。在笔者来看,无论赞成还是反对,双方的观点其实都具有一定的合理性。


一方面,作为一首传唱已久、保存了几代人童年记忆的经典儿歌,出于尊重经典的考虑,确实不宜改动。而且,歌曲所要表达并值得传承的是一种拾金不昧精神,与其具体捡到的多少钱并没有太大关系。


另一方面,认为将“一分钱”改成“一元钱”是一种与时俱进做法的观点,恐怕也不能说完全没有任何道理。在现实生活中,像“一分钱”这样的分币,确实已十分罕见,或许正像有网友指出,“现在的小朋友,不用说捡,恐怕都没见过一分钱”……


在这种背景语境下,将不容易见到“一分钱”改成小朋友更熟悉的“一元钱”,或许更有利于让儿童在传唱时建立更强的代入感,更好地体会拾金不昧精神。在此基础上,将“一分钱”改成“一元钱”视为恶搞丑化,恐怕是有些言过其实了。


针对上述“一分钱”被改成“一元钱”现象,笔者以为,更值得关注的或许并不是这一改动合不合理的问题,而是这一改动在著作权角度是否合法、是否充分尊重了原作者的著作权?


依据我国《著作权法》,对于像《一分钱》这样的音乐作品,原作者事实上是拥有包括“修改权”“保护作品完整权”“改编权”在内的一系列受法律保护的著作权利。如“改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品……不得侵犯原作品的著作权”,“出版者、表演者……使用他人作品的,不得侵犯作者的署名权、修改权、保护作品完整权和获得报酬的权利”。


这意味着,如果在未经原作者或其继承人同意、许可的情况下,歌曲《一分钱》便随意被改成《一元钱》,事实上可能侵犯了原作者的“修改权”“保护作品完整权”等著作权利。


很明显,如果能充分厘清“一分钱”被改成“一元钱”背后涉及的著作权问题,那么在此基础上接下来,实际上也有助于更好地回答这一改动是否合理的问题。如果其中确实存在著作权侵权问题,那么,这一改动即便属于与时俱进、没有恶意的,恐怕也是不行的;如果其中并不存在著作权侵权问题,即没有什么合法性问题,那么对于这种并没造成什么严重消极后果的改动、改编,恐怕也就无需太过苛责、上纲上线了。


来源:北京青年报

短视频与直播交互给版权保护带来利好

20-5-7

刚刚过去的2019年,短视频市场规模节节攀升。



根据《2019年中国网络视听发展研究报告》数据显示,2018年直播行业市场规模为516.2亿元,而短视频的市场规模已达467.1亿元,比前一年同比增长了744.7%。


随着直播观众的流失,众多主播开始转型做起了短视频,比如将自己的优质直播内容剪辑成短视频在平台发布,以增加二次曝光的几率;而短视频平台同样也需要这些自带流量的主播入驻,以扩充自身内容。


去年大火的李佳琦之所以能够成为直播界第一人,正是得益于他尝试录制的一个个推荐口红的短视频。


直播与短视频的交互给产业和商业模式都带来了新的变化,而直播下沉、短视频崛起的大趋势,无意间给版权保护也带来了一些便捷和利好。



直播易逝维权难的困境悄然发生改变


直播具有即时性和消逝性的特点,因此除非是通过回放或者录播等功能,直播内容很难被固定下来。因此,如果主播在直播过程中擅自播放音乐、电影、游戏等作品,其实很难被控制。而无法留存证据也增加了版权方后续维权诉讼的难度。这也就是在直播最火爆的前两年,面对海量未经许可使用音乐作品的情况,像音著协这样的维权大户却几乎没有太多维权举措的重要原因。


除了举证困难外,在直播状态下维权的另一个难点在于被告的选择。


版权方基于成本或者便捷性等角度考虑,一般会倾向于直接起诉直播平台,而非起诉单个主播。但是,在直播时使用他人作品的直接侵权人是主播,而面对成千上万主播,让平台承担审核义务也难言合理。可平台一旦无法被追究到责任,版权方也就失去了维权动力。


这一情况在短视频兴起的形势下悄然发生了变化。


一旦直播的侵权内容被固化成短视频的形式并且上传到了平台,这种行为本身就直接侵犯了版权方的信息网络传播权;而即便该视频是用户自己上传的,但倘若平台对此行为是知晓的,根据《侵权责任法》第36条的规定,平台也可能会一并承担帮助侵权的责任。


在此情况下,平台的注意义务和担责的可能性便大大增加了。去年8月宣判的,音著协起诉斗鱼公司著名主播冯提莫在直播视频中未经许可使用音乐作品《恋人心》一案,即是最典型的事例,法院最终判决斗鱼公司上传的直播回看视频直接侵犯了版权方的信息网络传播权。



游戏厂商与直播平台的利益格局开始改写


虽然直播行业呈下降趋势,但游戏直播却始终保持着强大的市场占有率。根据《2019年中国网络视听发展研究报告》显示,一些头部游戏直播平台,甚至还呈现出逆势上扬的趋势。


细究原因,可能和游戏直播的互动性和作品展示性等特点有关。观众会针对主播某个精彩或搞笑的瞬间进行互动;而完整呈现一场游戏的操作全程是需要很长时间的,这些都是短视频所不能替代的。


因此,游戏主播也是主播中最具个人特色、技术特征及身价最高的一批人,而因网罗大量游戏主播从而获得巨大流量的直播平台,也引来了游戏厂商巨头的版权“狙击”。


2019年12月26日,广东高院公开宣判了备受关注的“梦幻西游”网络游戏直播侵权二审一案。法院最终维持一审结果,认定被告华多公司擅自在YY、虎牙平台上组织主播人员直播原告网易公司的“梦幻西游2”游戏内容,构成侵犯著作权及不正当竞争,赔偿经济损失2000万元。


该案之所以备受瞩目,最重要的原因是作为游戏的“制作方”试图通过诉讼的方式直接切分直播平台的流量利益。因为直播平台赖以生存的基础内容“游戏”是由其创作的,但却未向其提供许可使用费。而法院最终也支持了这一诉求。也就是说,以后在平台上直播打游戏给观众看,平台都要向游戏厂商分一杯羹,否则就可能构成侵犯著作权。


长远来看,这一判决的案例影响将极其深远的。游戏厂商与直播平台的利益格局已然开始改写。



通过典型案例不断为产业塑形


2019年的中国,围绕着直播和短视频的每一个典型案例,对于产业的合规和塑形都起到了积极的作用。2019年11月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于强化知识产权保护的意见》,这一重磅政策的出台体现了国家对于加强知识产权保护力度的决心。


不论是直播还是短视频,都只是网络视听内容展现给公众的一个形式,形式在以肉眼可见的速度进化,像互动剧、VLOG等新视听形式已然开始流行,悄无声息地攻城略地。但是,万变不离其宗,任何形式都需要内容的支撑,而内容的使用和传播都需要在《著作权法》的框架下进行,以最终达到各方利益的平衡状态。


来源:中国新闻出版广电报


美国Über公司起诉优步科技公司商标侵权

20-5-7

      2020年3月16日,美国一家名为“Über”的设计公司在纽约州南区联邦地区法院向拼车公司优步科技公司(Uber Technologies)提起了诉讼,称该科技公司侵犯了自己的商标。1999年1月,赫塔.克里格纳(Herta Kriegner)创立了Über。


  诉讼文件指出:“虽然Über曾试图说服优步解决商标纠纷问题,但并未取得成功。Über之所以到现在才提起诉讼,是因为担心这样做自己也会遭受到一定的损失,而且知道优步的业务不会与自己的业务产生竞争。”


  随后,Über在诉讼文件中补充道,上述情形已经发生了改变。


  近期,优步创建了一项名为“优步设计”(Uber Design)的新业务,可向设计师提供数字工具、平台和指导方针,使其能够使用优步的品牌。Über表示,优步的新业务与自己的业务是有直接竞争关系的。


  Über在诉讼文件中指出,优步的许多商标注册涵盖了第35类和第42类服务,与自己的商业服务和商标申请形成了直接竞争关系。


  2019年9月,Über收到了美国专利商标局(USPTO)关于其商标申请的审查意见通知书。根据该通知书,由于Über的标志与优步的标志极为相似,可能会使消费者产生混淆,因此,Über的商标注册申请面临着遭到驳回的风险。


  USPTO发出审查意见通知书加上优步进入了设计市场,这促使Über向法院对优步提起了诉讼。


  诉讼文件指出:“作为首个在商业中使用‘UBER’标志的公司,Über是该标志的合法和公平所有者。Über向优步提起诉讼主要是为了确保其品牌、业务和商誉不再受到优步故意和肆意侵权、欺骗性贸易行为以及对Über标志进行不公平使用等行为的损害。”


  公众将Über与优步的业务混为一谈

  Über表示,自从优步于2009年成立并开始在市场推广中使用“Uber”一词以来,优步的消费者、员工和承包商以及政府机构经常会对这两个公司的业务产生混淆。


  诉讼文件指出,优步的员工曾来到了Über的办公楼,误以为是优步的。Über还总会接到愤怒的优步消费者的电话,遇到心怀不满的消费者的来访以及遭遇消费者要求获得赔偿的情形。


  针对优步的纽约州失业保险与工人补偿索赔也从Über的保险中被扣除了。


  诉讼文件还指出:“Über已经收到了来自优步消费者和承包商的骚扰和威胁性通信。优步的许多员工(包括高级管理人员)已经在社交媒体以及其他平台将自己视为Über的员工。换句话来说,人们对Über与优步之间产生了严重的混淆。”


  目前,Über正在向法院寻求禁令并获得相关损害赔偿。


来源:中国保护知识产权网


网课直播,著作权属谁?

20-5-7

游戏直播、赛事直播、企业直播、带货直播……形式多样的“直播”正在浸润大众的生活。近年来,网络授课、直播课堂蔚然成风,互联网教育产业随之兴起。有的家长为孩子购买了线上课程,孩子在家打开电脑就可以通过平台接收老师的直播授课,有的还可以和老师互动。网络直播授课,丰富了教学形式,提高了孩子们的学习兴趣。不过,这一新兴事物可能产生一系列新的法律问题,值得我们关注。



网课直播相关的知识产权和竞争法问题

互联网授课有不同类型。第一种类型,教师个人可以把自己录制的授课视频上传网站传播。借助互联网平台,讲、录、传一人即可完成。第二种类型,网课由多个主体协作完成,我国现有的网课直播多采用这种类型。网课组织者是教育行业或互联网行业的经营者,他们有制片人负责拟定教学内容,有专门团队摄制播放课程、宣传销售网课,授课老师和网课组织者签订授课协议。在直播授课过程中,可能产生一系列著作权法上的权利。例如,授课老师在讲课时即兴发挥、进行创作的,可能形成口述作品,享有著作权。有的课程课件已经固定,授课老师只是用说唱等活泼的形式来“照本宣科”,这时其可能构成著作权法上的表演者,享有邻接权。


当前,“盗录”“盗播”“盗卖”网课的现象比较多见。将授课过程摄制下来进行直播或者录播,由此形成的“连续画面”是否构成电影作品?这一问题目前仍在讨论中。著作权法实施条例规定,电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品,是指设置在一定介质上,由一系列有伴音或无伴音的画面组成,并且借助适当装置放映或者以其他方式传播的作品。如果摄制者只是驾着一台摄像机对准授课老师,其他什么也不做,完全“忠实”地记录或播送老师授课的实况,那这一连续画面可能缺乏“电影作品”所要求的那种“独创性”,不能构成电影作品。


那么,由此录制而成的网课视频能否构成录像制品呢?类似的问题在赛事直播或戏剧直播中也曾被讨论过。对于一些简单的赛事或表演,例如拳击比赛或室内独角戏,如果摄影师什么也不做,只把摄像机正对着赛场或剧场进行机械录制,独创性为零,那么可能很难构成录音录像制品。相反,如果网课组织者提供教案、课件,还在教学画面中添加一些动画效果,通过画面内容的拣选、编排、剪辑体现一定的独创性,按照目前的司法实践,这类连续画面可以认定为录音录像制品。如果体现出电影作品所通常要求的那种独创性,甚至可以认定为类电作品。如果是直播授课,载有授课画面的信号可能成为广播组织者权的客体。网络平台或者其他传播者要播送授课视频的,应当取得权利人的授权,支付许可费。


此外,盗播等行为也可能构成不正当竞争。当著作权法上的权属划定有疑义时,目前的司法实践倾向于诉诸反不正当竞争法一般条款来对盗播进行规制。这样的路径是否合理?笔者认为,此种路径在一定时期内从侧面保护了权利人,但反不正当竞争法毕竟属于公法范畴。如果能捋顺著作权法理论,在知识产权法体系内对网课权利人提供较为完备的保护,将更能促进产权划定和交易效率,更加符合法的安定性和确定性要求,论证逻辑也更加合理。


直播课程的侵权风险

直播授课可能产生侵权纠纷。例如,教师在授课中未经许可使用他人的作品也未支付报酬的,可能侵犯他人的著作权。为了活泼授课形式在授课中穿插歌舞表演的片段却未经授权的,可能侵犯他人的邻接权。授课的内容或形式不当,还有可能侵犯他人的其他民事权利。这里产生一个问题:谁是侵权的责任人,是教师本人还是网络平台?如果网课组织者与教师签订格式条款的免责协议,其效力如何认定?如何使用集体管理制度来加以规制或安排?


上文列举网络授课的第一种情形,由教师自己借助视频网站完成授课、录制、传播的,平台提供信息存储服务,是通常意义上的网络服务提供者。根据信息网络传播权保护条例的规定,教师个人将其授课上传网络平台的,后者可以透过避风港规则来免于侵权责任。但网络授课的第二种情形下,避风港规则的适用前提可能受到限制。如果互联网教育经营者在网课的制作和传播上起主导作用,且利用自己的网络平台授课,那么其地位有别于通常意义上技术中立的网络服务提供者,此时不适用避风港规则。为了避免“批量侵权”的高风险,网课经营者应当事先取得著作权集体管理组织的授权。


如果平台主导,和授课教师签署事先拟定的合同,约定凡授课内容侵犯第三人权利的由授课教师承担责任而平台一律免责,这一条款将不能对抗善意第三人。此时,授课教师和平台应当共同承担侵权责任。平台和众多授课教师之间的合同,事先拟就且多次使用的,构成民法上的一般交易条款,或称格式合同。这类合同的某些条款倘若合法性堪舆而涉诉的,法官应当对其合法性和有效性予以判定。相应的,如果平台和授课教师签署协议,规定网络授课产生的所有知识产权一律归平台所有,授课教师只领取报酬,倘若涉诉,法官也应当对此类条款的合法性进行判定。


著作权分为著作人身权和著作财产权。前者包含发表权、署名权、修改权和保护作品完整权。著作人身权的一大特征是其不可转让性,这一点和著作财产权相区别。因此,格式条款一揽子约定著作权归属的,违反法律规定的部分,可以由司法机关判定无效。


有一种观点认为网络直播授课过程中主播行为侵权的,平台和主播之间的责任分配,类似滴滴平台与滴滴司机之间的关系。这涉及非常复杂的问题,即直播平台和授课主播之间、滴滴平台和滴滴司机之间是否成立劳动关系。笔者认为,应以人身依附性为标准判定是否成立劳动关系,其一看劳动者是否要服从用工者的指令,其二看劳动者是否在时空上嵌入到用工者的体系之内。


来源:央广网 

美法院裁定商标STRATUS与STRATA存在混淆可能性

20-5-7

       美国联邦巡回上诉法院(CAFC)维持了美国专利商标局(USPTO)专利审查与上诉委员会(TTAB)的一项裁决,即驳回Stratus网络公司(以下称为Stratus)的“STRATUS”商标注册申请,理由是该标志与UBTA-UBET通信公司(以下称为UBTA)的注册商标“STRATA”存在混淆的可能性。CAFC审查了TTAB对每一项“杜邦因素”(在杜邦一案中确定的判断混淆可能性的13个因素)所作的事实性裁决,发现TTAB的裁决有实质性证据支撑,故其裁定不存在法律问题。



  TTAB的裁决

  2012年8月,电信设施提供商Stratus向USPTO提交了一项商标申请,以将STRATUS注册为商标。2013年12月,同为电信提供商的UBTA以存在混淆可能性为由提出异议。2018年10月,TTAB裁定两个商标之间存在混淆可能性,驳回了“STRATUS”商标注册申请。Stratus诉至CAFC。


  TTAB在评估混淆可能性时将“杜邦因素”纳入考虑范围,发现13个杜邦因素中有6个与UBTA的异议有关。关于第一个因素“当事方商标的相似性”,TTAB裁决存在混淆可能性,因为没有证据证明消费者能分清“stratus”和“strata”两个词的字典定义的区别,商标传达出的总体商业印象的相似性大于差异性。关于第二个因素“当事方服务的相似性”,TTAB裁定存在混淆可能性,部分原因是Stratus申请的商标和UBTA的注册商标的服务描述相同。另外,TTAB在第三个因素“贸易渠道相似性”方面也裁定存在混淆可能性,因为当事方服务的对等性可导致人们推定服务在相同的贸易渠道中流通并提供给同一类消费者。


  关于第四个因素“消费者成熟度”,TTAB认为不太可能存在混淆可能性。关于第六个因素“异议方商标的强度”和第八个因素“持续使用的时间期限和条件,无实际混淆的证据”,TTAB持中立态度。TTAB总结称,UBTA通过大量证据表明,Stratus的商标与其服务结合使用时很有可能让消费者产生混淆。


  CAFC对TTAB裁决的审查

  CAFC指出,TTAB针对每个因素的裁定均基于证据,例如词典定义以及Stratus申请和UBTA注册中的服务。Stratus称书面证据并不支持TTAB的结论,但CAFC指出,尽管可从书面证据中合理推出不同的结论,但我们必须维持TTAB基于实质性证据的决定。因此,CAFC总结称TTAB的裁决整体上具有充分的证据支持,Stratus相反的论点没有说服力。


  关于消费者成熟度和实际混淆因素的审查

  CAFC还回应了Stratus的论点——TTAB在考虑“消费者成熟度”和“实际混淆”因素时犯了法律错误。关于“消费者成熟度”,Stratus认为,TTAB“没有对此因素做出明确的裁定,而只是引用了判例法——即使是成熟的客户也无法不产生混淆。”作为回应,CAFC解释说,TTAB可以考虑每个因素。但是,TTAB“可以将分析的重点放在商标的相似性和商品的相关性等决定性因素上。CAFC引用Han Beauty, Inc.诉Alberto-Culver Co.案并指出:“虽然TTAB最好对每个相关的杜邦因素做出明确的裁定,但在给定因素上没有明确的结论并不意味着发生错误,只要书面证据表明TTAB已考虑该因素以及相应的论点和证据。”因此,CAFC认为TTAB关于消费者成熟度的决定没有法律错误。


  关于“实际混淆”,Stratus认为,TTAB的决定是错误的,因为双方的商标共存了6年以上,尽管双方的贸易渠道重叠,但从未发生过任何实际混淆。CAFC指出,双方的服务在地理位置上没有重叠,并且在相关时间段内客户也不会同时使用这两种商标。CAFC解释说,实际混淆因素的重要性降低了。但总而言之,CAFC肯定了TTAB对混淆可能性的裁决。


来源:中国保护知识产权网


广告语有著作权吗?

20-4-29

在生活中,我们经常能看到各种设计精巧的广告语,它是一则广告的灵魂,是诱惑消费者的主要工具。美国一项调查显示,看广告语的人平均是看广告全文的人的5倍。那么,广告语是否受著作权法保护?实践中,在因广告语而产生的版权诉讼中,主张版权保护的诉请有时能得到法院支持,有时则被驳回,原因因具体案情而各有不同,以下具体展开说明。



一方面,我国在实践中并不否定对广告语的版权保护。从理论上说,广告语属于一类特殊的文字表达,一般字数很少,很难表达出必要的创作高度,常常是思想有余而表达不足。因此,有些西方国家直接拒绝给一般的广告语提供版权保护,例如,美国版权局在其行政法中规定,“诸如名字、名称和标语的词组和短语不能受到版权法保护,并且也不能作为作品予以注册登记”。但是,我国部分法院在一些案件中认可了广告语,即使字数不多,在满足作品独创性的前提下也可以受到版权保护。


另一方面,知名度高的广告语并不一定能受到版权保护。很多企业对精心设计的广告语进行了大量商业宣传,在取得了很高的知名度后,往往会误认为广告语因而变得与众不同,自然具有“独创性”而应该受到著作权法的保护。事实上,这是走入了对作品的认识误区。因为,作品是否构成,与“独创性”有关,而广告语是否知名度高,很多时候与“显著性”有关,而商标法意义上的“显著性”和著作权法意义上的“独创性”并非是一回事,例如,很多公众看到耐克的钩形LOGO能迅速辨识出其出自耐克公司,但并不能说明耐克钩形标志本身一定可以构成作品。因此,一个表达独特的广告语,可能知名度并不高,但仍可能构成作品;而一个妇孺皆知的广告语,由于表达简单,却未必可以构成作品。例如,恒源祥有个“羊羊羊”的广告词,尽管知名度高,却很难认为构成作品。



笔者认为,无论是从司法认定层面还是企业维权层面,都应对广告语的版权问题重新审视。


第一,司法机关应严格控制对短小广告语的版权认定。众所周知,对于作品表达而言,字数越多,他人因为巧合而创作出相同作品的概率就越低,反过来,对于表达短小的广告语认定版权,就会使得相关企业在事实上垄断了相关的语言资源,并不合理。例如,在专利法中,如果申请人的技术方案中的技术特征太少,就不容易通过专利审查,因为这样的专利会使得申请人垄断很大的技术范围,同样的道理,对于表达特征过少的语言成果,如果赋予著作权,同样会造成不合理的创作垄断。


第二,企业选择著作权法保护广告语实际意义不大。对于过于短小的广告语,即使被认定为作品,但由于表达简单、变化量较少,要主张他人版权侵权必须证明他人表达完全抄袭或者基本相同,而他人很容易规避这种侵权指控。例如,某粽子企业为了商业宣传推出了这样的广告语“粽有幸福”,这一广告语非常有创意,实际上是利用了汉语的“谐音”,而其他企业如果模仿而推出了类似的广告语,如“粽有未来”“粽会开心”“粽有惊喜”等等,则原来广告语的设计企业很难诉诸著作权的保护,因为后面模仿的广告语与其广告语唯一的相同点就是“创意”,而创意是指具有创造性的想法和构思,俗称点子、主意、策划等,是不受著作权法保护的“思想”。那么,对于这种情况,企业应当如何应对呢?首先,在他人模仿广告宣传行为满足不正当竞争的前提下,可以尝试用反不正当竞争法维权;其次,可以精心设计广告语,使得他人想模仿也实现不了,例如,某报纸的广告语是“好人得好报”,这一广告语不但利用了谚语,而且还利用了“报”字的多义,这样的广告创意同行企业即使想模仿难度也很大。


来源:中国新闻出版广电报

美国《冠状病毒援助、救助和经济安全法案》为知识产权所有人提供帮助

20-4-26

       尽管新型冠状病毒正处于新一轮的爆发期,但是很多知识产权所有人仍不得不在这种极端危险的情况下继续为自己的知识产权资产提供保护。有鉴于此,为了减轻知识产权所有人的负担,美国政府颁布了《冠状病毒援助、救助和经济安全法案》。这部法案赋予了美国专利商标局(USPTO)更多的权利,以确保那些宝贵的知识产权可以得到保护,不会因为受到疫情影响的知识产权所有人未能按时续展或者办理相关业务而失去效力。显然,对于那些正担心自己无法按照规定期限去办理商标续展、专利申请以及支付官费的商标或者专利所有人来讲,这部法案的出台可谓是非常的及时。


  如果美国政府没有采取这一行动,那么无论知识产权申请人或者所有人正在遭遇到何种困难的局面,USPTO都无权修订或者延长相应的法定期限。此前,USPTO在其于2020年3月16日发出的通告中曾指出,鉴于USPTO并无权擅自延长办理具体业务的期限,因此如果专利或者商标所有人错过了法定的续展或者申请期限,那么USPTO只能减免其中一部分的续展或者申请费用。而《冠状病毒援助、救助和经济安全法案》就正好解决了这一问题。


  USPTO局长获得的临时权限


  根据《冠状病毒援助、救助和经济安全法案》中第12004条的规定,如果USPTO局长认为当前的某些紧急事件确实严重影响到了USPTO的工作、损害了专利和商标的申请人与所有人的权利,或者导致人们无法向USPTO按时提交自己的申请或者支付官费,那么USPTO局长将能够对当前《专利法》和《商标法》中规定的时间期限做出修订。


  此外,根据《冠状病毒援助、救助和经济安全法案》的要求,USPTO局长在发出延长业务办理期限的通告时还必须要列明做出这一决定的详细理由。


  调整后的期限


  USPTO局长几乎在第一时间就行使了《冠状病毒援助、救助和经济安全法案》所赋予其的新权限,并在2020年3月31日发出了调整办理知识产权业务权限的通知。


  具体来讲,根据USPTO局长的决定,如果人们需要在2020年3月27日到2020年4月30日之间提交和支付某些与商标有关的文件与费用(这包括提交商标异议通知、对《审查意见通知书》进行答复以及提出续展请求等业务),那么办理上述各项业务的期限可以再延长30天。当然,如果知识产权申请人或者所有人选择延期办理业务的话,那么其必须要提供一份证明自己是受疫情影响(例如关闭了办公室或者现金流中断了)才不得不延期办理的声明。


这些举动对于知识产权所有人而言都意味着什么?


  实际上,新冠病毒疫情对知识产权申请人以及所有人所造成的影响可能远不止于此,因此后续USPTO还可能会对其他办理相关业务的期限做出调整。总而言之,无论人们是想在美国提交自己的专利申请、为已注册商标进行续展还是按照法律规定交纳各项官费,其都应该随时留意相关信息,以了解是否出现了新的变化。当然,在目前这个特殊时期,知识产权所有人定期与专业的律师团队就最新公布的政策进行探讨也是一个不错的选择。


来源:中国保护知识产权网

抗疫药品面临的另一个障碍——专利

20-4-23

        目前还没有任何可预防COVID-19的疫苗问世。许多临床试验(CT)正在寻找治疗方案。这些临床试验主要是对现有分子进行重新定位。世界卫生组织(WHO)已发布关于COVID-19治疗方案,其中一些正在进行临床试验。一般来说,在开展临床试验时,旧分子不涉及专利问题,因为这些分子已经不在专利保护范围内。


  但是,在许多国家,一些旧分子仍然受专利保护。具体而言,瑞德西韦(Remdesivir)和法匹拉韦(Favipiravir)在印度受专利保护。这些药品的仿制药能促进同情用药(compassionate use)和临床试验,无需依赖专利持有人的供应。因此,印度政府应使用强制许可或政府使用许可促进这两款药物的仿制药生产。


  有些药物是非常古老的分子,例如氯喹(chloroquine)和羟氯喹(hydroxychloroquine)。有些则比较新,例如艾滋病治疗药物洛匹那韦与利托那韦组合(Lopinavir-Ritonavir)。一些新分子在许多国家受专利保护,这些国家正在通过临床试验或同情用药治疗COVID-19。为了应对专利阻碍,伊朗和智利等国家已经颁布了强制许可,允许仿制药公司未经专利持有人同意生产或使用专利药品或发明。德国甚至修订了专利法以促进快速颁发强制许可,加拿大也将很快采取类似措施。厄瓜多尔国民议会也通过了一项决议,授权卫生部长颁发强制许可。


  现在,瑞德西韦已获得一项专利,另一项申请正在受理之中。最近获得授权的专利将于2035年到期。


  瑞德西韦被认为是治疗COVID-19最有前景的药物。它是一种广谱抗病毒药物,目前正在中国进行临床试验,结果或将于4月底揭晓。该药物能抑制病毒在细胞内自我复制的能力。这表明即使人处于感染的初始阶段并且病毒仍在上呼吸道中繁殖,瑞德西韦也具有疗效。


  尽管该药尚未显示出对埃博拉病毒有效,但实验室和动物研究表明,该药物对重症急性呼吸综合征(SARS)和中东呼吸综合征冠状病毒(MERS)有效,SARS和MERS都是冠状病毒感染引起的呼吸道疾病,比新型冠状病毒更致命,但传播性没那么强。瑞德西韦是WHO资助的跨地域大型临床试验的一部分。


  一些研究人员寄予希望的另一种药物是法匹拉韦。法匹拉韦是由富士胶片富山化学公司开发的。根据许可协议,这款抗病毒药物由浙江海正药业有限公司生产,用于治疗流感。据报道,法匹拉韦可治疗核糖核酸病毒,例如SARS-CoV-2。但是,这种药品对具有严重症状的患者无效。有报道称,中国正式使用这种药物治疗深圳的COVID-19检测为阳性的患者,发现服用该药物的患者4天后检测为阴性。在武汉的一项试验中,该药物将患者的发烧时间从平均4.2天缩短至2.5天。


  这些化合物专利会对印度产生很多影响。尽管印度《专利法》允许出于研发目的使用这些受专利保护的药品。此外,《专利法》第107条允许任何人为了获得监管审批不经专利持有人同意生产、使用甚至销售专利药品。印度仿制药公司和研究机构因此可在临床试验期间可自由生产和使用这些专利药品。但是,一旦监管局提供了上市审批文件,生产、使用和销售专利药品的行为必须停止。事实上,这些条款没有多大用处,因为私营企业不会进行任何投资,除非将来进入市场有保证。


  印度《专利法》中另外4项规定有助于提供可预测且持久的解决方案。第一个选择是第84条下的强制许可。该条规定,私营药企可基于如下3个理由之一向印度专利局申请强制许可:需求未得到满足、价格过高和缺乏本地制造。任何感兴趣的人在向专利持有人寻求自愿许可失败后可自专利授权之日起3年后申请强制许可。


  第84条对瑞德西韦不适用,因为该药物在2020年获得专利授权。就法匹拉韦而言,在寻求自愿许可失败后,利益相关方可在合理期限内申请强制许可。


  尽管《专利法》规定,“合理期限应被理解为一般不超过6个月”。在现有情况下,6个月已是很长的期限。另外,颁发强制许可需要听取专利持有人的意见,这可能会延迟许可的颁发。诉讼威胁也使仿制药公司无法依据第84条使用法匹拉韦专利。因此,第84条下的强制许可不是一种好的选择。


  第二个选择是第92(3)条--如果发生国家紧急情况或极端紧急情况,例如出现公共卫生紧急情况或在公共卫生危机(例如流行病),出于公共且非商业用途的使用是合法的。此时,即使没有听取专利权人的意见,专利局长也可以酌情颁发强制许可。在这种情况下,申请人不需要作出任何获取自愿许可的尝试。寻求强制许可的前提是政府发布通知称有必要发布强制许可。


  第3个选择是政府根据第100条颁布政府使用许可。根据该条,政府可直接使用或授权私营企业使用专利。


  第4个选择是第102条,政府能购买专利并让仿制药企生产受专利保护的分子。


  现在,只有后3种选择是可行的,但需要政府采取行动。在使用强制许可方面,印度政府常常会有所顾虑,这通常是由美国政治施压造成的。美印商业委员会2016年向美国贸易代表办公室提交的文件显示,印度官员口头保证不授予任何强制许可。


  现在,印度正处于非常时期,此时需要采取特殊措施,例如允许生产专利药品的仿制药。


来源:中国保护知识产权网


加州大学专利权得到捍卫 苹果仍面临8亿美元赔偿

20-4-23

       近日,美国联邦巡回上诉法院驳回了苹果公司使加利福尼亚理工学院(以下简称加州理工学院)的专利无效的诉讼。这使苹果公司企图逃避8亿多美元赔偿的希望破灭。


  在2020年3月5日发布的一项判决中,联邦巡回上诉法院总体认可专利审判和上诉委员会(PTAB)自2018年以来的几项决定,即关于驳回苹果公司撤销加州理工学院专利请求的决定。


  加州理工学院早在2016年就对苹果公司和博通公司提起诉讼,指控他们侵犯其专利。2020年1月,美国加利福尼亚中区联邦地方法院的陪审团认定两个公司侵犯了加州理工学院相关专利,并判其向该学院支付11亿美元赔偿金,其中苹果公司需赔偿8.378亿美元,博通公司需赔偿2.702亿美元。系争专利涉及数据传输技术,加州理工学院称苹果设备中使用的博通Wi-Fi芯片侵犯了该技术专利。


  此前,苹果公司曾试图通过PTAB的跨部门审查使该专利无效,但PTAB于2018年驳回其请求。


  苹果公司针对PTAB的决定向联邦巡回上诉法院提起上诉,希望法院基于显而易见性的理由使加州理工学院的专利无效。


  如果上诉成功,苹果公司将可能逃脱其在11亿美元判决中需支付的金额。但是,在简短的“即决判决”中,联邦巡回上诉法院确认了PTAB的决定。


  上诉法院并没有解释其理由,也没有对判决书发表意见。


  加州理工学院在陪审团判决后发表的一份声明中表示:“作为非营利性高等教育机构,加州理工学院致力于保护自己的知识产权,并实现肩负的使命,即通过与教育与研究相结合来扩展人类的认识并造福社会。”


来源:中国保护知识产权网

欧盟普通法院驳回缠绕奶酪棒形状的商标申请

20-4-23

       2020年3月26日,欧盟普通法院就一起商标纠纷作出了支持欧盟知识产权局(EUIPO)的判决,驳回了土耳其奶酪制造商Muratbey(Muratbey Gida Sanayi ve Ticaret)奶酪棒形状(由几条单独的奶酪缠绕在一起组成)的商标申请,理由是该奶酪形状不具备显著性。


  此前,Muratbey为3件不同的商标在EUIPO递交了注册申请。这些商标涉及奶酪的形状,即由若干条奶酪缠绕在一起组成的细长圆柱形奶酪棒。


  Muratbey网站上推广的许多奶酪都是上述形状。该公司称自己是第一家制作由若干条奶酪缠绕在一起组成的奶酪棒的公司,并凭借自己的努力赢得了“2018年世界乳业创新奖”。


  然而,欧盟普通法院指出,新颖性或独创性并不是评估商标显著性的相关标准。


  该法院还表示,诸如“世界乳业创新奖”之类的奖项只有在基于消费者认知的基础上才有意义。


  欧盟普通法院对EUIPO的最初决定表示支持,即奶酪棒或类似的形状在整个乳制品行业都是很常见的,因此无法作为商标来表明Muratbey是这些商品的来源。


  该法院还认为,在普通消费者的眼中,Muratbey与缠绕在一起的奶酪形状之间没有内在的联系。


  Muratbey已经在德国成功将奶酪条缠绕在一起组成的奶酪棒形状注册成了商标。但欧盟普通法院表示,EUIPO不会受个别欧盟成员国决定的约束。


  最后,该法院要求Muratbey支付相关诉讼费用。


来源:中国保护知识产权网

阿玛尼未能说服法院其可注册“Le Sac”系列商标

20-4-22

      2020年3月26日,欧盟普通法院裁定意大利奢侈品时装品牌乔治.阿玛尼(简称阿玛尼)不能提交两个系争商标申请。

  在该案件中,阿玛尼未能说服法院其两个商标“Giorgio Armani Le Sac 11”和“Le Sac 11”不会与西班牙人费利佩.亚松森(Felipe Asunción)所拥有的3个“Le sac”商标产生混淆。

  阿玛尼于2015年推出的“Le Sac 11”系列手提包是方形的皮革制手提包,包上带有短手柄。

  阿玛尼曾于2014年12月申请注册“Le Sac 11”商标,随后于2015年3月申请注册“Giorgio Armani Le Sac 11”商标,两个标志均涵盖第18类和第25类的商品,例如手袋和服装。

  2015年下半年,西班牙人亚松森对两个商标的申请提出异议,理由是他所拥有的3个“Lesac”西班牙商标涉及第18类、第25类和第35类(零售销售服务)。作为回应,阿玛尼要求亚松森提供关于其在先商标真实使用的证明。

  最终,欧盟知识产权局(EUIPO)的异议部门得出结论,亚松森确实使用了其商标,EUIPO支持其异议。阿玛尼随后提起了申诉。

  2018年8月,EUIPO第四上诉委员会驳回了阿玛尼的申诉,再次作出支持亚松森的决定。阿玛尼随后向欧盟普通法院提起诉讼,但最新的两项裁决中,普通法院确认了EUIPO的结论。

  

       阿玛尼的论点


  在这两次诉讼中,阿玛尼都提出了相同的论点。

  欧盟普通法院将阿玛尼的第一次辩解分为两个部分:第一部分称上诉委员会本不应重新评估亚松森的使用证据,第二部分则是基于对其发表意见权的侵犯。

  然而,这两部分均被驳回。关于第一部分,法院裁定上诉委员会对真实使用的证据进行新的全面审查,这在其权力范围之内。

  关于第二部分,法院指出,阿玛尼已有机会对亚松森提供的证据的价值提出意见,因此其抗辩是没有事实依据的。

  法院还驳回了阿玛尼的另一个论点,即EUIPO错误地认为亚松森在先商标保护的服务是“与皮革制成的手提包、钱包和手袋,成衣和鞋类有关的零售服务”,而不仅仅是“零售服务”。而阿玛尼认为亚松森的商标仅在“零售服务”类进行了注册,并没有任何具体的更进一步的信息。

  对此,法院表示:“根据判例法,商品零售构成了第35类的一种服务……根据世界知识产权组织《尼斯协定》对于该类服务的解释性说明,该类服务还包括:‘为方便他人,将各类商品汇总在一起……使客户能够便捷地浏览和购买这些商品。’”

  法院还补充称,与阿玛尼的说法相反,“零售服务”一词并不含糊,它涵盖了任何商品的零售。

  最后,欧盟普通法院还驳回了阿玛尼对亚松森提供的证据的异议,以及关于EUIPO在认定混淆可能性方面作出错误决定的论点。

  最终,阿玛尼被命令支付这两起诉讼的相关费用。

来源:中国保护知识产权网

欧盟法院裁定商标持有人可对商标撤销之前的侵权主张赔偿

20-4-22

      3月26日,欧盟法院裁定,欧盟法律不禁止因未使用被撤销商标的商标持有人对商标撤销之前的侵权主张赔偿。


  法国烈酒品牌公司Part des Anges的母公司AR将“Saint-Germain”商标用于烈酒引起了争议。


  AR公司于2006年注册了“Saint Germain”的法国商标,涵盖了烈酒和葡萄酒等酒精饮品。


  2012年,该公司在巴黎地区法院对包括Cooper International Spirits在内的其他3家烈酒公司提起诉讼,指控其以“Saint Germain”商标品牌销售利口酒。


  但是,第2年,法国南泰尔(Nanterre)的地方法院以未使用为由撤销了“Saint Germain”商标,撤销从2011年5月起生效。


  AR公司随后提起上诉,但是,凡尔赛上诉法院于2014年维持了撤销“Saint Germain”商标的裁决。


  在巴黎法院诉讼程序中,AR公司坚持认为其有权就2009年6月至2011年5月之间关于其商标的侵权行为寻求赔偿。这段时间是商标有效的时期,并且其诉讼不应受到时间限制。


  巴黎地方法院以及上诉法院均以该商标自申请之日起未曾使用过为由,驳回了这些主张。


  AR公司再次向巴黎最高法院提起上诉,称欧盟或法国的知识产权法均未要求商标持有人证明“是为了从商标保护中获益,商标进行了使用”。


  最高法院将该案件移交至欧盟法院,请求明确欧盟法律是否禁止因未使用而被撤销的商标的持有人就商标撤销前发生的侵权行为寻求赔偿。


  在最终的裁决中,欧盟法院的结论是,根据欧盟商标法,该问题由各个成员国自行决定。不过根据法国的相关法律,此类主张似乎是可以提出的。


  尽管如此,虽然欧盟法律并未禁止商标持有人在这种情况下寻求赔偿,但欧盟法院表示,在确定是否发生损害以及应赔偿的金额时,商标的使用“仍然是一个必须考虑的重要因素”。


  该案现现已返回巴黎最高上诉法院进行进一步审理。


来源:中国保护知识产权网


日本外观设计法修正案部分条款2020年4月1日生效

20-4-22

       日本专利局(JPO)公布了《外观设计法修正案》,大多数修订条款从2020年4月1日生效,部分条款稍晚生效,具体日期待定。修正案对注册程序和权利实施都有影响。


  最显著的变化是,保护期限延长至申请日起25年。该条适用于2020年4月1日或之后的申请。此前,保护期为注册之日起20年。此外,修正案允许包含多个外观设计的注册申请,但相关条款的生效日期待定。一旦实施,申请人将能提交属于洛迦诺分类同一类别的多个外观设计的注册申请。


  判断是否具备创造性的理由(在日本注册外观设计要求具备新颖性、非显而易见性和创造性)已有所扩展,形状或样式如已经在线发布,即便不为公众所知也不再满足创造性要求。


  另外,一项新的条款允许为一套物品中的一部分注册外观设计。一件物品的某一部分可以注册外观设计,例如叉子或汤勺的手柄;而一套物品的一个设计可以涵盖一整套物品,例如一套餐盘。


  此前,外观设计制度允许注册关联外观设计,只要关联外观设计申请在首份外观设计的最早申请日起8个月内提交。而修正案规定,申请人可以从首份外观设计最早申请日起10年内提交关联外观设计申请。延长期限是为了鼓励顺应市场趋势的关联外观设计注册,这种更有效的申请方式能让申请人获益。另一项修订使连续注册成为可能,这适用于仅与关联外观设计相似的设计。此类申请可从主外观设计的最早申请日起10年内提交,保护期为主外观设计申请日起25年。


  修正案还扩大了外观设计的保护范围,将图形用户界面(GUI)、建筑物的设计(内部和外部)以及有形物体(小汽车、包和瓶子等)的可移动特征纳入到保护范围内。非直接侵权行为的范围也有所扩展,包括为避免侵权将侵权产品分割成多个部分进行制造或进口的行为。


  该修正案与国际标准保持一致。保护的范围以及侵权认定范围的扩大为知识产权权利人提供了确定性和安全性,有助于他们提交更多外观设计申请。


来源:中国保护知识产权网

加拿大修订本国《专利法》以应对新冠病毒疫情

20-4-22

       在本国法院宣布停止办公之后,加拿大知识产权局也随即表示可以视实际情况来延长知识产权申请人或者所有人根据《专利法》《商标法》和《工业品外观设计法》办理具体业务的时间期限。而除了上述延长期限的措施之外,加拿大为了应对新冠病毒疫情所带来的影响和冲击还对本国的《专利法》作出了修订。


  具体来讲,加拿大国会在2020年3月25日便审议通过了一部《C-13新型冠状病毒紧急响应法案》,对该国的《专利法》以及其他超过15部的法案进行了进一步的修订。从《C-13新型冠状病毒紧急响应法案》中的内容来看,新的《专利法》将会允许专利专员(Commissioner of Patents)在收到来自卫生部长的申请之后授权加拿大政府以及其他在上述申请中指定的人士来在必要的范围内生产、制造、使用以及销售某些专利发明以应对全国性的突发公共卫生事件。而下文将会着重介绍下新的《专利法》中所出现的几点重要变化。


  首先,如上所述,根据新修订后的《专利法》中的第19条4款1项的规定,专利专员在收到来自卫生部长的申请之后,可以授权加拿大政府以及其他在上述申请中指定的人士来在必要的范围内生产、制造、使用以及销售某些专利发明以应对全国性的突发公共卫生事件。而在提交申请书时,卫生部长需要向专利专员详细描述相关突发公共卫生事件的具体情况,并保证首席公共卫生官已确认这是一起会波及全国的紧急事件。


  其次,根据新《专利法》第19条4款5项的规定,因为上述情况不得不对外授予知识产权使用权的知识产权所有人是有权获得相应的补偿的,不过具体金额应该是“专利专员在考虑到授权行为所涉及的专利发明经济价值以及上述发明的生产、制造、使用以及销售范围等因素之后,根据实际情况认为足以弥补知识产权所有人所遭受损失的数额”。


  在这里需要指出的是,如果最终相关的专利发明并没有完全按照专利专员所规定的方式来使用的话,那么根据新《专利法》第19条4款8项的规定,此时的知识产权所有人可以请求加拿大联邦法院发出一道法令,禁止加拿大政府或者任何已获得授权的人士再继续生产、制造、使用以及销售相关的专利发明。而从第19条4款8项的表述来看,联邦法院在是否会发出这种法令一事上是拥有自由裁量权的。


  此外,新的《专利法》明确指出这种授权是有期限限制的。根据第19条4款3项的规定,这种授权的到期日期应该是下列二者中的较早一个:卫生部长告知专利专员已经无需再借助该授权工作来应对此前申请中所提到的突发公共卫生事件的日期;以及在专利专员做出授权决定的1年后。


  最后,加拿大政府申请得到授权的期限也是有一定限制的。根据第19条4款9项的规定,专利专员在2020年9月30日之后就不能再以这种方式做出授权的决定了。


  总而言之,在新冠病毒席卷全球之时,为了挽救更多生命,加拿大的知识产权机构做出了迅速的响应与调整,而这些举措是完全可以获得人们的掌声的。当然,为了保证知识产权所有人的权利不会受到太多的影响,新的《专利法》也明确提出了合理的补偿标准,在最大程度上保护了知识产权所有人的合法权益以及相应的创新成果。


来源:中国保护知识产权网

称“3CE”系列商标遭擅用 欧莱雅公司起诉侵害商标权

20-4-21

       因认为域名注册机构北京新网数码信息技术有限公司在域名中突出使用“3CE”字样,“3CE”商标使用权人莱雅公司(L’OREAL SOCIETE ANONYME)以侵害商标权为由将北京新网数码信息技术有限公司诉至法院,要求新网数码即向莱雅公司书面披露“3ce.cc”域名注册人主体身份信息(包括姓名、名称、证件号码、地址、联系方式等)。日前,海淀法院受理了此案。


  原告莱雅公司诉称,1907年,欧仁.舒莱尔创办了“法国无害染发剂公司”。1939年4月4日,“法国无害染发剂公司”正式更名为莱雅公司(L’OREAL)(又译为:欧莱雅公司或欧莱雅股份有限公司),经过一百多年的发展,其已经成长为全球知名的化妆品企业。


  韩国知名演艺界人士金素熙于2009年开始创办3CE化妆品品牌,经过多年发展,积累了较高的知名度和美誉度。金素熙在中国注册了包括3CE在内的多枚商标。


  2018年莱雅公司与金素熙旗下公司进行商业合作,并以合同受让方取得了3CE系列商标,目前商标属于合法有效状态。


  近期,莱雅公司发现争议域名3ce.cc的域名注册机构为北京新网数码信息技术有限公司,该争议域名的解析网站首页栏目中单独突出使用了“3CE”字样;该网站展示宣传了包装上突出使用“3CE”标识的口红等化妆品。


  原告莱雅公司认为,该网站展示推广的产品多为化妆品,争议域名“3ce.cc”的主要识别部分“3CE”及其解析网站的商户突出使用“3CE”标识,已经构成相同或类似商品上的近似商标,足以造成相关公众的误认,构成对3CE商标权的侵权。


  目前,此案正在进一步审理中。


来源:新华网

新冠肺炎疫期:欧洲知识产权注册和纠纷的日期调整

20-4-20

       新型冠状病毒爆发的影响已蔓延到知识产权领域,欧洲的法院和知识产权局正在纷纷调整程序。

  希望注册或维护专利、商标或外观设计的企业,还有那些身陷各种知识产权纠纷(如版权和数据库权纠纷)的企业应注意新的措施会带来何种影响。


  

       欧盟知识产权局(EUIPO)


  EUIPO负责处理欧盟知识产权的注册、续展和有效性挑战等业务,其中包括欧盟商标。该局已发布一份Covid-19公告,并发布了延长时限的决定。

  EUIPO将截止日期在2020年3月9日至4月30日期间的程序的截止日期延长至5月1日,这些程序包括官费支付、优先权主张、异议、异议费用缴纳、续展、申诉、共同体外观设计公示延迟等。


  欧洲专利局(EPO)


  EPO负责欧洲专利的注册、维护和异议等业务。就Covid-19的影响,EPO宣布:

  所有计划在2020年4月17日或之前开展的审查和异议程序的口审程序将被推迟,除非已确认通过视频会议开展。

  所有计划在2020年4月17日或之前开展的上诉委员会口审程序将不在上诉委员会办公地举行。上诉委员会将通过通讯的方式与相关方联系。

  英国知识产权局(UKIPO)、EUIPO和EPO有望在未来几周发布指南。

  知识产权法专家弗洛里安.特劳布(Florian Traub)表示:“显然,这是一个不断变化的局面。并非每个知识产权局都拥有延长截止日期的法定权力。但是,审查员将最大化地使用自由裁量权,以授予延期或维持恢复原状的申请。申请人、商标所有人和异议人必须注意有些法定截止日期是不能延长的。”


  英国


  UKIPO负责处理英国知识产权注册、续展和有效性挑战业务,包括商标、已注册外观设计和专利。

  UKIPO已声明其服务基本上未受病毒影响,但是听证会受到影响。

  UKIPO在声明中称:“我们进行法庭听证会的奥尔德盖特大厦(Aldgate Tower)现无法营业。我们将继续通过电话、Skype或其他虚拟方式举行听证会。在2020年6月1日前将不会安排或举行任何一场听证会(该日期会进一步审查)。有关方的现有听证安排需要调整的,UKIPO将会在未来几天联系他们。”

  在较早期的一份声明中,UKIPO称尽管其有义务在相关法律范围内开展工作(因权利而异),但该局会采取同情的态度对待因疫情错过截止日期的情况。

  例如,如果某人没有在续展日期前的6个月内或在之后的6个月宽限期内进行续展,则会失去英国商标,其商标将完全从注册簿中移除。如果从移除之日起6个月内提出恢复申请,商标可以恢复,但注册官首先要确信未续展是“非故意的”。UKIPO在通知中倾向于表示,在当前情况下,它将对“非故意”进行宽泛的解读。

  关于英格兰和威尔士的法院,大法官罗伯特.巴克兰(Robert Buckland)就Covid-19对法院的影响发布了一份声明。

  民事法庭与往常一样。在相应调整作出后,庭审通过电话、视频连线和其他技术开展。

  法院员工已转向在家办公,商业与财产法院系统将接受电子归档。该系统下的知识产权法院坐落在英格兰和威尔士。

  法院已为法官和从业人员准备了一份进行远程审理的指南。该指南解决了《民事诉讼程序规则》的适用问题,并规定了在开始远程审理之前应考虑的法律问题。指南还说明了审理的程序并进一步澄清了当事人应完成的准备工作以及远程审理的运作方式。

  高级司法机关将就案件管理问题发布进一步的指南,这些问题包括《民事诉讼程序规则》的适用,法院规定的截止日期以及法院如何处理紧急申请等。

  英国政府发布了一个网址,可从中找到有关法院和法庭规划和准备的最新指南。


  爱尔兰


  爱尔兰知识产权局(IPOI)依然开放。但为了遵守爱尔兰政府的建议,实际办公地点从3月13日至3月29日对公众关闭。专利局长称,根据专利法、商标法和外观设计法,这段时间将从所有程序中“排除”。IPOI将继续在正常开放时间内提供在线和电子服务。

  专利局长解释称,《1992年专利实施条例》第78条规定,《1992年专利法》或实施条例规定的向专利局提交程序或申请的最后日期在专利局不对公众开放期限内的(排除期),可在排除期结束后的第一天继续开展业务。

  安.亨利(Ann Henry)说:“IPOI的快速行动值得称赞,该局在爱尔兰总理道伊塞奇(Taoiseach)2020年3月12日发布通知后立即发布了上述通知,排除期或将进一步延长。所有服务或将在线进行。”

  爱尔兰法院服务部发布了一份Covid-19疫情影响通知。

  法院保持开放。诉讼可以通过高等法院的中央办公室正常启动,中央办公室设置了投递箱程序来解决有关Covid-19的问题。因此诉讼时效规则依然生效。高等法院院长指出,在2020年4月3日之前,将不会进行庭审,因此,案件(包括非紧急动议)庭审暂停。

  对商事法院(高等法院的一个部门,审理所有重要的知识产权案件)而言,诉状书、动议宣誓书和证人证词可正常交换,当事各方必须遵守有关规定。

  法官可以审理紧急的商事诉讼,包括知识产权案件,例如下达禁令和落实禁令的实施以及受理司法审查申请。因此,值得注意的是,所有普通禁令仍在爱尔兰适用,包括临时单方禁令。

  如果理由充分,案件也可作为紧急案件。当事人可以给相关法院的登记员发送邮件,说明其案件应被视为紧急案件的理由。需要注意的是必须给与另一方阐明其立场的机会。

  法官会在线发布裁决结果,各方无需前往法院领取判决书。


  法国


  法国目前处于封锁状态,法国工业产权局(INPI)不对外开放。但大多数INPI员工和审查员在家远程办公,以便继续开展审查、授权和公示工作。

  所有在线服务--申请、续展、付费和注册等--依然和往常一样。

  3月16日,INPI局长发布了一项决定,将相关程序(商标异议除外)的截止日期延长4个月,前提是这些程序在3月16日仍未到期。INPI还提醒指出,未在截止日期前办完业务的人可使用恢复程序,INPI在处理恢复申请时将适当考虑当前的公共卫生危机。

  知识产权专家朱利斯.法布(Jules Fabre)说:“3月16日以来,法国政府已启动了应急计划,司法活动仅限于‘极其重要’的案件,例如极为紧急的简易程序、某些刑事程序以及少年法院的某些程序。对专利纠纷拥有专属管辖权的巴黎法院已暂停了所有案件管理听证、庭审以及判决书下达程序,并宣布延期,具体日期将另行通知。此外,书记员办公室现在已不接受新的诉讼、禁令申请等。巴黎上诉法院也采取了类似的措施。”

  除了这些应急措施,法国议会通过快速立法程序于3月22日通过了一项新的法律。该法引入了所谓的“卫生紧急状态”,并赋予法国政府采取紧急措施的权力,包括采取措施消除流行病带来的行政和司法后果,例如:

  -调整行政管理机构(包括INPI)的相关时限和程序;

  -调整与领土管辖、程序期限、庭审或视频会议有关的规则。

  法国政府或将在回来几天采取进一步的措施。


  德国


  3月18日,德国的宪法法院发布一份声明。在卡尔斯鲁厄,口头听证会将被推迟到4月。

  德国专利商标局(DPMA)现在允许商标职员在可能的情况下远程办公,以维持商标业务正常运作。

  该局3月18日发布的声明指出,未决程序的截止日期自动延长至2020年5月4日。该局在处理知识产权保护程序时将在法律允许的范围内尽量考虑当前的情况,尤其会酌情批准延长时限的请求。

  但是,DPMA表示其不能延长法律规定的时限。


来源:中国保护知识产权网

澳大利亚专家介绍提交国际商标申请时应注意的问题

20-4-20

       一般来讲,那些试图在其他国家为自己的商标寻求保护的澳大利亚企业可以采取下列两种申请形式:

  委托当地的代理律师在每个目标国家中都递交自己的申请(即“直接方法”);或者提交一件同时指定了多个目标国家的国际申请(即“《马德里议定书》方法”)。



  什么是国际申请


  国际申请指的是申请人根据一个源自《马德里议定书》的国际商标制度所提交的申请。上述《马德里议定书》是一个由世界知识产权组织(WIPO)负责管理的条约。借助这个条约,人们只需要提交一件国际商标申请便可以在多个国家或者地区中为自己的商标寻求保护。

  通常,在收到这样一件国际申请之后,WIPO会对该申请展开一次形式审查。如果这件国际申请符合适用的形式要求的话,那么WIPO将会在国际注册簿上登记该商标,并在《WIPO国际商标公告》上进行公布。不过,在这里需要指出的是,申请人仅仅是在WIPO完成了注册工作并不意味着相关的商标就能在指定的国家或者地区中获得保护,这是因为国际注册商标在指定的国家或者地区领土内是否能够得到保护最终还是会取决于每一个所指定国家或者地区的法律。

  换言之,尽管申请人能够借助马德里商标注册体系来提交一份能够同时指定多个国家或者地区的国际申请,但相关的商标是否能够在各个国家或者地区之中得到保护还是要经过当地知识产权机构的审查和批准,而这些知识产权机构显然只会根据当地的法律法规来做出授权或者驳回的决定。


  国际申请的优势


  众所周知,提交一件国际申请能够带来诸多好处,其中就包括:

  -由于申请人只需要提交一份单一的申请便能够在多个国家或者地区中为自己的商标寻求保护,这无疑会大幅提高申请的效率并降低相关费用和成本;

  -在完成国际申请的注册工作之后,商标所有人只需要对这件国际申请进行续展即可,而无需再前往各个指定国家或者地区逐一开展续展工作;

  -商标申请人或者所有人能够随时在国际申请中指定新的国家和地区,这意味着商标申请人或者所有人可以把握住更多的商业机会。


  国际申请的弊端


  凡事有利就有弊,人们在提交国际申请时也应该要注意到这种申请方式所带来的一些弊端。

  首先,申请人提交的国际商标申请必须要以其先前已在澳大利亚国内提交的申请或者已获得的注册商标为基础,而且这种关联必须要存在至少5年的时间。换句话来讲,在申请人完成马德里商标国际申请注册工作后的5年内,如果国内的基础申请或者注册商标被认定是无效的,那么整个国际注册也会失去效力。不过,如果发生了这个情况,那么申请人也可以选择立即放弃自己的国际申请策略,改成直接向每一个目标国家或者地区中的知识产权审查机构提交自己的申请,以继续为自己的标志提供保护。当然,此举肯定会产生更多的费用。

  其次,国际申请只能指定已经加入了《马德里议定书》的国家或者地区。目前,《马德里议定书》涵盖了超过122个国家或者地区,其中包括美国、欧洲共同体、新西兰和加拿大等。

  与分别向各个国家或者地区提交申请相比,对人们根据《马德里议定书》所提交的国际商标申请进行修订的灵活度通常更低。试想一下,如果申请人的国际商标申请遭到了来自第三方的异议,那么这可能会为申请克服相关缺陷带来一定的难度。

  

  总而言之,如果企业想在多个国家或者地区中为自己的商标寻求保护的话,那么提交一份国际商标申请应该是一个最具有成本效益的选项。


来源:中国保护知识产权网

国知局:关于延期举行商标注册同日申请抽签的通告

20-4-18

    

    

    受新冠肺炎疫情影响,为保护抽签人员的身体健康,国家知识产权局决定对商标注册同日申请抽签时间,由2020年4月23日至24日延期到2020年7月22日至23日,抽签地点和需携带的相关材料保持不变。同时,以电话和书面形式通知此次同日申请抽签的商标代理机构或商标注册申请人,敬请及时关注相关信息。

  

     特此通告。

 

  国家知识产权局商标局

  2020年4月17日



来源:国家知识产权局商标局


美国专家介绍做好品牌保护工作的经验

20-4-16

众所周知,无论是已经成功运营多年的成熟企业还是正处于起步阶段的初创企业,做好品牌的保护工作并以此来阻止他人侵犯到自己的商标权都是一件非常重要的事情。在向美国专利商标局(USPTO)提交商标申请之前,人们应该主动去了解和掌握相关的知识与信息,从而避免在日后陷入到恼人的纠纷之中。而本文就将着重介绍下申请人在美国开展商标注册工作的流程以及聘请专业商标代理律师的必要性。


美国商标注册流程


商标是一种可用于将某一家企业的商品或者服务与其他企业的商品或服务区分开来的标志。在美国,如果商标所有人想为自己的商标提供充足保护的话,那么其就需要向USPTO提交一份商标注册申请。根据相关规定,美国专利局在收到申请后,USPTO会花上3个月左右的时间才能将上述申请分配给相应的审查员。这些审查员在开展审查工作之后会向申请人发出一份《审查意见通知书》,以告知申请人上述申请中还存在着哪些问题与缺陷,或者是该申请被驳回的理由。一般来讲 ,商标申请遭到驳回的常见理由包括该商标名称属于通用名称、描述性的词语,或者是与其他在此前已完成注册商标存在混淆之处等。如果审查员没有找出任何问题,也没有发出《审查意见通知书》的话,那么这件申请将会在USPTO的官方公告上进行公示。上述公示期通常是30天,在上述期间,任何人都可以就这件商标提出异议。当然,如果没有人提出异议的话,那么USPTO将会在进行公示后的11周左右对该商标进行授权。从整体上来看,如果一件商标没有存在任何问题的话,那么从提交商标申请开始算起,一直到完成注册工作,这通常会需要大约9个月的时间。

雇佣商标代理律师的必要性


根据USPTO在2019年颁布的新规,所有的外国申请人都必须要聘请美国的商标律师来代其处理商标申请事务。不过,无论有没有上述规定,本文都建议商标申请人在提交商标申请时寻求与商标代理律师的合作。这么做的原因很简单,那就是这些商标代理律师通常会具备以下优势:对于美国联邦以及各州的法律更加熟悉,降低商标申请遭到驳回的概率;能够准确找出并制定最适宜的商品和服务类别,并会在必要时提供真实有效的使用证据来证明该商标已经投入了实际使用;能够帮助商标申请人编制并提交商标申请;针对USPTO发出的《审查意见通知书》进行答复,帮助申请人克服审查员所指出的种种缺陷和问题;如果有人向商标审查和上诉委员会提出了异议,及时代表申请人来处理相关的事务;以及时刻监控商标权利是否受到了侵犯。

来源:中国保护知识产权网微信

苹果获得可折叠屏幕专利 可用于iPhone或其他设备

20-4-16

据CNN报道,美国专利商标局于当地时间周二宣布,授予苹果公司一项可折叠屏幕专利,该屏幕可以用在iPhone或其他设备上。在这项专利中,苹果呈现了一种配备屏幕和可弯曲(柔性)外壳的电子设备。苹果于2018年1月提交了可折叠屏幕专利申请,它只是苹果围绕可折叠屏幕理念提出的众多专利之一。



据CNN报道,美国专利商标局于当地时间周二宣布,授予苹果公司一项可折叠屏幕专利,该屏幕可以用在iPhone或其他设备上。在这项专利中,苹果呈现了一种配备屏幕和可弯曲(柔性)外壳的电子设备。

  苹果于2018年1月提交了可折叠屏幕专利申请,它只是苹果围绕可折叠屏幕理念提出的众多专利之一。

  韦德布什证券公司(Wedbush Securities)分析师丹尼尔·艾夫斯(Daniel Ives)表示:“可折叠手机和5G技术代表着未来几年下一代智能手机的潮流。”

  艾夫斯在接受采访时表示,苹果多年来始终在对可折叠手机持观望态度,直到2017年以来,有关苹果开发可折叠手机的传言才开始流传。苹果曾申请过柔性显示器的专利,这种显示器带有触摸传感器,可以像书那样打开和关闭。此外,苹果还申请了柔性iPhone专利,它可以对折并卡在人的衣服上。艾夫斯说,苹果的新专利非常重要。

  艾夫斯认为,苹果最早可能在2020年末或2021年初推出可折叠智能手机。他说:“在可折叠手机方面,苹果远远落后于三星。但目前三星的Galaxy Fold不仅价格昂贵,还存在许多技术问题。”

不能忍!美国公司竟申请注册WUHAN CORONA VAX(武汉冠状疫苗)商标

20-4-16

3月25日,中国市场监管报记者从知识产权领域知名自媒体知产库方面了解到,有一家美国生物技术公司Moderna,早在1月27日,便向美国专利商标局(USPTO)申请注册4件商标,指定使用在药品等商品上。


WUHAN VAX

WUHAN MVAX

WUHAN CORONA VAX

WUHAN CORONA MVAX


记者随后登录USPTO官方网站查询,也查到了该公司申请注册的上述商标。



这4件商标都带有武汉的拼音缩写WUHAN字样。记者搜索后发现,VAX是一些疫苗名称使用的后缀或前缀,例如:



在商标局官方网站查询也可以看到一些带有VAX字样的商标,申请者多为医药公司。



CORONAVIRUS则是冠状病毒的英文。(不是那个科罗娜CORONA啤酒哈!!!)



因此,WUHAN CORONA VAX和WUHAN CORONA MVAX,翻译应该就是“武汉冠状疫苗”。


看到这里,不少人可能要问,申请人究竟是何方神圣?搜索结果显示,该公司是最早为COVID-19大流行提供可行的候选疫苗的美国公司之一,而且并非无名之辈。



第一张图片新闻报道的时间是1月24日,该公司申请注册商标的时间1月27日,也就是说,在开发疫苗没多久,公司就申请注册了这4件商标。


很多读者可能已经注意到,前段时间,商标局集中驳回了一批李文亮、火神山、雷神山等与疫情相关的不良影响商标。那么,这几件商标在美国商标法体系下是否会获得核准注册呢?


美国《商标法》(兰汉姆法)并没有与我国《商标法》第十条第一款第(八)项“不良影响”完全对应的条款,最接近的应该是第1052条——


(a)包含不道德、欺骗或诽谤性内容;含有对生者或死者、机构、信仰或国家象征有贬损或引起错误联想的内容,或包含使之蒙受鄙视或破坏其名誉的内容……


美国公司申请注册WUHAN CORONA VAX等商标是否属于“包含不道德、欺骗或诽谤性内容”,需要美国审查员以美国法的标准作出判断。


美国的商标审查周期在没有异议的情况下通常为8个月到1年的时间,因此短时间内上述商标还不会进入实质审查程序,所以无法很快知道这件商标是否会被驳回。如果USPTO没有驳回上述商标申请,在异议期内,相信也会有很多正义人士对其提出异议,阻止这样的商标注册成功。同时,随着疫情的发展,越来越多的全世界的人们包括美国人民都意识到,病毒是全人类的敌人,基于对病毒逐渐深入了解,USPTO最终核准这样的商标注册的可能性有但并不大。


中国外交部发言人耿爽表示,近来美国一些政客把新冠病毒同中国相联系,这是对中国搞污名化,我们对此强烈愤慨、坚决反对。耿爽强调,世界卫生组织和国际社会明确反对将病毒和特定的国家和地区相联系、反对搞污名化。我们敦促美方立即纠正错误,立即停止对中国的无端指责。



据美国有线电视新闻网(CNN)3月24日报道,特朗普在接受福克斯电视台(FOX)采访时表示,他决定不再使用“中国病毒”这一说法。“我决定不再用这一点大做文章了。”(I decided we shouldn't make any more of a big deal out of it)特朗普说道。


美国总统都已经“不再用这一点大做文章了”,如果USPTO核准上述商标注册,使其获得美国法律保护,无疑是用法律手段将这种污名化的行为予以确认,这是我们绝不希望看到的。希望这家美国公司认识到,这样的商标申请行为严重伤害中国人民感情,能够主动撤回商标申请。


来源:中国市场监管报

费列罗巧克力想把16粒装透明盒子注册成商标,能行么?

20-4-15

3月31日,北京知识产权法院线上公开开庭审理了“FERRERO ROCHER及图”商标(简称诉争商标)商标申请驳回复审行政纠纷一案。

2018年3月22日,费列罗公司在第30类巧克力等商品上申请注册诉争商标。

国家知识产权局经复审认为,诉争商标整体是商品的常用包装七面视图,作为商标使用在指定商品上,消费者不易将其作为商标识别,不具有区分商品来源作用,整体缺乏显著性,已构成《商标法》第十一条第一款第(三)项所指情形,决定驳回诉争商标的注册申请。

费列罗公司不服国家知识产权局的决定,依法向北京知识产权法院提起行政诉讼。

根据商标法规定,下列标志不得作为商标注册: (一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;(三)其他缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册

原告费列罗公司主张,诉争商标独特的立体形状、颜色组合设计、中英文组合及内部的金色巧克力球使商标本身具有显著性,指定使用在第30类巧克力等商品上,并非行业通用包装物的立体形状,可以起到区分商品来源作用。同时,诉争商标中包含的英文、图片部分及内部巧克力球包装已被注册为商标,因此诉争商标整体具有显著性。

费列罗公司认为,作为世界知名巧克力制造商,其在世界范围内知名度极高。诉争商标经原告长期而广泛的宣传和使用增强了显著性,可以起到区分商品来源作用。“费列罗”“FERRERO”“FERRERO ROCHER”等商标的知名度为商标局、各地工商行政管理机关及最高人民法院等行政司法机关所认可,在中国已成为驰名商标。
被告国家知识产权局则答辩认为,诉争商标七面视图整体看,易被相关公众识别为商品包装,消费者不易将其作为商标识别,被诉决定认定事实清楚,适用法律正确。

据了解,费列罗金色巧克力球本身的包装已经注册为立体商标。现在,费列罗公司还想要把装巧克力的透明包装壳注册成立体商标。这样的立体商标“套装”还是比较少见。目前,该案正在进一步审理中。


来源:经济日报

“茶颜观色”告“茶颜悦色”侵权,法院:主观恶意明显,驳回诉讼!

20-4-14

在长沙,茶颜悦色有多火?为了买到茶颜悦色,有人会排队2小时;武汉小姐姐为了茶颜悦色一放假就往长沙跑;更有网友说:想为了茶颜悦色嫁给长沙帅哥。然而,近日“茶颜悦色”却被“茶颜观色”告上了法庭。


48日,岳麓区法院一审公开开庭审理了“茶颜观色”告“茶颜悦色”一案,“茶颜观色”注册商标专用权人广州洛旗公司以长沙“茶颜悦色”商标侵权为由,向长沙市岳麓区人民法院起诉,请求法院判令“茶颜悦色”商标注册人湖南茶悦餐饮管理有限公司及授权专用人等赔偿其各项损失21万元,并在微信公众号、微博、大众点评及美团外卖平台上致歉声明,消除不利影响。


当天下午法院当庭宣判:驳回洛旗公司的全部诉讼请求。


茶颜悦色与茶颜观色


“茶颜观色”注册商标专用权人为广州洛旗公司,自2017年3月开始推广“茶颜观色”品牌,2018年8月经受让取得注册商标“茶颜观色”、“茶颜”。商标核定使用的商品类别为43类,包括咖啡馆、自助餐厅、饭店、酒吧、茶馆等,目前尚在有效使用期限内。


2019年5月,洛旗公司在长沙开设了一家“茶颜观色”奶茶店。除在门头使用以外,其在店内装潢、饮品单、杯子、包装袋等物品上使用的商标标识均为“茶颜观色”的标识。以“茶颜观色”为关键词进行网络检索,在2013年长沙第一家“茶颜悦色”门店开业之前,检索不到“茶颜观色”相关商标使用信息。


而“茶颜悦色”,由国家版权局作品登记证书载明,“茶颜悦色文字”及“茶颜悦色图形”美术作品系吕良于2013年创作,登记日期为2017年5月。2013年12月,吕良在长沙开设了第一家“茶颜悦色”门店,并在茶饮料包装、店铺门头、店内装潢上使用了“茶颜悦色”标识。


之后,吕良授权湖南茶悦餐饮管理有限公司使用其美术作品。2015年10月至2018年3月间,茶悦公司先后申请注册了几个商标。商标核定使用的商品类别为30类,以茶、糕点、咖啡、茶饮料为主,有效期为十年。


经调查显示,“茶颜观色”的注册商标专用权是几经转让后,被洛旗公司获得。洛旗公司自2017年3月开始推广“茶颜观色”品牌,2018年8月经受让取得注册商标,商标核定使用的商品类别为43类,包括咖啡馆、自助餐厅、饭店、酒吧、茶馆等,目前尚在有效使用期限内。


最终,法院认为注册商标“茶颜悦色”在使用上,既未超出核定使用的范围,亦与注册商标“茶颜观色”不相近似,不易混淆。故“茶颜悦色”不构成商标侵权。而广州洛旗公司作为同行业竞争者,理应知晓“茶颜悦色”的知名度,但其仍受让使用注册商标“茶颜观色”,并以此作为权利商标对注册商标“茶颜悦色”提起商标侵权之诉,主观恶意明显,违反诚实信用原则,故洛旗公司诉讼请求不应得到法院支持。

海关出口通关措施指南(口罩出口篇)

20-4-9

出口通关提示


报关前提条件

收发货人注册编码(慈善机构可为临时编码),需办理无纸化通关法人卡


出口资质

口罩出口对生产销售单位、境内发货人,除满足国内生产、市场流通资质需求外,中国海关无特殊资质要求。


出口申报要求

1.商品归类除特殊情况外,绝大部分口罩应归入税号63079000。

2.检验检疫:口罩为非法检产品,申报时检验检疫项目无需填报。根据我国政府与相关国家签订的政府间检验协议,对出口伊朗等少数几个国家的产品需按规定进行装运前检验。

3.关税征免:如出口物资为贸易性质,征免性质申报一般征税,征免方式申报照章征税;如为捐赠性质,境内发货人为贸易代理商、慈善机构等,征免性质可不填,征免方式申报全免。

4.禁限管理:目前商务部未对口罩设置贸易管制要求,中国海关也无针对防护物资的监管证件口岸验核要求。

5.申报规范:按照规范申报要求填写商品名称、成分含量;如物资非中国生产,原产国按照实际生产国填写。


出口退税

口罩的出口退税率为13%。


中美关税排除加征

美国企业可申请排除口罩进口加征关税,但是目前只有少数企业获准豁免。详见美国贸易代表办公室网站https://ustr.gov/。


快速通关保障

物资出口申报如遇单窗等系统故障,可联系现场海关采取应急方式处置,或者拨打海关12360热线进行咨询。


↓↓↓以下内容是根据国内外相关↓↓↓

政府机构、专业网站、新闻报道

收集整理而成,仅供参考。具体内容以

相关管理部门、国外官方机构要求为准。


出口前准备


明确口罩分类

国外按照用途一般分为个人防护和医用两类口罩。

国内出口贸易企业需具备的资质和材料

1.营业执照(经营范围有相关经营内容)。

2.企业生产许可证(生产企业)。

3.产品检验报告(生产企业)。

4.医疗器械注册证(非医用不需要)。

5.产品说明书(跟着产品提供)、标签(随附产品提供)。

6.产品批次/号(外包装)。

7.产品质量安全书或合格证(跟着产品提供)。

8.产品样品图片及外包装图片。

9.贸易公司须取得海关收发货人注册备案。


国内出口口罩生产企业资质证明

生产个人防护或者工业用非医疗器械管理的普通口罩,有进出口权的企业,可自行直接出口。

生产属于医疗器械管理的口罩用于出口,中国海关不需要企业提供相关资质证明文件,但一般进口国会要求生产企业提供产品三证,以证明该进口的商品在中国已合法上市,具体如下:

1.营业执照(经营范围包含有医疗器械相关,非医疗级别的物品不需要)。

2.医疗器械产品备案证或者注册证。

3. 厂家检测报告。

生产企业有进出口权,可以自行出口,如没有进出口权,可以通过外贸代理进行出口销售。


内贸企业做出口需要取得的基本资质

1. 向市场监管部门取得营业执照,增加经营范围“货物进出口、技术进出口、代理进出口”。

2. 向商务部门取得进出口权,可直接在商务部业务系统统一平台(http://iecms.mofcom.gov.cn/)申请,网上提交材料。

3. 向外汇管理局申请取得开设外汇账户许可。

4. 办理进出口货物收发货人海关注册登记。


各国口罩准入条件

产品准入条件


美国

必要资料    提单,箱单,发票。

个人防护口罩

必须取得美国 NIOSH检测认证,即National Institute for Occupational Safety and Health美国国家职业安全卫生研究所认证。

医用口罩

须取得美国FDA注册许可。


欧盟

必要资料    提单,箱单,发票。

个人防护口罩

个人防护口罩的欧盟标准是EN149,按照标准将口罩分为FFP1/FFP2和FFP3三个类别。所有出口欧盟的口罩必须获得CE认证证书。CE认证是欧盟实行的强制性产品安全认证制度,目的是为了保障欧盟国家人民的生命财产安全。


医用口罩

医用口罩对应的欧盟标准是EN14683。

产品在欧盟销售需要出具欧盟自由销售证书 Free Sale Certificate,有了CE标志并进行了相关指令中要求的欧盟注册后,中国的制造商出口欧盟不需要自由销售证书。


日本

必要资料    提单,箱单,发票,日本国外的制造商必须向PMDA注册制造商信息。

口罩包装要求

包装上印有ウィルスカット(中文翻译:病毒拦截)99%的字样

PFE:0.1um微粒子颗粒过滤效率

BFE:细菌过滤率

VFE:病毒过滤率


口罩品质标准

1. 医用防护口罩:符合中国GB 19083-2010 强制性标准,过滤效率≥95%(使用非油性颗粒物测试)。

2. N95口罩:美国NIOSH认证,非油性颗粒物过滤效率≥95%。

3. KN95口罩:符合中国GB 2626 强制性标准,非油性颗粒物过滤效率≥95%。


韩国

必要资料     提单,箱单,发票,韩国进口商营业执照。

个人防护口罩标准

KF (Korean filter) 系列分为KF80、KF94、KF99


执行标准规范

MFDS Notice No. 2015-69

韩国医疗器械准入的法规门槛,基本分类为I、II、III、IV类,持证为韩国公司(License holder),韩国收货人需要到韩国药监局Korea Pharmaceutical Traders Association. 提前备案进口资质(没有不行)网址:www.kpta.or.kr。


澳大利亚

必要资料   提单,箱单,发票。

      须通过澳洲的TGA注册,符合标准规范:AS/NZS 1716:2012,此规范是澳大利亚和新西兰的呼吸保护装置标准。

      TGA 是Therapeutic Goods Administration的简写,全称是治疗商品管理局,它是澳大利亚的治疗商品(包括药物、医疗器械、基因科技和血液制品)的监督机构。澳大利亚对医疗器械分为I类,Is and Im, IIa, IIb, III类,产品的分类几乎和欧盟分类一致,如果产品已经获得CE标志,则产品类别可以按照CE分类。


各国注册、认证简要办理流程


美国NIOSH认证

      需按照NIOSH的指南实施,企业需寄送样品至NIOSH实验室实施测试,同时提交技术性资料(包括质量体系部分资料)至NIOSH文审,只有文审和测试都通过,NIOSH才核发批文。NIOSH将其认证的防颗粒物口罩分为9类,具体的测试则由NIOSH下属的NPPTL (National Personal Protective Technology Laboratory)实验室操作。主要测试指标包括呼气阻力测试、呼气阀泄漏测试、吸气阻力测试、过滤效率测试。


美国FDA注册

欧盟CE注册

日本PMDA注册

1. 准备阶段。确定产品分类(I,II特殊控制,II类控制,III,IV)和产品JMDN编码,选择MAH(日本持证方);

2. 制造商向PMDA注册工厂;

3. II类特殊控制产品向授权认证机构PCB申请QMS工厂审核,其他II类产品和III类IV类产品向PMDA申请QMS工厂审核,并获得QMS证书;

4. 申请Pre-Market Apporval证书,II类特殊控制由PCB发证,其他II类产品和III类IV类产品控制由MHLW(厚生劳动省)发证;

5. 支付申请费用;

6. 注册文件整改,注册批准;

7. 所有类别产品均需要MAH向RBHW(厚生省地区机构)进行进口通报注册后才能进口销售。


韩国KFDA注册

      韩国卫生福利部(MinistryofHealthandWelfare,MHW),简称卫生部,主要负责管食品、药品、化妆品和医疗器械的管理,是最主要的卫生保健部门。依照《医疗器械法》,韩国卫生福利部下属的食品药品安全部负责对医疗器械的监管工作。KFDA注册流程为:

1. 确定产品分类(I,II,III,IV),选择KLH(韩国持证方);

2. II类产品需申请KGMP证书和接受现场审核,II类产品一般是授权的第三方审核员,并获得KGMP证书;

3. II类产品需要送样品到韩国MFDS授权的实验室进行韩国标准的测试;

4. 由KLH向MFDS(韩国食品药品安全部)提交技术文件(检测报告,KGMP证书等),进行注册审批;

5. 支付申请费用;

6. 注册文件整改,注册批准;

7. 指定韩国代理商和经销商,产品销售。


澳大利亚TGA注册

      依据Australian Therapeutic Goods (Medical Devices) Regulations 2002,澳大利亚对医疗器械分为I类,Is and Im, IIa, IIb, III类,产品的分类几乎和欧盟分类一致,如果产品已经获得CE标志,则产品类别可以按照CE分类。如果已经获得欧盟公告机构(Notified Body)签发的CE证书,是可以被TGA认可的,并可以作为满足澳大利亚安全法规的重要注册资料。


各国口罩技术标准对比

*以上技术标准如有动态调整,以相关标准管理机构官方发布为准。

(来源:12360海关热线)


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罗永浩挑战带货一哥李佳琦,却输在商标布局上?

20-4-7

前锤子科技创始人兼CEO罗永浩摇身一变成为带货直播,宣称要做带货一哥!



直播当晚,老罗全程直播3小时,支付交易总额破1.1亿,订单量90万,音浪收入362万,累计观看人数超4800万人,创下了抖音直播带货的新纪录。



老罗直播早有准备。3月19日,老罗发布微博称:“决定做电商直播,虽然不适合买口红,但相信能在很多商品的品类里做到带货一哥。”如此赤裸裸的挑战,怕是李佳琦的一哥地位不保啊。


老罗的首秀直播的数据是值得炫耀的,但是在整场直播过程中,老罗对于直播流程、产品介绍不熟练、拖沓等问题遭到不少观众的吐槽,比如直播期间口误将“极米投影仪”说成”坚果投影仪“,经工作人员提醒后,他表示对极米道歉。


虽然老罗直播首秀的带货成绩喜人,可是和李佳琦、薇娅相比商标布局可是差了一大截呀!


李佳琦商标保护


从商标官网查询看,李佳琦的商标格外受宠,目前有90件“李佳琦“商标被申请注册,其中有64件是宁波镁麒电子商务有限公司申请提交的,而这家公司则是李佳琦控股的。



该公司从2019年02月20日开始注册“李佳琦”商标,到目前为止,申请的商标名称包含“李佳琦”、“李佳琦心愿节”、“李佳琦的店”、“李佳琦的小助理”“佳琦严选”、“OMG买它”等等。从商标注册的全面性来看,李佳琦还是非常有知识产权意识的网红主播呀!


薇娅商标保护


薇娅的商标保护意识是否到位呢?我们查询到商标网的信息显示,有关“薇娅”商标315件,“VIYA”商标135件,其中申请人多数为“广州薇蜜可思服饰有限公司”(以下简称薇蜜可思),企查查显示,该公司股东分别为董海峰和黄薇,其中黄薇是薇娅的原名。可以看出,薇娅也是很早就开始对个人商标的进行申请保护了。



从时间上看,薇娅名下公司薇蜜可思最早的申请记录可追溯到2017年9月5日,而李佳琦名下公司宁波镁麒最早的申请记录为2019年2月20日,相比之下,薇娅比李佳琦提前近两年意识到个人商标保护的问题。薇娅的商标保护意识也是非常值得称赞的呢!


老罗商标保护


我们最后来看看,老罗的商标布局如何吧?关注老罗的小伙伴应该都注意到,罗永浩的商标在2019年10月就被光山县茗阳阁科技有限公司申请注册了,商标分类为烟草烟具,目前状态为等待实质审查。




除此商标外,老罗的商标申请各类别共计117件,前锤子科技公司注册的“老罗”相关的商标也才9件。说明老罗的商标保护意识非常薄弱,商标保护意识的缺失的确会使名人降低自身的商业价值。


名人、网红拥有超高的流量,商标非常容易被抢注。应及时维护自有品牌权益,才能避免被他人恶意抢注。


一图秒懂战“疫”,商标注册yes or no

20-3-20

近日,国家知识产权局驳回上百件

“李文亮”“火神山”“雷神山”

等与疫情相关的商标注册申请,

引发广泛关注和热议。

与此同时,国家知识产权局还开通了

商标注册“绿色通道”,

服务疫情防控,支持复工复产,

受到市场主体好评。

那么,对于商标申请人来说,

疫情期间,什么该做、什么不该做?

哪些商标注册有不良影响?

哪些是恶意商标注册申请?

哪些可以提出快速审查请求?

请向下滑动屏幕,

一图秒懂国家知识产权局

打击恶意注册 支持复工复产

的相关法律政策。

来源:国家知识产权局微信平台




“王者荣耀”被抢注为酒商标,腾讯怒告国家知识产权局

20-3-20

昨天,话题“王者荣耀被注册酒商标”冲上微博热搜,不少网民表示:给我来瓶82年的王者荣耀。


人气爆棚的“王者荣耀”被贵州问渠成裕酒业公司注册成为商标,腾讯公司因此起诉国家知识产权局要求对该商标的注册问题重新做出裁定。3.17日北京知识产权法院就涉及“王者荣耀”的商标权无效宣告请求行政纠纷案上庭进行审理。



2018年6月19日,腾讯对贵州问渠成裕酒注册的“王者荣耀”商标提出无效宣告请求。腾讯认为贵州问渠成裕侵犯了腾讯在先著作权,与腾讯公司第18126671号“王者荣耀”商标构成类似商品上的近似商标,易使公众误认等理由,依据相关规定,请求对贵州问渠成裕酒业注册的商标予以无效宣告,并且腾讯提交了《王者荣耀》著作权登记证书、游戏软件排名、获奖情况以及媒体报道等证据。



国家知识产权局认为,贵州问渠成裕酒业注册的“王者荣耀”商标与腾讯游戏“王者荣耀”构成近似商标。但是问渠成裕酒业商标指定使用的“果酒(含酒精)”等商品与腾讯商标使用的“电子出版物(可下载)”等商品在销售场所、服务对象等方面区别较大,未构成类似商品上的近似商标。



此外,国家知识产权局指出,“王者荣耀”为普通印刷体汉字,不能独立表达作品的思想和情感,不属于《著作权法》规定的受保护作品,问渠成裕酒业注册的相关商标未侵犯腾讯公司的著作权,亦未构成《商标法》中“以欺骗手段或其他不正当竞争手段取得注册”的行为。综上,对问渠成裕酒业注册商标予以维持。


庭审中,腾讯方面主张《王者荣耀》游戏是是腾讯2015年开发运营的游戏,该游戏知名度高并且受欢迎程度高。因此,问渠成裕酒业的注册商标容易导致相关公众误认为其经过腾讯公司许可或者与腾讯公司存在特定联系,损害腾讯公司对游戏《王者荣耀》的作品名称所享有的在先权利,违反《商标法》第三十二条规定。


腾讯还主张称,问渠成裕酒业的注册商标具有明显恶意,其还申请了一系列包含“王者荣耀”文字的商标,例如“王者荣耀归来”、“王者荣光”、“王者荣耀1+1”等。贵州问渠成裕酒业法定代表人还设立了“贵州王者荣耀酒业有限公司”,具有抢注商标并牟取不正当商业利益意图。腾讯请求依据相关规定,撤销贵州问渠成裕酒业注册的侵权商标。


目前,该案正在进一步审理中。


国外商标注册有哪些禁忌?

20-1-18

近年来,随着越来越多的中国企业走出国门开拓国外市场,国外商标注册的数量也在不断增多,但是由于每个国家的文化存在差异,其风土人情亦各不相同,商标注册常常因触碰相关国家的禁忌而遭遇各种问题。



那么我们来看看国外商标注册都有哪些禁忌呢?


1、法国人认为“黑桃”是死人的象征,“桃花”是不祥之物,因此,“黑桃”和“桃花”在法国是禁止作为商标的图形使用的。


2、因为三角形具有攻击性的象征,所以国际上通常会把三角形作为警告性标记。因此,建议大家最好别把三角形的图案注册成商标。


3、捷克人认为红三角是有毒的标记。所以,红三角在捷克不能作为商标注册。 


4、在土耳其,绿三角是表示“免费样品”,所以最好不要作为商标使用。


5、一些国家不准用数字作为商标。例如,在巴基斯坦、肯尼亚等国,如果你想把“555”申请注册商标是不会被核准的。


6、在信仰基督教的国家里,人们认为数字“13”是不吉利的数字,因为传说在最后的晚餐中,是第十三个门徒犹大出卖了耶稣。所以,建议大家尽量不要在这些国家将13申请注册为商标。 

7、因为瑞典的国旗的配色主要以蓝色为主,蓝色在瑞典是比较神圣的颜色,所以,如果想在瑞典注册商标,是不能注册带有蓝色的商标的。

8、在一些阿拉伯国家,想注册带有黄颜色的商标是不可能的。因为阿拉伯国家的人民喜欢白色(象征纯洁)和绿色(象征生命),非常忌讳黄色(象征死亡)。

9、意大利和日本都把菊花当是国家的象征,所以在意大利和日本是忌用菊花作为商标注册使用的。

10、拉丁美洲国家把菊花视为妖花,所以在这些国家最好不要在商标上使用菊花图案。


11、澳大利亚比较忌讳用兔子图案来注册商标。因为澳大利亚是盛产羊毛的国家,特别重视对牧草的保护,而兔子又特别爱吃牧草,所以澳大利亚人还是比较讨厌兔子的。


12、在许多国家玫瑰花是作为赠送亲友的礼物佳品,但在印度和欧洲一些国家则把它作为悼念品,所以不能用作商标。


13、印度和很多阿拉伯国家都忌讳用猪的图形作商标。因为印度的一部分人和阿拉伯国家的大多数人都信奉伊斯兰教,而伊斯兰教认为猪是不洁净的动物,是禁止教徒吃猪肉的。


14、北非一些国家忌讳狗作为商标。


15、熊猫在非洲一些国家是禁忌,不能作商标使用。


16、英国人把山羊喻为“不正经的男子”,因此,我们在英国很难将山羊注册为商标。


17、英国人忌讳用人像作为商品的装潢,认为这样做不太吉利。所以,大家最好别在英国申请注册人像商标。


18、中文中“芳”字的汉语拼音为“Fang”,而作为英文单词,则是“毒蛇牙、狼牙”的意思,那么在英语作为母语的国家使用可能使人感到恐怖,如果作为商品商标使用,需要特别注意。


19、在大多数国家,除非经名人授权,否则无论是组织还是个人,都不能将名人的名字作为商标进行注册的,会侵犯其姓名权。比如美国著名篮球巨星乔丹就因为姓名权被侵犯而将中国乔丹体育股份有限公司告上法庭。


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中美协议签了!关于知识产权有些啥?

20-1-18

随着我国经济总量日益壮大,知识产权对我国经济发展的重要性逐渐凸显。促使国内企业对知识产权的重视程度不断提升,企业的知识产权申报量快速攀升。从召开的全国知识产权局局长会议了解,2019年我国授权发明专利45.3万件,实用新型专利158.2万件,外观设计专利55.7万件,国内每万人口发明专利拥有量达13.3件,注册商标640.6万件,有效商标注册量达到2521.9万件,平均每4.9个市场主体拥有1件注册商标;累计批准地理标志保护产品2385个,注册地理标志商标5324件,专利、商标质押融资总额突破1500亿元。


以上数据充分显示了我国知识产权的综合实力再上新台阶,有望成为重要的知识产权强国。

美东时间2020年1月15日,经过中美两国经贸团队的共同努力,在平等和相互尊重的基础上,中美双方在美国首都华盛顿正式签署第一阶段经贸协议。协议文本包括序言、知识产权、技术转让、食品和农产品、金融服务、汇率和透明度、扩大贸易、双边评估和争端解决、最终条款九个章节。关于知识产权都说了啥?中国社科院专家对协议内容作出相关解读!


加强知识产权保护,是中国经济创新发展的需要。双方在知识产权领域的内容总体是平衡的


中美双方就加强知识产权保护进行了深入讨论,在商业秘密保护、与药品相关的知识产权问题、专利有效期延长、地理标志、打击电子商务平台上存在的盗版和假冒、打击盗版和假冒产品的生产和出口、打击商标恶意注册商标,以及加强知识产权司法执行和程序等方面达成共识。


“协议在知识产权方面的内容,符合中国改革开放的方向,是中国经济创新发展的需要。”中国社科院世界经济与政治研究所研究员高凌云认为,长期以来,中国政府高度重视知识产权保护,双方相向而行所达成的共识,符合中方关于加强知识产权保护的改革方向,有利于保护创新,有利于国外知识产权更多地进入中国,建设创新型国家、创新型企业。

比如,关于加强一般专利和商标保护。很多中国知名企业也会碰到商标“被抢注”的现象;有些个人为了谋取利益,甚至一次恶意注册几百个商标。而建立打击恶意注册商标的制度,有利于更好地保护中国市场上所有企业的合法权益。

再如,关于加强保护企业商业秘密、打击侵权假冒。高凌云认为,这有利于更好地保护创新,激发企业的创新积极性。

“从协议文本看,双方在知识产权领域的内容总体是平衡的。”高凌云说,在知识产权方面,双方的权利义务是对等的、互惠互利的,既保护美国企业,也保护中国企业,既保护美国企业到中国的投资,也保护中国企业在美国的投资。把知识产权保护好,也有利于更多国外知识产权和外资进入中国。


进一步完善在技术转让方面的制度,完全符合中方改革开放方向。双方在技术转让方面权利义务对等


在技术转让方面,中美双方达成了一系列共识。协议强调,双方企业可以自由进入对方市场,并且进行公开、自由的运营;技术转让和技术许可按照市场原则自愿进行,政府不支持、指导自然人或者企业开展扭曲竞争的,以获取技术为目的的对外投资。


“事实上,中国从来没有强制外国企业转让技术的政策。保障企业基于自愿原则和商业规则开展技术合作,有利于强化知识产权保护,有利于营造公平竞争的营商环境,有利于推动实现高质量发展,符合中国进一步深化改革、扩大开放的方向。”高凌云说。

高凌云说,值得注意的是,在技术转让这一章节,双方达成的所有协议都是权利义务对等的。比如,双方收购、设立合资企业时,不得强制对方转让技术;不能通过行政管理、行政许可等要求,强制对方转让技术;双方不得将转让技术或者使用对方技术作为市场准入的条件;双方保持行政管理、行政许可透明,在行政监管审查过程中对企业敏感技术信息保密;双方保证对对方企业的执法透明、公平等。“这份双方平衡的协议,有利于保障我国企业在美国更加公平地开展业务。”高凌云说。

加入世贸组织以来,中国积极履行在技术转让方面的承诺。“进一步完善在技术转让方面的制度,完全符合中方改革开放方向,有利于推动政府职能由研发管理向创新服务转变,创造更加尊重知识价值的营商环境,激发创新型国家发展的更大动力。”高凌云说



直播打游戏、唱歌、看剧,这些行为可能藏侵权风险!

20-1-18

网游直播如火如荼、“买它”带货方兴未艾、电影解说屡见不鲜……在这个“万物皆可播”的时代,直播已经融入我们生活的方方面面。《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2019年6月,我国网络视频用户达7.59亿,网络直播用户达4.33亿。


然而记者调查发现,市场火爆的背后,涉直播的侵权纠纷也日益增多,涵盖网游、网剧、音乐、电影等多个内容领域。直播创作,如何避免“触雷”侵权?这既关系著作权保护,也关系直播行业健康长远发展。


游直播侵权纠纷增多,网剧、电商也“触雷”

近日,历时五年、备受行业关注的“梦幻西游”网络游戏直播侵权案终审宣判。此前,广州网易计算机系统有限公司起诉广州华多网络科技有限公司,称华多公司擅自在YY、虎牙平台上组织人员直播“梦幻西游2”游戏内容。


广东高院审理认为,“梦幻西游”网络游戏连续动态画面整体构成“以类似摄制电影的方法创作的作品”,应受到著作权法保护。华多公司未经许可组织主播人员直播涉案游戏,并从中抽成获利,直接侵害了网易公司的著作权。法院判决其停止侵权,并赔偿网易公司2000万元。

事实上,不仅直播网络游戏可能侵权,未经许可在直播中播放音乐、影视剧等,也具有侵权风险。

2019年3月,网剧《秘果》直播侵权案在北京知识产权法院终审宣判。在《秘果》热播期,花椒平台上有主播直播看剧,被该剧著作权人爱奇艺公司告上法庭。法院经审理认为,提供内容的网络用户未经爱奇艺公司许可,提供涉案视频,使公众可以在其个人选定的时间和地点获得涉案视频,侵害了爱奇艺公司的信息网络传播权。直播平台作为网络服务提供者,接到通知后未及时采取下线等必要措施,其行为构成帮助侵权,承担连带责任。法院判决直播平台所属公司赔偿爱奇艺公司经济损失2万元。

“当前,网游直播行业正驶入快车道,随着游戏厂商与直播平台的版权纠纷问题越来越突出,版权会成为行业发展不可忽视的门槛。”新经济产业研究机构艾媒咨询CEO张毅说,此外,主播在直播中播放音乐的版权问题、直播“带货”中的创新型商品如汉服的版权问题等,引发的争端也越来越多。


侵权认定存争议,直播平台“喊冤”更要“作为”

直播打游戏、直播放音乐、直播解说电影……到底哪些行为构成侵权?平台应该承担怎样的监管义务?这些都存在争议。


“判定使用原作品是否构成侵权,需要综合考虑是否经过著作权人同意、是否具有营利目的等多重因素。”北京炜衡(广州)律师事务所高级合伙人、法学博士张泽吾说,网络主播接受打赏、与平台分红等均属营利行为,这类直播应经过著作权人许可并支付报酬。


针对一些解说电影类视频对原作品的大篇幅使用,中国人民大学法学院教授刘俊海认为,引用他人作品必须要有必要性和合理性,原作品不能构成直播视频的实质性内容。

对用户自行上传、可能涉侵权的视频内容,平台承担怎样的监管责任?某视频直播平台有关负责人告诉记者,目前业内主要遵循侵权责任法中的“避风港”原则。“对于非平台官方生产的内容,一般是著作权人提出主张,我们核实后再对相关涉侵权视频进行删除,避免责任纠纷。”该负责人说,由于行业缺乏规范,面对海量的自上传视频,从版权角度来对视频进行事先审核,确实存在一定难度。

但记者了解到,侵权责任法同时规定,网络服务提供者知道用户利用其网络服务侵害他人民事权益,未采取必要措施的,与该网络用户承担连带责任。“秘果”案判决书也明确指出,针对此类视频,平台应承担更高的注意义务,以避免侵权行为发生。

张泽吾说,平台若对内容进行了介入,如鼓励、推荐、分类编辑等,需与主播承担同等的侵权注意义务,应当主动审查相关内容的合法合规性。

记者在多个直播和视频平台上看到,有大量类似“几分钟带你看完整部电影”解说影视作品的内容。在这类视频中,部分原影视作品画面构成了视频实质主体,且解说内容基本包括全部剧情。多名业内人士表示,此类视频也存在较高侵权风险。


视频直播与原著作权作品保护如何相得益彰?

业内人士及受访专家认为,原著作权作品为直播和短视频提供了丰富的内容支撑,直播也能为原著作权作品带来一定传播效果,它们应是互相促进的关系。营造良好的共生环境需要用户、平台和著作权人共同努力。


事实上,业内已有一些探索。记者采访了解到,目前,已有游戏直播平台与游戏开发公司合作,取得游戏直播许可;也有不少视频平台与影视公司达成版权合作,推动短视频版权正规化。张毅介绍,针对数量庞大、监管难度高的用户自制内容,有平台通过购买曲库等方式,引导用户保护版权。

“作为仅提供技术服务的平台,也应当遵守注意义务,平台明显发现侵权行为后,不能简单以‘不知者无罪’或仅凭尽到‘通知—删除’义务而主张免责。”张泽吾建议,对知名度高的作品,平台要主动设置屏蔽词;对于明显涉嫌侵权的直播行为,应主动审查和处理。

刘俊海等专家认为,用户和著作权人都应该增强法律意识。网络主播和视频作者要明确把握合法与侵权的界限;著作权人可通过著作权登记、在作品发行前向相关平台发送侵权预警函等方式,明确宣示从而保护自己的权益。另外,在网络直播许可方面,著作权人的许可定价应当与著作权的市场价值匹配、公平合理。作品的创作者、传播者、使用者应在法律范围内,合力促进知识文化传播和网络直播行业健康、共赢发展。


来源:新华网

美国:涉及DNA专利申请案的可专利性问题

20-1-16

基因专利能够为生物技术产业吸引到更多的投资,推动生物技术创新,并带来更先进的医疗服务。但是基因专利也会阻碍医疗服务的开展,因为所有应用基因专利的医疗服务都必须得到专利权人的许可并支付费用。美国联邦最高法院就Myriad案所做的判决对如何解决这个两难问题进行了详尽的阐述,并对基因可专利性问题作出了明确的表态。

  一、Myriad案的基本事实

  基因的遗传信息序列、氨基酸的生成以及蛋白质的生成都是在细胞内自然地发生的。但是,技术人员利用实验室方法可以从细胞中直接分离出特定的DNA片段,通常称作分离DNA。技术人员还可以运用遗传学方法通过实验室手段合成新的DNA片段,通常称作合成DNA,例如技术人员利用核苷酸的自然配对特性制造出的互补DNA就是一种合成DNA。互补DNA与分离DNA不一样,互补DNA只包含外显子,这样的DNA分子并不是自然生成的。

  1990年,科学家发现了一种与乳腺癌有关的基因,命名为乳腺癌1号基因,英文简称BRCA1。后来,科学家又发现了另一种与乳腺癌有关的基因,命名为乳腺癌2号基因,英文简称BRCA2。这些基因的突变,可以明显地增加乳腺癌的患病风险。美国Myriad公司进一步发现了BRCA1和BRCA2两种基因的精确位置及其核苷酸序列,并据此开发出用于诊断的检测试剂。检测试剂可以检测出病人的BRCA1和BRCA2是否发生突变,医生据此评估病人患癌症的风险是否增加。

  Myriad发现BRCA1基因和BRCA2基因的位置及其核苷酸序列后,围绕这些发明申请并获得了大量专利。Myriad案就涉及其中三项专利的9个权利要求,其中美国5747282号专利(以下简称282号专利)的“权利要求1”和“权利要求2”最具有代表性。实际上,282号专利“权利要求1”要求保护的就是代表BRCA1典型编码的分离DNA,“权利要求2”要求保护的就是用于BRCA1编码的互补DNA。

  在Myriad案中,法院需要解决的问题包括:(1)根据美国专利法第101条的规定,分离DNA,即自然生成的DNA片段与人类的其他基因组分离以后,是否属于可专利主题;(2)根据美国专利法第101条的规定,互补DNA是否属于可专利主题。

  二、美国可专利主题的法律规定

  可专利主题是指哪些发明创造可以成为专利法的保护对象。美国专利法第101条规定,只要符合本法规定的条件和要求,任何人都可以就其发明或发现的任何新的且实用的方法、机器、制造品或者合成物及其任何新的且实用的改进获得专利权。但是美国联邦最高法院长期以来都主张,美国专利法第101条包含了一个重要的、隐含的例外,即自然规律、自然现象和抽象思想是不可专利。这是因为它们是科技工作的基本工具,处于专利保护领域之外。如果没有这个例外,有些
专利申请的授权将会阻碍这些基本工具的利用,并会限制以这些基本工具为基础的进一步技术创新,这样就会发生非常严重的后果。专利制度的根本目的就是为了促进创造,这将与专利的根本目的发生冲突。

  然而,上述自然事物的可专利除外规则并不是没有限制的,因为所有的发明都在某种程度上实施、利用、反映、依据或者应用了自然规律、自然现象或者抽象思想,并且如果将可专利除外规则解释得过于宽泛,就会阉割专利法的核心。专利保护要保证创造、发明及发现的激励与妨碍信息传播之间的平衡。

  因此,对于涉及DNA的专利申请来说,法院也应当适用这一普遍接受的标准,判断相关权利要求是美国专利法第101条规定的“新的、实用的合成物”,还是自然发生的事物。

  三、美国联邦巡回上诉法院的观点

  美国联邦巡回上诉法院参与案件审理的劳里法官、摩尔法官和布赖森法官都认为,互补DNA满足专利法第101条规定的可专利主题的适格条件,但是对于分离DNA是否属于可专利主题,他们却持有不同的观点。

  劳里法官认为,整个DNA分子是通过化学键结合在一起的。为了分离出DNA片段,需要断开某一特定DNA片段两端的共价键。从技术上来说,这种方法制造出了具有独特化学组成的新分子。劳里法官据此认为,即使这种化学变化没有改变DNA特性的信息,那么这种化学变化也具有决定意义,因为分离出特定DNA片段的行为在客观上制造出了非自然生成的分子。据此,劳里法官认为,分离DNA不属于自然产物,能够获得专利权的保护。

  摩尔法官虽然赞同劳里法官的观点,但是并没有仅仅依据劳里法官的上述推论,即采用化学方法断开共价键足以使分离DNA成为适格的可专利客体。除此之外,摩尔法官还依据了美国专利商标局关于审查授权此类专利的做法以及专利持有人的利益。

  布赖森法官则认为,分离DNA不属于可专利主题。布赖森法官指出,当某个化学键断开或者产生时,对该化学键来说,并没有制造出一种新的产物,因为“要求保护的分子的核苷酸序列与自然生成的人类基因的核苷酸序列相同”。布赖森法官随后得出,基因结构的相似性使分离DNA与自然DNA之间的结构差异变得不再重要,特别是结构差异只是由于共价键的断开而造成的,因为断开共价键本身并不是一种具有创造性的方法。

  四、美国联邦最高法院的观点

  互补DNA片段与自然DNA片段包含相同的蛋白质编码信息,但是互补DNA片段不包含不参与蛋白质编码的部分。美国联邦最高法院认为,自然生成的DNA片段属于自然产物,不能仅仅因为经过分离而成为可专利主题,但是互补DNA属于可专利主题,因为它不是自然生成的。

  (一)分离DNA的可专利性问题

  毫无疑问,Myriad并没有制造或者改变BRCA1基因和BRCA2基因中的任何遗传信息。在Myriad发现BRCA1基因和BRCA2基因位置及其核苷酸序列之前,这些基因位置及其核苷酸序列在自然界就早已存在。Myriad也没有制造或者改变DNA的遗传结构。Myriad的主要贡献就是发现了17号染色体和13号染色体中BRCA1和BRCA2基因的精确位置及其核苷酸序列。其实本案的问题就在于,Myriad所作的贡献是否可以使这些基因据此而成为可专利主题。

  美国联邦最高法院认为,突破性的、创新性的,甚至重大的发现本身并不能满足专利法第101条的条件。在本案中,Myriad只是发现了一种重要的、有用的基因,即BRCA1和BRCA2基因的位置及其核苷酸序列。但是美国联邦最高法院认为,发现行为本身并不能使BRCA1和BRCA2基因成为专利法第101条规定的可专利主题。

  对于Myriad将BRCA1和BRCA2基因从其周围的遗传物质中分离出来的事实,美国联邦最高法院认为,通过断开化学键从人体基因组分离出某一DNA片段,借此制造出非自然生成的DNA分子,这样的事实并不能使Myriad的权利要求成为可专利主题。Myriad的权利要求只不过没有采取化学成分的表达方式,也没有依据因分离出特定DNA片段而引起的化学变化。相反的,这些权利要求的重点只是BRCA1基因和BRCA2基因中原有的遗传编码信息。

  综合以上理由,美国联邦最高法院认为,分离DNA不属于美国专利法第101条规定的可专利主题。

  (二)互补DNA的可专利性问题

  在庭审中,无效宣告的请求人承认,互补DNA与自然DNA不同,因为非编码部分已经被剔除。但是无效宣告的请求人仍然主张,互补DNA不属于可专利主题,因为互补DNA的核苷酸序列是由自然法则决定的,而不是由实验室的技术人员决定。

  美国联邦最高法院认为,事实也许如此,但是实验室的技术人员确实制造出了新东西。互补DNA保留了自然DNA的外显子,但是它与原始DNA绝不相同。因此,互补DNA不是自然产物,属于专利法第101条规定的可专利主题。美国联邦最高法院还指出,对于一些较短的DNA序列来说,生成互补DNA时可能并不涉及剔除内含子问题。在这种情况下,互补DNA序列与自然DNA并没有什么不同,因此这样的互补DNA就不属于可专利主题。

  五、余论

  美国联邦最高法院在本案的判决中就本案未涉及的一些问题进行了探讨和提示。首先,本案不涉及方法权利要求。如果Myriad在寻找BRCA1基因和BRCA2基因过程中开发出了一种可以控制基因的创新性方法,那么它就此可以获得方法专利。其次,本案不涉及那些运用BRCA1基因和BRCA2基因知识的专利。Myriad最先获悉了BRCA1基因和BRCA2基因的核苷酸序列,因此Myriad在BRCA1基因和BRCA2基因序列的利用方面具有申请专利的优势。Myriad其他未受到挑战的权利要求都与基因序列的应用有关。再者,本案不涉及自然生成的核苷酸排列顺序被改变后的DNA是否属于可专利主题问题。利用科技手段改变遗传编码是一种不同于DNA分离的研究活动,美国联邦最高法院对这些研究成果是否满足专利法第101条的要求没有给予评判。总之,美国联邦最高法院只是认为,不能仅仅因为将基因从周围的遗传物质中分离出来,基因及其编码信息就成为美国专利法第101条规定的可专利主题。

来源:人民法院报

欧美声音商标的注册要求

20-1-16

十二届全国人大常委会第四次会议于2013年8月30日表决通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》,规定声音可以作为商标申请注册。修订后的商标法自2014年5月1日开始实施,至今已经五年有余,但是五年以来真正注册成功的声音商标并不多。2018年10月,北京市高级人民法院终审判决认定,腾讯公司申请的“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标具有显著性,支持QQ提示音可以注册为商标。这是我国商标法领域经司法判决的首例声音商标案件。声音商标是新类型商标,同传统商标存在较大差别,申请人应当如何进行注册申请,商标注册审查部门又应当如何进行审查呢?本文简要介绍欧盟和美国的做法,以作参考。


  欧盟声音商标的注册要求

  欧盟源自欧共体,包括商标法在内的欧盟法律也源自和承继了欧共体的法律。为实现《单一欧洲条约》所确定的“将各个成员国之间的关系整体推进到欧洲共同体”的目标,欧共体颁布了《协调成员国商标立法89/104/EEC一号指令》(以下简称《一号指令》),其主要目的是通过设立政策目标来协调成员国的商标法,进而间接地统一和改善各成员国对商标权的保护。

  为了彻底克服商标地域性给商品和服务自由流动可能造成的困难,经过近十年的协商谈判,欧共体又于1993年正式通过《共同体商标条例》。

  《一号指令》和《共同体商标条例》对商标作了基本相同的界定,即能够以图形表示的任何标识,尤其是字词,包括人名、设计、字母、数字、商品的形状、商品包装的形状,只要该标识能够将一家企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区分开来。这就是说,在欧盟范围内,注册商标的商标权人是通过注册某一标识的图样而获得相应商标权的。这就是商标注册制度中的图样表征注册制度。

  具体到声音商标,Shield Mark案是欧共体涉及声音商标的典型案例。在该案中,原告将贝多芬著名钢琴曲《致爱丽丝》的前九个音符申请注册为声音商标,并附加“商标由《致爱丽丝》的前九个音符组成”的书面说明。欧共体法院认为,《一号指令》虽然并未将声音明确列为可注册商标,但是也没有将声音特别地予以排除,因此只要符合注册要求,声音可以注册为商标。欧共体法院还进一步指出,声音本身虽然不能通过视觉被感知,但是只要书面说明符合清晰、准确、完整独立、便于接触、易于理解、持久和客观的要求,就可以注册为商标。

  需要指出,虽然欧盟商标法制度和成员国商标法制度之间彼此相互参考,但是彼此之间在确认声音商标方面还存在一定的分歧。根据《一号指令》,欧盟成员国在20世纪90年代的早期和中期陆续开始修订各自的商标法,但是,由于《一号指令》对商标的定义比较宽泛,以及欧盟成员国资格的不同,各成员国依据《一号指令》进行立法或修法时,最终形成了不尽相同的商标法律制度,例如,德国、法国和意大利的商标法都明确规定,声音可予以注册为商标,但是英国商标法却没有明确地将声音列为可予以注册的商标,只是说一项标识可以通过图样表征以外的其他方式而使用。但是无论怎么说,目前在欧盟范围内,声音作为可以注册的商标已经被普遍接受。

  虽然图样表征注册制度比较符合商标法以及反不正当竞争法的立法宗旨,但是对于声音商标来说,却并没有形成普遍接受的图样表征方法。人们是通过听觉来感知声音的,因此从理论上讲,对于声音的任何书面表征都应当视为该声音的图样表征。

  但是,欧盟法院和欧盟内部市场协调办公室(现更名为欧盟知识产权局)对声音商标采取了相对严格的注册标准。根据共同体商标制度的规定,声音商标的图样表征应当采取五线谱形式或者声谱形式。当申请人采用五线谱表征声音商标时,五线谱应当分解成小节,并详细地标明谱号、音符和休止符;当申请人采用声谱表征声音商标时,声谱上应当标明时间坐标和频率坐标。

  为满足发展需要,欧盟于2015年12月正式通过了对欧盟商标法律制度的一揽子改革方案,将《共同体商标条例》修订为《欧盟第2015/2424号条例》,并用《欧盟第2015/2436号指令》取代了《一号指令》。考虑到欧盟法院的判决意见和商业发展的现实需求,《欧盟第2015/2424号条例》删除了图样表征的强制性要求,并明确将声音列为可予以注册商标的要素。因此目前在欧盟范围内,声音作为可以注册的商标,不仅在实践中已经被普遍接受,并且也具有了明确的法律依据。


  美国声音商标的注册要求

  根据美国《兰哈姆法》(the Lanham Act)的规定,能够确认和区分商品或服务的任何字词、名称、标志、配置,或者由上述要素组成的任何组合,都可以申请注册为商标。申请人提出商标注册申请时,不需要提交图样,只需要提交有关商标的描述以及使用的证据。这就是商标注册制度中所谓的描述表征注册制度。

  对于声音商标来说,美国是认可声音商标最早的国家,也可能是世界上注册要求最为宽松的国家。美国米高梅电影公司早在1924年就将“狮吼”用作声音商标,并获得了注册商标。

  具体到声音商标的注册审查,美国商标审查程序手册对声音商标作了明确的定义,即能够通过听觉而不是视觉予以确认和区分商品或服务的标识。人们无法通过视觉来感知声音本身,因此美国专利商标局将申请人对拟申请注册的声音商标所作的描述作为接受注册申请的条件。申请人提出声音商标的注册申请时,不需要提交该声音的图样,只需要提交该声音的样本、该声音的描述以及有关该声音作为商标的使用证据。因此,在描述表征注册制度下,申请人针对拟申请注册的声音商标所提交的书面描述,对于该声音商标最终能否获得注册就显得至关重要。

  目前,美国已经注册的声音商标中,描述声音的方法包括拟声描述、利用音符进行描述以及通过简要的短语进行描述。但是需要指出,在声音商标注册审查实践中,对于声音商标的描述方法来说,并不存在哪种描述方法更为恰当,或者哪种描述方法更为优先的问题。

  视觉商标能够对商品或服务的实际购买者或者潜在购买者产生比较持久的影响,声音商标则主要取决于声音接听者的听觉感知能力。因此,只有当声音本身具备固有的显著性,并且足以能够唤起该声音接听者的潜在意识,才能使该声音接听者再次听到该声音时能够联想到相关的商品或者服务。

  鉴于声音商标的固有特性,申请人提出声音商标的注册申请时,美国专利商标局要求申请人必须提交声音商标具有显著性的证据或者具有第二含义的证据。但是,声音商标的显著性与传统商标的显著性不尽相同。

  美国商标审理与上诉委员会将拟注册为商标的声音分为具有“唯一性的、差异性的或区别性的”声音和“普通的”声音,前者通常被视为具备固有的显著性,申请人不需要证明该声音商标具有第二含义,后者则通常被视为不具备固有的显著性,申请人则需要证明该声音商标具有第二含义。

  另外,美国商标审理与上诉委员会虽然明确了声音商标的基本注册要求,但是只说明了声音商标在指示商品或者服务来源时应当如何发挥作用,并没有举例说明哪些声音作为声音商标比较恰当,也没有列举拒绝声音商标注册的一些具体理由。目前,只能通过一些有限的案例得知,哪些声音可以作为声音商标予以注册,哪些声音不得注册为声音商标。

  小结

  欧盟实行的图样表征注册制度有两方面的好处。其一,图样能够清楚、准确地界定商标,商标注册审查部门能够将待注册商标与已注册商标进行比较直观的对比,从而能够恰当地作出审查决定,因此商标注册相对准确。其二,对于市场竞争主体和一般社会公众来说,图样使商标本身一目了然、容易理解,可以比较清楚地划定每件商标的权利范围。对于声音商标来说,采取五线谱或者声谱作为声音商标的图样表征,当人们看到五线谱或者声谱时,虽然不能立即知悉和理解它们的具体含义,但是五线谱和声谱本身还是比较清楚、准确、客观的,并且人们经过一定的训练和实践以后,也是比较容易理解五线谱和声谱的。

  美国实行的描述表征注册制度对于文字、图形、形状、配置等传统商业标识也许比较适宜,但是对于声音商标来说,描述表征则显得不够清楚、准确和客观,确定商标权的具体范围时也相对比较困难。例如,单纯的一个音符序列既不能表明音符的高低,也无法说明音符的长短,因此不宜用音符序列来界定声音商标。采用拟声方法对某一声音进行表征时,由于拟声和真实声音之间缺乏固有的一致性,人们难以判断某一声音是拟声,还是真实的声音。并且,因描述拟声所用语言文字的不同,人们对拟声的感知也不尽相同。

  目前来说,欧盟在商标注册形式要求方面,原则上实行图样表征注册制度,因此声音商标应当优先采用图样表征,具体可以采取五线谱或者声谱作为商标图样。当然,对于无法采用五线谱或者声谱进行表征的声音商标,也允许采用包括文字描述在内的一般现有技术将标识予以呈现。美国在商标注册形式要求方面,原则上继续实行描述表征注册制度,对于声音商标自然可以用文字加以描述。总体来看,对于声音商标注册的形式要求,采取“图样表征为主、描述表征为辅”的原则,可以比较全面地关照到各种声音商标注册现实需要。

来源:人民法院报

注意!这些标志禁止注册为商标!

20-1-16

商标是一个公司企业的标志,具有显著性、区分性、独占性以及价值性。商标的注册与使用需要严格按照法律规定进行,公司企业商标的适用也不是随意的,法律对其进行了一些限制性规定。

(一)侵犯他人在先权利的商业性识别标记禁止用作商标

修订后的商标法第9条规定,申请注册的商标,应具有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的权利相冲突。他人在先权利的具体内容有哪些呢?从各国商标管理实践来看,主要包括他人依法取得的商标权、外观设计专利权、著作权、肖像权、姓名权、商号权、域名权、商品化权、知名商品所特有的名称权、包装装潢权等等。

与他人在先权利相冲突的商业性识别标志不得作商标,含有几个具体条件:(1)他人的权利必须在商标注册人申请注册之前已经取得,并且确定地持续存在;(2)他人的在先权利是合法取得的,不能是非法取得或者不是经合法程序取得的权利。

(二)同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗勋章相同或者近似的标志,以及同中央国家机关所在地特定地的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的标志,不得作为商标使用。

我国的国家名称、国旗、军旗等标志是国家、政府、军队的象征,用作商标有损国家尊严。另外,涉及全国性政治问题的标法志也不宜用作商标,如全国政协的徽记,中国共产党的党旗、中实国共青团团旗、各国各届运动会的会徽和吉祥物标志等等,不能用作商标以维护这些组织团体的尊严,保持其严肃性。

中央国家机关所在地在我国目前的文化背景下,具有特殊的特征意义,也属国家的代表和象征。例如,提及中南海紫光阁人民大会堂,老百姓都会联想到最高领导集体、国家权力,以至于这些标志代表了特殊的形象具有了政治含义。如果允许将其用作注册商标,无疑会贬低国家、政府在社会公众心目中的形象,更有甚者会产生政洽色彩的联想。另外如果允许某商家注册独占,也会损害同行业业者间的公平竞争。

(三)同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗相同或者近似的标志。

(四)同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记相同或者近似。

这两项标志不能用作注册商标的原因是基于国与国之间平等互利,相互尊重,国家对国际组织的尊重。如果经过该外国政府或国际组织同意,也可以将上述标志用于商标注册,不过实际中这样的例子非常少见。

(五)与表明实施控制。予以保证的官方标志、检验印记相同或近似的标志。

如长城标志、方圆质量认证标志,这种标志如经政府官方许可的,也可以用作注册商标

(六)同红十字红新月的名称、标志相同或者近似的标志

红十字会是一个国际性的志愿救护、救助团体,在战时救护伤员,平时救助其他受灾者。红十字会的标志是一个红色的十字形。基于红十字会的性质,各国政府基于人道主义的考虑,对带有红十字的货物运输、使用红十字的人员的行动提供一定的便利。为保证其顺利地开展救助活动,世界上多数国家禁止将红十字作为商标使用。有信奉伊斯兰教的国家,如伊拉克、土耳、阿富汗、摩洛哥等国家,与红十字会性质相同的组织是红新月,其组织标志为白底红色的红新月,同样不允许作为商标使用。

(七)带有民族歧视性的标志

禁止使用带有民族歧视性的标志作商标,体现了我国法律对各民族的平等对待与尊重。实践中,本条规定可扩大到禁止带有种族歧视性的标志作为商标。有民族性的标志如支那等等。有种族歧视性的标志如黑鬼黑奴等称呼或形象。

(八)夸大宣传并带有欺骗性的标志

禁止以该种标志作为商标主要是为了保护消费者的利益,净化市场环境,维护市场竞争秩序。现实中使用夸大宣传并带有欺骗性的标志作商标的情况并不少见。例如,在药品上申请注册起死回生妙手回春商标,在钢制打火机上用千足金”“千足银作为商标等等。但需要注意的是,某一标志用在一种商品上属于夸大宣传并带有欺骗性,用在其他种类的商品上,则不存在这种情况时,可以作为商标使用,或者获得注册。例如将千足金千足银用于化妆品、服装、蜡烛、家具等商品上,法律不但不禁止,而且还要加以保护。

(九)有害于社会主义道德风尚或有其他不良影响的标志

禁止使用此类标志作为商标主要是为了弘扬社会主义道德风尚,维护社会稳定。此类标志有:黄色下流的标志,如入体裸像;有反动色彩的标志,如法西斯的标志、徽章;有伤宗教教徒感情色彩的标志;渲染暴力的标志;宣扬社会丑恶现象的标志等等。例如1996年青岛某酒厂曾将二房用作商标,由于中国传统文化中二房特指旧社会纳妾的丑恶现象,是对女性人格的侮辱,因此被青岛工商局依法查处。类似的标志还有潘金莲丫头地主等非法商标,都曾被依法查处。

需要注意的是,不同的国家,甚至不同的地区,道德风尚、社会公序良俗的标准是不一样的。某一商业性识别标志在一国可以作为商标使用,就可以注册,但在另一国可能会受到禁止。例如,法国伊夫圣洛朗公司的OPIUM(鸦片)商标,自20世纪70年代起就有世界上100多个国家和地区陆续获得注册,每年香水销量以百万瓶计, OPIUM(鸦片)已成为世界化妆品业的驰名商标,在多个国家受到保护。1982OPIUM(鸦片)在中国获得注册,但鸦片是中国近代走向没落的罪恶根源,在中国人心目中是邪恶的代名词,以其作为商标,无异于毒化社会主义道德风尚。虽然该商标已在多个国家获得注册,并成为驰名商标但仍不能改变其违法性,最终,商标评审委员会裁定将其撤销。

(十)县级以上行政区划的地名或公众知晓的外国地名

地名标志指标示自然形态或地理区域的符号,属于社会通用的名称。地名标志缺乏显著特征,可以说明商品产于何地,但是一般不能识别商品的生产或者经营,地名属于公有领域里的事实,同一地区的生产同种或类似商品的经营者往往有多个。如果允许某一商品生产者、经营者取得对该地名的商标专用权,而禁止其他商品生产者、经营者使用的话,明显有失公平。因此禁止使用县级以上行政区划名称或公众知晓的外国地名作商标。但是,县级以下地名或不为公众知晓的外国地名不在禁止之列。另外,地名另有其他含义的,也可以作为商标。即地名有表明地理来源以外的其他含义,如长寿县中的长寿黄山市中的黄山,既是县级以上行政区划名称,又具有其他含义,可以作为商标使用并获得注册。

已经注册的地名商标继续有效。这是考虑到已注册的商标经长期使用已有了相当的知名度,成为企业的重要资产,随意剥夺会影响市场秩序的稳定,也不利于维护法律的稳定性。例如,上海生产的中华牌牙膏,中华牌香烟等等均可继续使用。

地名还可以作为集体商标、证明商标的组成部分。例如龙井商标。

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[典型案例]怡口蓮起诉怡口莲侵害商标及不正当竞争,获赔243万!

20-1-16

“怡口蓮”与“怡口莲”你是否傻傻分不清?因认为对方侵犯自身的注册商标权、不正当竞争,吉百利英国有限公司将怡口莲(厦门)食品有限责任公司诉至法院。记者获悉,北京海淀法院一审认定,厦门怡口莲公司的行为构成侵害商标权及不正当竞争,判决该公司停止侵害吉百利公司“怡口蓮”系列商标专用权的行为,变更企业名称(变更后的企业名称中不得包含“怡口莲”字样)、刊登声明、消除影响,并赔偿吉百利公司经济损失及合理开支243万余元。



原告—“怡口莲”易导致消费者混淆

原告吉百利公司诉称,吉百利公司是全球最大的糖果公司之一,在中国拥有“怡口蓮”系列商标的注册商标专用权。被告怡口莲公司生产、销售和宣传标有“怡口莲”商标的巧滋脆夹心米果,该商标在字体、设计风格等方面均与吉百利公司的“怡口蓮”商标高度近似,容易造成相关公众的混淆误认。怡口莲公司的行为构成商标侵权,目前“怡口莲”商标已被宣告无效。


此外,怡口莲公司将“怡口莲”作为企业名称中的字号使用,具有攀附吉百利公司良好商誉的故意,误导公众,构成不正当竞争。怡口莲公司生产的巧滋脆夹心米果产品的装潢与吉百利公司怡口蓮喜事莲莲巧克力夹心太妃糖产品的装潢亦高度近似,极易导致消费者的混淆,该行为同样构成不正当竞争。故吉百利公司诉至法院,请求判令怡口莲公司停止商标侵权及不正当竞争行为、刊登声明、消除影响、赔偿经济损失及合理支出共计300万元。



被告—两者包装有较大区别

被告怡口莲公司辩称,不同意吉百利公司的全部诉讼请求。“怡口莲”商标使用的“米果”与吉百利公司商标使用的“糖果”不属于类似商品,怡口莲公司未与吉百利公司商标进行傍靠使用,不会造成相关公众的混淆,未损害吉百利公司的合法权益。怡口莲公司在主营相关类别拥有已经核准注册的“怡口莲”商标,企业的商号主要识别部分与商标一致符合商业惯例,企业的设立登记合法合规,并未攀附吉百利公司的商誉,不会导致相关公众的混淆误认。


被告认为,现有证据不能证明吉百利公司的“怡口蓮”太妃糖构成知名商品以及产品的装潢已经具有了一定的市场知名度和影响力,该装潢属于行业惯常设计,亦非法律意义上的特有装潢,怡口莲公司米果产品的包装设计整体有较大的区别,已经尽到了合理避让的义务,不会造成消费者混淆。怡口莲公司不存在商标侵权及不正当竞争行为。


判决—被告变更企业名称

法院认为,怡口莲公司使用“怡口莲”作为其企业名称,对吉百利公司构成了不正当竞争,应当承担停止侵权、消除影响和赔偿损失的侵权责任。


关于停止侵害,怡口莲公司应立即停止涉案侵害商标权及不正当竞争行为,包括停止生产、销售、宣传带有“怡口莲”文字的产品,停止在网站宣传、公司门头、宣传背板上使用“怡口莲”文字,怡口莲公司还应当立即停止使用“怡口莲”作为其企业名称,变更其企业名称,且变更后的企业名称中不得包含“怡口莲”字样。


本案中,因双方均未提交证据证明吉百利因侵权所受实际损失,或者怡口莲公司因侵权所获得的利益,法院综合考虑涉案商标具有较高的知名度和较高的市场价值、怡口莲公司具有明显攀附吉百利公司商誉和商标知名度的主观恶意、怡口莲公司侵权情节严重等因素酌定赔偿数额,吉百利公司的合理支出亦予以支持。


释疑—为何构成不正当竞争

“怡口蓮”商标具有较高的知名度,且吉百利公司在中国大陆地区进行销售和宣传,怡口莲公司作为同业竞争者对此应当明知。怡口莲公司在选择和注册企业名称时,应当对在先较为知名的品牌进行避让,但其仍然选择“怡口莲”作为其企业名称中的显著部分进行了注册,难谓善意。


法院认为,涉案的“怡口蓮”品牌糖果与怡口莲公司“怡口莲”巧滋脆夹心米果二者销售渠道与方式基本相同,消费者难以对二者进行区分或者具有较大可能性认为二者具有关联关系。怡口莲公司将“怡口莲”注册为企业字号,极易使消费者误认或混淆,怡口莲公司的该行为不正当地利用吉百利公司已经建立的市场知名度,抢占吉百利公司市场份额,扰乱公平竞争的市场秩序,主观上存在攀附吉百利公司及其“怡口蓮”品牌知名度的恶意,客观上容易使相关公众误认为怡口莲公司与吉百利公司存在某种关联关系,构成不正当竞争。


来源:北京青年报


注册文字商标有哪些注意事项呢?

20-1-13

商标注册中,文字商标使用比较普遍,由于中国汉字数量有限,很多汉字不能被注册为商标且大部分汉字组合已被抢注,所以普通文字商标注册容易与已注册的商标近似而被驳回,那么在文字商标注册是我们应注意哪些事项呢?


  因为商标对于企业来讲非常的重要,所以现在大家都在注册商标之前都会先设计相关的商标图案,选择用文字注册商标的企业应当先考虑好实用什么样的文字,交给专业的商标设计平台,他们会根据大家的需求设计出让您满意的商标。


  在商标设计好了之后,大家要保护好商标图案,避免泄露出去被他人抢注,大家需要注意文字商标一经核准注册之后,就不能够再增删文字,也不能够更改其注册的内容设计,所以在注册的时候一定要考虑好是否实用,避免因为商标设计印象以后的经营。


  如果公司的商标在注册前已经“图文并茂”形成体系,不防采用图文分别注册和组合注册相结合的方式,这样不仅有效化解了商标注册的风险,提高了核准率;而且商标的使用形式也更加灵活,单独出现受保护,组合使用也不违法。


  文字商标注册需要注意哪些事项?

  1、文字商标的构成主要是文字和数字,在2001年开始,我国对于文字商标注册的要求就已经全面打开,不仅可以使用阿拉伯数字,也可以使用中文,甚至英文的大小写字母都可以用作商标注册。

  2、一般情况下人们都不会注册单个字母的商标,一来是因为显著性比较缺乏,二来是因为太过于单调,所以现在很多国家都不能够注册,因此现在想要注册文字商标,必须要求两个字母以上。

  3、文字商标不得使用《商标法》规定禁止使用的文字。

  4、选择非汉字和阿拉伯数字的文字注册商标时,应当添加上相应的注释,否则旧回忆相近的中文或英文含义作为解释,但大多数人为了简便,或者是没有特殊需求的都会以数字和汉子作为当选。

  5、文字商标的字体没有限制,无论是印刷体还是美体,都是可以用来注册的,当文字字体以某种图案形式变形表达时,这种商标就已脱离了文字商标的本来面目而成为了图形商标。

  6、商标局在审查商标时,除了汉子、英文构成的商标是直接按照含义来检索的,其余的文字都需要划分为图形要素分类,以图形的方式进行检索。


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商标注册一定能成功吗?

20-1-13

注册商标保证能成功吗?当然不保证。因为商标法中规定,同一大类中可以同时存在多个相同商标,但是小类之中不允许重复,即小类中已经存在注册商标,则同一商标将无法成功注册。这就是导致商标注册失败的因素之一。除此之外,注册商标能否成功还有两个因素影响:


1.商标注册影响因素——盲查期

商标局在收到商标申请人的商标申请书后,会进行录入商标系统,进而在官网上呈现出来供商标申请人查询有无近似。由于商标局每天会受理大量的商标申请,所以数据录入会有一定滞后性,通常会滞后1-3个月,这就是商标盲查期。盲查期内的商标无法通过官网查询得到。但是商标注册遵循“申请在先”原则,所以这个商标盲查期是影响到商标注册成功与否的重要因素。


2.商标注册影响因素——审查标准

商标最终审核没有量化指标去判定是否近似,商标申请最终都会送交一位审查员来审查,我们无法影响其主观判断。由此产生的问题就是通常商标申请人会认为失败风险很低的商标会被驳回申请。这就需要商标申请人要重视商标查询这个环节,必要时寻求专业的商标代理人和商标代理机构进行鉴定。商标代理人和代理机构常年的商标注册经验会不断总结商标审查员的审核规则,一定程度上能够提升商标注册成功率。


综上所述,商标申请是无法保证百分百通过的。值得说明的是,虽然商标申请不能保证百分百通过,但是在申请之前,仍需委托专业人士对商标进行专业的分析判断,从而将商标申请风险降到最低。


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商标使用,可以随意更改字体吗?

20-1-13

很多企业在品牌推广中,会对商标注册字样、颜色进行改变,进而影响商标的法律效力。实际上,商标的使用要严格限制在核准注册的商标图样和核定使用的商品之内,改变商标图样或者超出了核定使用的商品范围,跨类别使用,都不应当加注册标记,否则属于冒充注册商标行为;改变后的商标图样或者超出了核定使用的商品,与他人已注册的商标相同或者近似,还要承担商标侵权法律责任。


《商标法》第二十四条规定,注册商标需要改变其标志的,应当重新提出注册申请。第四十九条规定:商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或其他内容,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。


也就是说如果想更改商标字体之类元素,就必须将其作为一个新的商标进行商标申请注册。这样做一是可以更好地保护自己的商标权利,二是可以避免冒充商标带来的行政处罚及民事侵权风险。


但是还有一些特殊情况,当注册商标使用的是手写字体,实际使用需要改成打印体,这在法律上是允许的。但是保险起见,还是不要轻易改变商标字体的好。


总而言之,注册商标要是进行了自行更改,再继续投入使用的话也只会被视为一个新商标、未注册过的商标,是不受商标法的保护的。所以不要觉得改变字体、改变颜色只是一个小小的变化、并不影响使用,实际上影响非常大。


综上所诉,商标核准注册之后,申请人切不可为了美感而随意更改商标字体,否则将留下巨大隐患,导致注册商标被撤销,其行为甚至将遭受法律惩罚等。


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商标成功注册,如何使用不会侵权?

20-1-13

商标作为企业的知识产权,与其他财产一样是企业的财富,并且可以通过商标转让、许可给他人使用或质押来转换实现商标的价值。越具有一定知名度的商标,财富值越高。但商标注册成功后并不具有永久性,那么商标成功注册后应该如何正确有效地使用呢?


首先,商标注册成功后可享有以下8大权利

1、使用权:商标注册人有权在其注册商标核准使用的商品和服务上使用该商标,在相关的商业活动中使用该商标。

2、许可使用权:商标注册人有权依照法律规定,通过签订商标使用许可合同的形式,许可他人使用其注册商标。

3、独占权:商标注册人对其注册商标享有排他性的独占权利,其他任何人未经许可不得在相同或类似商品或服务上擅自使用与注册商标相同或近似的商标。

4、投资权:商标注册人有权根据法律规定,依照法定程序将其注册商标作为无形资产进行投资。

5、转让权:商标注册人有权通过法定程序将其注册商标有偿或者无偿转让给他人。

6、禁止权:对他人在相同或者类似的商品或者服务上擅自使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为,商标注册人有权予以制止。

7、质押权:商标注册人有权在经营活动中以其注册商标设立质押。

8、继承权:商标作为无形财产,可以依照财产继承顺序由其合法继承人继承。


其次,使用商标过程中有哪些注意事项呢?

1、不得自行改变注册商标的注册人名义、地址或者其他注册事项;若注册人名义、地址发生变更,应当及时向商标局提出注册商标变更申请。

2、商标注册人超过《商标注册证》核定使用的商品或服务范围使用其注册商标,并标明注册标志®的,是冒充注册商标的违法行为。

3、注册商标应严格按照《商标注册证》上核准注册的商标图样和核定使用的商品或服务使用。

4、不得自行改变注册商标的文字字体、图形或者其组合方式;若有改变依法应当重新提出注册申请。

5、商标注册人可以通将商标转让给他人。转让人与受让人应当签订协议并共同向商标局提出转让申请,商标局审核并发予《商标转让证明》后商标权归受让人所有。

6、注册商标有效期为十年,若需继续使用的,应当提前一年向商标局办理续展申请。

7、商标注册人有使用注册商标的义务。如果注册商标自核准之日起没有正当理由连续三年停止使用,任何人有权利提出撤销。

8、注册商标可以进行价值评估,可以质押。质押的,出质人和质权人也是需要签订书面质权合同,并共同向商标局提出质权登记申请,并由商标局进行公告。

9、商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。许可人应当在许可合同有效期内向商标局备案并报送备案材料,由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量,必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。

10、注册商标是无形资产,每十年续展一次则可永远存在。注册人应当规范使用,持续使用,方可发挥其最大的价值。


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商标注册分开申请比组合申请更好?

20-1-13

很多企业注册商标时,商标代理机构都建议商标分开申请,而大部分企业认为商标代理机构建议分开申请非常的不划算。其实商标申请中,文字、图形、字母、数字、色彩以及上述要素的组合,都可以申请注册为商标。但是,商标代理机构大多建议注册纯文字商标或纯图形商标,而不建议直接注册组合商标,这是为什么呢?


一、申请难度增加

对于中文商标、字母商标和图形商标组合的商标,商标局会将其拆开来分别审查,只要有一个元素和别人商标中的元素构成相同或近似,就会将该枚组合商标整体驳回。


二、申请时间更长

组合商标由于要每部分都分开审查,因此审查速度相对较慢。而单独申请则互不影响。


三、使用不便

组合商标在使用过程中,必须组合使用,不能拆分,也不能换位置。分开申请则非常灵活,可以独立使用,也可以随意组合使用,这在商标实际使用中很重要。例如,如果申请耐克+对勾图形的组合商标,那么在商品上使用就是很大一块,不够美观,但是分开申请的话,可以一起使用,也可以单独使用。


四、综合性价比更高

看似组合申请的费用少,只需要支付一个商标申请的费用,单独申请费用多,需要支付相应数量商标的费用,但单独注册的商标可以增加商标的防御能力,每一部分都具有独立性和显著性,更便于后期维权。


结合实际使用,建议大家如果要申请组合商标,可以分几个部分分别提交注册申请,对商标申请人来说风险更小,收益更大。


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知识产权局:恶意侵犯商标专用权赔偿额提至五倍以下

20-1-10

在国家知识产权局2019年第四季度新闻发布会上,国家知识产权局副局长甘绍宁称,中国的知识产权保护更加严格,目前已完善了侵权惩罚性赔偿制度,恶意侵犯商标专用权的赔偿数额提高至五倍以下。


有记者提问,近年来,我国知识产权保护从不断加强向全面从严转变,当前我国知识产权保护工作取得了哪些成就?


甘绍宁表示,知识产权工作主要取得了四项成就。


一是加大保护力度,知识产权保护更严格。其中,立法方面,健全了侵权惩罚性赔偿制度,大幅提高侵权成本。


据甘绍宁介绍,目前专利法修正案草案已经通过全国人大常委会第一次审议,其中明确建立侵权惩罚性赔偿制度。今年11月1日起施行的修改后的商标法,将恶意侵犯商标专用权的赔偿数额,由修改前的三倍以下提高到了五倍以下。


国家知识产权局条法司司长宋建华进一步介绍,国家知识产权局经过深入研究论证和广泛征求意见,于2015年向国务院报送了《专利法修订草案(送审稿)》,提出了建立专利侵权惩罚性赔偿的具体方案。去年12月《专利法修正案(草案)》通过国务院常务会议审议,并由全国人大常委会进行了第一次审议。


草案规定了惩罚性赔偿制度,对故意侵犯专利权,情节严重的,可确定一倍以上五倍以下的赔偿数额,并将法定赔偿额从“一万元以上一百万元以下”提高到“十万元以上五百万元以下”。


同时,今年4月,全国人大常委会修改了商标法,加大对侵犯商标专用权行为的惩罚力度,修改条款将恶意侵犯商标专用权的赔偿额由一倍以上三倍以下提高到一倍以上五倍以下,并将法定赔偿额上限从三百万元提高到五百万元。这些举措将大大提高知识产权侵权成本,加大知识产权保护力度。


此外甘绍宁还提到,执法方面,深化了知识产权行政执法体制改革,理顺知识产权行政执法关系,查处假冒专利、商标侵权等行政执法职责由市场监管综合执法队伍承担,充分发挥市场监管综合执法队伍优势,严厉打击侵权假冒行为。同时,完善商标、专利侵权判断标准,提高执法指导效果。


二是完善联动协同,大保护机制更健全。深化行政执法与刑事司法衔接。不断拓宽仲裁、调解等多种维权渠道,构建知识产权多元化纠纷解决机制。加强知识产权诚信体系建设,对重复专利侵权行为、专利代理严重违法行为等6类严重失信行为进行惩戒,让失信者“一处失信、处处受限”,建立健全社会共治机制,推动形成知识产权保护合力。


三是压缩审查授权周期,知识产权保护更快捷。持续提高知识产权审查质量和效率,压减商标、专利审查周期。目前全国已建25家,完善快速预审、快速确权、快速维权协调联动机制,为市场主体提供便捷、高效、低成本的维权渠道。


四是加强平台建设,知识产权海外保护更有力。积极加大涉外知识产权保护的协调力度,完善海外知识产权信息服务平台,设立国家海外知识产权纠纷应对指导中心,为企业“走出去”保驾护航。不断健全与中小企业、民营企业、外资企业的沟通对话机制,对所有市场主体一视同仁、同等保护,营造更好的创新环境和营商环境。


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麦肯锡:商标注册

[典型案例]法国迪奥尔公司商标驳回复审行政纠纷案

20-1-10

案情简介

  涉案申请商标为国际注册第1221382号商标,申请人为克里斯蒂昂迪奥尔香料公司(以下简称迪奥尔公司)。申请商标的原属国为法国,核准注册时间为2014年4月16日,国际注册日期为2014年8月8日,国际注册所有人为迪奥尔公司,指定使用商品为香水、浓香水等。

  申请商标经国际注册后,根据《商标国际注册马德里协定》《商标国际注册马德里协定有关议定书》的相关规定,迪奥尔公司通过世界知识产权组织国际局,向澳大利亚、丹麦、芬兰、英国、中国等提出领土延伸保护申请。2015年7月13日,国家工商行政管理总局商标局向国际局发出申请商标的驳回通知书,以申请商标缺乏显著性为由,驳回全部指定商品在中国的领土延伸保护申请。在法定期限内,迪奥尔公司向国家工商行政管理总局商标评审委员提出复审申请。商标评审委员会认为,申请商标难以起到区别商品来源的作用,缺乏商标应有的显著性,遂驳回申请商标在中国的领土延伸保护申请。迪奥尔公司不服,提起行政诉讼。

  北京知识产权法院及北京市高级人民法院均未支持迪奥尔公司的诉讼主张。迪奥尔公司不服二审判决,向最高人民法院申请再审。最高人民法院裁定提审,并再审判决撤销一审、二审判决及被诉决定,判令商标评审委员会重新作出复审决定。

  案件背景

  该案在2018年“世界知识产权日”公开开庭并当庭宣判,由最高人民法院副院长、二级大 法官陶凯元担任审判长。庭审以“全媒体”方式进行了全程直播,国内外多家新闻媒体、部分全国人大代表、政协委员、知识产权学者代表、世界知识产权组织代表、部分驻华使节以及社会公众旁听了审理过程。该案和单纯在国内商标申请注册案件不同,充分体现了中国知识产权司法主导作用,中国法院高度重视知识产权,对涉外公司的合法权益提供平等的保护,进一步树立了中国加强知识产权司法保护的负责任大国形象。

  意义与影响

  最高人民法院依法公开开庭并当庭宣判迪奥尔公司立体商标行政纠纷一案,平等保护了中外权利人的合法利益,进一步树立了中国加强知识产权司法保护的负责任大国形象。最高人民法院通过本案的司法审查程序,纠正了商标行政机关关于事实问题的错误认定,强化了对行政程序正当性的要求,充分体现了司法保护知识产权的主导作用。

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如何避免泰国商标缺乏显著性,你知道吗?

20-1-9

泰国是国人最常去的旅游胜地之一。很多人喜欢到泰国去观光旅游,欣赏当地的人文景观和风情,泰国不但旅游资源丰富,泰国美妆、护肤、零食、乳胶床垫等品牌其推崇天然健康的理念也极受欢迎。因此,不少企业注册泰国商标包装品牌拓展海外市场,泰国商标注册其商标名称的显著性非常重要,为了避免商标注册缺乏显著性,我们来看看泰国对于商标注册的显著性的审查特点是怎样?



一、中文的商标名称比较严格

泰国对中文商标名称审查比较严格,会依据单个汉字含义判定是否缺乏显著性,在单个汉字对指定商品或服务具有描述性的情况下,一般不会考虑商标整体的含义,而直接判定该商标缺乏显著性。在泰国,提交中文商标注册申请时,需要提供每个汉字对应的含义以及商标整体的含义。需要注意的是,审查员在审查时,不仅会参考申请人自行提供的商标含义,还会主动对汉字含义进行网络检索。众所周知,中华文化博大精深,汉字含义多样,审查员通过自行检索,如果找到商标中的汉字的某一种含义与指定商品或服务关联,就会认为商标缺乏显著性,进而驳回有关商标的注册申请。因此,申请人在设计商标时,不仅要考虑整体的商标含义,还要考虑每个汉字的各种含义。


二、英文的商标名称更为严格

泰国对英文商标名称审查较之中文商标更加严格。在泰国,由于英文是通行语言之一,消费者对英文的识别能力很强,故在商标审查中对英文商标显著性的审查更加严格。


三、商标名称与商品类别结合是否欠缺显著性

泰国判断商标是否具有显著性,不能脱离商标指定使用的商品或服务。例如,黑莓商标能在第9类的手机商品上注册成功,因黑莓与手机产品并无任何关联,但是如果在第31类的新鲜浆果商品上提出黑莓商标的注册申请,因黑莓和新鲜浆果均为水果,两者的关联度较高,黑莓商标就无法在水果类产品上获得注册。如果商标的构成要素过于简单,且无任何设计,如英文字母商标“MM”或数字商标“16”,则使用在任何产品或服务上均会因为缺乏显著性被驳回注册申请。


若申请人已经使用缺乏显著性的商标并已在别国成功注册,这类商标坚持在泰国进行商标注册将可能被商标局以缺乏显著性的原因被驳回。那么申请人首先可以提供在泰国使用的证据,证明消费者已经熟知该商标,因而取得商标的显著性。其次申请人可以在商标中加入具有显著性的图形或元素取得商标的显著性。


商标申请人应遵守各国的商标审查标准,委托正规商标代理机构提交商标申请,避免商标被驳回复审,这是减少商标申请人损失、少走弯路的有效手段。


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商标转让也会被驳回?到底是哪些原因导致的呢?

19-12-31

由于商标的稀缺性,很多企业会选择直接购买与品牌形象相符的商标,商标购买后需要双方办理转让手续,而商标转让过程中可能会被商标局驳回,那么商标转让会因为哪些原因被商标局驳回呢?

               

               一、印鉴签章不符

       转让过程中的审核,更多的是对持有人申请时的签章的审验,也就是判断持有人是否为真实意思表达,所以在填报时务必在申请书和委托书上的签章与当初申请该商标时的签章一致。如果不一致,商标转让会不予以核准通过。


               二、提供证件不符合要求

       商标转让方为公司的话,需要提供加盖公章的营业执照副本复印件,个人的话提供个人身份证以及个体工商户营业执照且其登记人与申请人一致,如果受让人为多个公司或个人共有,那么每个公司或个人都需要提供相应材料。需要注意的是,以上证件必须在有效期内,且企业法人营业执照为三证合一执照,如果没有按照要求提供或者局里要求补正亦无法提供的,则视为放弃,商标转让会不予以核准通过。


     三、营业执照被注销

商标转让如果遇到那种营业执照已经被吊销的企业,那么商标很有可能被认定为“死标”,整个转让更是不会被商标局所认可,所以大家需要在企业营业执照还未注销之前进行转让。

       

       四、商标被认定为无效

商标在提交申请之后就可以进行转让,如果商标被驳回的话那么转让自然也就无效了;或者是商标在转让期间被撤销、注销的,那么商标转让自动停止。

       

      五、个体工商户注销。

如果商标持有者是个体工商户,且该个体工商户已经注销,此时想要进行商标转让十分困难,建议可提供当地工商部门出具的注销证明转让至当初的个体户负责人名下进行尝试。

       

     六、近似或群组商标。

商标转让如果遇到好几个商标一起转让的情况,需要提交香型的补正申请,因为目前商标局规定持有者名下所有近似或者类似群组的商标必须一并提交转让,如不提供将会视为放弃转让。


以上六种情况是商标转让时可能会被商标局驳回的原因,只要在准备商标转让资料时确认相关资料无误,即可避免以上情况的发生。更多知识产权专业问题,请咨询麦肯锡客服!


商标注销与商标撤销,你知道怎么正确处理吗?

19-12-28

商标作为企业的无形资产。不少企业开始重视知识产权保护的作用,为了防止商标被抢注而注册大量的防御商标,但商标成功注册下来后迟迟不用,一部分企业选择注销商标而另一部分企业商标到了期限不使用就被他人撤销了。到底什么商标撤销和商标注销?两者又有什么区别?遇到对应的问题我们应如何处理呢?

什么是商标撤销和商标注销?

1、商标注销

商标注销是指商标局依照商标权利人申请或商标期满未续展,而将注册商标整体或部分注销的法律程序。商标注销包括申请注销和商标局主动注销两种情况。

2、商标撤销

商标撤销是指商标在不具备注册条件的情况下却成功地进行了注册,商标局经查申请条件不符的话,可以依职权撤销该商标;也可以由其他单位或个人请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。商标撤销分为使用不当撤销、注册不当撤销以及争议撤销三种。

商标撤销和商标注销主要有以下两个区别:

第一,商标被撤销后,自撤销之日起一年内,商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请,不予核准。商标注销则没有类似规定。

第二,对于商标所有人而言,商标撤销是被动行为(如被商标局裁定撤销或其他人申请撤销该商标),而商标注销则是主动行为(如主动申请注销商标)

商标被撤销注销的原因及处理方式

1、商标被撤销的原因

原因1:连续三年不使用或沦为通用名称

《商标法》第四十九条第二款规定:注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。

处理方式:(1)拿到商标后应该尽量使用商标,别让其闲置。在使用商标时,要注意收集整理相关使用证据,比如:发票、合同(或协议)、包装物等,切实维护自己的合法权益。

2)在平时宣传推广商标时,应避免用商标代替产品进行宣传。在使用商标时,可在商标之后加上产品名称,如将“LV”称为“LV包包,从而避免商标沦为通用名称。

原因2:不规范使用,随意变更字体图案

《商标法》第四十九条第一款规定:商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。

处理方式:我们在平时使用商标时,一定要规范使用,不要随意更改商标,商标注册信息发生变化要及时到商标局做变更。

2、商标被注销的原因

注册商标的注销主要是因为注册商标十年有效期届满。商标权利人在续展、宽展期内没有办理续展,导致商标局默认权利人不再主张对该注册商标的所有权,注销了该商标。还有一种情况是权利人不想再使用该注册商标,主动申请注销商标。

处理方式:我们一定要及时为商标办理续展,防止商标被注销。

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入驻跨境电商平台需要什么条件呢?

19-12-27

201911日起在中国施行的《电子商务法》对知识产权管控十分严厉,天猫国际、京东国际、亚马逊等电商平台都出台了真的保护知识产权的相关要求,其中商标成为入驻各大电视平台的重要审核环节。


以下为入驻各大电商平台对商标要求的条件:


1.天猫国际

入驻商家必须具备海外公司实体,拥有海外注册商标,具备海外零售资质,并且在国外有良好的信誉和经营状况。


2.京东国际

需要入驻京东商城的商家必须提交:商标注册证(必须有商标注册证书R标)、品牌授权书或品牌代理授权书、质检报告等。


3.亚马逊

需要品牌在国外的注册,做美国站注册美国商标,英国站注册英国商标,正在申请中的商标受理通知书(TM)或者商标注册证书R,商标有变更的,转让,续展的需要提供相关证明。


这三大平台的共同之处就是都必须要有商标,而亚马逊则需要注册美国商标,跨境电商想要在市场立足,其实选择美国商标注册是跨境商家进军国际市场的最好选择之一,原因如下:


1. 美国市场广阔,经济繁荣;

2.    商标受法律保护

3.    可以转让或抵押

4.    创立品牌,抢占市场,打开国际销路


从各电商平台对商标的要求越来越严格来看,我们想要入驻电商平台必须要有一个商标,一般注册商标的时间为一年左右,如果大家有想跨境或进驻各大平台的意向,一定要尽早注册商标。


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商标注册地址不及时变更会有什么影响?

19-12-27

很多企业在运营中,会因公司实际情况变更注册地址,而企业变更地址的同时,必须及时变更商标地址。不少企业变更了公司注册地址却忽略了商标地址的变更,因此丧失了拥有商标的专用权。我们来看看商标未及时变更地址会有什么影响? 

 

影响一、商标的授权和转让受影响

企业、个人在进行商标授权或转让时,商标局需要核对商标注册信息是否与营业执照的地址与名字一致,如果发现信息不统一,商标局会驳回授权或转让申请,并要求商标持有人办理完商标信息变更后,再进行相关操作。

相关规定:《商标法实施条例》第三十条规定,变更商标注册人名义、地址或者其他注册事项的,应当向商标局提交变更申请书。

 

影响二、导致商标权利丧失

公司地址变更后,商标不变更,当某些企业或个人对该商标发起撤三申请时,商标局会给商标地址邮寄通知,若公司地址已变更,将不能及时收到该通知,在举证期限内,该企业无法做出回应,最终,商标局会同意对方的撤三申请,导致该商标无效

相关规定:《商标法》第四十九条第二款规定,注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标

 

影响三、入驻商场或电商平台受限

入驻商场或电商平台时,对方需要核对商标信息与营业执照信息是否一致,如果信息不一致,是不能入驻商城或电商平台的。现在,电商平台作为主流消费平台,对知识产权比较看重,如果因为地址问题导致入驻失败,影响企业业绩。

 

影响四、商标续展受影响

商标有效期是10年,10年后,若想继续使用该商标,则需要做商标续展。在办理续展时,商标局依然会对商标信息进行核对,如果此时发现信息有误再办理变更就更加麻烦了,最后可能还办理不了变更,要想再重新注册,可能已被别人抢先一步了!

 

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什么是商标的优先权,应如何行使优先权?

19-12-27

随着我国对知识产权的保护越来越重视,不少企业将知识产权提升到了公司战略的高度。企业都会注册商标保护自主品牌,利用法律对自身权益进行维护,防止他人的侵害。其实商标注册是可以使用优先权的,那么如何行使商标的优先权呢?


  1、商标注册申请人自其商标在外国第一次提出商标注册申请之日起六个月内,又在中国就相同商品以同一商标提出商标注册申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者按照相互承认优先权的原则,可以享有优先权;


  2、商标在中国政府主办的或者承认的国际展览会展出的商品上首次使用的,自该商品展出之日起六个月内,该商标的注册申请人可以享有优先权;


  3、申请优先权的,应当在提出商标注册申请的时候提出书面声明,并且在三个月内提交第一次提出的商标注册申请文件的副本或展出其商标的展览会名称、在展出商品上使用该商标的证据、展出日期等证明文件;未提出书面声明或者逾期未提交商标注册申请文件副本的,视为未要求优先权。


  办理商标具体事宜:

  1、由工作人员出具商标申请书及代理委托书,将由商标申请人签字或盖章。

  2、办理申请交费。

  3、向商标局提交商标注册申请。


 商标注册宜早不宜迟,早日完成商标的注册才能早日保护自主品牌权益不受他人侵犯,更多知识产区专业问题,请咨询麦肯锡客服!



美国商标注册后,需要如何去维护呢?

19-12-27

美国商标注册成功后并非一劳永逸,需要定期对商标进行证据提交、宣誓、续展相关的维护工作非常重要,一旦忽略了商标的维护,商标专用权则非常容易被他人侵犯权益。美国商标后期需要做哪些维护工作呢?


一、证据提交

美国对于注册商标的实际使用是非常重视的,所以在美国商标注册成功之日起的5-6年内和注册后的每个10年都需要向美国专利商标局提交商标使用的证据,逾期(有6个月的宽限期)就要缴纳一定的罚金,而且那些还尚未投入使用的商品需要进行删除处理。


二、商标宣誓

美国商标法规定,美国商标法第8款,在商标注册后第5年和第6年间,商标注册必须向美国专利商标局提交经其签署的第8款宣誓书,宣誓商标注册在商标注册后5年内将注册商标使用在注册所核定的所有商标和服务上,如果5年内未使用,将面临着被撤销的风险。美国商标注册后在以下情形需进行宣誓:

1.美国商标意向使用需要宣誓

2.美国商标注册后第5-6年需要宣誓

3.美国商标法第15条“不可争议”需要宣誓

4.美国注册商标续展前使用需要宣誓


(注:基于意向使用申请、基于实际使用申请和基于国内注册申请的起算之日均为自注册之日起算,若是基于马德里商标注册指定的起算之日为非马德里国际注册日)。


三、商标续展

  美国商标续展与国内一样也是10年续展一次,续展后的有效期是10年(1989年11月17日前的商标注册和续展注册有效期均为20年)。提交续展的时间是注册期满前半年至注册期满后3个月内,如果是在注册期满后的3个月宽展期内提交续展还需要支付罚金。


美国对商标的使用非常重视,商标的证据提供及商标宣誓也影响着商标后续使用和是否能继续拥有使用权,如果企业错过维护商标的时间,则有可能失去商标的专用权。


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通过联邦注册美国商标,对企业有什么好处呢?

19-12-26

通过联邦注册美国商标,对企业有什么好处呢?


1.    可在联邦法院起诉商标侵犯行为;

2.    可在起诉商标侵权的诉讼中获得赔偿费、堂费、律师费  及“3倍金钱损失”;

3.    可享有假定的有效注册;

4.    可享受不能推翻的某种权利;

5.    可在货品、产品上印有注册符号;

6.    如将注册文件递送美国海关处,可防止侵犯商标货品进口美国;

7.    建立推断性拥有权的告示;

8.    可作民事和刑事诉讼起诉假冒货品;

9.    可到其他国家申请注册商标,享受双边优惠。


在各州注册的商标,则可保证注册商标着在该州的商标权益,若受到侵权可到州法庭起诉。任何从事美国进口的商标人员都应考虑本身工业产权的利益,通过美国律师申请注册商标,以免受到侵犯。

 

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商标注册对于亚马逊有多重要?

19-12-26

亚马逊是全球最大的电商平台,占领了美国45%以上的市场,拥有超6000万会员。目前也是全球商品品类最多的电商平台。目前商家选择境外跨境电商首选平台就是亚马逊,而这么人入驻亚马逊背后,却存在许多的疑问,为什么很多人做亚马逊注册商标备案?商标备案后又哪些好处呢?如何进行亚马逊国际站商标备案呢? 


首先,为什么要注册商标来进行亚马逊品牌备案呢?

 

(1) 保护品牌, 防止跟卖;

(2) 省下UPC,登记品牌后可以不需要UPC上传listing;

(3) 申请产品加锁,防止产品资料被改, 对产品拥有更多的控制权;

(4)打造国际知名品牌

(5)品牌溢价,赚取更多价值

 

那么, 如何在Amazon上创建自己的品牌?

 

亚马逊品牌创建和备案分为2种,一种是在亚马逊平台申请注册的亚马逊品牌备案,这种相对来说比较简单,按照亚马逊的要求提供相应的材料就能进行备案,另外一种是在美国商标局(欧盟商标局或者对应的站点国际商标局)申请商标注册,然后再提交给亚马逊进行认证。2种备案都有效,但如今跟卖卖家猖獗,前者备案是无法满足保护亚马逊店铺品牌被跟卖的。所以,现目前越来越多的人进行第二种,在各个国家的商标局进行注册商标来备案,做亚马逊美国站注册美国商标,做亚马逊英国站注册欧盟商标,做日本站注册日本商标就可以了,因为商标注册是有通过率的,建议可通过专业的国际商标代理公司来进行注册,专业的人干专业的事。


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美国商标的侵权标准,你都知道吗?

19-12-26

在美国,判断商标侵权的最基本的标准。一个商标的拥有权,是由商标的注册时间先后决定的。也就是说,谁先使用一个商标,谁就拥有该商标。因此,判断一个商标是否侵犯另一个商标的权利,就看谁先使用这个商标。


但是,并不是任何两个相同的商标都不允许同时存在。这时,判断商标是否侵权的另一个标准是,新商标的出现是否让消费者对两个商标品牌产品产生混淆。如果两个商标是在完全不同的行业或不同的地区,有着不同的客户群体,并且有着不同的销售渠道,那两个相同的商标是可以同时存在的。


但是,这一判断标准对那些著名的商标并不适用。比如说,如果您使用麦当劳的商标甚至是相似的图案去卖汽车,这看起来似乎与麦当劳卖的快餐风马牛不相及,法庭仍然会判您侵权。事实上,即使是法庭最终的判决对您有利,您也很难有精力和财力与一家大公司在法庭上周旋,等到法官判决的那一天。


所以说,在选择美国商标时的一个重要原则,就是要避免与任何著名的商标相似。否则,会有侵犯他人商标的风险,将面临着侵权诉讼。


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美国商标如何判断是否近似呢?

19-12-26

在进行商标申请之前,做好申请前的准备工作是一个非常重要的事情,因为这可以一定程度上保证申请商标的通过率,以免浪费不必要的时间和金钱。而商标查询便是其中非常重要的一个环节,那么美国商标查询的结果是否近似,应该怎么判断呢?


美国商标近似基本上可以从以下两个方面来判断:


1.商标近似

判断商标的整体部分是否近似,包括外观显示,组成字母,发音,文字含义,文字翻译,整体商业印象等方面,判断商标是否近似。


2.产品/服务项目近似

美国对于产品/服务项目的近似判断,与国内有很大的区别。美国对于一些交叉的产品或者服务项目,即便不处于同一个类别,同样

认为属于交叉近似。比方说,申请9类的电子产品和申请35类的电子产品零售服务就可能判定近似。


甚至有时候对于产品的生产渠道,销售渠道,相关衍生产品也有可能判定近似。比方说,有一个叫做“ABCD”的商标是在美国申请

了3类化妆品类的商标,同时产生较好的知名度和品牌效应,那么当别人再在18类申请“ABCD”这个商标做箱包产品,那么审查员就有可能判定这个商标可能与第3类的产品近似。理由是:首先两者的商标一模一样,其次,如果都是线上销售那么销售渠道也相同,并且审查员会说,化妆品类产品和箱包产品一般都是会让客户产生关联感,比如,迪奥,香奈儿等品牌,既卖化妆品也卖箱包,会让客户产生关联感,发生误导。


除此以上主要两点判断方法之外,还有其他一些不太常见的判断标准。总之在申请之前寻找专业的国际代理机构进行前期查询是非常有必要的。


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注意:美国商标可以不注册在USPTO?

19-12-26

美国商标注册中,很多申请人会好奇美国商标是在哪里注册的呢?甚至不知道美国商标分州商标和联邦商标申请的,那在商标申请时又该如何选择呢?今天我们就来普及一下美国商标申请的相关知识。

美国商标联邦注册是注册于美国专利商标局,适用于州际间贸易及美国与其他国家和地区间的贸易。联邦注册在美国的50个州以及西萨摩亚群岛、关岛、巴拿马运河区、维尔京群岛、波尔多黎各岛北马利亚纳群岛有效。

州注册的保护范围仅限该州,且商标权的范围因州而异。州商标注册的主管单位一般是州政府,申请注册的要求及费用都由各州自行拟定。

联邦商标比州商标注册的优势较为明显,联邦商标可享受优先权、保护范围更广、费用较申请全部的州商标便宜、可以在海关备案等。作为中国企业,如果想在美国注册商标的话,联邦商标注册是最合乎企业利益的决定!

商标注册的类型选择应谨慎对待,并不是每个商标都可以注册于USPTO 每个标记也不是合法保护的。 也就是说,一些标志可能无法作为寻求阻止他人在相关商品或服务上使用类似商标的法律索赔的依据。

商标具有一定的特殊性,很多申请人在商标注册前未对商标进行检索,排除商标存在的风险,最后提供的商标会各种原因难以注册。

在提交商标/服务标志申请之前,您应该考虑(1)注册的商标标记是否可注册。(2)根据所选标记的强度保护您的商标是否很困难。

在这方面请注意,美国专利商标局只注册商标。作为商标拥有人拥有全权负责执行商标的权限。


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美国商标注册,那些你不知道的专业知识!

19-12-25

随着互联网的发展,国内进驻跨境电商的企业保持快速扩张的态势,美国作为全球第一大经济体是中国出口跨境电商主要目标市场,而美国商标注册是跨境电商中非常重要的一个环节,在亚马逊平台通过商标品牌备案可以防止跟卖这一恶性行为,达到保护产品的目的。但很多企业不清楚注册美国商标有哪些问题是必须要了解的,那么我们看看美国商标注册前要了解那几点事项呢?

一、商标申请基础

美国商标注册遵循使用在先原则。即商标权的获得以商标的实际商业使用为基础,商标注册证作为权利证明的一种初步证据。因此申请人应既保证商标的实际商业使用以取得商标权,又应及时注册以巩固权利。美国商标的申请基础大致分为以下三种:

1实际使用:适用于申请商标已在美国使用的情况,提交申请时需同时提交使用证明。为节省手续和成本,目前较多国内申请人采用此方式,但对实际并未使用的申请人来说,需要承担诚信风险。

2意向使用:适用于申请商标打算在美国使用的情况,相关的使用证明可在初步授权后6个月内提交,每次可延长6个月,最多不得超过3年,并需缴纳额外费用。

3国内基础:适用于申请商标在中国已注册或已申请的情况,申请人可以就该国内注册或申请为基础向美国递交一份商标申请,但该申请须与国内基础相一致。

二、区分主簿副簿

美国专利商标局将注册薄分为主薄和副薄。只有具有显著性的商标才能在主簿注册进行注册申请,显著性来源于商标独特的特征或对商标长期广泛的使用。副薄注册商标指在注册时不具有显著特征、但又具有一定区分商品或服务作用的标志。虽然商标暂时没有很强的显著性以致无法很好地起到区分来源的作用,但能够通过长期地使用而产生第二含义或者获得限制特征。


主簿注册的优势?

(1)注册证是商标使用的表面证据,一般情况下可直接展示商标注册证用作商标在美国商标的使用证明;

(2)注册证是证明商标注册人在美国持有该商标并使用该商标的证据;

(3)注册证可用作宣示商标专用权;

(4)可在美国专利商标局数据库中检索;

(5)主簿注册的商标可在美国海关和边境保护局进行备案,以增加进出口商品的保护力度;

(6)主簿注册的商标在主张权利或处理侵权纠纷时可向联邦法院提起诉讼程序;

(7)主簿注册的商标可依据马德里协定延伸至其他马德里成员国;

(8)主簿注册的商标可在其使用的货物上标注®的字样;

(9)主簿注册的商标可在注册期满5年后进行不可争议宣誓,宣誓后商标不可因缺乏显著性为由对该商标提出无效;

(10)主簿注册的商标在法院裁定中可享受三倍损害赔偿原则,包括律师费以及其他各种费用;

 

副簿注册的优势?

(1)副簿注册的商标同样可在其使用的货物上标注®的字样;

(2)副簿注册的商标在主张权利或处理侵权纠纷时可向联邦法院提起诉讼程序,但需同时主张不正当竞争;

(3)副簿注册的商标可被商标局引证作为在先权利驳回在后申请的商标,对在后申请注册主簿的商标同样适用;

(4)副簿商标申请审查结束后不再进行异议公告而直接注册,因此任何第三方无法对副簿商标申请提出异议;

美国商标副薄注册不能转为主薄注册,商标注册中也并不存在这个程序。如果在副簿注册获得商标注册的所有人欲在主簿注册获得商标注册,可在商标通过大量使用获得显著性后重新申请该商标注册于主薄。

 

通常,美国商标注册于主薄中,主薄注册获得的商标保护力度比副薄注册更加大,但副薄注册与主薄注册更为灵活,企业可根据实际情况选择主薄注册或副薄注册。



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注册美国商标需要符合的实质法律要求!

19-12-25

自2013年以来,来自中国的申请人向美国专利和商标局(USPTO)提出的商标申请增长了11倍多。一方面,中国政府鼓励中国企业在境外发起专利、商标等的申请或登记。另外,互联网线上购物的国际化,使得跨境电商业务蓬勃发展,跨境电商平台对平台上商家的商标使用提出了更多的要求。

但是美国商标局接到的许多来自国外的申请由非专业的境外中介完成,其材料质量参差不齐,影响审查效率。对此,美国政府规定:自2019年8月3日起,所有非美国地址的商标申请人必须聘请美国律师作为代理人。

即使有美国商标律师的专业服务,对广大企业来说,对美国商标法的基本了解对其在美国的经营和发展会大有裨益。美国商标法下成功注册商标必须满足三大实质性条件:显著性、非功能性和在商业活动中使用该商标。

一、显著性

“显著性”是商标法上特有的概念,与专利法中的“新颖性”和著作权法中的“独创性”相对应,但含义不同。商标法上的显著性指“可以标明自身并与其它商品或服务相区别”的特性,主要分为两种:固有的显著性和获得的显著性。前者指商标标识由于其本身的特性或者使用的情景而具有显著性,后者指标识本身并没有显著性,但是通过在经营中持续的使用而积累起与其它商品或服务相区别的特征。

在美国,显著性不是简单的“有”或者“无”的问题,被认为是一个连续体或者谱段。美国最高法院在 Abercrombie & Fitch诉Hunting World案中确立了认定商标显著性的“Abercrombie谱段”。

从显著性要求来说,在选择商标时可以考虑:第一,如果还未确定商标,那么可以创造一个新词汇,或者选择与自己的商品或者服务无直接关联的词汇。第二,如果商标已在使用当中,而且属于“描述性”的,那么只能选择获取“衍生含义”的途径,也就是通过广泛和持续的使用扩大商标的知名度,在消费者群体中建立该商标与申请人的直接联系。

二、非功能性

商标法规定,申请注册的商标不得具有功能性。其原因涉及到与专利法的衔接,具体而言,专利的本质在于“公开获得垄断”,即专利权人通过公开其专有技术获得法律保护的“排它使用权”,但是,出于公共利益的考虑,这种保护是有期限的。期满后,专利技术就进入公共领域,可以被他人无偿使用。

跟专利不同,注册商标可以续展,因而获得长期(理论上无限期)的法律保护。所以,如果某项具备实际功能的特征可以作为商标注册而获得无限期保护的话,那么将导致与专利立法政策的直接冲突,破坏专利制度的设计。

有可能涉及功能性的商标大多不是文字性的,而主要是商品的外观设计。功能性指的是“某种设计对商品的使用或者目的而言是必备的,或者会影响到商品的成本或者质量”。一般来说,如果某种设计已经成功申请了实用专利,那么就具有功能性。相反,外观设计专利本身则不具备功能性。

功能性分两种——实用功能性和美学功能性。先说实用功能性的两种情形:产品外观设计可以实现某种功能,并且如果不采用这种设计就无法达到该功能;或者某种外观设计使得该商品具有相当的优势,以至于其他商家如果不采用相同的设计根本无法与之相竞争。

美学功能性是指某个设计主要是为了增加商品的美感,而不具备实际的使用便利。但是这种设计使得商品具有极大的吸引力,其他商家如果不效仿就无法竞争,比如,情人节巧克力的心形设计既是如此。

三、在商业活动中使用商标

说起这个要件,必须提到美国商标法在传统上与许多其他国家商标法的一个重大区别。试想,假如有两个(或多个)申请人对相同的商标标识提出注册申请,那么谁可以获准注册呢?

对此,传统的美国商标法采用使用在先的原则,先采纳并使用商标的主体享有优先权,可以优先于其他主体申请注册。与此相对,世界上大多数其他国家(如欧洲大陆和中国)采用申请在先的原则。顾名思义,这意味着无论各方何时开始使用,最先提出注册申请的一方将获得优先。

申请人必须在商业活动中(如销售或者宣传时)使用自己的商标标识,用来指示其商品或服务,或者与同类其它商品或者服务相区别。典型的使用方式诸如:将商标粘贴或标注在商品上;在宣传手册或者广告中使用商标;或者在提供服务的场所展示商标,等等。

美国国会在1988年通过了“商标法修订法案。该法案于1989年生效,允许商标申请不基于“实际使用”,而是基于“诚意的使用意图”。这意味着,申请人在注册时即使尚未使用商标,只要出具声明表示其有使用该商标的意图即可。

这种注册申请并不能免除申请人的“实际使用”义务。申请人在审查期间必须提交 “实际使用”的证据供商标局审查,才可能获得最终注册。

“使用意图”申请将确定“优先权”的日期从传统上的实际使用日提前到了申请日,对许多申请人而言更加有利。所以,一般而言,如果准备采用这种方式申请注册的话,应当尽早提交。

来源:中国贸易报


震惊!这位律师咨询费高达10万1小时?

19-12-25

最近热播的《精英律师》成为了律师同行的热议话题,剧中由靳东饰演的男主角一小时六千至十万的律师咨询费,配专职司机的林肯,还有妖娆美艳的女秘书,坐落于北京CBD的超大办公室。话说普通合伙人待遇什么时候变得这么好了,真是让人大跌眼镜!


6000元-100000元一小时律师咨询费

剧中男主说资深律师咨询一小时的收费标准,在六千到十万之间,后面男主角主动降低价格说咨询费不低于五万!这个价格,太夸张了!说实话,现实中普通合伙人每小时咨询收费10万是不可能的。

律师行业都是专业人士,按级别收费,一般律所不同级别的律师、合伙人收费都是明码标价的,看看下面的收费标准就知道了。


某国际律所的收费标准:


国内律师每小时收费汇总统计(2017年):


中华人民共和国知识产权法是哪部法律?

看到剧中的《中华人民共和国知识产权法》时,才是真正让人哭笑不得!我国保护知识产权的法律有《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国著作权法》等等,着实没听过《中华人民共和国知识产权法》这到底是哪部法律?

原来我们和每小时收费6000-100000元之间的距离是差了一部《中华人民共和国知识产权法》。


律师咨询到底该不该收费?

这个问题成为了咨询者与律师之间永恒的话题。很多咨询者认为,我只是问律师几句话而已,也没让律师帮我做什么工作,这也要收费吗?对于律师来说回复咨询者的问题需要放下手上繁重的案件,专心聆听咨询者的诉求再利用自己多年的法律知识、执业经验,给出建议结论。虽然是几个问题的回复,但是这也属于脑力劳动,也应该得到大家的尊重。而且大家很有必要知道知识产权律师的收费模式,请看下面:



一、定额型

委托人支付诉讼费、差旅费、公证费、律师费等所有费用,律师费的数额是确定的,案件胜负与律师费没有联系。这类模式适合有一定知名度的中上律师,是否接洽该案对律师来说具有较大选择权,收费数额将比较高,这类案件数量不多,个案比较明显,且案件对客户比较重要。


二、定额+提成型

与定额型不同点在于,案件胜诉后委托人额外按照一定数额或比例奖励律师代理费。由于采用这种模式,前期基本代理费一般会比定额型的略低一些,期待案件胜诉后的奖励,可以将律师费与案件的胜负关联,增加律师的关注度。该类模式可以适当降低客户风险,或者在客户信任度还没有百分百的情况下的一种缓冲方式。


三、半风险型

委托人支付诉讼费、差旅费、公证费等办案费用,先约定基本律师费但暂不支付,案件胜诉获得赔偿后,从赔偿额中先支付基本律师费,并按一定的比例另外支付提成律师费。当然在实际过程中,还可以出现直接按赔偿额的比例支付律师费的情况。这类案件适合中商标、专利案件,且为个案或小批量案件,律师对商标侵权或专利侵权进行了基本判断,胜诉可能性大于50%的案件,此时提成的比例通常会达到20-40%之间。


正所谓艺术源于生活、高于生活,《精英律师》剧情中引入了老百姓日常生活的多种情景案例,涉及了知识产权、版权、商业秘密等法律知识。该剧不仅向观众普及了法律知识,也默默地传递着法律精神。


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麦肯锡:商标注册



没品牌备案上传不了产品?亚马逊又搞事了!

19-12-19

一年一度的年终旺季正如火如荼地进行,亚马逊卖家们鼓足干劲冲刺销量不断上架商品,但是卖家们反映现在没有品牌备案上架不了产品?亚马逊又有什么骚操作?

亚马逊对品牌政策进行了更新,根据公告显示,消费者所作出明智的购买决定依赖于品牌名称等详细的页面信息,而准确的品牌信息将会帮助客户在选购时找到相应的产品,并对产品进行评估。因此,Listing上的品牌属性应该与生产该产品的品牌名称一致,若Listing不属于任何品牌,则品牌属性应填写为“N/A”。例如,AmazonBasics产品应始终在商品详情页面上显示“ by AmazonBasics”。若商户试图创建不符合该政策的Listing,系统则会要求其在列出之前先对品牌属性进行修复。

此前,亚马逊因售卖假货被特朗普政府考虑将亚马逊旗下的一些海外网站列入“假货恶名市场名单”中。改名单主要针对销售冒牌货的零售商。而亚马逊在经受该事件后,投入数十亿整顿治理平台假冒伪劣商品,完善品牌信息,提高消费者购物体验。

 

经过此次整顿,跟卖产品的卖家很难上架商品,使得高仿山寨的产品将无处遁形。品牌是检验产品的唯一标准,这次亚马逊推行的品牌政策,提示着卖家们商标注册是亚马逊运营中品牌备案的关键一步,也是必须的一步。没有品牌商标的卖家必定要注册商标才能敲响亚马逊的大门。


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商标法如何保护品牌商标?相关法例是这样规定的!

19-12-17

随着企业的知识产权保护意识不断增强,而商标法作为申请商标时的法律依据,企业应了解商标保护相关的法律法规,对于预防商标侵权非常有帮助。那么品牌商标保护的法例有哪些呢?


《中华人民共和国商标法》第13条规定:就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。


就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。


《中华人民共和国商标法》第41条第2款规定:被恶意注册的驰名商标所有人在请求商标评审委员会裁定撤销使其蒙受损失的注册商标时,不受本款中的五年的时间限制。


《驰名商标认定和保护规定》第13条规定:当事人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记,可能欺骗公众或者对公众造成误解的,可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记,企业名称登记主管机关应当依照《企业名称登记管理规定》处理。


《驰名商标认定和保护规定》第14条规定:各级工商行政管理部门应当对驰名商标加强保护,对涉嫌假冒商标犯罪的案件,应当及时向有关部门移送。


《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第2条规定:依据商标法第十三条第一款的规定,复制、摹仿、翻译他人未在中国注册的驰名商标或其主要部分,在相同或者类似商品上作为商标使用,容易导致混淆的,应当承担停止侵害的民事法律责任。


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注册美国商标为什么会被驳回呢?应如何处理?

19-12-16

随着国内电商市场逐渐趋向饱和状态,各大电商平台规则也越来越严格,不少卖家开始转战国外市场进驻跨境电商平台大赚美金。但是进驻美国电商平台首先得注册美国商标保护自主品牌,在美国商标申请过程中,不少企业会收到商标申请的驳回通知,那么商标通常是什么原因被驳回?该如何处理呢?


1. 商标信息不规范

若商标申请人不熟悉美国商标的申请流程以及应该注意的细节,也未委托专业商标代理机构申请商标,卖家们可能因递交商标信息时不规范而受到审查员的商标驳回通知,审查员也会建议商标申请人委托专业的商标代理机构代为操作。此类审查意见答复基本上能通过。


2. 商标描述信息不规范

因美国官方对商标信息要求准确细致的描述,而每一个商标都有独一无二的设计理念。在申请资料中,个别卖家没有寻求专业代理机构进行办理,填写商标描述性信息不规范被驳回。此类商标驳回基本上能通过。


3. 商标虚假证据

美国是遵循商标在先使用的国家,而很多卖家会在产品尚未上市时申请商标,伪造商标使用证据进行提供。美国商标局审查商标时会怀疑使用证据的真实性,伪造使用证据被驳回是比较常见的。这种情况被下发商标驳回通知,可以重新递交真实使用证据。

  

4.商标申请图样不清晰驳回

因商标申请图样不清楚被驳回,可直接联系专业代理机构重新提交商标申请图样,这种情况基本上都可以答复通过。


5. 商标近似驳回

商标因近似被驳回,需美国专业律师根据商标近似的具体情况判断商标答复的难易度进行答复,因此,美国商标申请前期的检索筛选显得异常重要,商标检索可避免大部分的商标近似问题。此类商标驳回需根据具体情况进行具体分析。


以上几种情况是较为常见的商标驳回原因,其他商标驳回原因需根据具体情况答复。


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个人名义和公司名义注册商标区别在哪?咋选?

19-12-14

商标注册量不断上升,很多人都不清楚商标注册是使用公司名义还是个人名义进行申请,而根据商标法的规定,商标注册使用公司名义或个人名义申请都是具有同等法律效力。那到底个人商标注册和公司商标注册有什么区别呢?


一、商标注册材料

1.公司名义注册提供:公司营业执照复印件

2.个人名义注册提供:个人身份证复印件、个体工商户营业执照复印件


二、商标归属权

1.公司名义商标

所有权属于公司,企业法人或者企业股东不享有注册商标专用权。如果公司注销,商标将失效,商标属于公司财产需要清算。

2.个人名义商标

个人注册的商标只属于个人所有。虽然在申请时提供了《个体工商户营业执照》副本复印件,但该商标注册成功后属于个人,由个人使用和控制。


三、商标稳定性

1.公司商标欠缺稳定性

当公司名义或者地址亦或是公司法人的变更,商标也要相应做商标变更。

2.个人商标相对稳定

个人的身份证一般是不变的,商标也不需要进行变更,相对稳定。


四、商标支配权

1、公司注册要由公司决定商标的使用情况。

2、个人注册权限比较集中,个人享有商标的专用权。


五、商标使用证明

1、公司名义使用证明

公司的活动、产品、服务比较多,只要其中一项使用了商标就属于商标的使用。

2、个人名义使用证明

个人很难证明使用过商标。


六、商标注册申请人名义要求

1、企业注册商标

申请人必须是《营业执照》上的企业名称,不能更改其它的。

2、个人注册商标

个体户申请可以以其《个体工商户营业执照》登记的字号作为申请人名义提出商标注册申请,也可以以执照上登记的负责人名义提出商标注册申请;个人合伙可以以其《营业执照》登记的字号或有关主管机关登记文件登记的字号作为申请人名义提出商标注册申请,也可以以全体合伙人的名义共同提出商标注册申请。


个人或企业名义注册商标没有太大的影响,两者在法律上都是同等效力。若商标使用中遇到纠纷,可咨询专业商标代理机构处理法律纠纷问题。

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重磅!电商领域知识产权侵权或遭封杀?

19-12-13

国家知识产权局知识产权发展研究中心12日发布的《中国电子商务知识产权发展研究报告(2019)》显示,不断加大打假防假技术研发和应用投入力度,是加强电子商务知识保护的有效举措之一。



报告称,以阿里巴巴为例,2018年,96%的疑似侵权链接一经上线即被封杀,因疑似侵权被平台主动删除的链接量下降67%。数据背后是该平台开创性地将语义情感分析、商家全景视图、直播防控体系等新技术应用于知识产权保护。报告认为,借助互联网、大数据、区块链等新技术,可以更加精准打击侵权违法行为,解决维权成本,降低侵权风险,有助于推动全社会知识产权意识的提升。


报告提出法治护航、平台自治、社会共治、智慧之治的“四治”理念。即依托于法治的知识产权保护,是激励电子商务创新发展的基本保障;完善的平台治理体系是电子商务知识产权保护体系的重要组成部分;政府、电商平台、权利人、消费者等各方共享共治格局初现;技术创新驱动治理手段升级。


报告认为,虽然电子商务领域的知识产权保护相关的各项数据、指标持续向好,但依然面临包括跨境维权、平台治理等问题。报告建议,应加强合作与对话、促进创新与升级,通过广泛联合和共同关注重要的知识产权问题,依托日新月异的技术手段、齐心协力的共同治理和日臻完善的知识产权保护标准与规则体系,为全球共治提供新方案,为创新发展注入新动能。


国家知识产权局知识产权保护司有关负责人介绍道,2018年,该局共办理电商领域专利侵权假冒案件33025件,同比增长66.4%。下一步,国家知识产权局知识产权保护司将以电子商务领域为重点进一步加大知识产权保护力度,加强跨部门、跨地区执法协作和政企合作,进一步发挥调解和仲裁在化解知识产权纠纷中的作用,形成保护合力,探索建立更加便捷、更加高效的电商行政保护机制。


麦肯锡:专利申请


来源:科技日报



中国知识产权保护得到国际认可 专利是这样“炼成”

19-12-11

“今年前7月,国外申请人在中国提交的发明专利申请达9.2万件,同比增长8.3%;在中国提交的商标注册申请达到14.9万件,同比增长13.1%。”9月12日,国家知识产权局副局长甘绍宁向记者介绍。

当日,数十名中外媒体记者走进国家知识产权局,与一线审查员和相关负责人面对面,了解中国知识产权工作的最新进展。

专利审查员总数达1.4万人

“这是一件新的申请,申请人是一家日本公司,它们对手术机器人的机械臂结构进行了改造。”在国家知识产权局专利局审查协作北京中心,审查人员正在电脑上演示专利审查的过程。

第一次审查结束后,审查员会撰写审查意见通知书,申请人也可以根据意见继续提交陈述。通常要沟通几个来回,才能最终做出授权或驳回的认定。

数据显示,从2013年到2018年,国外来华申请发明专利和商标数量累计达79.8万件和108.8万件,年均增长分别为3.9%和10.5%。与数量增长同步的,是知识产权审查质量和效率的提升:今年上半年,中国发明专利审查周期为22.7个月,而商标注册平均审查周期则压减到5个月以内。

专利审查离不开审查人员。据介绍,除北京中心以外,国家知识产权局还在江苏、广东、河南、湖北、天津、四川等地建成了6个京外审查协作中心,目前审查员总数已达1.4万人。

北京中心主任郭雯介绍说,“中心设立18年以来,发明实审结案总量已经由200余件增加到200万件,审查业务也从发明实审拓展到实用新型初审、外观设计初审,实现了技术领域的全覆盖。”

推动营商环境不断优化

加强知识产权保护是完善产权保护制度最重要的内容,也是提高中国经济竞争力最大的激励。在专利申请量不断增长的同时,中国正在加快修订知识产权法律法规,大幅提高侵权违法成本。

甘绍宁说,中国在知识产权领域强化“严保护、大保护、快保护、同保护”,将加强知识产权保护作为扩大开放的重大举措和塑造良好营商环境的重要方面。

近年来,中国积极构建依法严格保护知识产权的良好环境,得到了国内外申请人和国际社会的高度认可和评价——

去年底世界银行发布的《2019营商环境报告》显示,中国营商环境在全球排名从2017年的第78位大幅跃升至第46位;

最近,美中贸易全国委员会发布的2019年度《中国商业环境调查报告》显示,58%的美国企业认为,过去一年中国加强了知识产权保护,创下2011年开展该调查以来的最高水平;

美国商会全球知识产权中心发布的《2018年国际知识产权指数报告》,不仅将中国排名比前一年提升了两位,还对中国在专利权和著作权领域的改革效果、各级政府和执法机构对知识产权的重视、研究机构和个人的知识产权意识及运用能力给予积极评价。

(来源:人民日报海外版)


警惕!商标注册新骗局,这些快递不要随便收!

19-12-10

电话欠费、冒充公检法、调包二维码、微信伪装身份、娱乐节目中奖、微信伪装身份,这些日常生活的骗术很多朋友都曾无法辨别而受骗。在知产界,不少骗子利用大家商标知识薄弱的弱点设局行骗,而骗子使用的这种新式商标注册骗局,使得不知就里的朋友身陷骗局。



近来一些业内客户表示,自己收到了一份由凌云或泠沄专利中心的公司发出的商标公告快递,寄件地为广州和郑州,需要货到付款20多元,快递上面还写明:“拒签视为该公告送达,请务必签收。”不懂就要问,据说,快递中寄出的是一份A4纸大小的纸质“商标公告”。



而令人感到奇怪的是现在纸质的“商标公告”已经非常少见了,并且商标网在2018年11月已经发出了“关于商标网上服务系统全面上线运行的公告”。



公告中已经提到:商标网上服务系统2018年11月5日全面上线运行。届时,通过商标网上服务系统提交的商标申请所产生的全部商标文件,除商标注册证外,其他商标文件将采取电子文件方式送达,不再以纸质文件方式送达,用户可自行登录商标网上服务系统下载打印使用。以纸质文件方式提交商标申请的,商标文件仍以纸质文件方式送达。


所以综合商标申请的情况来看,绝大多数商标申请目前都是网上申请。并且网上申请的纸质商标公告不再送达,只要商标审查通过,就会有电子版的《商标公告》,申请人或商标代理机构可自行下载打印。


值得注意的是,纸质公告的寄送主体是商标局。即便个别纸质申请的商标有商标公告,那也是商标局官方寄送的某一分册《商标公告》,并且商标公告的工本费和快递费都是免收的。



正常来说,商标纸质公告的寄送主体是商标局,而不是凌云或泠沄专利中心,经过查询,泠沄只是一家普通的专利代理中心并非专利中心,而且官方地址与快递单上的地址不一致,目前是否这家公司暂时不确定。


这两家专利公司冒充商标局,向商标申请人不法收取快递费的行为明显是“到付骗局“,算一算到付件一般为21~25元不等,按照平均价23元一件的话,一个月发一万件,得18万元;如果发出十万件,180万;100万件发出去买就有1800万了,照这么发展下去,骗子真的是趟赚啊!可是骗子们这种挑衅法律的行为注定是不会得逞的。


在这个骗子横行的时代,这次的“到付骗局“只是其中一种行骗手段,还有伪造国家公文谎称国家机构、商标不查询就注册等层出不穷的黑心手段都是骗子为了获取不法利益的途径。在此,呼吁所有的商标申请人,遇到不法分子冒充商标代理机构索取钱财时应立即与商标申请代理机构联系确认,及时制止犯罪分子的违法行为。


红牛商标败诉,审理费1800万,斗牛之战将持续上演!

19-12-10

近日,中泰红牛商标系列纠纷案的判决引起各界人士的关注!


红牛最初起源于泰国,隶属于泰国天丝医药保健有限公司(下称泰国天丝)旗下品牌产品。1984年,华彬集团初创于泰国,并于1995年与泰国天丝合作成立了中国红牛维他命有限公司,此时华彬集团通过授权拥有了“红牛REDBULL”商标在中国的经营权,正式将红牛引进中国市场。


红牛进入中国市场后,华彬集团负责红牛的生产和销售,泰国天丝负责品牌授权和技术支持。在华彬集团对品牌的20余年深耕下,红牛占据了中国功能性饮料“大哥”地位,年销量最高曾突破60亿罐,华彬集团陆续新建了3家红牛公司,拥有近50个加工厂,华彬集团及投资者们赚得盆满钵满,而华彬集团也产生了自立门户的想法,注册了多个类别的红牛商标,以作防备之用。



红牛商标案正式爆发


因利益不均,泰国天丝与华彬集团的关系逐渐产生了裂痕。2016年10月,中国红牛商标授权到期,泰国天丝多次表示拒绝延期合作经营;2017年泰国天丝把中国红牛饮料罐生产商奥瑞金告上法庭,同时也向红牛国内关联公司提起商标侵权诉讼。诉讼中,中国红牛实控方华彬集团称握有一份关于双方承诺合作50年的法律文件,可以为红牛中国的经营期限延续时间,此说法并未有实质证据支持。至此,双方不止陷入了红牛商标授权的二十年”和“五十年”之争。


中国红牛作为原告,请求法院确认其对17个红牛系列商标享有所有者的合法权益,并要求泰国红牛向其支付共计37.53亿元的广告宣传费用。


不过,在北京市高级人民法院的判决中,未对这两项给予支持。北京市高级人民法院认定:自红中国红牛成立的20余年,泰国红牛与红牛中国签订了多份商标许可合同,在此期间双方关于商标属权并无争议,“红牛系列商标”的权属状态是明确的,均归属于泰国红牛所有。


红牛中国出于自身商业利益考虑,在相关广告宣传费用已经投入过公司运营成本的情况下,要求泰国红牛承担相关费用,该请求缺乏事实及法律依据,法院不予支持,驳回了中国红牛的全部诉讼请求并向法院缴纳案件受理费人民币1880万余元。


最后,中国红牛表态一审判决回避了案件的核心诉求是请求法院确认原告对‘红牛系列商标’享有合法权益,而非请求法院确认本公司为登记注册的商标所有权人,本次案件偏离了原告的真正诉求,未能体现公平原则,对此中国红牛将继续向最高人民法院提起上诉,维护自身合法权益。


继“王老吉”商标案,红牛商标案又给中国企业上了一堂知识产权课,商标授权中使用他人商标时把品牌做大做强只是空中楼阁,企业自身拥有商标注册所有权才是最有利的保障。



国外参展,遭遇展位被封,该如何应对?

19-12-10

近年,我国不少企业发展国外业务,通过国外展会开拓市场,而展会上知识产权侵权纠纷时有发生。


国外参展被查封展位


常州某独轮自平衡滑板车企业带着自家Trotter滑轮车参加拉斯维加斯的美国国际消费者电子产品博览会(CES)。展会首日,美国联邦法警带着小拖车停在展位前出具了相关文件和取证材料,向参展人员表示警方接到投诉,该企业产品涉嫌侵权行为需接受警方搜查,当即以涉嫌侵犯别家专利权威理由没收了展台内的独轮平衡车样品、标语和宣传资料。


美国硅谷Future Motion公司说他们的独轮滑板产品已申请了两项相关的国际和美联联邦专利,他们“听说有类似产品出现在CES上,经过与公司专利律师咨询,并通过正常美国司法程序获得了临时禁令。这是第一次有公司试图在美国境内出售一款仿造产品。”一旦胜诉除将可以向中国公司索赔,要求罚金之外,补偿法律费用,还可以永久禁止败诉公司在美国市场销售侵权产品。


受此事件影响,菲思特同类上百款类型产品在B2B网上的销售被强制下架,网上结算被中止,生产也被迫停止,企业几乎陷于瘫痪!


国外展会期间遇纠纷应如何处理?



第一、参加展会之前,要对参展使用的商标、图案设计、产品外观设计、技术结构方案等,提前向参展国递交专利、著作权、商标注册申请;对递交申请知识产权未授权出证的,最好通过专业代理机构进行全方位的检索、分析,及时排除风险,对可能存在侵权风险的产品做调整,以便做到未雨绸缪。经常参展的企业最好聘请常年知识产权顾问,也可企业内部完善知识产权贯标体系。


如果遭遇知识产权纠纷,应该迅速做出回应,切忌逃避,如果逃避,就等于默认对方的指控。及时寻求当事国知识产权律师的帮助,由于各国法律不同,当事国知识产权律师可以帮助企业对对方所主张的知识产权的法律状态进行评估并且尽量避免后续的一系列后果,比如被拒绝参加展会、拒绝签证或者甚至被提起公诉,以及可能带来的与客户关系的影响。


第二、如果在海关处被没收货品,要积极配合海关方面的处理,对海关需要签名的文件,只有在了解了内容之后才能签名,并复印一份保存。


第三、如果遭遇权利人的警告信或者要求你签署停止侵权的声明时,对警告信要引起重视,不能置之不理,一定要了解对方的要求及是否正当;在未获得知识产权律师的建议之前,一定不要随便签署停止侵权的声明,如果签署该声明,则意味着已经认同对方的指控。但是如果对警告信不予理睬,权利人可能会申请法院的临时禁令。


第四、如果接到法院的临时禁令,不能以临时禁令没有翻译成中文或英文而置之不理。临时禁令通常是法院在仅仅听取权利人的意见而做出的,并未考虑到被告方的意见,所以此时,企业应该积极寻求知识产权律师的建议,认真对对方主张的知识产权进行分析,找出对自己的有利因素,积极争取自己的合法权利。


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你必须要知道商标未注册就使用的风险有多大?

19-12-2

商标是一个企业的灵魂,是企业品牌的象征,很多品牌初创都是重点推行品牌产品,忽视了商标注册的重要性,就出现了商标未注册就使用的情况,在受外部环境的影响下,最后商标注册存在非常大的风险。



那么商标未注册就使用有哪些风险呢?


一、侵犯他人权益

企业虽然在一定时期内使用某项商标,但因未及时申请注册,最终有可能失去该项商标。因我国实行注册原则,这种事情是时常发生的。当企业使用的未注册商标与他人在先注册的商标相同或近似时,有可能侵犯该企业的商标专用权,面临商标侵权诉讼。


二、被他人抢注

我国《商标法》明文规定,商标专用权是通过商标注册来获得,我国申请商标采用的是申请在先原则,即是谁先申请商标注册,谁就获得该商标的专用权。若企业宣传的商标未提交商标注册申请的商标非常容易被他人抢注,一旦竞争对手抢注成功,企业就无法再使用该商标。这样企业利益将会受到损害,同时企业的品牌价值也会被削弱,随意企业必须的注重商标的注册。


三、不受法律保护

《商标法》第三条规定:“经商标局核准注册的商标为注册商标,包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标。商标注册人享有商标专用权,就享受法律保护。”换言之,商标未进行注册就不会受到商标法保护。使用未经商标局核准注册的商标,很难维权成功,难以得到及时、有效的保护。


四、未注册商标不能形成工业产权

工业产权是指人们依法对应用于商品生产和流通中的创造发明和显著标记等智力成果,在一定地区和期限内享有的专有权。

我国《商标法》规定,只有注册商标的专用权才受法律保护,未注册商标不受法律保护。由于未注册商标不受法律保护,就不能形成工业产权,也就不能成为使用人的无形资产。


而且在商标提交申请未成功注册的情况下,同样也不能擅自加注标记,若违反相关规定将面临以下后果:

一、未注册商标在使用中,加注注册标记或标称“注册商标”,既是对消费者的欺骗,也损害了商标管理秩序,视为冒充注册商标的违法行为。

工商部门可以依据《商标法》第五十二条规定予以制止,限期改正,并可以予以通报;违法经营额五万元以上的,可以处违法经营额百分之二十以下的罚款,没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的,可以处一万元以下的罚款。


二、使用未注册商标也有可能侵犯他人的商标权或其他在先权利,如著作权或企业字号权等等,即有被诉侵权的可能。

商标的本质是区别商标或服务来源,商标注册标记可以起到警示的作用,告知他人这是已注册商标,获得法律保护,不要擅自使用。


所以,在品牌推广前要先把商标注册起来,维护企业权益的同时也避免侵犯他人的商标权,企业懂得商标维权的重要性,必然会减少在商标纠纷中给企业带来的伤害。


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商标注册前未查询,可能会被驳回?

19-11-30

商标注册前对商标名称进行检索这是最基本的步骤。而目的是对商标名称进行风险评估,降低商标注册的风险,能够帮助商标申请人避免因在先商标的出现而被驳回或者异议,同时也是为了能够减少驳回或异议造成的不要费用和时间损失。

商标注册前未查询,可能会被驳回?


那如何查询商标是否被注册呢?

1、进入国家商标局网站进行商标查询;

2、委托专业商标注册代理公司查询。

需要商标注册申请人注意的是:商标查询的时候将查询不到近期3-6个月的商标申请情况,因此,就会存在查询盲期。所谓的商标查询盲期是指商标局录入商标申请的时间,由于申请量较大,商标注册申请从提交到录入商标局系统的时间3为-6个月不等,这段时间内是无法查询是否近似商标的,如果在这六个月中有人提前申请了申请人想要注册的商标,那后申请的人就不能注册了。

作为提交商标注册申请前的准备工作,商标查询往往是非常必要的,尤其是当打算申请注册的商标对申请人非常重要,申请人希望提高注册的成功率,或者商标本身的独创性较差,如为代表常见事物的图形、文字或者纯文字商标字数较少,存在在先注册及申请的可能性较大时,商标查询可以使申请人对其商标能否比较顺利地注册做到心中有数。如果查询结果显示,在相同或近似商品上不存在已注册或已申请的相同或近似商标,那么所查询的商标最终注册的可能性大。


商标查询的分类包括哪些?

1、商标近似查询。商标近似查询是指:按图形、文字等商标组成要素分别进行近似检索,可检索到在相同或类似商品上是否已有相同或近似的在先注册商标或在先申请的商标;

2、商标状态查询。通过商标申请号或注册号查询有关商标业务流程状态的方法;

3、商标综合查询。商标号、商标名称、申请人名称等方式,查询某一商标相关信息的检索方法。

商标查询显示无相同或者近似情况时,商标注册申请人因尽快进行申请办理,商标注册申请与商标方法一致,如果商标申请人办理商标查询的时候选择的是委托专业商标注册代理公司办理,那么申请商标注册也可以选择该方式。

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商标为何要全类注册,看完“抖音”和“老乡鸡”案例你就明白了

19-11-30

一个全类注册的商标可以为企业解决90%的品牌侵权问题。

当今社会,注重知识产权的企业不在少数,而因缺少商标全面布局意识的企业也比比皆是,由此带来的企业经济损失不可计量。

百密终有一疏—抖音

抖音,作为一个新兴的短视频APP,以传播广而快的特点在国内迅速走红。创立之初字节跳动公司便注册了企业核心类目商标如:第9类(APP软件)、第35类(广告宣传)、第38类(即时通讯)、第41类(娱乐服务)、第42类(软件开发)、第45类(交友服务)。

紧跟随后,字节跳动公司又马不停蹄地注册了大量抖音家族的防御商标,包含“抖苗、抖响、抖游、抖律、抖一手、防抖音”等。可是百密一疏,抖音并没有注册10类商标,该商标恰恰被长沙一家电子商务公司瞄准在2017年就被抢注了,抖音当然是不服输又重新提交了抖音10类商标的注册申请,但是后续抖音迎来的是商标驳回复审、异议等维权官司。抖音相比于其他企业,品牌商标保护的意识还是比较强,但是对于品牌而言,全类商标注册才是最安全的保障。

商标为何要全类注册,看完“抖音”和“老乡鸡”案例你就明白了


中式快餐NO1—老乡鸡

老乡鸡,原名肥西老母鸡,取自当地一句顺口溜,“从肥东到肥西,买了一只老母鸡”。由于2012年大力拓展市场,扩大品牌影响力,改名为“老乡鸡”。而早在2011年“老乡鸡”就已全类别(45个大类)申请注册商标,当品牌进入市场前就已经做到商标无忧,提前布局和规划好品牌,完全隔断了品牌侵权的风险,已然无后顾之忧。

截至2019年11月8日,“老乡鸡”目前共申请了商标159件,对于商标的全面布局可以看出“老乡鸡”对商标保护的重视。

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那么全类别注册商标有什么好处?

1.防止他人攀附自己的品牌价值

企业在45个类别上做好商标保护,一方面能防止自己的商标因为他人在其它类别注册了相同或近似商标而被淡化。一方面也可以防止在自己的品牌做大做强后,被别有用心的人“利用”,在自己主要经营的商品或服务以外的类别进行注册,搭便车、打擦边球,攀附自己辛苦创造的品牌价值。经过无数个侵权案例得到的教训:申请全类商标是最好的品牌维权,花一个商标申请费用的钱远远比异议他人、无效他人商标或购买他人商标的费用低。


2.塑造商标优势,保持品牌竞争力

商标体现了一家企业的品牌形象和品牌价值,如果不同行业的企业在不同的类别上注册的商标与自己的商标相同或近似,一旦人家先崛起并不断强大,不但对企业经济构成威胁,更多的是对企业形象和品牌价值造成影响。


3.防止品牌价值被他人“破坏”

全类注册防止他人注册相同或近似的商标对自己的品牌产生不良影响,防止给消费者混淆品牌概念,从而使自己的品牌价值遭受损失。


4.为企业发展、品牌壮大“铺路”

目前企业的发展趋向多元化和跨界发展,比如白酒品牌江小白跨界做医美面膜,故宫跨界美妆口红,当企业拓展产品领域就凸显出全类注册商标的重要性了。而且企业在发展融资、上市估值等商业活动中,全类注册更显得重要。


总的来说,全类注册商标不但是品牌的保护伞,还增强了品牌的凝聚力,突出品牌的差异性,防止品牌过度透支。

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《关于强化知识产权保护的意见》的看点执法严、赔偿高、维权快

19-11-30

加大侵权假冒行为惩戒力度、建设侵权假冒线索智能检测系统、提高维权效率……中办、国办近日印发《关于强化知识产权保护的意见》,对我国进一步加强知识产权保护作出全面部署。

科技创新日新月异,知识产权保护已成为创新驱动发展的“刚需”、国际贸易的“标配”,也是塑造良好营商环境的重要方面。随着一系列创新举措的落地实施,我国知识产权保护能力和保护水平将进一步全面提升。

《关于强化知识产权保护的意见》的看点执法严、赔偿高、维权快


力度空前 知识产权保护水平将全面提升

近年来,我国持续加强知识产权保护,取得显著成效。2018年,我国知识产权保护社会满意度进一步提升到76.88分,再创历史新高。

知识产权保护的加强,有力带动创新环境和营商环境持续优化。世界知识产权组织发布的《2019年全球创新指数》报告显示,中国排名提升至第14位,位居中等收入经济体首位。在世界银行发布的《2020营商环境报告》中,中国营商环境在全球排名提升至第31位。

但与此同时,“我国知识产权保护仍存在侵权赔偿标准低等问题,要建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度,进一步加强知识产权保护,确立知识产权‘严保护’的政策导向,健全‘大保护’的工作体系,打通‘快保护’的工作链条,构建‘同保护’的国际格局。”国家知识产权局有关负责人说。

《关于强化知识产权保护的意见》的看点执法严、赔偿高、维权快


对此,意见作出针对性部署。意见共99条,在“强化制度约束”“加强社会监督共治”“优化协作衔接机制”“健全涉外沟通机制”等方面提出一系列创新举措。并明确提出,力争到2022年,侵权易发多发现象得到有效遏制,权利人维权“举证难、周期长、成本高、赔偿低”的局面明显改观;到2025年,知识产权保护社会满意度达到并保持较高水平,保护能力有效提升,保护体系更加完善。

专家表示,意见是第一个以中共中央办公厅、国务院办公厅名义出台的知识产权保护工作纲领性文件,将以前所未有的力度推动我国知识产权保护能力和保护水平全面提升。

为确保各项工作要求有效落实,意见明确,地方各级党委和政府要落实知识产权保护属地责任,各地区各部门要加大对知识产权保护资金投入力度,并将知识产权保护绩效纳入地方党委和政府绩效考核和营商环境评价体系。

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打好“组合拳” 形成知识产权保护合力

意见明确,要不断改革完善知识产权保护体系,综合运用法律、行政、经济、技术、社会治理手段强化保护,促进保护能力和水平整体提升。

今年4月23日公布的商标法修改决定中,明确将恶意侵犯商标专用权的赔偿数额,由修改前的三倍以下,提高到五倍以下,并将法定赔偿额上限从300万元提高到500万元,惩罚性赔偿额度达到国际较高水平。

在此基础上,意见进一步提出,加快专利法、商标法、著作权法等的修改完善,大幅提高侵权法定赔偿额上限,加大损害赔偿力度。这必将对侵权行为形成有力震慑。

《关于强化知识产权保护的意见》的看点执法严、赔偿高、维权快


专家表示,此次意见出台,突出了社会治理在知识产权保护中的作用,提出充分发挥人大监督、政协监督和社会监督在知识产权保护中的作用,充分调动行业协会、商会、律师等法律服务队伍、志愿者等多方社会力量,积极参与知识产权保护治理。

此外,意见对进一步加强知识产权保护的“行政手段”“经济手段”“技术手段”等进行了明确。

“知识产权保护涉及多环节、多方面,意见着重综合施策,意在用好知识产权保护政策‘工具箱’,打好‘组合拳’。”国家知识产权局有关负责人说。

《关于强化知识产权保护的意见》的看点执法严、赔偿高、维权快


加强合作 搭建国际创新合作桥梁

加强与国内外行业协会、商会、社会团体等信息交流,积极回应国内外权利人关切,构建海外纠纷协调解决机制……意见要求,更大力度加强国际合作、健全与国内外权利人沟通渠道、加强海外维权援助服务、健全协调和信息获取机制。

我国将知识产权合作视为国际创新合作的桥梁,截至目前,加入了几乎所有主要的知识产权国际公约,与全球60多个国家、地区和国际组织签订了多双边合作协议和谅解备忘录,与50个世界知识产权组织成员国建立正式合作关系。

在此过程中,中国对中外企业知识产权一视同仁、同等保护,注重加强对发达国家和发展中国家各自优势领域知识产权的保护,受到国际社会广泛认可。

国家知识产权局有关负责人表示,中国将坚定不移做知识产权国际规则的坚定维护者、重要参与者和积极建设者,并将致力于同世界各国一道构建普惠包容、平衡有效的知识产权国际规则,促进合作共赢,实现共同发展。

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文章来源:新华社


商标注册字体也侵权,到底哪些字体能用?

19-11-30

商标注册时,很多企业想模仿大牌商标的字体设计提交商标申请,其实这种行为会涉及商标侵权,影响商标注册的成功率。到底商标字体要如何应用呢?

商标注册字体也侵权,到底哪些字体能用?


商标名称日常使用的方正、汉仪等字体是有版权的,不建议轻易使用,而免费的常见字体有宋体、黑体、仿宋、隶书、楷书等。

依据我国相关法律的规定,设计商标时使用了受著作权保护的字体,如果没有取得著作权人的许可而使用的,注册商标时就会构成侵权。

《中华人民共和国著作权法》

第四十七条 有下列侵权行为的,应当根据情况,承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任:

(一)未经著作权人许可,发表其作品的;

(二)未经合作作者许可,将与他人合作创作的作品当作自己单独创作的作品发表的;

(三)没有参加创作,为谋取个人名利,在他人作品上署名的;

(四)歪曲、篡改他人作品的;

(五)剽窃他人作品的;

(六)未经著作权人许可,以展览、摄制电影和以类似摄制电影的方法使用作品,或者以改编、翻译、注释等方式使用作品的,本法另有规定的除外;

(七)使用他人作品,应当支付报酬而未支付的;

(八)未经电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、计算机软件、录音录像制品的著作权人或者与著作权有关的权利人许可,出租其作品或者录音录像制品的,本法另有规定的除外;

(九)未经出版者许可,使用其出版的图书、期刊的版式设计的;

(十)未经表演者许可,从现场直播或者公开传送其现场表演,或者录制其表演的;

(十一)其他侵犯著作权以及与著作权有关的权益的行为。

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文章来源:麦肯锡知识产权 http://www.maikenxicn.com/


品牌商标注册对企业有什么好处?

19-11-30

商标就是商品的牌子,是商品的生产者和经营者为了使自己生产或经营的商品同其他商品生产者或者经营者生产或经营的商品区别开来而使用的一种标记。

品牌商标注册对企业有什么好处?


(1)商标是市场中的流通证

1.申请微信、微博等官方认证务必要商标;

2.入驻当当、天猫、京东等各大电商网站也必须要商标;

3.印刷厂印刷各类标签、以及包装或者在各种媒体上做广告宣传也都需要出具相关品牌的商标注册证明文件。

4.只有申请注册商标的商品才能进驻各地区的大型卖场、超市;


(2)是资产中的重头戏

商标的评估价值能增加企业的总资产额,作为一种无形资产,可以通过转让,许可给他人使用,或质押来转换实现其品牌价值。


(3)是消费者眼中的识别码

利用商标宣传商品、服务,言简意赅、醒目突出、便于记忆,给消费者留下深刻印象,以吸引诱发其“从速购买”的欲望,从而达到创名牌、扩大销路的效果,时买卖双方保障的桥梁。


(4)是企业融资的中转站

商标专用权质押贷 款业务是以企业商标所有权为质押物,通过第三方评估确认企业商标价值,银行采用灵活的抵、质押模式,为有融资需求的企业发放企业商标价值一定比例的贷款。


(5)是品牌纠纷中的盾牌

商标注册人拥有商标专用权,受法律保护,别人不敢仿冒,否则就可以告其侵权,获得经济赔偿。但若被他人抢先注册,自己反而可能成为侵权被告。


综上原因企业拥有一枚自己的合法商标是很有必要的,让企业发展顺利的同时还会带来意想不到的利益何乐而不为呢!如对知识产权方面有疑问,请咨询麦肯锡知识产权客服!


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商标注册名称,应如何避免踩雷?

19-11-30

创业时代,衍生了各式各样的新品牌,自然品牌商标保护是必然的,但品牌商标注册前必须得要有个好的商标名字。

商标注册名称,应如何避免踩雷?

如何给商标取名符合申请商标注册的要求呢?请看以下几点:


1.不宜采用数字作商标名称
许多国家认为以数字作为商标名称为缺乏显著性,有些国家很忌讳个别数字,如西方国家认为“13”是个不幸、凶险的数字,任何场合都尽量避开它。有一些国家的法律规定数字可作为商标注册,但以该商标已经广泛使用或已出名成为名牌为条件。所以,为出口商品设计商标,最好不要采用数字作为题材。


2.文字、图形、颜色等如有不好的含义应避免作为商标名称。
有些国家商标法根据本国的风俗作了一些特殊规定,或者在习惯上忌用。出口商品的品牌商标设计,应注意要和各地的社会文化传统相适应,不要违背当地的风俗习惯和各国的宗教信仰,特别是各地的忌讳。


3.商标名称避免使用姓氏进行注册
一些国家的商标法规定,用姓氏名称作为商标必须征得本人同意。如本人死去不久,则要征得其法定代表机构或代理人的同意。我国有些商标所附英文恰巧就是外国人的姓氏名称或有姓氏的含义。如“紫罗兰”商标的英文“Violet”,“前进”商标的英文“Forward”,“钻石”商标的英文“Diamond”,“天鹅”商标的英文“Swan”分别与英国人的威奥莱特、福沃特、戴蒙德和斯伍森的姓氏音相同或相近,这样的商标在国外注册时都遇到了困难,有的根本不能注册。


4.地理名称不建议作为商标名称
地理名称作商标,只能说明商品的产地,起不到使消费者辨认商品生产者的作用,而且容易造成产地的混淆。在国内市场上以地理名称作为商标的为数很多,如黄河牌汽车、北京牌彩电等,但出口的商标最好不要使用地理名称,因为许多国家的商标法都以地理名称缺乏显著特征和地理名称属大家共有,不应为某一生产者独占为由而不予注册。有的即便勉强注册也要附带许多限制条件,如青岛牌啤酒、中华牌香烟等在外国注册就遇到类似的情况。


总之,按照以上几点给品牌商标取名,基本能符合商标注册的要求,但注册商标前建议先选择专业权威的商标代理机构进行专业商标检索,再进行提交商标申请注册。


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遭遇商标侵权,聘请律师将起到什么作用?

19-11-30

近年,商标维权的优势不断突显,不少企业对于品牌商标越加重视。由于竞争对手在商场相互的激烈战争中各显其能,一些企业在利益的驱使下无视国家的法律法规,损害竞争对手的商标权。面对这种情况,企业会选择聘请专业的律师帮助维护自主品牌的知识产权。

遭遇商标侵权,聘请律师将起到什么作用?


那么律师可以在哪些方面给您提供帮助呢?

第一、了解商标侵权案件的现状。

现国家正在不断完善法规,多方面保障商标持有人的合法权利,打击商标侵权行为。但由于我国商标保护方面的工作开展得比较晚,相关保护机制不够健全,根据现状来看,商标侵权现象还是比较常见。

第二、了解商标的特殊属性。

商标在限定的时间内续展,可永久性使用。若客户需无限期使用商标, 国家对于商标权的规定没有时间的限制。此外,很多人还有一个误区,认为商标是一个产品,这是不对的,商标只是产品上被用来起到识别作用的标记。

第三、处理案件,提供建议。

聘请律师主要是处理官司以及提供专业的法律建议。企业运营,必须要提高商标的品牌保护意识,才能防范他人意图侵权的行为。

第四、企业遭遇商标侵权行为,最好寻求主攻商标方面专业律师的援助,对于案件的处理将起到非常重要的作用。

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这些行为竟然属于侵权,您的商标侵权了吗?

19-11-30

商标怎样属于侵权?商标侵权的表现形式有五种,主要包括:伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的。商标法对侵犯商标专用权的行为做出了法律上的界定,有下列五种:

这些行为竟然属于侵权,您的商标侵权了吗?

(1)未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的,为商标侵权行为。

注册商标

核定使用的商品相同的商品;类似的商品是指在商品的功能、用途、原料、销售渠道、消费对象、生产经营者等方面,易使消费者难于辨别其来源而产生误认、误购现象的商品;相同商标是指在视觉上无差别或差别甚为细微的商标;近似的商标是指对商标进行整体比较,不易辨别,使消费者产生混同的商标。

(2)销售侵犯注册商标专用权的商品的,为商标侵权行为。

这是指作为商品的销售者不应当销售侵犯注册商标专用权的商品,如果销售就是一种商标侵权行为。但是要使每一个经销商品的人,弄清数以千计、数以万计的商品的使用商标的状况,也不是一件容易的事,所以要考虑实际情况,正确地理解和运用这项法律规定。

(3)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的,为商标侵权行为。

这里应当强调的是,商标作为区别商品来源的标志,它的有形载体是商标标识,商标是通过商标标识发挥识别商品的作用。商标标识包括带有商标的包装物、标签、封签、说明书、合格证等物品。正是由于商标标识是体现商标专用权的一种载体,所以伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售这些商标标识的行为是商标侵权行为。

(4)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的,为商标侵权行为。

这项侵权行为的产生是由于在经营行为中未经商标注册人的同意而更换商标,所谓经营行为是将商品更换了商标后再投入市场。

(5)给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为,也属于是商标侵权行为。

这一项是概括上述四项不能包含的其他商标侵权行为,从这一项规定中表明了侵犯注册商标专用权行为的最基本的特征,就是给他人的商标专用权造成损害,可以说,是否造成损害是是否侵权的重要标志。

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商标注册名称重复了,能通过审查吗?

19-11-30

商标名称在不同类别、不同行业是可以注册相同名称的。就比如服装品牌,专门生产美妆产品,注册了3类商标“聚美”,其他企业可以注册“聚美”在与3类不相关的类别,比如食品、家居等等,都是可以注册的。

商标注册名称重复了,能通过审查吗?

然而,就跟注册商标一样,注册重名的商标也有许多需要考虑的事情,甚至比注册普通商标还要多,下面就说说什么情况下不可以注册重名商标。

注册重名商标时需要注意什么
1.相同类别:
在注册商标的时候,一定需要仔细观察,所注册的商标是否与重名商标在同一个类别,位于同个类别的话,基本上就不会注册成功,都会被驳回或者异议的。
2.相似类别:
除了类别相同,还需要查看是否相似类别,因为同一个行业并不一定就是在同一个类别的,同一个行业涉及到的类别有可能有好几种类别,这种情况下注册商标很容易被他人提出异议。
3.驰名商标:
除了类别的因素之外,还需要查看是否驰名商标,比如你去注册服装类的“可口可乐”的商标,那么不论是什么类别,都会被驳回的。而驰名商标的因素还需要根据驰名商标的受保护程度而定。然而,不论受保护程度有多少,最好都不要注册驰名商标哦。
4.版权保护:
有些企业不仅仅
注册商标,还将商标登记为版权。如果是这种情况的话,那么注册商标的成功率就比较低了。近日也有人成功注册商标,但是被版权所有人提出异议,立马就撤销无限无效了。
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你一定要知道哪些人不能注册商标?

19-11-30

商标对于品牌保护的权威性,使得越来越多的创业人士重视商标注册的重要性,但是商标注册对于特定的人群规定不能注册商标从事营利活动。我们来看看,究竟是哪些人不能注册商标呢?

你一定要知道哪些人不能注册商标?

一、国家公务员不得从事或者参与营利性活动,不得在企业或者其他营利性组织中兼任职务。

二、公务员辞去公职或者退休的,原系领导成员的公务员在离职三年内,其他公务员在离职两年内,不得到与原工作业务直接相关的企业或者其他营利性组织任职,不得从事与原工作业务直接相关的营利性活动。
三、法官、检察官不得从事营利性的经营活动。
四、法律、行政法规规定禁止从事营利活动的人,不得成为企业投资人。
五、有下列情形之一的,不得担任法定代表人,企业登记机关不予核准登记:
(一)无民事行为能力或限制行为能力的;
(二)正在被执行刑罚或正在被执行刑事强制措施的;
(三)正在被公安机关或国家安全机关通缉的;
(四)因犯有贪污贿赂罪、侵犯财产罪或破坏社会主义市场经济秩序罪,被判处刑罚,执行期满未逾五年;因犯有其他罪,被判处刑罚,执行期满未逾三年的;或者因犯罪被判处剥夺政治权利,执行期满未逾五年的;
(五)担任因经营不善破产清算的企业的法定代表人或者董事、经理,并对该企业的破产负有个人责任,自该企业破产清算完结之日起未逾三年的;
(六)担任因违法被吊销营业执照的企业的法定代表人,并对该企业违法行为负有个人责任,自该企业被吊销营业执照之日起未逾三年的;
(七)个人所负债务数额较大,到期未清偿的;
(八)有法律和国务院规定不得担任法定代表人的其他情形的。
六、有下列情形之一的,不得担任公司的董事、监事、高级管理人员:
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿。

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天猫商标成功入驻,为什么还被投诉侵权?

19-11-27

现在注册商标越来越难,很多商家会选择去购买商标入驻天猫,但是有些商家成功入驻了天猫却被其他商家投诉商标侵权,难道是商标有什么问题?

黄先生购入一个3类的化妆用品商标,已成功入驻天猫美妆旗舰店,店铺经营包括口红、化妆产品、美容仪器、养颜内服等产品。而美容仪器属于10类,养颜内服产品属于5类, 但黄先生却没有这两个类别的商标,那这种情况会侵权其他品牌吗?是否可以继续销售产品呢?


如果遇到这类问题商家应如何解决呢?


1.    提前布局,统计天猫店铺所有的销售类别的产品进行商标注册,这样可以避免侵权其他商标的情况出现,同时亦有效的保护自主品牌商标权的全面性。


2.提前低价购入多个类别的商标,避免其他商家对于侵权行为提起诉讼,商标注册通过率底的名称可考虑购买所需类别的商标。


3.若商标提前被他人抢注且被投诉品牌侵权,在价格合适的情况下可考虑购买所需类别的品牌商标,价格过高的情况下,亦可通过法律途径解决。因商标法规定:不可以恶意抢注商标以及商标有在先使用权等法规。


关于知识产权法律问题应先咨询正规的商标代理机构,为后期的维权做好准备。


天猫商城入驻用R标还是TM标呢?

19-11-27

现如今,入驻天猫必须得有商标,而商标是品牌独有的象征,商标注册过程中分为R标和TM标的两个阶段,那么在入驻天猫是这两种状态是什么意思?有什么区别呢?

首先我们先认识一下TM标,TM标是"正在注册中的商标"的标志,表示的是该商标已经向国家商标局提出申请,并且国家商标局也已经下发了《受理通知书》,进入了异议期,这样就可以防止其他人提出重复申请,也表示现有商标持有人有优先使用权。

R标,是"注册商标"的标记,意思是该商标已在国家商标局进行注册申请并已经商标局审查通过,成为注册商标R商标具有排他性、独占性、唯一性等特点,属于注册商标所有人所独占,受法律保护,任何企业或个人未经注册商标所有权人许可或授权,均不可自行使用,否则将承担侵权责任。

TM商标和R标最大的区别就是前者是还没有正式建立的商标,后者已经归权利人所有了。需要注意的是TM标的优先使用权是建立在申请的时候所有审核都通过,如果审核过程中出现了资料不齐或者是和别的商标冲突,这种情况优先权就会顺位传递。 R标就像是天猫的旗舰店一样,唯一且排他。

商标即使已经成功注册了,在天猫入驻的时候也有可能因为商标的问题被驳回申请,比如与已经存在的大牌商标相似,和知名人士重复,同时商标建议使用非纯图片形式。



品牌商标被盗用,会有什么负面影响吗?

19-11-27

品牌商标被高防、盗用的现象已司空见惯,但盗用品牌商标私自用于商业范畴属于商标侵权行为,是指行为人未经商标权人许可,在相同或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标,或者其他干涉、妨碍商标权人使用其注册商标,损害商标权人合法权益的其他行为。

品牌方的产品一旦被冒充,知识产权受到侵犯是可以拿起法律的武器保护自主品牌的权益,但品牌被长时间仿冒,不免会引起负面影响,我们一起来看看会造成哪些影响?

1、欺骗消费者

商家盗用品牌商标的目的是冒充品牌产品,使消费者对品牌产品产生混淆,这种情况下消费者为此买单,产品品质和售后服务都得不到保障。

2、扰乱品牌市场

盗用商标冒充品牌商品,这种情况一定会给品牌市场造成冲击。尤其是假货仿货又以低价为自己的销售卖点,这让品牌自己的产品、旗下的分销商的市场都受到打击。

3、品牌流失消费者

盗用品牌商标的假货仿货所产生的商品质量、售后服务等问题,会直接影响到品牌在消费心目中的形象,时间长了品牌会逐渐流失掉消费者,毕竟如今的电商发展是很迅速的,同类竞争产品又很多,消费者的选择也很多。所以品牌问题产生不得到有效解决的话,是很容易流失掉消费者的。

所以,品牌在面对盗用商标,假冒品牌商品等事件时,一定要及时采取措施。运营法律武器保护品牌权益。



商标名称后直接加字,能通过审核吗?

19-11-27

商标注册量居高不下,现可注册商标的汉字也越来越有限,所以各位老板的商标取名也是各显神通,那么直接在商标名称的后面加字,这样注册通过率高吗?

注册商标名称后面加字,有以下两种情况:

无含义词后面加字

若已注册的商标名称没有含义,比如鑫丽,其本身没有特定的含义,只有寓意可讲。建议大家加一些表示特定场所的词,加上以后使其能够形成新的寓意,比如鑫丽家鑫丽社等。

如果后面加文字以后与已注册的商标确实形成了不同的含义,比如绅士已经注册绅士风是否可以注册呢?这样也是不行的,可以将其理解为绅士包含绅士风的意思,您加上字所形成的含义,仅仅是原来商标的一部分。


有含义词后面加字

若已注册的商标名称为“菠萝”, 在后面加字变成“菠萝园”或“菠萝院” 原本商标名称是表示一种可食用的水果,而后面加字以后的商标名称是指菠萝院,与水果没有太大的关系,这种加字方式可以参考。

如果所加文字与已注册的商标名称没有关系,比如注册菠萝淼商标,世界上并没有这种东西,也并没有特指某个具体物体,单纯是臆造出来的词,那么这样的商标注册风险就会很高,不建议大家注册使用。

商标取名注册,建议在前面加字,比在后面加字通过率更高!

 


从TATA木门胜诉侵权案看,法院如何认定驰名商标?

19-11-25

“驰名商标”并不稀奇,而通过法院判定的“驰名商标”却是让人耳目一新。


“TATA木门”与“TATA橱柜 全屋定制”开设于一家居卖场内,不知内情的消费者认为两者属于同一品牌,这一消息“TATA木门”证实后,随即开展维权程序。


“TATA木门”把”TATA”橱柜告上了哈尔滨市中级人民法院,“TATA”木门指控哈尔滨市呼兰区宝业装饰材料商店使用“TATA”橱柜名号作为商业使用,实施侵权行为。虽然“TATA橱柜”并非“TATA木门”的旗下品牌,但查询中国商标网,从“TATA橱柜”主体所注册的“TATA衣柜”“TATA全屋定制”“圣象集成吊顶”等商标可以看出“TATA”橱柜主体显然是出于傍名牌的目的而注册。



法院判决书中描述“TATA木门”:“TATA木门在市场中具有较高的知名度和信誉,被公众所熟知。根据使用北京闼闼公司涉案第3647006号‘TATA’、第9242066号‘TATA木门’注册商标的商品的市场份额、销售区域、利税,涉案注册商标的持续使用时间,涉案注册商标的宣传方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围,涉案注册商标享有的市场声誉等事实,足以认定,在被诉侵犯商标权行为发生时,北京闼闼公司涉案第3647006号‘TATA’、第9242066号‘TATA木门’注册商标在中国境内已为相关公众广为知晓,符合《中华人民共和国商标法》第十四条第一款和《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条规定的商标驰名条件,属于驰名商标。”

经过法院审理,根据TATA木门提供的充足有力的证据,判定TATA木门完全符合驰名商标的标准,被判定为“驰名商标”。被告刘某及哈尔滨市呼兰区宝业装饰材料商店被判定“应立即停止生产、销售、宣传推广使用带有‘TATA’、‘TATA橱柜’、‘TATA全屋定制’等标识的商品,赔偿TATA木门经济损失50万元,并在《生活报》上刊登消除影响的启事”,一场关于侵犯TATA木门商标权的维权案,以TATA木门的胜利而告终。


法院认定“驰名商标”需要什么条件?


《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条规定:“当事人主张商标驰名的,应当根据案件具体情况,提供下列证据,证明被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生时,其商标已属驰名:(一)使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等;(二)该商标的持续使用时间;(三)该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围;(四)该商标曾被作为驰名商标受保护的记录;(五)该商标享有的市场声誉;(六)证明该商标已属驰名的其他事实。”


中国驰名商标认定有什么好处呢?


1.形成品牌效应,提升品牌公信力,拉动业绩增长,使企业在激烈的市场中获得竞争优势;


2.公司上市中为无形资产评估增值加分;


3.获得政府政策支持,在申报其他项目中优先特殊考虑;


4.防止其他公司以企业注册商标作为公司名称注册,杜绝出现诸如企业注册商标相同的其他类型公司等容易使消费者产生混淆的公司名称出现,以免给公司声誉带来负面影响;


5.可避免在电子商务领域中企业注册商标名称域名被注册的问题,未来电商领域发展空间不断扩大,认定驰名商标可防止商标域名被他人注册,使消费者产生混淆,损害公司声誉、利益的情况发生。


6.从法律层面,所受到的法律保护在诸多方面也明显超过普通商标。根据商标法和相关行政法规,认定驰名商标后专有权、禁用权范围更大,在商标跨类保护、企业名称、网络域名等其他领域可获得更多、更有效的保护,在工商及公安对商标侵权及立案时,不再受立案金额的限制;


现各行业傍名牌的现象不断加剧, “TATA木门”的维权胜利向更多傍名牌的企业警示着恶意注册商标作为商业谋利带来的法律后果,被侵权的企业应迅速拿起法律的武器维护品牌权益,向“傍名牌”行为说“不”!


为防止被高防品牌侵权,符合中国“驰名商标”标准的企业品牌可要赶快开展认定程序,最新认定的中国“驰名商标”东莞市现最高可申请100万的政府补贴哦,品牌主们快快行动起来吧!



【好消息】大家翘首以盼的东莞专利补贴政策终于出来啦!

19-11-25

继商标补贴政策更新后,东莞2019年最新的专利申请补贴政策官方也陆续更新了,那么各企业最关注的专利补贴政策,现在究竟可

以补贴多少钱呢?我们一起来看看吧!


发明专利资助方式及额度


(一)鼓励高价值专利申请,国内授权发明专利每件资助不超过5000元,获得过国家知识产权局费用减缓的,每件资助不超过2000元。


(二)获美国、日本、英国、欧盟国家授权的发明专利每件资助不超过20000元;在设有专利审批机构的其他国家或地区(港澳台除

外)获授权的发明专利每件资助不超过10000元;获得港澳台授权的发明专利每件资助不超过5000元。同一技术方案最多资助2个境

外国家或地区的专利授权。


(三)通过《专利合作条约》(PCT)途径申请境外发明专利并进入国家阶段(国外)的,每件资助不超过5000元。


对上述(一)、(二)、(三)项的资助,实行最高资助额限制,具体如下:


1.同一个人同一年度三项资助数量分别不超过5件;


2.对事业单位和被列入规模以上工业企业、国家高新技术企业、市“倍增计划”试点企业、专利示范优势企业、市新型研发机构等

名单的企业,同一企事业单位同一年度三项资助额分别最高不超过300万元、100万元和100万元;对其他企业同一年度三项资助合计最高不超过20万元;


对于被确认存在非正常专利申请、弄虚作假骗取资助等不规范行为的专利申请人,情节严重的,五年内不再给予发明专利资助。


专利金融资助项目的资助方式及额度


(一)对开展专利权质押融资的企业,按其实际支付专利权质押融资贷款利息不超过70%给予贴息。其中,东莞市财政贴息比例不超

过50%(纳入科技金融产业三融合信贷支持范围,具体标准参照三融合统一标准执行),国家财政贴息比例不超过20%,同一企业每

年贴息额度最高不超过50万元;对其获得银行专利权质押融资实际发生的专利价值评估费用的50%给予资助,同一项专利价值评估费

最高资助不超过30万元;


专利保护项目资助方式及额度:


(一)对本市企业为维护自身专利权益,主动提起或被动应对的国内外专利诉讼,并获得胜诉,每件给予资助不超过1万,每个单位

每年资助不超过10万元;


政府不断加强知识产权的补贴政策力度,对于符合条件的企业给予不同程度的支持,各位老板必须得赶上2019东莞专利补贴申请这趟福利啊!


腾讯、酷狗的商标均被驳回,声音商标为何这么难注册?

19-11-25

随着商标法的不断完善,除了已有文字商标、图形商标、立体商标的注册形式,目前声音商标已纳入可申请注册商标的范围内,其中电脑开机的WINDOWS系统旋律、诺基亚的开机声音、恒源祥“羊羊羊”的童声,腾讯“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”都是已经注册成功的声音商标。我国共有716件声音商标 的申请,由于声音商标注册的特殊性,能成功注册下来的屈指可数。


声音商标申请难?


自2014年5月起,新《商标法》明确表示声音可以申请注册为商标。不少企业纷纷加入注册声音商标的队列中,关于声音商标的诉讼案件也逐年增加.



首批申请声音商标的腾讯公司,其想把QQ提示音“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”等在内的众多声音申请注册为声音商标,随后商标局、商评委认为腾讯“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标缺乏显著,相继提出了驳回复审请求。终于,功夫不负有心人,在腾讯公司持续四年的反复诉讼中,成功拿下了这件声音商标。意味着“滴滴滴滴滴滴”成了中国第一个得到官方认可的“声音商标”!



2014-2017年期间,酷狗公司陆续向商标局申请注册39件“hello kugou“声音商标,涵盖9、36、41、42等多个类目,但都被商标局驳回了。

酷狗公司不甘心,在2017年再一次申请“hello kugou“声音商标,却再一次被商标局驳回,酷狗公司向商标局提交了驳回复审请求。

酷狗表示此商标具有显著性,经过宣传已经拥有较高的知名度和影响力。而且第41类“酷狗”商标已经被认定为中国驰名商标,“HELLO KUGOU!”也获得在第9类和第41类商标的注册,甚至在中国香港、美国、欧盟等地都获得了商标保护。

北京知识产权法院认为,酷狗提交的证据证明该商标在计算机软件、计算机程序、可从互联网下载的数字音乐等方面具有特定联系,取得了显著特征,但在耳机等其余商品上,不具有显著性,因此被部分驳回。


声音商标注册难在哪儿?


声音商标易识别、易传播、个性化、认知度高的特征极具显著性,且长时间的宣传与品牌产品形成的特定联系,十分便于区分商标及服务的来源。

我国实行商标注册制度,声音要想成为商标,必须经过注册,进而取得专用权。声音注册为商标必须符合以下几个重要条件:


第一、特殊声音不得注册。就声音商标而言,与我(外)国国歌、军歌,国际歌等旋律相同或近似的声音不得申请注册为商标;同时,声音中不得包含民族歧视的话语等。


第二、不得损害他人在先权利。我国商标法规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。


第三、通用性、功能性声音不得注册。若某一声音被某一行业的经营者广泛使用且众所周知,或者某一声音对商品的使用目的来说是必不可少的,则该声音不得注册为商标。例如“结婚进行曲”就不能被注册成为婚庆服务行业的声音商标,微波炉的提示音“乒-(音)”也不能被注册为该行业的声音商标。


第四、具有显著性。根据商标法、商标法实施条例等法律法规的规定,只有具备显著特征的标志或声音才能注册为商标。显著性是商标注册,尤其是声音商标注册的核心要件。


声音商标存在的独特性,不仅丰富了商标的形式,更为消费者带来丰富的听觉体验,于品牌而言更可创造无限的联想空间,其中潜藏着无可估量的商业价值,而声音商标必定拥有广阔的前景。


浅谈“兔子”商标的那些事

19-11-13

提起兔子,大多数人的印象是它呆萌可爱的外表与温顺的性情,常被视为吉祥如意的好兆头。所以不少企业会以兔子的形象作为商标,今天我们来聊聊与兔子相关的商标。




史上最早的商标—白兔捣药图

我国最早的兔子商标出现于北宋时期,当时济南有家姓刘的针铺店,以白兔作为商标,这个商标是用铜版印刷的,近似方形,中间

刻着一只拿着铁杵捣药的白兔,白兔上方刻着“济南刘家功夫针铺”,“认门前白兔儿为记。”下写“收上等钢条,造功夫细针,

不误宅院使用。客转与贩,别有加饶,请记白。”等字样,这个印刷铜版,现陈列在中国历史博物馆,为世界商标史上最珍贵的文物。





美丽的神话—兔爷

兔爷的诞生源于北京城里一个美丽的民间传说,泥做的兔爷兔首人身,披甲胄,插护背旗,脸贴金泥。不同造型的兔爷也具有不同的含义:如坐象兔爷,寓意吉祥如意;坐虎兔爷,寓意事业兴盛,人脉广博。

通过查询,目前,“兔爷”商标的申请注册记录共有3件,分别由辽宁卫星生物制品研究所(有限公司)申请注册在第5类生物制药上、由宁波飞隆制衣有限公司申请注册在第25类服装上、由麦趣尔集团股份有限公司申请注册在第30类咖啡饮料、蜂蜜商品上。




商标注册受阻的兔子—流氓兔

韩国麻希玛柔娱乐有限公司在第9类及第29类等商品上提出申请“流氓兔”的商标。2005年8月,商评委经审查后驳回该商标申请,不予初步审定公告的复审决定。麻希玛柔公司不服,将商评委告上法庭。

麻希玛柔公司称,其申请商标“流氓兔”是金在仁创作并授权原告申请和使用的“MASHIMARO”动画形象的中文名称,该形象是一只很有个性的兔子,在中国已经使用多年,在消费者心目中具有了相当的知名度。在中国,带有申请商标文字及图形的文具、首饰、家居用品等都有大量销售,互联网、杂志、报纸等各种媒体也对申请商标有大量的宣传介绍,其申请商标已经深入人心,成为具有特定含义的名词。

法院及商评委认为,考虑到大众对“流氓”一词的反感,以及带有“流氓”字样的词汇作商标一般不为传统理念下的社会公众所接

受的状况,以“流氓兔”作为商标使用,容易对一些社会青少年的观念产生误导,易产生不良影响。据此,法院作出一审判决,维

持了被告提出的关于“流氓兔”商标驳回复审决定。




跨国维权的兔子—彼得兔

2003年,社科出版社出版了1.08万套彼得兔系列丛书。该系列图书的封面、封底、书脊、页码等显著位置使用“兔子小跑图形”标

志。随后,拥有“兔子小跑图”商标专用权的英国费德里克·沃恩有限公司向北京工商局投诉社科出版社商标侵权,2005年9月,北

京高级人民法院做出最终审判,认定社科出版社使用“兔子小跑图形”标志侵犯了英国费德里克·沃恩有限公司商标专用权,但尚不属于情节严重,决定对社科出版社罚款30余万元则显失公正,予以纠正。




痛击对手的兔子—MY MELODY

福州上绮文化用品有限公司(以下简称上绮公司) 于1998年11月向商标局提出注册第1348452号“快乐宝比Happy Buddy及图”商标,三丽鸥股份有限公司(以下简称三丽鸥公司)认为,该商标抄袭其在1983年1月成功注册的第169840号“MY MELODY及图”商标,二者足以使消费者产生混淆,请求撤销该被异议商标不予注册,在要求没有获得商标局支持后,三丽鸥公司向商评委提出复审申请。

商评委审理后认为,“快乐宝比Happy Buddy及图”商标和“MY MELODY及图”商标的部分表现手法和外观近似,构成实质性相似。2008年8月,商评委作出判决,裁定被异议商标第1348452号“快乐宝比 Happy Buddy及图”不予核准注册。




积极维权的兔子—花花公子

2006年,美国花花公子集团一纸诉状将在香港注册的美国新派花花公子集团有限公司以及深圳市新派花花公子鞋服实业有限公司、

义乌市迷你兔制衣厂和店铺老板陈某告上了北京市第二中级人民法院。美国花花公子集团称,新派花花公子集团3被告销售的衬衫上

使用了与其雷同的商标。报道称,在中国香港注册的该公司英文名称为“PEARLBOY”,与花花公子的英文注册称“PLAYBOY”非常相似。花花公子集团要求被告立即停止销售侵权产品,更改企业名称,未来商标内也不得含有与“花花公子”相同或类似的文字,

同时还提出了55万余元人民币的赔偿要求。

在商标注册方面,“花花公子”、“PLAYBOY”商标的注册情况呈现多样性。仅“花花公子”商标就有46件注册申请,产品也从五金到服装和医疗用品不等。看来,“花花公子”(PLAYBOY)这只兔子的维权路漫漫啊。




甜蜜的兔子—大白兔

大白兔奶糖是人们难以忘却的童年味道,深受大家的喜爱。在农历新年期间,不少家庭都可以找到大白兔奶糖的踪影。2004年,大

白兔奶糖销售额达6亿元人民币,每年以双位数百分比递增,并向外出口至40多个国家和地区,包括美国、新加坡等。

目前,冠生园(集团)有限公司共申请注册了500多件商标,其中包括“大白兔”、“大白兔小东”等。而且,从上世纪90年代开始,

该公司在不同的出口国与地区注册大白兔商标。早在2006年时,该公司已在马德里协定的近30个成员国和其他一些国家和地区拿到

“大白兔”商标注册证。


大家可以由上述案例中一一领略从北宋到现代的经典白兔商标的风采,享受多样商标的历史趣闻。



企查查商标被天眼查抢注,还被索偿520万,这波什么操作?

19-11-12

近日,企查查商标被天眼查抢注的事件引发知产界热议!



企业征信行业领跑者企查查,从2018年5月至2019年9月先后申请的多个批号的“企查查”商标结果被判无效,企查查提出商标复审请求仍然被驳回。而驳回原因是企查查商标已被竞争对手天眼查抢先一步注册。


2016年,天眼查申请了7件“企查查”商标,申请类别为第42类、第41类、第38类、第36类、第35类、第16类、第9类,并且部分商

标已成功注册。


2017年,企查查提起了无效宣告,但让人失望的是多次无效宣告均被商评委驳回,尤其是第19743876和19743872号“企查查”商标,最终仍然归属于天眼查的运营公司北京金堤科技有限公司。



今年7月,“查公司,查老板,查关系”的广告语争夺还在继续,天眼查把企查查诉至法院,要求其停止侵权并赔偿520余元。


天眼查称:“查公司,查老板,查关系”这句广告语是其于2014年11月首创,随后投入了近两亿的资金,这句广告语已与天眼查形

成了特定的、固定的联系。企查查在宣传时,采用了与“天眼查”整体相似的广告装潢设计,更重要的是将“查公司,查老板,查关系”这句广告语用在自己的广告宣传中,给其造成了严重的经济损失。


企查查是征信领域的独角兽,但忽略了知识产权的全面布局,终究为此付出代价。截至目前, 天眼查运营主体拥有600余项专利、

商标、版权等知识产权,特别是在商标方面,天眼查的注册商标高达520件。而企查查及其两家股东公司的所有商标加起来,只有256件,不及天眼查的一半。


知识产权是企业的核心竞争力,缺乏知识产权意识的企业,它的发展将会受到重大影响。此次,企查查商标事件,再一次证明了抢注商标,提前保护品牌的重要性,以免商标被抢注而追悔莫及。



2019年粤港澳大湾区知识产权最新补贴政策汇总!(上集)

19-11-12

如今,我国与外国企业间的国际贸易越来越频繁,知识产权成为企业竞争不可忽视的一部分,政府也纷纷出台扶持政策支持企业的知识产权发展工作。


我们一起来看看2019年广东省东莞、深圳、广州地区最新修改的知识产权资助补贴有哪些?


东莞市


国际商标注册

1.马德里注册,每件最高资助不超过商标注册官费的60%(按成功注册国家计算),但最高不超过50,000元;

2.在欧盟或非盟取得注册的,每件资助不超过10,000元;

3.在单一国家、台湾、香港和澳门地区取得注册的,每件资助不超过2000元;

4.同一件商标资助总额不得超过10万元。


国内商标注册

取得地理标志商标、证明商标注册证的,地理标志商标每件给予资助最高不超过20万元,证明商标每件给予资助最高不超过5万元,此二项不重复资助。


广州市


国内(包括港澳台)发明专利

职务发明专利,资助3,000元/件;非职务发明专利,资助2,000元/件;费减申请发明专利,资助500元/件;


国外发明专利

美国、日本、英国、欧盟发明专利授权,资助20,000元/件;其他国家或地区发明专利,资助10,000元/件。每件专利资助总额不超

过40,000元;


PCT专利申请  

通过PCT途径申请专利并进入国家阶段(国外),职务申请人的,资助10,000元/件;非职务申请人的,资助5,000元/件;


发明专利年费

发明专利,自申请之日起维持到第6年的,资助1,800元/件;或维持到第8年及以上的,资助4,800元/件。费减的发明专利,自申请

之日起维持到第6年的,资助700元/件;或维持到第8年及以上的,资助2,800元/件。(一件发明专利只能领取一次年费资助。)


深圳市


国内发明专利

1.发明专利授权(含港澳台),每件给予资助2500元;获得减缴申请费、实质审查费的不予资助,且个人年度资助数量不超过5件。

2.对于非个人首次获得发明专利授权的,每件增加资助7500元。


所需材料:

(一)项目申请表;

(二)申请主体资格材料;

(三)国家知识产权局出具的申请费、实质审查费的收据凭证;

(四)发明专利证书。


国外发明专利

1.美国、欧洲、日本发明专利授权,每件资助4万元。

2.其他国家或地区发明专利授权,每件资助2万元。

3.个人年度资助数量不超过5件、公司年度资助总额按在深圳缴纳分等级资助,最高不超过2000万元。


所需材料:

(一)项目申请表;

(二)申请主体资格材料;

(三)发明专利证书和专利授权公告文本扉页以及中文翻译件;

(四)年度国外专利申请资助总额超过200万元的,提供税务主管部门出具的上一年度的纳税凭证。


 PCT专利

1.公司申请的每件给予资助1万元(按缴纳税额发放,年度资助总额不超过1000万元);

2.个人申请的,每件给予资助3000元(年度资助数量不超过5件)


所需材料:

(一)项目申请表;

(二)申请主体资格材料;

(三)PCT国际公布文本扉页;

(四)年度PCT专利申请总额超过200万元的,应提供税务主管部门出具的上一年度的纳税凭证。


商标注册

1.马德里注册,每指定一个国家或地区资助1000元,每件最多资助20个国家或地区。(年度资助总额不得超过50万元);

2.欧盟、非盟注册,每件资助3000元。(年度资助总额不得超过50万元);

3.单一国家已取得国外商标注册证书,每件资助1000元(年度资助件数不超过3件); 

4.港澳台商标注册,每件资助1000元(年度资助件数不超过3件); 

5.国内证明商标和集体商标每件资助20万元,地理标志每件资助50万元。


所需材料:

(一)项目申请表;

(二)申请主体资格材料;

(三)商标注册文本,非中文的商标注册文本还应提供中文翻译件。


著作权登记

1.软件著作权年度登记量20件以上(含20件),每件资助300元(公司年度资助不超过10万元,个人年度资助不超过1万元);

2.一般版权作品年度登记量5件以上(含5件),每件资助200元,公司年度资助不超过10万元,个人年度资助不超过1万元。


所需材料:

(一)项目申请表;

(二)申请主体资格材料;

(三)著作权登记证书(《计算机软件著作权登记证书》或《作品登记证书》)

(四)申请软件著作权登记资助的,提供著作权登记代理机构相关发票和合同



更多知识产权疑问咨询,请联系麦肯锡客服人员!



马云的“达摩院”商标被驳回,原因是对社会造成不良影响!

19-11-12

一个好的商标,商业品牌自带关注与流量,其凝聚了多年维护的商誉价值,无疑是一笔巨大的无形资产,商业价值不可估量。



高含金量的商标品牌忽略了商标法的申请条例,同样面临着官方的驳回通知。


1.深受粉丝喜爱的“哔哩哔哩(bilibili)”弹幕视频网站,因申请注册小电视商标,被北京知识产权法院认为该商标与五年前日本公司“niconico”的商标存在相似性而下达驳回通知书。

北京知识产权法院认为,“bilibili”所提供的材料并不能证明该商标具有区分于引证商标的显著性,与日本“NicoNico”网站两者在元素构成、整体外观、视觉效果等方面相近,如果使用在同一领域,会产生误会,因此驳回申请。“bilibili”随后提出驳回复审请求。


2.同样,阿里巴巴在申请注册第33145533号“达摩院”商标因涉及宗教词汇被商标局驳回,由于“达摩”作为佛教历史上的祖师爷级人物,与佛教有着不可分割的关系,用作商标指定使用在保险信息等服务上,容易伤害宗教人士感情,从而产生不良的社会影响。



商标提交申请注册被驳回的原因多种多样,总体来说,规避以下几种情况,商标注册成功率大大提升:


1、注册商标与已有商标相似或相同

  商标注册者们提交商标后,商标审查员会对商标进行审查,他们会根据商标数据库检索后判断商标是否能够继续注册。当他们发现同一商标在同一种商品或类似商品上被多人提出注册申请,那么根据“申请在先原则”,商标局就会驳回该商标的注册。


   2、缺乏显著特征

  若注册的商标太过简单,仅有简单的线条、普通的几何图形,那么商标审查员会认为商标缺乏显着特征,不可识别,在这样的情况下他们也会驳回商标。


   3、商标近似

  若商标审核员在审核时发现两个商标以文本字形,发音,含义,图形构成和颜色,整体结构,三维形状和颜色组合的形式被拒绝,容易被公众误解或混淆。那么这样的商标会被判为商标近似,也会被驳回。


   4、商标名称采用通用名称、描述性词语

   一般来说,行业内通用的名称以及描述性的词语仅仅只能用来描述产品等,不能用作商标注册否则会引起歧义,描述产品特征的词语不能作为商标注册,否则会被驳回。


   5、禁止注册的标志

《商标法》规定了包括中华人民共和国的名称、国旗、国徽、国歌、勋章在内的若干种不可作为商标注册使用的标志,其中,人名、地名以及容易使公众对商品质量、产地产生误认的名称或标志都不可注册为商标,若使用了禁止注册的标志作为商标注册,则会被驳回,不予注册。


商标被驳回要怎么做?


申请人收到驳回通知书,在提出商标驳回复审前,分析商标被驳回的原因。如因商标违反了禁止性条款,与他人商标近似或相同、含有通用名称等而被商标局驳回,则复审成功的可能性较小。如因商标缺乏显著特征而被驳回,通过向商标局提交增强商标显著性的证据,复审成功的可能性较大。


     商标注册申请人不接受商标驳回结果,可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。”


    注意:如果收到的是《商标驳回通知书》的电子发文,则可自文件发出之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。从复审的申请提出到有复审结果需要经过9个月。


为避免违反商标注册的禁止条例,建议申请人委托专业的商标代理机构进行深入的检索查询再提交商标申请注册,站在法律的保护伞下,给自己的商标加上一层保障。



麦肯锡:商标注册

吃货们认准这个官方“专用地理标志”啊!千万不要买错了

19-11-2

梅州金柚、阳澄湖大闸蟹、郫县豆瓣、烟台苹果、库尔勒香梨……这些耳熟能详的美食产品的特点是带有地域名称,她们都有一个响亮的统称—地理标志产品。

地理标志产品是指标示出某商品产自特定地区,商品具有的特定质量、声誉或其他特性取决于产地的自然因素和人文因素,经审核批准以“地名+品名”进行命名的产品,进行地域专利权保护。


“地名+品名”是地理标志的核心内容,属于当地全体生产经营者共有的权利,只要在当地生产的产品都可标注地理标志,不允许个

人独自注册,如独家注册则会剥夺该地域内其他生产经营者的使用权。若地理标志注册为证明商标或集体商标,可依据商标法进行维权,禁止某些企业或个人假冒证明商标或集体商标产品,防止损害证明商标或集体商标产品在消费者心中的声誉。


地理标志本身是一项独立的法律权利,并不是商标。地理标志和商标的关系是:因为是地理标志,所以才可以注册为集体商标或证明商标,从而获得商标法的保护,并不是因为注册为集体商标或证明商标,才变成了地理标志。



申请地理标志或注册商标,均可大幅提升产品的知名度和美誉度,若产品打上商标或地理标志的标签,就标示着产品的质量与安全、消费与信誉。从品牌的角度看,大大地提升了产品的品牌价值与影响力,销量自然不断上升。截至2019年6月底,累计注册地理标志商标5090件,累计批准地理标志产品2380个(含国外地理标志61个),核准专用标志使用企业8295家,建设国家地理标志产品保护示范区24个。



地理标志能够无效其他商标?


根据我国《商标法》的规定,如果所申请的地理标志商标,该商标商品并非来源于地理标志所表示的地区,是不予注册的。对于已经注册的地理标志商标,则可以继续使用。最高人民法院颁布《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》,对此进行了重新解释。《规定》指出,地理标志可以无效与之相同名称但不是同一商标的商标。


《规定》原文如下:

第十七条 地理标志利害关系人依据商标法第十六条主张他人商标不应予以注册或者应予无效,如果诉争商标指定使用的商品与地理

标志产品并非相同商品,而地理标志利害关系人能够证明诉争商标使用在该产品上仍然容易导致相关公众误认为该产品来源于该地区并因此具有特定的质量、信誉或者其他特征的,人民法院予以支持。


如果该地理标志已经注册为集体商标或者证明商标,集体商标或者证明商标的权利人或者利害关系人可选择依据该条或者另行依据商标法第十三条、第三十条等主张权利。


该条规定中涉及到《商标法》中第十三条和第三十条等内容,如下:


第十三条 为相关公众所熟知的商标,持有人认为其权利受到侵害时,可以依照本法规定请求驰名商标保护。


第三十条 申请注册的商标,凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册或者初步审定的商品相同或者

近似的,由商标局驳回申请,不予公告。


农产品地理标志是推进优势特色农业产业发展的重要途径和有效措施。国家对特色农产品实行地理标志保护,旨在打造农产品区域性品牌,促进农业产业化发展和高效农业发展,规范特色农产品市场竞争秩序。


麦肯锡:地理标志


商标新规即将实施,这样申请商标不予注册?

19-11-2

如今,国内企业的知识产权保护意识不断增强,不少企业疯狂注册防御商标,大量的商标注册泛滥成灾,仅今年上半年我国商标注册申请量达到343.8万件,完成商标注册351.5万件,同比增加67.8%,目前商标有效注册量超2274万件,稳居世界首位。


不以使用为目的恶意囤积商标,阻碍有正常经营需求的市场主体申请注册商标,持有人将囤积的商标高价转让给使用人以获取暴利,同时也伤害了正常的商标注册秩序,这些都是商标代理行业乱象丛生的表现。



网红名称被恶意抢注商标的事件频频发生,庞大的商标注册量敲响行业警钟

1.知名博主敬汉卿一个在哔哩哔哩网拥有451万粉丝的主播,他的账户名称同时是用了22年的真实姓名,竟被他人抢先注册商标,被

告知侵权,且注册敬汉卿商标的公司“镜湖区某产品销售部”在两年内注册了将近一百多个商标。

2.暑假的影视黑马《哪吒·魔童降世》票房突破47亿元,上映15天后某传媒公司疯狂申请了1818个相关《哪吒》电影的商标名称,大量注册商标的某传媒公司同时面临着恶意囤积商标的质疑。

3.2018年商标申请量最多的公司是腾讯公司,第二名的是一个叫做“广州某商贸有限公司”的批发业企业。该公司在2018年这一年

内申请了6000多个商标。这不禁让人质疑注册商标的目的。


为遏制恶意大量囤积商标的现象,官方出台《规范商标申请注册行为若干规定》

一、在《商标法》第4条第1款新增“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”的规定,并将该情形作为提出异议和请求宣告无效的事由。该规定旨在打击恶意囤积注册商标,谋取不正当利益的行为。其次,对商标代理机构的恶意行为作出了规制:

其一,在《商标法》第19条增加了商标代理机构的注意义务,即商标代理机构必须审查委托人的商标注册申请是否存在《商标法》第4条规定的情形。

其二,在《商标法》第68条中增加规定,明确对商标代理机构的恶意申请商标注册、恶意诉讼行为的处罚措施。


二、提高恶意侵犯商标专用权的法定赔偿数额

修订后《商标法》将恶意侵犯商标专用权的法定赔偿数额从300万元提高到了500万元。这一修订旨在进一步加大侵权成本,惩罚恶

意侵权人,给予权利人更加充分的补偿。


三、增加打击假冒注册商标行为的规定

修订后《商标法》对涉及假冒注册商标的设备和侵权物品的处理作出了明确规定。根据第63条新增规定,“对属于假冒注册商标的商品,除特殊情况外,责令销毁;对主要用于制造假冒注册商标的商品的材料、工具,责令销毁,且不予补偿;或者在特殊情况下,责令禁止前述材料、工具进入商业渠道,且不予补偿。”“假冒注册商标的商品不得在仅去除假冒注册商标后进入商业渠道。”上述修改将销毁和禁止进入商业渠道作为最主要的处置手段,大幅度提高了假冒注册商标行为人的违法成本,应该说威慑力较大。


商标资源可贵,恶意抢注囤积商标的行为,破坏了国家正常的商标申请注册程序,亦损害了正规企业的利益,商标新规从严监管商标注册各申请环节,打击恶意囤积商标的非正常申请行为。


麦肯锡:商标注册


这家企业擅自改变注册商标,竟面临高达900万罚款!

19-10-30

商标成功注册下来,各位老板必是满心欢喜地开启品牌建设之路,然而由于使用者的商标知识匮乏,根据自己的审美标准自行改变商标字体、颜色、大小、组合方式等进行品牌宣传,那么商标能否随意更改使用呢?不规范使用商标将会产生什么样的后果?


《商标法》明确规定“注册商标需要改变其标志的,应当要重新提出注册申请。”商标注册人自行改变其注册商标的文字、图形或者其组合的,即属于擅自改变注册商标的行为。而在未经核准注册的商标上加注注册标记,包括在注册商标核准使用的商品范围之外的其他商品上使用该商标并加注注册标记,则属于冒充注册商标的行为。


因此,商标成功注册后,商标使用标识需与核准注册的商标标识一致。企业使用商标,严格限制在核准注册的商标图样、核定使用的商品或服务类别商标,申请人不能随意更改其注册内容。若使用者执意改变商标内容,在保证完全没有法律风险的情况下,最稳妥的方法是正确规范地使用商标标识。

同类案件中,滨河集团为“滨河九粮液”商标不规范使用的行为向五粮液集团赔付900万巨款最高人民法院审理认为,五粮液股份公司商标保护的注册商标为“WULIANGYE五粮液及图”“五粮液68”和“五粮液”,其中“五粮液”文字为主要识别部分,滨河公司被诉侵权商品上使用的标识是“滨河九粮液”或“九粮液”,“滨河九粮液”标识中的“滨河”二字较小、“九粮液”三字较为突出。被诉侵权标识“九粮液”主要识别部分“九粮液”与“五粮液”相比,仅一字之差,且区别为两个表示数字的文字,同时使用在酒类商品上,考虑到“五粮液”、“五粮春”系列商标的知名度,使用“九粮液”“九粮春” 容易使大众对商品的来源产生混淆误认或者认为二者之间存在关联关系。滨河公司生产、销售被诉侵权商品的行为构成对五粮液股份公司“WULIANGYE五粮液及图”“五粮液68”注册商标专用权的侵害。


起初五粮液针对滨河集团的维权之路并不顺利,甘肃滨河集团的“九粮液”、“九粮春”产品销量较大,拥有较高的知名度和荣誉,且“滨河九粮液”与“五粮液”并无证据显示使消费者产生商标混淆误认的情形。北京高院一审判决认定滨河集团生产、销售“九粮液”、“九粮春”酒产品的行为不侵害“五粮液”、“五粮春”商标权,当中“滨河九粮液”商标也是经最高人民法院肯定的。五粮液公司不服提出上诉,北京高院维持原判。


其时,虽然滨河集团持有有效商标,因未能规范使用商标,于后面的案件审理中,被最高院认定侵权事实,判决滨河集团共赔偿五粮液 900 万元。判决结果源自:(2017)最高法民再235号、(2017)最高法民再234号.

由此可见,经商标局核准注册的商标,最好不要随意改变使用,正确规范地使用注册商标才是最保险、安全在长久之计。



麦肯锡:商标注册

商标侵权的主要形式

19-9-10

商标侵权是指未经商标所有权人同意,擅自使用与注册商标相同或近似的标志,或者妨碍商标所有权人使用注册商标,并足以引起消费者混淆的行为。下面企帮帮小编就来给大家讲讲商标侵权的主要形式吧,欢迎大家来阅读。


一、使用他人注册商标


未经商标注册人的许可使用他人注册商标是典型的商标侵权行为,是最为直接的商标侵权行为。该种行为往往发生在商品的生产领域,侵权人一般为商品的制造者或服务的提供者。反映在商业活动中,就是我们常说的制假行为。在法律层面,法条对此的规范也较为明确,主要涉及在《商标法》第五十七套的第1、2款。分析上述两款法条的规定,为便于理解,我们通过排列组合的方式归纳此种侵权行为的四种表现形式:


未经商标注册人的许可:


1、在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;


2、在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,容易导致混淆的;


3、在类似商品上使用与其注册商标相同商标,容易导致混淆的;


4、在类似商品上使用与其注册商标近似的商标,容易导致混淆的。


二、销售侵犯商标权的商品


违法行为往往伴随着对经济效益的追求,而商品光光有制假行为并不能产生经济效益,这就意味着在制假环节之后必然还有流通市场的行为产生。禁止和制裁侵权商品也必然要求在商品销售、流通环节进行法律规制。对此,《商标法》第五十七条第3款明确的规定,销售侵犯注册商标专用权的商品的,也属于侵犯注册商标专用权的行为。该种情况下,侵权人一般为商品的经销商。


三、伪造商标标识和协助侵权行为


法律上将协助商标侵权的行为也直接归纳在侵权行为中。而先行法律框架中分别规定了伪造、销售商标表示和协助侵权两类侵权行为。但我们认为两者在实质上都是为制假售假提供便利。因此,本文将两者归为一大类。具体如下:


《商标法》第五十二条第4款规定了:伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的,属于商标侵权行为。该类侵权行为的侵权行为人一般认为是从事商标印制的主体,其实质是为制假受假提供了便利条件。实务中,对于没有授权或超出授权制造商标标识、以及售卖商标标识均认定为侵权行为。


四、更换他人注册商标


所谓更换他人注册商标系指未经商标注册人同意,将其商标撤下对应商品后换上自己或第三人商标,并将该商品再次投入市场的行为,又称“反向假冒”。对于反向假冒,虽然侵权行为人并未侵犯商标标识本身,但是商标标识的价值在于和优质商品的联系和商品来源的区分。优质的商品本身是价值的来源,而标识与价值来源的绑定是有效使用商标的正当权利。侵权人更换商标的行为相当于掠夺了商标注册人正当使用商标的权利,故而也构成侵权。


五、商品名称或者商品装潢侵权


典型的商标侵权要求侵权行为人对于被控商标局限于商标性使用,而商标法实施条例中对“商品名称”和“商品装潢”情形下的侵权,突破了商标性使用的要求,而延伸到“其他商业标志使用”。也就是说当行为人在商品的名称和包装上利用他人注册商标的影响力误导消费者发生商品来源混淆时,依然能够构成侵权而不局限于行为人是否把他人注册商标作为自身商品商标来使用。我们认为对于此种情形,严格从法理上来说当属于不正当竞争范畴,但因为立法而提升到直接商标侵权范畴。


商标侵权的主要形式


六、字号使用和域名使用侵权


除了以上几类侵权行为外,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条的第1和第3款还分别规定了如下两种侵权行为:


1、将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的也属于商标侵权行为。需要注意的是该种情形要求行为人“突出使用”了相关字号,正常使用字号则不在法律制约的范畴。


2、将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的也属于商标侵权行为。在网络极为发达的今天,域名在一定程度上也起到了区分商品、服务来源的功能。据此,法律将诸如此类的不正当域名使用也归为侵害商标权的行为。


七、驰名商标跨类保护


驰名商标跨类保护是商标法律体系中的一个基础原则,具体不再赘述。商标法律法规中对此主要规定在《商标法》第十三条、《商标法司法解释》第一条第2款之中。


麦肯锡:商标申请

申请的专利为什么会失效

19-9-9

在这个知识产权强保护时代,广大创新创业主体都十分注重自身创新成果的保护。然而,有些企业伙伴在忙着申请专利来保护研发成果的同时,却忽略了以下几方面事项,导致辛苦研究换来的专利失效,痛失企业无形资产。

申请文件不符合初审要求

在受理专利申请案后,要对其中申请手续是否完备、文件是否齐全、著录项目是否符合专利法规定、申请人的身份是否符合专利法要求、发明主题是否属于专利法保护范围、是否已缴纳申请费等进行初步审查。

申请人在申请公布后撤回

经初步审查后认为发明专利申请符合专利法规定,即行公布申请人的发明。申请人应在法定期间内请求进行实质审查。如果申请人不请求实质审查,则该申请视为撤回,成为失效专利。

申请人无正当理由逾期不答复

对发明专利进行实质审查后认为不符合专利法规定的,则通知申请人,要求其在指定的期限内陈述意见,或者对其申请进行修改。申请人无正当理由逾期不答复的,则视为撤回,由此成为失效专利。

未按期缴纳费用

专利权人必须履行缴纳专利维持费的义务,无正当理由而不按时缴纳的,即视为自动放弃专利权,也成了失效专利。

申请案被驳回

国家专利行政部门认为专利申请人的陈述和修改还是不符合专利法的规定,驳回了专利申请。

撤回申请或被宣告无效

申请人在被授予专利权之前撤回了专利申请,或在授予专利权后,被其他单位或者个人发现该专利权的授予不符合专利法有关规定,可请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

自动放弃专利权

有些专利技术虽然还在保护期内,但专利权人也认为不具备利用价值,不愿意继续为之承担各项义务,而自动以书面形式声明放弃。

保护期届满

授权专利保护期限届满之后,专利权人不再享有独占权。我国的发明专利保护期是自申请之日起满20年,实用新型专利及外观设计专利保护期是自申请之日起满10年。

麦肯锡:专利申请

想申请一个专利大概需要多少钱

19-9-6

您可能已经知道,专利有三种类型:发明、实用新型和外观设计。发明的创造性最高,外观设计最低。


据初步了解,目前发明专利的代理费价格每项5 000元到 20 000元,实用新型专利的代理费价格每项3 000元到6 000 元,外观设计专利每项1 000到3 000元。价格相差这么大,区别在哪呢?


在说明费用标准之前,应该先简单了解一下专利申请的几项主要工作。


标准的专利申请过程并不复杂,一般来说,为了保证获得高质量的专利文件,专利申请有四个重要节点:专利挖掘、专利检索、专利撰写、必要情况下的二次发明。


(1) 专利挖掘是针对没有太多专利申请经验的企业而开展的服务内容。可以采取在企业开展现场培训或是直接在生产车间通过询问的方式,一方面让专利律师了解企业的技术及产品;另一方面也让企业的管理者及研发人员了解:哪些技术是可以申请专利的?如何申请专利才是对企业最有效率的?如何结合专利申请的目的实时制定专利申请策略?


(2)专利检索是指在专利申请前先在世界范围内查询一下是否已经存在类似的技术,如果已经有类似技术,则应该放弃申请,或者进行技术改造之后再申请专利。


(3)专利撰写是指在上述工作已经完成的情况下,基于现有的技术资料,完成整个专利申请文件的撰写。


(4)必要情况下的二次发明是指专利律师通过第二项工作即“专利检索”之后,基于检索结果认为欲申请专利的技术高度不够,通过与发明人的合作,对技术方案进行调整,俗称“二次发明”。通过这项服务,技术得以提升,从而大幅度提高授权的可能性,最终的专利技术仍旧归发明人所有。


由于服务项目的不同,所以价格也有非常大的差距。大部分专利代理机构仅做第三项,即“专利撰写”工作,所以其服务质量难以得到认可,发明人甚至认为他们做的工作只是复制和粘贴,专利律师对于发明人的技术甚至都还没有理解便已经完成了专利文件的撰写。


笔者认为,第一次申请专利还是应该寻求有全面经验的专利律师,一般来说,经验丰富的专利律师会向发明人提供从发明申请策略、专利申请、专利保护到专利运营全方位的咨询,并能够将专利代理工作前移,深度介人发明人的发明过程。如果发明人经过这次专利申请,对专利有了一定的了解,之后的专利申请可以尝试由自己独立完成。


麦肯锡:专利申请


商标是不是只要注册成功就行了,错了你还得注意这些

19-9-6

我们费尽心力,等了一年多的时间,终于拿到了注册商标,这就完事了?不不不,商标注册成功后,下面这些问题一定要注意,否则商标分分钟会被撤销!


1、尽快使用商标,别被提“撤三”


《商标法》第四十九条第二款规定:“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。”


《商标法》的这条规定意在禁止那些囤积商标高价倒卖的行为。注册商标就是拿来用的,大量囤积商标长时间不使用是对国家资源的严重浪费。所以,大家在拿到商标后一定要把商标用起来,并且保留完整而详细的使用证据,比如:发票、合同(或协议)、广告物、包装物、商标印制证明材料等。


我们在拿到商标注册证书后,只有不断使用和宣传商标,才能让商标知名度不断提升,才能让自己的企业名气越来越大!


2、规范使用商标,及时做商标变更


《商标法》第四十一条规定:“注册商标需要变更注册人的名义、地址或者其他注册事项的,应当提出变更申请。”


如果注册人名义、地址与商标注册证书上的名称地址不符,应及时向商标局提出变更申请,否则商标如果被他人提异议,商标局会按商标注册证上的地址以向商标注册人邮寄相关材料并提醒其进行答辩,商标注册人会因无法收到而错过答辩,导致商标被撤销。


3、小心商标被宣告无效


《商标法》第四十五条规定:“已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。”


具体法条如下:


《商标法》第十三条


第二款 就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。


第三款 就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。


《商标法》第十五条


第一款 未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。


第二款 就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册。


《商标法》第十六条


第一款 商标中有商品的地理标志,而该商品并非来源于该标志所标示的地区,误导公众的,不予注册并禁止使用;但是,已经善意取得注册的继续有效。


《商标法》第三十条


申请注册的商标,凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。


《商标法》第三十一条


两个或者两个以上的商标注册申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告。


《商标法》第三十二条


申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。


所以,我们成功注册商标后,应尽快使用商标,使用时一定要符合相关法律规定,千万别超范围使用。如果注册商标的信息发生变化要及时向商标局提出商标变更申请。


4、商标有效期满前及时续展


《商标法》第四十条规定:“注册商标有效期满,需要继续使用的,商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续;在此期间未能办理的,可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年,自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的,注销其注册商标。”


商标注册成功就OK了?你还得注意这些

使用了十年的商标一般都具有了较高的知名度和认可度,是含金量较高的商标,所以建议大家能在商标有效期满前及时做商标续展。


5、扩大商标的使用范围,应追加注册


《商标法》第二十三条规定:“注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的,应当另行提出注册申请。”


如果我们想在注册商标核定使用范围之外的其他商品或服务使用注册商标,是需要重新提出注册申请的。所以,建议大家在首次申请注册商标时,好好考虑一下企业未来的发展方向,选择适合的商品或服务分类进行注册。


商标注册成功就OK了?你还得注意这些

希望大家拿到注册商标后也别掉以轻心,一定要在平时的使用中注意上面五个问题,把商标安安稳稳地握在自己手里。为了让心爱的商标更安全,建议大家来社标网为自己的商标定制一份个性化的【商标监测】服务,及时发现侵权商标,让自己的商标更加安全!

麦肯锡:商标申请

关于香港公司注册有哪些好处和注意点?

19-9-5

关于香港公司注册有哪些好处和注意点?


香港作为全球经济贸易中心之一,衔接国际和亚太区重要的经济、金融和航运枢纽。同时也是内地进军国际的桥梁之一。近年来,注册香港公司业务受到内地投资经营者的追捧,香港注册公司的人数不断增多。下面和大家介绍关于香港公司注册有哪些好处和注意点?


关于香港公司注册有哪些好处和注意点?


一、关于香港公司注册有哪些好处?


1、拥有健全的法律体,公司经营范围极少限制。


2、可以选择比较大气的名字,比如行业上允许含有学院、国际、集团、控股等字眼。


凭借香港在国际市场上的知名度,容易获取国际信任;


3、香港税制简单、且税率低,一般税种为利得税,税率仅16.5%,无营业税、增值税等。


4、开设离岸银行账户,收取离岸交易款项,可免缴税款;合理进行税务筹划。


5、作为国际金融中心,拥有多元化的融资管道;


6、可收取或者转让信用证,方便可靠;


7、以离岸公司作为控股公司,投资融资无限制;


8、提升企业国际品牌知名度和企业价值,且后续服务简单;


9、方便返程投资、在国内做品牌包装。


10、方便设立外汇账户,方便外币资金和国内资金顺利转化;


二、关于香港公司注册有哪些注意点?


注册香港海外等离岸是可以帮组企业降低税务成本和方便国际贸易支付结算,实际运作中也没有说一定要到多少利润率才可以去办理,从实际出发,重要的是在选择代理的时候你必须考虑的是代理的专业性和长期提供服务的稳定性。


1、注册公司要根据自己的情况,离岸公司/帐户不是可以解决你贸易往来的所有问题;


2、香港公司注册价格是要考虑,但是请结合服务,注册也会产生后续维护费用,成本要考虑清楚;


3、多和一些已经注册过香港公司的朋友交流下实际业务的操作,这个其实也是很重要的。


4、香港公司注册后并不能保证香港银行账户就能顺利开通,需要结合你公司的实际情况做出分析。


以上就是关于香港公司注册有哪些好处和注意点的简单总结。友情提醒:在香港公司注册时候还是需要找个专业的秘书公司根据您公司的实际情况出发帮助你解决在香港公司注册和后续相应的服务问题。


麦肯锡:香港公司注册

大陆投资者注册香港公司需要哪些条件?

19-9-5

注册公司在普通人眼中就是高大上的一种事情,注册香港公司就更加不容易了。其实注册香港公司并没有那么复杂,只需要满足一些条件即可。下面和大家介绍大陆投资者注册香港公司需要哪些条件?


大陆投资者注册香港公司需要哪些条件?



一、注册香港公司需要哪些条件?


注册香港公司需要满足以下条件:


1.公司名称


香港公司起名较自由,不论注册资金大小,公司名称需以“有限公司”或“LIMITED”结尾。


2.注册资本


有限公司最低注册资本为港币1万元(无上限);无须验资。


3.公司董事/法定代表人


一位或是一位以上董事股东;所有股东必须超过18岁,在成立公司前必须先确定股东人数及


4、法定秘书/注册地址


香港公司法规定有限公司必须委任一名法定秘书,法定秘书须由香港公民/永久居民/法人担任。(秘书公司可以提供)


5、经营范围


香港公司的经营范围原则上并没有太大的限制。一些在国内比较难注册的公司在香港都可以注册。


二、注册香港公司注册方式有哪些?


一般来说,有两种方式。


1、是投资者自行前往香港公司注册处办理,但这个对投资者的要求比较高,要对香港有关公司注册的法律法规熟悉,注册流程熟悉,不管在注册过程中,遇到的任何问题,都要自行解决等等,而能做到这几点的投资者,只有极少数。


2、另一个方式就是找专业的注册代理公司,这个是目前市场上普遍认可的方式。不仅省时省力,而且在专业人士的指导下注册香港公司也让公司未来的发展更有保障。


3、注册香港公司费用,总体来说并不高,因投资者选择的注册方式不同而不同。2019年香港公司注册费用下调了2000元,由于离岸政策缩紧,香港银行开户门槛提高了。


以上就是关于大陆投资者注册香港公司需要哪些条件?的简单总结目前的政策非常适合注册香港公司,但相对来说香港银行开户难了。因此,在香港公司注册时候有一点需要注意,一定要提前和秘书公司沟通清楚香港银行开户的相关情况,避免香港公司注册下来后香港账户没有相应的开通成功,影响贵公司的业务拓展。


麦肯锡:注册香港公司

哪些行业适合有自己的香港公司?

19-9-5

香港作为国际知名的贸易中心及金融中心,拥有无限商机,吸引了全世界企业家的关注。而香港公司及香港银行账户的易维护性和便利性更是深得大陆企业家的青睐。到底哪些行业适合注册香港公司呢?今天小编就来给大家做个总结。


一、个人外贸创业


个人SOHO注册香港公司后,方便以公司名义开展业务。利用香港公司在香港或大陆开设外币账户,无限制收外币;申请外贸网站会员及参加境外展会。


二、外贸企业


内地进出口公司,利用香港公司账户无限制收外汇,外汇进出自由,主要用来进出口转口及其他业务需要,还可获得出口退税。


三、制造、加工企业


生产型企业可以用来做贴牌加工,利用香港公司的知名度,提高产品的竞争力。树立国际公司形象、创立国际品牌!经营范围没有限制,公司命名更为自由。


四、制造、加工企业(有进出口业务)


除了上述所说的用来做贴牌加工的企业外,还有一类有进出口需要的企业,一般通过买单或者代理出口,有了香港公司后方便将资金留在香港,使得外汇进出自由、转口及其他业务需要,还可获得出口退税。


发展跨国业务,提升企业形象,当今世界经济日益一体化,商业越来越呈现跨国界的发展趋势,企业也经常用跨国经营来增强企业实力,扩大企业经营区域。


而注册成立香港离岸公司是企业走向世界,开展跨国业务,提升企业国际形象的捷径。成立跨国公司和集团公司,不仅可以更好地提高形象及带来更多的经济效益,在某些合同签署时,项目谈判往往需要香港公司的配合及参与,可提高您企业的信誉并顺利达到谈判目的。


需要了解香港公司注册相关信息的可以随时私聊小编!!!


麦肯锡:香港公司注册

在申请专利时怎样可以更省钱

19-9-4

随着经济发展压力的日益剧增,特别是随着中国面向国际市场的大门越开越大,导致更多的境外企业蜂拥而入,充斥在中国市场当中,形成了多一股的竞争力量。中国企业要想在内外夹击的市场环境中获得生机,快速发展不得不依靠新技术、新产品。而对新技术、新产品的技术保护也是非常重要的。在申请专利的时候,选择最省钱的方法无疑都是这些企业普遍的关注的问题。从专利申请的途径与实际发展来看,多快好省的专利申请需要注意这几点。


价格最便宜并不是最省钱的。不管是对于专利申请人而言还是对于企业而言,在申请专利的时候,都希望能够质量高一些,价格好一些,最好是非常便宜的。但是根据事物的相对发展规律而言,鱼和熊掌不可兼得。从中国已经逐渐从一个劳动力大国向制造大国、创新大国方向的转变,原本便宜的简单劳动力成本如今也因为劳动力价格的上扬而变得偏高了一些,因此,对于有经验的专利申请代理人来说,价格上不可能太便宜。在申请专利的时候,专利申请人一定要明确,在挑选代理人的时候不是为了价格而寻找,而是为了寻找最合适的代理人,在价格预算上,在业务服务上都最适合。最终目的是为了多快好省的成功申办专利权。


专利申请代理机构的地位决定了其价格的高低。通常情况下,位于一线大城市的专利申请代理机构的费用受大城市经济发展的影响,注定了水涨船高。比如北上广,在全国专利申请服务费的收取上是非常高的。但是我们在选择专利申请代理机构的时候,还要综合考虑很多因素,比如说公司的发展规模,代理专利的数量,有无工商资质违法信息,以及行业口碑等。


选择一家靠谱的专利申请服务质量好的专利代理机构,才是对于企业来说最省钱的办法。


麦肯锡:公司专利怎样申请

国家知识产权局停止代缴5元印花税,5元印花税今后该怎么缴纳

19-9-4

近日,国家知识产权局发布了一则公告,从2019年8月25日起,国家知识产权局停止代征代缴印花税业务,纳税人缴纳印花税应按照国家税务机关的相关规定办理。


这则公告出来肯定给有专利的个人或者企业会造成不小的困扰。国家知识产权局停止代征代缴印花税业务后,专利人或者企业,这5元钱的印花税到底该还需不需要缴纳,又改如何缴纳?


下面就由麦肯锡知识产权为你讲解一下,专利5元印花税的相关问题。


首先要肯定的是,专利印花税是肯定要交的,只是国家知识产权局不在代征代缴而已。那又该如何交呢?


1、专利印花税该去哪里交?


专利印花税去当地税务局缴纳就行。


2、专利印花税在什么时间缴纳呢?


专利印花税的缴纳时间是在收到专利证书的一个月以内。


3、专利印花税一定要到税务局去缴纳吗?我可以在网上缴纳吗?

如果你是企业,专利印花税是可以在网上申报的,但是如果是个人,就需要您拿着专利证书直接到税务大厅缴纳。


4、缴纳专利印花税需要带哪些资料呢?


缴纳专利印花税需要携带申报表2份及身份证明,可以提前线上取号。


5、国家知识产权局什么时候开始不再代收专利证书印花税?


缴费截止日在2019年8月25日之后的专利。


6、缴费截止日在2019年8月25日之后的专利,大概多久能拿到证书?

只需要在期限内缴纳首次年费,国家知识产权局即会在一个月左右颁发证书。


7、不缴印花税会不会影响证书发放?


不影响,先交年费领证书,再缴印花税。


8、忘记缴纳或者不想缴纳印花税会有什么影响?

超出应税日期未交的从滞纳之日起,按日加收万分之五的滞纳金和罚款,每逾期一次另罚款(企业50元,个人20元)。


9、税务局会有通知吗?


税务局不会主动通知专利权人缴纳税费,但被税务局查到未缴纳的则应补缴所有罚款。


10、具体的缴费方式有哪些?


如果权利人是公司的,可以登录电子税务平台,向税务局缴纳印花税费5元,需要列明专利号或布图登记号信息,缴纳后税务局则会在系统中登记已纳税。


如果权利人是个人的,则需要在办税大厅缴纳印花税费5元,需要列明专利号或布图登记号信息,取得印花贴,粘贴到证书上。


港澳台企业或个人,可以到国内任意一地的办税大厅缴纳印花税费5元。


11、国外的专利权人可以代缴印花税吗?


专利权人为外籍且不在深圳的,可以代缴印花税。


12、国外的专利权人代缴印花税需要准备哪些材料?

需要出示护照原件、复印件、经办人身份证原件、复印件、印花税申报表;专利权人是外国公司的,只用印花税申报表。


13、各地方税务的要求一致吗?


不一致,各地方税务针对印花税缴纳也有不同要求,具体请申请人咨询地方税务确认。


14、咨询电话是多少?


咨询电话:12366。


麦肯锡:申请公司专利


企业申请专利的意义

19-9-4

企业申请专利的意义


随着经济发展,竞争日益激烈,专利成为企业竞争中的一项利器!越来越多的企业开始重视专利的相关问题,虽然说每个企业申请专利的项目不一样,但其中心目标只有一个:企业利益。


那么拥有专利对于企业来说到底有什么作用?为什么各大品牌都在申请专利呢?今天,小编就给大家科普一下~


获得政府贴息贷款,拥有专利的企业更容易获得政府的贴息贷款,目前我国各省市相关机构都有政策规定:企业的专利证书可以用作抵押,获得银行的贴息贷款。


不仅如此,相较于其他商用贷款,用专利证书抵押的贷款申请流程简便、速度快,并且贷款额度可以从几十万到几千万不等。


由此可见,企业专利不仅象征着企业的技术力量,还可以为企业解决资金问题哦~


创新奖励与扶持,目前,我国多地政府机关都有关于企业专利证书的相关优惠政策,可以获得政府的创新奖励与资金扶持。政府会有专项资金,用于扶持创新型企业。


占领市场,对于企业来说,拥有专利证书是非常有利于在市场竞争中取胜的。比如,在企业产品的推广宣传中,拥有专利标识的企业更容易获得消费者的信任,从而拥有更大的优势来开拓市场,促进企业发展。


利于上市,对于想上市的企业来说,专利证书就大有用处啦!拥有专利的企业更容易找到风投,顺利上市。因为,拥有创新专利的企业更容易受到投资者的认可,便于快速提升企业生产价值与影响力。


有效宣传窗口,申请成功的专利,是可以在国家官网上查询的,这意味着拥有专利的企业可以登上国家级网站。相信了解互联网的老板们一定知道,这对于企业知名度的提升可不是一点半点了。


麦肯锡:公司专利怎样申请


商标的价值如何而来?

19-9-3

1、商标注册难


自己注册商标得有一个好听有创意的好名字,或者生动独特的图案。还得再经历商标查询、商标审查、注册公告等繁琐的一系列手续。这个过程费时费力,而且还存在风险,即使能够顺利通过并拿到商标注册证也需要很长时间 。


2、商标升值空间


商标本来就是企业的一种无形资产,企业若在开始的时候多花一点钱买一个好一点的商标那么该商标的升值空间就很大,而且升得快。而且商标随着你的企业发展,一同是在升值的。


3、好商标本身就是对企业的免费宣传


就像是一些知名品牌,你每每谈起一次,就是在为它无形地营销和宣传。为什么企业都要在各种宣传媒体和各种传播媒介上打广告呢,目的:为了让人记住自己的商标。


商标不仅起到标识商品的作用,更凝聚了商标权人长期经营的商誉价值,是一笔巨大的无形资产。拥有商标不仅能使企业免受侵权风险,扩大产品影响力,更重要的是一个好商标能为企业孵化巨大的财产利益,其价值往往是难以估量的。


我国商标实行“在先申请”的保护原则,企业可以根据其自身经营的实际情况,选择注册45大类,尽可能做到全面布局,预防商标抢注、傍名牌问题发生;同时在产品宣传使用中,规范使用商标,保留使用证据,做好商标预警机制,有效规避商标侵权、被撤三、无效等问题。


麦肯锡:申请公司专利

商标取名的诀窍

19-9-3

商标是维护公司品牌的一个手段,在注册商标的过程中有许多的注意事项与技巧,今天呢企帮帮小编就来给大家讲讲商标取名的诀窍吧,欢迎大家来阅读。


众所周知,一个好的商标名称可以帮助企业扩大知名度和影响力,甚至有可能决定着企业的长远发展,但是,不是所有高端大气上档次的名称都可以作为商标被注册。我国《商标法》第十条、第十一条等条款规定了不得作为商标使用或注册的标志,企业若是使用了国家名称、国徽、红十字等不得作为商标使用的标志,或是将商品的通用名称、缺乏显著性的名称作为商标注册,那么将无法通过商标局审查,最终导致企业商标注册失败。因此,企业在选择商标名称的时候,除了考虑到名字好听、好记、便于宣传等影响传播力的因素之外,更要考虑商标是否具有显著性、独创性、近似性等专业问题。


其实中国很多企业,其中不乏大企业,注册商标时都格外偏爱行业通用词,希望自己的品牌被消费者一看就知道是做什么的,但问题也来了,商标法中明文规定,注册商标是不可以用行业通用词来表述的,因为这缺乏显著性,就好比世界上的男人和女人,总要起个名字来加以区分,绝不可以大家都叫男人或女人,所以行业通用词的问题其实在商标注册中是个很大的陷阱问题。


现在特别亮眼的名字越来越少了,主要是因为早期那些容易熟记、朗朗上口的名字越来越少。而时下个性成为了另一个标签,就是一定要独特,好比“滴滴、摩拜、ofo等时下很热点的品牌”。在以前,相信不可能有人会去想用这样的商标,其实主要原因很简单,因为现在受众人群变了,你的消费者在变,你再不个性起来就要落后了,所以商标注册也是一样的,大众偏爱词已经失宠了,请尽量远离。


麦肯锡:公司专利怎样申请


商标和版权究竟有什么不同?

19-9-2

很多人会有这样的误区:认为拥有了商标的商标权等同于拥有了商标的版权。但事实并非如此。如果想要同时


商标和版权的区别是什么?商标与版权是两个不同的概念,但两者有时候对作品的保护又是相辅相成的,因而导致很多人分不清商标与版权的区别。而要了解商标与版权的区别,那得先知道商标和版权的定义概念。


商标权VS版权


商标权指的是商标专用权 ,即商标注册人对其注册的商标所享有的独占的、排他的权利。


在我国由于商标权的取得实行注册原则,因此,商标权实际上是因商标所有人申请、经国家商标局确认的专有权利,即因商标注册而产生的专有权。商标是用以区别商品和服务不同来源的商业性标志,由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合、声音或者上述要素的组合构成。


版权即著作权 ,英文名称copyright,是指文学、艺术、科学作品的作者或其他人(包括法人)对其作品享有的权利(包括财产权、人身权)的总称。版权是知识产权的一种类型,它是由自然科学、社会科学以及文学、音乐、戏剧、绘画、雕塑、摄影、图片和电影摄影等方面的作品组成。


商标和版权有哪些相似点?


1、商标权和版权同属知识产权,并且都是对无形资产的保护。


2、商标权和版权都会受到时间和地域的限制。


商标和版权有什么区别?


1、申请机构不一样:商标是通过商标局进行申请的,版权是通过中国版权登记中心进行登记的。


2、保护对象不同 :我国商标权的获得必须履行商标注册程序,而且实行申请在先原则。《中华人民共和国商标法》规定,经商标局核准注册的商标为注册商标,商标注册人享有商标专用权,受法律保护。著作权一般自动产生,不需要经过某些特别程序,根据《中华人民共和国著作权法》的规定,我国的公民和法人以及非法人组织是以作品的完成为著作权产生的标志而不是发表时。


3、注册时间不同:注册商标的申请时间在目前来说,需要13个月左右。而版权登记一个月左右即可拿证,两者花费时间相差太远。


4、保护期限不同:注册商标的有效期是十年,也就是在十年有效期内专用注册商标是受保护的,但可以无数次续展,所以商标权限有无限期的可能。版权的作者是自然人的,保护期限是作者有生之年至死亡后50年,若作者是公司,则保护期为50年;需注意的是作品创作完成后50年内未发表的,将不再受法律保护。


5、客体不同:商标是区别同一商品或者服务的不同经营者并表明商品或者服务质量的商标标识本身。而版权(著作权)是针对文字、音乐、艺术、科学创作等原创的保护。


商标和版权可以同时注册?


很多人会有这样的误区:认为拥有了商标的商标权等同于拥有了商标的版权。但事实并非如此。如果想要同时拥有商标的商标权和版权,应当在申请人为自己的商标做过原创设计而使之构成具有版权作品特征的标志时,商标和版权可以同时注册。商标可以申请成为版权,但是版权不一定是商标。


由于商标申请周期较长,为避免被他人抢注,因此很多人在商标申请前都会进行版权登记来保护自己的原创作品。那么当商标注册被核准后,就产生了注册商标专用权并兼具作品版权。这是商标权与版权的共通之处。


商标注册和版权登记双重保护有利于企业进一步完善知识产权保护体系,发挥企业自主知识产权优势,增强企业核心竞争力,形成持续创新机制。同时通过版权登记,在发生版权纠纷时可以作为权利归属的初步证据,有助于维护作者或其他著作权人和作品使用者的合法权益,有助于解决版权归属造成的权利纠纷。所以,建议大家能早点为自己的产权“撑上一把保护伞”,在注册具有版权作品特征商标的同时登记版权,让产权更安全。


拥有商标的商标权和版权,应当在申请人为自己的商标做过原创设计而使之构成具有版权作品特征的标志时,商标和版权可以同时注册。商标可以申请成为版权,但是版权不一定是商标。


由于商标申请周期较长,为避免被他人抢注,因此很多人在商标申请前都会进行版权登记来保护自己的原创作品。那么当商标注册被核准后,就产生了注册商标专用权并兼具作品版权。这是商标权与版权的共通之处。


商标注册和版权登记双重保护有利于企业进一步完善知识产权保护体系,发挥企业自主知识产权优势,增强企业核心竞争力,形成持续创新机制。同时通过版权登记,在发生版权纠纷时可以作为权利归属的初步证据,有助于维护作者或其他著作权人和作品使用者的合法权益,有助于解决版权归属造成的权利纠纷。所以,建议大家能早点为自己的产权“撑上一把保护伞”,在注册具有版权作品特征商标的同时登记版权,让产权更安全。


麦肯锡:公司专利怎样申请

你知道商标到底有哪几种吗?

19-9-2

做了这么多年的商标代理人,您知道商标到底有哪几种吗?今天,咱们就聊聊商标的种类,一起长知识啦!


如何划分商标的种类?我们可以按照这三个维度(是否注册、使用对象及功能、构成要素)来划分商标的种类。


1、按是否注册划分


根据商标是否注册,我们可以将商标分为注册商标和非注册商标。


注册商标,是指经商标管理机构依法核准注册的商标。商标一经注册,注册人便获得了使用注册商标的专有权和排斥他人在相同或相似的商品或服务上使用与其注册商标相同或者近似商标的禁止权。


中国现行的商标制度是商标注册使用制度,注册商标的权利主体对其商标依法享有专用权,他人在相同或相似的商品或服务分类注册、使用的商标不得与在先注册的商标相同或相似。


非注册商标,是指未获得国家主管机关的注册,使用人不具有商标专用权的商标。未注册商标不享有商标的专用权,不能援引《商标法》进行保护。使用的未注册商标不得在相同或类似商品和服务上与他人已注册商标相同或近似。


2、按使用对象及功能划分


根据商标的使用对象及功能不同,我们可以将商标分为商品商标、服务商标、集体商标和证明商标。


商品商标,是指商品生产者在自己生产或经营的商品上使用的商标。商品商标可以是具有某种含义或毫无任何意义的文字、图形或其组合。如同其它商标一样,只要不违反法律的禁用条款,不损害公共道德或他人的利益,具有商标的显著性,均可成为商品商标。


服务商标,是指提供服务的经营者为将自己提供的服务与他人提供的服务相区别而使用的标志。与商品商标一样,服务商标可以由文字、图形、字母、数字、三维标志、声音和颜色组合,以及上述要素的组合而构成。它一旦被服务企业所注册,该企业也就拥有了对该服务商标的独占专有使用权,并受法律的保护。


如果企业是做有形的商品,那它申请的商标就是商品商标。反之,如果它是提供无形的服务的,那它申请的商标就是服务商标。


举个例子:像某宝、某东这类企业,他们给消费者提供的是服务,所以它们的商标属于服务商标。像食品企业,他们给消费者提供的是有形的商品,所以它们的商标属于商品商标。


集体商标,是指以团体、协会或者其他组织名义注册,专供该组织成员在商事活动中使用,以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。


证明商标,由对某种商品或服务具有检测和监督能力的组织所控制,而由其以外的人使用在商品或服务上,以证明商品或服务的产地、原料、制造方法、质量、精确度或其他特定品质的商标。比如“绿色食品”标志等。


3、按构成要素划分


根据商标的构成要素不同,我们可以将它分为文字商标、图形商标、字母商标、数字商标、颜色组合商标、立体商标、声音商标、组合商标等。


文字商标,是指用汉字及其拼音字母或其他文字、字母组合而成,使用在商品或服务上的标志。


图形商标,是指以具有某种形象的图案、简单明了的几何图形或色块组织构成的商标。


字母商标,是指用拼音文字或注音符号的最小书写单位,包括拼音文字、外文字母如英文字母、拉丁字母等所构成的商标。


数字商标,是指用阿拉伯数字、罗马数字或者是中文大写数字所构成的商标。


颜色组合商标,是指由两种或两种以上颜色,以一定的比例、按照一定的排列顺序组合而成的商标。


立体商标,是指由三维标志或者含有其它标志的三维标志构成的商标。


声音商标,是非传统商标的一种,与其他可以做为商标的要素(文字、数字、图形、颜色等)一样要求具备能够将一个企业的产品或服务与其他企业的产品或服务区别开来的基本功能,即必须具有显著特征,便于消费者识别。


组合商标,是指用“文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合”六要素中任何两种或两种以上的要素组合而成的商标。


麦肯锡:公司专利


公司为什么既要申请商标还要申请专利

19-8-30

商标注册经常还伴随着专利申请,不少企业都会有自己专属的一些新产品,而这些产品之间也有自己独特的卖点,是为企业获得市场认可,扩大市场消费的有效武器。


如果一家企业已经注册了商标,那它是否还需要申请专利呢?不少小伙伴们一定会有这样的疑惑,那么今天我们就来谈一谈这个问题。


商标是用来区分商品和服务来源的标记,当我们注册了商标后,其他人就不可以在相同和类似的商品和服务类使用相同和类似的商标,从而起到保护的作用。


但是商标只是包装中的一小部分,如果这是这个小标识不同,其它包装相同,还是会导致消费者的混淆。如下:


“牛师傅”和“康师傅”红烧牛肉面,它们的商标明显不同,但是普通的消费者往往不太仔细看具体的商标,更多的是凭借包装来购买的,如果买到劣质的同包装产品,还会对该品牌产生不良影响。可见,即使商标不同,如果包装没有保护,企业还是会受到困扰。所以,这时候就要考虑到外观设计专利的申请了!


如果说一个企业只申请了商标,而没有相关专利进行保护的话,那么这个企业做的知识产权保护还很初级。别人照样可以利用专利权击垮你,不要说你生产的产品没有技术含量,有一种专利权叫外观设计专利,其主要目的就是为了保护“外观设计”的。


外观设计专利是指:对产品的形状、图案或其结合以及色彩与形状、图案的结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计。


我国的《专利法》实行的是先申请原则,没有像商标那样存在在先使用这一说法,也不对在先使用但没有申请专利的产品或方法进行保护。试想一下,如果是服装行业,在服装设计上没有进行保护,但被其它商家抄袭了,反过来人家再去告你专利侵权,该是多么悲哀的事情!


另外,商标重在使用,它只是区别其他商品和服务的标志,而专利重在独占,更能够实现抢占市场的可能。


如今消费者在购买产品时往往都会挑选一些新潮、外观精美的产品,设想一下,假如产品没有申请外观设计专利,很多的产品后来都使用相同的外观,该产品包装失去新颖性,这无疑会影响到该品牌的销量。


所以在产品设计出来准备销售或者展览前,就应该申请外观设计专利,保护产品的外观,避免企业造成不必要的损失。


只要是对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的集合所做出的富有美感并适用于工业应有的新设计,如手机、手表、电视、电脑、茶壶、汽车,只要符合上述条件,都可以申请外观设计专利。


麦肯锡:申请公司专利

公司申请商标了为什么还要申请专利?

19-8-30

知识产权能够保护财富、变成财富,这个真命题能够找到各种论据充分论证。大家对商标的认知和保护意识普遍加强了,但是对专利的认知却不是那么深刻。


商标与专利的区别


简单来说,商标和专利属于完全不同的两个概念,但因为同属知识产权范畴,所以也有一些相关联系。


法律概念上是这样描述的,商标是商业主体在其提供的商品或者服务上使用的,能够将其商品或服务于其他市场主体提供的商品服务区别开来的标志。


专利是专利权的简称。它是指管理专利工作的国家机关按照专利法的规定,授予发明创造申请人在一定时期内独占、实施和处分其发明创造的权利。


从字面上不难看出,商标其实重在使用,因为它只是区别其他商品和服务的标志。而专利重在独占,更能够实现抢占市场的可能。严格意义上说,如果别人没有侵犯你的商标权,是不用依靠商标的手段去打击竞争对手的(除了能够从品牌塑造与产品质量上与对手进行较量和比较,但不是商标本身的功能),然而专利可以。


如果说一个企业只申请了商标,而没有相关专利进行保护的话,那么这个企业做的知识产权保护还很初级。别人照样可以利用专利权击垮你,不要说你生产的产品没有技术含量,有一种专利权叫外观设计专利,其主要目的就是为了保护“外观设计”的。


我国的《专利法》实行的是先申请原则,没有像商标那样存在在先使用这一说法,也不对在先使用但没有申请专利的产品或方法进行保护。试想一下,如果是服装行业,在服装设计上没有进行保护,但被其它商家抄袭了,反过来人家再去告你专利侵权,该是多么悲哀的事情!


商标与专利的联系


首先,商标和专利同属知识产权范畴,都是企业的无形资产和软实力的体现,也同样能实现企业知识产权的保护、创造财富的功能,也同样可以进行运营。


商标可以进行转让、许可、质押等属于运营范畴,但行业内一般不用商标运营这个词。商标在市场概念中实际承载的是品牌的功能,而品牌概念中实际包含和代表的还有产品质量、企业形象及其企业品牌定位及市场定位的所有延伸的产物。专利在其中也扮演着重要的角色,因为专利往往承载着科技的力量,是为品牌增值和加分的关键因素。


专利运营同样实用,专利转让、许可、质押、融资等都可以直接帮助企业赢得财富。


商标和专利还有一点联系是立体商标与外观设计专利都是对商标外形或与实体包装相关的。但两者也有明显的区别,如保护的时间不同等。


哪些产品可以申请外观设计专利?


只要是对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的集合所做出的富有美感并适用于工业应有的新设计,如手机、手表、电视、电脑、茶壶、汽车,只要符合上述条件,都可以申请外观设计专利。


外观设计的载体必须是产品,不能重复生产的手工艺品、农产品、畜产品、自然物不能作为外观设计的载体,也就是说这些非产品的载体不能申请外观设计专利。


从上面的描述不难看出,所有产品都可以申请外观设计专利。而商标分为商品商标、服务商标、集团商标和证明商标。45类商标中包含了所有商标的申请注册,只要是和产品相关的都可以申请,但外观设计专利只保护外观设计或包装,也可以是产品本身的外观设计,并不是产品的性能够或结构等。


所以,想要对知识产权进行完备的保护,不能只在一个领域上注册或申请,要进行知识产权的整体保护,制定相关战略。


麦肯锡:  公司专利怎样申请


商标全类别注册真的适合你吗?

19-8-30

商标注册分为45大类别,有的企业会对所要申请注册的商标进行全类别注册。那商标全类别注册有什么好处?以及


哪些情况更适合全类别注册?


商标的全类别注册可以防止他人“傍名牌”。一旦全类别注册成功,那么,其他人便很难在任何类别注册相同或近似的商标。而且,他人未经同意使用时,你还可以依法维权,避免他人攀附你的品牌价值。


可以强化商标优势,保持品牌竞争力。商标全类别注册可以提高消费者和不同行业商家对你企业的识别能力,是企业实力的一种标志,也能提高企业在行业中的地位及市场竞争力。


能够获得比“驰名商标”更大的保护。驰名商标并不是无条件地获得全类别保护,往往只能获得不同程度的跨类保护,而商标全类别注册一旦成功,则你的商标将获得“最强保护”。


可以防止品牌价值被他人“破坏”。商标全类别注册能防止他人在性质冲突、用途冲突,甚至会对你的商品/服务产生不良影响的商品/服务种类上,注册相同名称的商标。


比如,你有一家做食品的企业,申请注册了一个食品相关类别的商标,但一家做老鼠药的企业在其它类别中申请注册了与你相同的商标。如果对方的企业做大做强了,品牌叫响了,这种情况下,你的食品还怎么卖?而全类别注册就可以避免这种尴尬。


有经济能力的企业、受公众关注程度高的企业,以及有长远规划的大中型企业等,都应该考虑申请商标全类别注册。


除此之外,如果你要申请注册的商标是一个臆造词汇,显著性较强,出于保护自己创意的想法,也可以考虑进行全类别注册。


另外,你所要申请注册的商标是一个原创的、显著性较强的美术作品,同样应该考虑进行商标的全类别注册。


凡事都要量力而为,也要具体情况具体分析。商标全类别注册无疑要付出较高的成本,因此,申请人也可以“分步走”,先申请注册若干主要类别,然后再慢慢覆盖全类别。


麦肯锡:公司专利

商标注册法律风险,如何有效防范?

19-8-29

商标注册法律风险,如何有效防范?


去年,北京稻香村和苏州稻香村为了“稻香村”这个商标是谁家的,打得热火朝天。姑且先不说两家到底谁对谁错,但从这件事,我们可以看出,有个好商标对企业的品牌推广和经营发展有多么重要。

 

那是不是我们抢先注册了想要用的商标,就安全了呢?当然不是。


为了避免因有人恶意抢注商标致使需要使用该商标的人无法使用的情况出现,我国《商标法》第四十九条专门规定:“注册商标……没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”

 

 按照这个规定,如果你注册了商标,却又连续三年不使用,那么这个商标就会被撤销。大家要知道,商标一但被撤销相当于“一夜回到解放前”,企业注册的商标就没了。

 

一般来说,连续三年使用商标对任何企业来讲都不是问题,但很多企业并没有保存可以证明自己使用过该商标的证据,关键因素在于大家并没有证据意识。


当事人是一家在圈内小有名气的软件企业,也给自己的产品注册了商标。有一天,当事人突然收到商标局的通知,说有人提出当事人连续三年没有使用自己注册的商标,申请商标局撤销这个商标。可当事人回去找了好几遍,都没能拿出自己在这三年内使用过该商标的证据,最终被商标局撤销了商标。


所以,大家一定要注意随时保存好自己使用商标的证据。

 

那么,哪些可以当成是使用商标的证据呢?可以从下面四个方面去准备:


1、在产品的外包装、产品说明书或者价目表上印上商标;

2、在销售产品的买卖合同、开具的发票、进出口产品报关单上带上商标;

3、在打广告时,把商标用在宣传手册、广告牌、媒体发布的广告上;

4、在参加各种展会、博览会的时候,在会议现场的宣传册、易拉宝、展位上加上自己的商标。


商标注册,是指商标使用人将其使用的商标依照法律规定的条件和程序,向国家商标主管机关(国家知识产权局商标局)提出注册申请,经国家商标主管机关依法审查,准予注册登记的法律事实。在我国,商标注册是商标得到法律保护的前提,是确定商标专用权的法律依据。商标使用人一旦获准商标注册,就标志着它获得了该商标的专用权,并受到法律的保护。


一、商标注册的必要性


严格意义上来说,根据我国法律,商标即使不注册也可称之为商标,为何一定要强调注册这一程序呢?


1、商标只有通过注册这一法定程序才能够获得商标法等法律上的保护


如大家通常所知的商标权,即商标专用权,是商标法赋予注册商标的权利,而不是天然就有的权利,若未通过法定程序获得法定权利,那么,商标本身自然不具有法律上的意义,无法获得商标法等法律的保护。在我国及世界上大多数的确定“注册在先”制度的国家,即使是使用在先的商标大多数对于注册商标都没有抗辩权。也就意味着如果一个企业的使用商标没有注册,那么别的在后注册的同类别的同样商标的公司仍然可以诉该企业侵权。


2、在市场竞争中,商标逐渐成为企业的重要标志,是企业对外展示的窗口,也是企业经营对外的集中体现


就企业商标而言,其本义只是区别不同生产经营者或服务提供者的商品与服务的一种标志。然而,商标与企业联系起来后,作为企业开拓产品市场的先锋,其含义已远远超出作为产品或服务的识别标记本身,而成为产品或服务质量、信誉、知名度的载体,凝聚了企业投入的大量智慧、心血和投资。企业使用商标,特别是注册商标,它在消费者中建立起本企业产品与本企业之间的特定联系,树立商标形象和企业形象,从而达到促进商品销售的目的。


3、商标作为知识产权的一种,本身就是企业的无形资产


商标是企业经营对外的集中体现,商标也作为企业区分的标志,是企业品牌的重要因素,而企业品牌又是企业重要的无形资产,因此商标也是企业的重要的无形资产。而在我国商标法采取的是“注册在先”原则,没有注册就没有保护,而商标作为企业重要的无形资产,在没有注册没有法律保护的情况下就相当于公司的合法财产去人没有得到法律的保护,公司的财产随时都有被侵犯的危险。


二、企业商标注册的法律风险


1、商标即使在注册后也极易构成商标侵权


在我国的商标法中,商标侵权的标准是消费者的混淆标准,也就是说,商标侵权并没有严格意义上按照时间的顺序,即使没有主观上的故意,商标在实际意义上构成一般消费者的“混淆”时,即构成商标侵权。而若A、B商标近似且构成混淆,A商标注册早于B商标,但B商标在之后的经营中被认定为驰名商标,那么A商标也极有可能会被认为是侵犯B商标的商标权。


2、周边商标的注册易使部分消费者构成混淆,损害企业形象信誉


部分企业在注册商标时,为节省成本,往往只注册一个商标,而没有注册商标周边与之近似但严格意义上还达不到混淆标准的商标,这就造成一种风险:即一旦周边商标被产品质量较差的企业注册,则会损害企业形象与企业信誉,而为消除这种不利影响,企业的经济付出往往十分巨大。著名的阿里达斯收购周边商标案就是这样一个典型的例子,在周边商标没有注册被同行使且拥有一定名气与时间时,实践证明,企业将为此付出极大的代价。


3、一标多用,企业产品市场定位不准,降低企业信誉


在实践中,笔者发现,许多企业在做某一类产品是将品牌做强之后,不更换商标直接适用在其他产品中,不重新注册子商标,妄图借由商标原有的信誉带动新产品的销售,但结果往往是新产品并没有因老商标销售顺畅,反而是老商标因新产品不够完善信誉被降低,从而造成企业经营不善。例如我国的国酒茅台,原本茅台的商标在白酒中十分高大上,但是在茅台酒业在自己新产的啤酒中也适用茅台标志时,啤酒并未因此畅销,反而降低了国酒的档次,如此的例子比比皆是。


4、忽略商标的国际保护


企业只注重商标的国内保护而忽略了商标的国外保护,甚至很多企业即使产品已远销国外,在外国仍然没有注册商标。固然,这其中有成本、地域、人才等等原因,但是不可否认的是,正是由于企业的国外商标的忽视,导致企业每年因此的损失也是十分巨大的,而且大多数损失已经远远超越在国外注册商标所需的成本。因为目前的微小的代价而放弃长远的利益甚至现有的巨大的利益,这绝不是符合企业追求利润本质的行为。


三、企业商标注册法律风险防范对策


上述法律风险貌似都是在商标注册之后才有的,但事实上,其大部分风险在企业商标注册的过程中就已经发生。因此,企业在商标注册开始时就应十分慎重。


1、选择组合商标和显著性强的商标


在商标注册的商标选择时,就应选择组合商标和显著性强的商标,使之既不容易被仿冒,也能长久伴随企业的发展,成为企业的重要标志。我国商标法规定,文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。商标的选择具有多样性,如何在多样的商标法方式中选择,这是一个重要问题。首先,商标与商号相结合。商标与商号相一致,这样既可以宣传商品的商标,又可以宣传企业,增强商标的显著性与代表性。其次,中英文相结合。这样,既可以应用于中国市场,也适用于国外市场,从而节约对外扩张的成本。


2、在企业经营允许的前提下,注册防御性商标


这当中有两个层面。一是商标注册要适当的注册类别。一般企业除应注册一个主要类别,也应注册相关类别,以使企业可以有扩张的空间。只注册一个类别的商标,在企业多元化发展中会受阻。一主多辅跨类进行商标注册,可称之为防御商标注册,所谓防御商标是商标所有人在不同类别的商品或服务上注册若干相同商标,主要使用的商标为基础注册商标,其余为防御商标。二是注册联合商标,即同类商品注册多个商标以作防卫。联合商标是指同一商标所有人在相同或类似商品上注册的几个相同或者近似的商标,有的是文字近似,有的是图形近似,这些的商标称为联合商标。这种相互近似商标注册后,不一定都使用,其目的是为了防止他人仿冒或注册,从而更有效地保护自己的商标。


3、注重商标国际保护


在进出口贸易中,注重商标保护,进行跨国注册,实施“商标先行”战略。商标的保护具有地域性特征,在中国的注册商标的商标权在国外可能就不会得到法律保护,甚至国内企业在发展良好的时候,其商标已被国外的企业抢注。据报道,我国每年商标国外抢注案件超过100起,五粮液在韩国、康佳在美国、海信在德国、科龙在新加坡等相继遭遇了商标被抢注的命运。目前世界上大多数国家和地区都采取注册在先原则,商标保护具有地域性,而不论被抢注商标的企业放弃原商标另创品牌,或是高价回购,抑或是通过法律途径撤销被抢注的商标,都将大大增加企业的经营成本。因此,如果企业在国内正在壮大,发展势头良好,有可能进入国际市场,在确定某个商标为主要商标后,应到发达国家和目标市场尽早进行商标注册。


4、做好产品定位


在产品投放市场之前,做好产品定位,确定主商标,注册副商标,避免一标多用的情形。主副商标是指在同一产品上注册多个商标,一个是在各类产品上体现企业形象的主商标,其他的则是在某种特定产品上使用的副商标。用主商标来建立和提高各种产品的名气,用副商标来暗示特定产品的用途、功能、成分、品质等,相得益彰。副商标建立在一个成功的主商标基础上,它本质上是一种商标延伸策略,它需要利用消费者对现有成功主商标的信赖和忠诚度,推动副商标产品的销售,取得市场优势。


四、结语


企业商标的注册不仅是简单的登记,应是在对市场进行充分调研的前提下,科学注册,依法注册,在制定企业品牌化战略,商标战略的前提下注册。这是商标保护的前提,也是商标保护的重要环节之一。因此,商标保护不仅是事后救济,在注册是就应防范注册不当的风险。


麦肯锡:商标申请

商标被仿损失上亿!是谁“逼疯”五粮液?

19-8-28

五粮液心里苦!在海外被抢注商标,因为被花样碰瓷而疯狂注册“山寨”商标,商标战打了九年,获得900万赔偿,却损失上亿!作为首批中国驰名商标的五粮液,在商标这条路上,交了好几次学费!


被抢注扼住后颈皮


五粮液成立于1997年8月19日,是中国最高档白酒之一,同时也是中国三大名酒“茅五剑”之一。2003年,五粮液发现,有个韩国人在其国家申请注册了品牌汉语拼音“WULIANGYE"商标。


由于韩国商标法的特殊性,异议程序不同于我国有3个月的期限,在韩国一旦正式受理商标申请和发布公告,仅有30天时间供其他相关权益人提出异议申请。五粮液在发现的时候就只剩9天了,时间非常少,五粮液只能马不停蹄向韩国商标总局递交异议申请,并出具了五粮液作为国际知名商标和品牌使用在先的证据。


但是韩方却辩称,“五粮液”在韩国不足以达到驰名商标程度,注册不存在误导消费者。其后,注册人还提出私下解决。


五粮液义正言辞拒绝之后,开始对这名注册人展开调查,发现这个韩国注册人不仅申请将“WULIANGYE"注册成商标,在此之前还将红星二锅头、湖南酒鬼酒等知名商标抢注,这从侧面反映了他的注册动机。


14个月后,韩国商标总局最终做出了裁定:“根据异议方提出的观点和证据材料,引证商标不仅在中国为驰名商标,而且在韩国也被认为是驰名商标。因此,申请商标应视为从非公平竞争方面申请注册该商标,从而误导消费者和与商标相关商品的原产地。"并据此驳回了韩国注册人的注册申请。


而除了商标被抢注,五粮液还得面临商标被山寨。


打不赢山寨,这么气人!


康师傅到康帅傅、奥利奥到粤利粤、上好佳到上好娃......这些处心积虑的山寨让正牌不得不防,不出意料,五粮液也有别人山寨。


2010年8月,七粮液、九粮液、二粮液、三粮液、四粮液、六粮液、八粮液等N粮液进入了五粮液集团的眼帘。都说山寨就是山寨,不成器的,可这山寨十分气人,就如甘肃滨河集团的“九粮液”、“九粮春”产品销量已经特别巨大,尤其是“九粮液”已经成为甘肃省五张名片之一,甘肃酒类第一品牌,不但在全国大量挤占中高端酒类市场,且销往国外,其中一单销售额高达8000万元。


商标被仿损失上亿!是谁“逼疯”五粮液?

五粮液认为,“五粮液”商标系我国知名度最高的驰名商标之一,不但知名度极高,而且其独特的命名方式“数字+粮液”经过长期使用,获得了极强的显著性,“N粮液”属于摹仿、借光著名品牌“五粮液”的傍名牌性质,应当认定侵权。


于是,五粮液集团从七粮液开始起诉,接着是九粮液,最后再起诉其他“N粮液”,全面维权。


然而前几个维权倒还顺利,到了九粮液的时候,竟然败诉。


2014年1月,法院判决认定滨河集团生产、销售“九粮液”、“九粮春”酒产品的行为不侵害“五粮液”、“五粮春”商标权。


五粮液集团不服,向北京高院提起上诉,北京高院于2016年5月作出终审判决:驳回上诉,维持原判!


2016年11月五粮液向最高人民法院申请了再审。最终,在2019年5月,最高人民法院作出了认定“九粮液”、“九粮春”侵权。


五粮液:我疯起来自己山寨自己


在察觉到山寨的注册商标方式后,五粮液也踏上了山寨自己的道路。


一粮液、二粮液、三粮液、四粮液、五粮液、六粮液、七粮液、八粮液、九粮液、十粮液,从一到十,注册得整整齐齐。


除此之外,还有五粮系、五粮醇、五粮春、五粮菜、五粮坊、五粮荔、五粮贡等等,光是包含“五粮”的商标就有894件。


作为一个国民老品牌,五粮液的商标之路走得颇为艰辛,但这些无疑证明五粮液实红!


麦肯锡:商标注册

商标的概念和功能

19-8-28

什么是商标,如何在法律上做出定义,商标是怎样产生的,有何种功能,这是制定商标法时应有的基本认识,也是建立商标法律制度在认识上的重要起点。


因为,如何认识商标,怎样评价商标的功能,会直接影响商标法的立法目的、立法指导原则,并表现于商标法律制度的导向上和规范化的要求中。下面作具体叙述:


1.商标的定义


什么是商标,当前在世界上比较一致的看法为,商标就是能够将一个企业的商品或者服务同其他企业的商品或者服务区别开来的标志。换言之,商标是一种用于商品上或者服务中的特定标记,消费者通过这种标记,识别或者确认该商品、服务的生产经营者和服务提供者。这一基本定义表明了商标的本质属性和主要特征。也只有在这个基础上,才能在不同的形式中对商标做出界定,并展开构建商标法律制度,确定其具体内容。


在中国商标法中,对商标作出的界定是,“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与 他人的商品区别开来的可视性标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合,以及上述要素的组合”。这项界定表明,商标是一种标志,用于商品上,具有区别性,在当代它是一种可视标志。中国商标法对商标所作的定义是准确的,揭示了商标的本质特征。


这项定义与国际上一些通常采用的商标定义也是一致的,比如世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协定》中确定,“任何标记或标记的组合,只要能够将一企业的货物和服务区别于其他企业的货物或服务,即能够构成商标;此类标记,特别是单词,包括人名、字母、数字、图案的成分和颜色的组合以及任何此类标记的组合,均应符合注册为商标的条件;……


这些标记应为视觉上可感知的。”又比如,在欧洲共同体商标条例中,商标“可以由能用书写表示的任何标志,特别是文字,其中包括人名、图案、字母、数字、商品形状或其包装组成,只要这些标志能够将一个企业的商品或服务同其他企业的商品或服务区别开来”。这些关于商标的定义都揭示了商标的本质特征,说明了人们对于商标在认识上的共同性。


确定了商标的科学定义,有了法律上的界定,随后进行的就应当是紧紧扣住商标的本质特征,以实践为基础,形成一整套围绕商标的制度,包括权利的具体构成、权利的确认、权利的运用、权利的保护,以及与权利相适应的种种义务,国家对商标的管理等。这些内容体现于法律形式,就是商标法律制度。


对于商标,有一个科学的、反映其本质特征的定义是必要的,或者说应当对商标有科学的、符合实际的认识,否则就有可能贬低商标、误解商标,甚至是否定商标应有的作用。这种现象,在历史上若干事实可以引为教训。所以正确地认识商标是什么,把握住它的科学定义,是理解和研究商标法律制度的重要起点。


2.商标的产生和发展


考察一下商标的产生,实际上也就是研究商标的定义是怎么形成的,这将有益于加深对商标法律制度的理解。对于商标的产生,应当注意以下事实:


商标产生于有商品生产之后,是商品经济的产物。未有商品生产之前,在器物上的文字、图形标记,仅仅是作为其制作者或所有人的标记;而当有了商品生产,出现了商品交换,用在商品上以示区别的标记,便是应运而生的商标。


商标产生之后,经历了随商品经济的发展而发展的过程。由于商品生产日益发达,同类商品有了多个生产者,商品市场上竞争日趋激烈,商标的作用充分发挥,其本质特征充分显露。所以商标从初期出现,经过发展,趋于成熟,是一个历史的过程,商标的定义是一个历史的概念,不是从初始到当代一直如此,应当将商标置于发展的过程中来认识它的出现及其后的演变。


中国在宋代就有白兔商标等,但由于受制于商品生产的发展程度,从而也就未能进一步发展。欧洲的18~19 世纪,由于商品经济高度发达,商标作用得以发挥,商标制度逐步建立,对商标的认识和运用达到了新的高度。


今天在中国或是在许多国家中,对商标的认识以及商标制度的建立,都是与一定的历史发展过程相联系的,认识历史就是为了更好地把握住商标的本质属性,重视它的价值,建立和完善反映其本质特征的法律制度。


商标从产生到发展的过程,也是商标定义逐渐形成的过程。在发展中,商标的内涵不断丰富,采用的形式增加,但其本质特征不是一下子就显露出来,而是在实践中逐步为人们所认识。人们只应依据商标的特点去发挥它的作用,挖掘它的潜在价值,完善它的功能,并体现在法律制度中。


比如,最初商标只是为了表明该商品的生产者,而后又发现它是市场竞争的重要手段;使用商标不仅是表明商品的来源,而且可以作为商品品质的象征;商标不仅是生产经营者对自己的商品所作的标记,而且还发展为一种自我救济手段,即在法律保护下,防止他人假冒自己名义生产销售商品。


总之,回顾商标产生与发生的一些重要事实,就是应当以发展的眼光看待现代经济中的商标,认识其本质,充分发挥其作用。


3.商标的功能


今天,人们几乎处处可以接触到商标,商标进入了很多人的脑海。商标有广泛的作用,有多种不可忽视的功能,主要表现在:


识别商品来源的功能、或者说商标具有识别性,这是商标的基本功能、首要功能,商标就是由于要识别商品的来源才得以产生,所以有此功能者方可成为商标,无此功能者不能称做商标。商标识别性作为基本功能,由其延伸开来,商标还有若干与之相联系的功能。


促进销售的功能、生产经营者使用商标标明商品的来源,消费者通过商标来区别同类商品,了解商品,做出选择,这样,商标成为开拓市场,在市场上展开竞争的重要工具,这是商标的又一重要功能。


保证商品品质的功能、生产者通过商标表示商品为自己所提供,服务提供者通过商标表示某项服务为自己所提供,消费者也通过商标来辨别商品或服务,对其质量做出鉴别,这种鉴别关系到生产经营者的兴衰,因此,商标的使用促使生产经营注重质量,保持质量的稳定。


在现实中,牌子倒了,整个企业难以为继的现象时有出现。因此,商标的使用可以使生产经营者体会到市场竞争的压力,而关注商品质量,商标从而起到了保证商品品质的作用。当然这种保证是通过商标将生产经营者与消费者联系在一起的一种特定的关系。


广告宣传的功能、现代的商业宣传往往以商标为中心,通过商标发布商品信息,推介商品,突出醒目,简明易记,能借助商标这种特定标记吸引消费者的注意力,加深对商品的印象。商品吸引了消费者,消费者借助商标选择商品,商标的作用便显而易见。在现实中,商标成为无声的广告,更显出商标的优势。


树立商业声誉的功能、商标用于显示商品来源,保证商品的质量,进行商品的广告宣传,作为其开拓市场的有效手段,这都表明,商标凝结了被其标示的商品以及该商品的生产经营者的信誉,商标是商品信誉和与之有关的企业信誉的最佳标记,因此树立商誉的有效途径是形成声誉卓著的商标。


这种富有声誉的商标既可有益于消费者选择可信的商品,又可以帮助生产经营者的商誉免受侵害。而且,商标使用的范围越广泛,这种树立商誉、维护商誉的作用越大,以至于企业的竞争、商品的竞争变成了商标的竞争,商标愈孚众望,竞争力越强。


上述商标的功能,正是基于将商标准确定义,且置于市场经济的背景下所作出的不同角度的分析。这些相互联系的各项功能,也可以说是商标的基本功能、传统功能的延伸和发展。


麦肯锡:商标注册

商标注册后必做的保护措施和证据收集

19-8-28

商标权利人在商标注册成功后,往往忽略了保留商标在使用过程中的证据,如果这时有人对其商标提出撤三或无效宣告时,权利人拿不出商标的使用证据的话,往往会使自己陷入被动,而且商标还容易被人无效掉。


《商标法》第四十八条 本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。


商标使用证据无论是在商标的注册、异议、驳回复审程序中、商标侵权案件中或是驰名商标认定程序中,商标的使用情况均是审查相关案件的重要因素,在很大程度上影响了案件结果。因此,使用证据的保留是经营者必须要修的一门课。


商标注册后必做的保护措施和证据收集


其实,使用证据的保留并没有想象中的那么复杂,只要认清哪些可以作为商标使用证据,把这些资料留存拍照或者纸件保留起来即可:


合同、协议是在销售商品或提供服务时重要凭证,也是可以作为商标使用的有效证据,但在签订合同的时候需要注意几点:合同签订的时候一定要标注商标的名称标识,最好能写的时候把注册商标的名称和注册号一起写在合同里,还有注意标注清楚合同的签订时间,为商标的使用留下有效的证据。


发票是作为商业交易的最好体现方式,企业在销售产品或者提供服务的时候要及时给消费者开具发票,以此证明交易的产生,在开具发票的时候不能只填写商品或服务的名称,这样的发票并不能作为商标的使用证据,企业在开具发票的时候,一定要规范开具发票是的填写,在发票填写商品或服务名称的同事也要把商标的名称填写上去,为商标的使用留下有力的证据。


广告、包括在广播、电视、报纸、杂志等各种媒体上发布的商品和服务广告。广告宣传有几种形式:


(1)在报纸、刊物、电视、广播、灯箱、路牌、大型户外设施等传统广告媒体上进行宣传推广的资料,


(2)在互联网平台上进行的宣传推广资料。


产品外包装


权利人生产的产品上的外包装上带有商标标识的材料,不过因为产品外包装上的证据材料比较难证明其商标的使用时间,因此还需要其它证据进行佐证。比如委托印刷时与印刷厂签订的合同等,合同要标明商标名称。


其他可以作为商标使用证据的材料还包括产品说明书、产品报关单据、标签、标牌、发货单据、物流运输凭证、参加产品会展的相关证明材料等,只要只写证据材料真实有效,且能体现出商标的使用,都可以作为商标的使用证据保留下来。


商标有效使用证据的正确保存方式


在实践中,与商标使用紧密联系的就是商标使用证据的保存,能够证明商标实际使用的证据有很多种,较为常见的包括协议、票据、宣传资料等。


商标注册人提供这些证据并不困难,但是由于行业惯例、交易习惯、企业日常管理制度等多方面因素影响,很多商标权利人所能提供的证据并不规范,从而导致其证明力降低。


商标注册后必做的保护措施和证据收集


因此,企业在留存商标使用证据过程中,有必要注意以下几点:


1、日常对商标的使用要规范,尽量与注册证上的商标标样一致。


2、在日常的使用中,对于可以留存原件的证据材料,一定要保留原件。


3、商标使用证据之间需要能够形成完整的证据链,可以同时证明使用时间、商标标识、使用商品三要素。


如商标附着在商品的包装、容器、标签上或服务的菜单、价目表上,这些证据根本无法体现商标使用的时间,自然很难被商标局予以采纳。


通常情况下,商品或服务的交易文书或文件资料,如合同、发票、维修维护证明、广告宣传资料等,这些都是比较“优质”的使用证据,也是企业比较容易保存的证据。


为了明确体现出商标所使用商品,在出具上述证明文件时,商品的名称一定不要用简称、甚至型号来代替,以免使证据的针对性模糊化,从而导致证据效力降低。


在对商标进行广告宣传时,包括媒体广告、网络广告、广告牌、展览会或博览会等,应当及时保留好相关的网页链接、视频、杂志、照片等,同时能够签订协议的,尽量签订广告协议,并同时开具发票。


4、商标的使用不仅局限于商标注册人的使用,被许可人的使用也可以视为对商标进行了有效的使用。


在我国,大家注册商标的时候习惯会注册中文商标,而我们常用的汉字只有8000个左右,随着商标的需求量越来越多,我们能够注册的商标越来越少了,因此,“撤三”就成了很多商标申请人获得商标权的手段之一,所以,企业在发展过程中应该有意识的留存商标使用证据,只有这样,才能抵御随时都可能到来的危险,把商标牢牢握在自己手中。


麦肯锡:商标申请

小专利、大垄断,外观设计专利在电商平台投诉一般怎么操作?

19-8-27

淘宝电商、拼多多商家正经历着史无前例的专利投诉,而尤以外观专利侵权投诉最为突出。有商家问,这是专利流氓吧?他们凭什么仅凭一个专利证书就可以投诉下架我的商品,我置之不理,结果经营了几年的店铺也被淘宝给关闭了。淘宝还好说,我可以很快的另起炉灶,通过申诉和小二哥交涉,有可能会有恢复商家或者恢复开店的可能,但是拼多多直接给下架关店,永不能恢复上架,真是太惨了......


电商商家遭遇到的投诉可以说越来越多,但是遭遇同行使用专利来进行的知识产权投诉则是致命的,威胁最大的。要规避类似的被投诉下架的风险,刘律师先给您捋捋一个知识产权权利人或者专利权权利人准备投诉前需要做的哪些工作吧。


原创是第一步


原创,原创,原创,没有那么多原创怎么办?可以借鉴,呃,借鉴,有抄袭的成分吗?不排除有,但是抄袭部分应该不是权利人最核心的技术,比如核心的技术或者设计方案设计好了后,其余的小的细节上参考下现有别人的技术方案是允许的。有人说,他的专利我怎么感觉都是抄的呢?好吧,别人抄也是有水平的,将多个技术方案的现有设计整合在一起,从而具有了一定的独创性,这样的抄袭是具有创造性的,是可以被专利局所认可的借鉴的。


确权是第二步


去哪里确权?专利局,具体来说是国家知识产权局专利局,现在国家知识产权局已经合并至市场监督管理总局,好吧,全称就叫做:国家市场监督管理总局国家知识产权局专利局,三个局,级别是不一样的,但是都是该领域国家最高的权威认证机构。扩展下,商标局也是隶属于国家知识产权局的,但是版权局嘛,暂时还没有整合在一起的。原创者或者改进者自己或者国家认可的代理机构向专利局提交专利申请,外观设计专利一般经过6-12个月左右,会有审查结果,授予专利权或者驳回专利申请的通知,如果授予专利权的话,办理登记手续,则就等着领证书吧,不过现在的证书就是简简单单的一张纸,已经不像从前还有本证书的封面和技术方案的详细内容在里面,现在要想获知证书里面的技术方案或内容的话,只能去专利局的官方网站去检索查询下载打印了。


专利评价是第三步


为什么要评价?我们国家的专利审查制度规定了,外观设计专利和实用新型专利只需要经过形式审查而不需要经过实质审查就可以发证书了,所以,专利要进行维权之前,必须经过国家专利局的专利评价,也就是经过一个类似实质审查的过程,才能评价这个已经发了证书的外观设计专利或者实用新型专利具有不具有专利性。是不是有点绕?笔者作为专利代理师也是感觉有点绕,证书发了,还不能立即进行维权,更何况,现在实用新型专利和外观设计专利在申请审查发证的过程中,已经变得像发明专利一样,既有补正通知书,也有审查意见通知书,还有对比文件进行评判申请文件的创造性了(可能表面上写的还是新颖性),实质上,这些专利已经在进行实质审查了,为什么还必须要进行专利评价报告呢?没办法,在专利法修改之前,法院审理专利侵权纠纷时需要,淘宝知识产权平台需要,拼多多也需要......


技术比对是第三步


想要投诉的商品,有没有跟专利权构成类似或者相同呢?需要进行技术比对,具体来说,就是将外观设计专利里面的设计方案分解成不同的设计元素,跟被投诉商品的设计方案一个个的元素进行比对,从而得出完全相同或者基本上类似的结论来,这样可以锁定即将要投诉的商品,进而继续下一步的行动。


证据保全是第四步


针对将要投诉的商品,在进行平台投诉之前,需要将该商品的链接进行证据保全,以防被投诉方私自下架删除链接后造成的证据消失,尤其是在权利人直接向法院起诉时,被告收到传票后,会尽快删除该链接下架该宝贝,故而在起诉投诉前的证据保全就尤为重要,一般通过公证员的公证购买或者通过可信时间戳的网页公证等具有公信力的第三方机构来证明该侵权商品的存在,并且可以实际购买到该商品。


投诉起诉是后面的步骤


这些就通过后续的文章来具体解释说明吧,既然商家清楚了投诉之前需要准备的工作,后面商家在商家宝贝之前,该需要做哪些工作来规避被投诉下架的风险呢?后面的文章会持续更新,欢迎您的持续关注,您有知识产权电商投诉申诉方面的问题,欢迎您评论留言或者私信。


麦肯锡:专利申请

商标注册和公司注册同时进行有什么好处

19-8-27

商标是一个企业的品牌,一般来说我们看到商标就会直接联想到这个企业,就像名字对于一个人而言。而一个好的商标名字,不仅仅是一个企业表面的象征,它还蕴含着企业的品牌形象,文化内涵,企业的商品质量以及售后服务等。


那么何时开始注册商标比较好呢?准确的说商标在公司注册好之后,就马上进行商标申请。所以说注册商标最好和注册企业的时候同步进行。


以下是商标和企业同步注册的好处:


1. 商标与产品或者服务统一。


在生产和销售过程中,企业要根据自身经营的产品或服务,来确定需要的商标名称。比如,生产食品零食的时候,加入一些卡通形象的人物或者动物。这样的话,商标与产品统一并形成互动,消费者能够快速的了解。


2.便于宣传推广。商标是要用来宣传推广的,因此,商标起名最重要的一点就是容易记,有含义,让品牌与消费者产生共鸣!我就经常看到有的商家把商标设计成没有规则的字体,很多消费者看都看不懂,何谈推广?


3无禁止情形。商标在申请注册过程中,要提交商标局审核,批准后才能获得独占使用权。而要想成功通过审核,在商标的设计制作过程中就要注意不能有任何禁止情形。比如县级以上的地方行政名称,不得作为商标申请。


4具备独特性。商标局数据统计,目前全国有效商标已达1700多万。在如此巨量的商标面前,企业要想脱颖而出,具备独特性是很重要的。具备了一定的独特性,那么在商标注册审核的过程中,以及对企业后续的发展都是有好处的。因为市场竞争下,消费者选择趋多“酒香也怕巷子深”,没有独特性不可能获得消费者青睐的。


4避免触碰禁忌。在某些行业或地区,会有一些禁忌的情况,这都是需要避免的。比如说在潮汕地区,在商标中加入“烧浦”的话,容易引发一些不好的联想。毕竟企业是要不断壮大的,在更多的地区、行业发展,就需要考虑禁忌情况。


不要觉得商标保护是一件既费钱又浪费时间精力的事情。别等到品牌红了,想注册商标时,才发现自己的商标早就被他人抢先注册了,到时您是花大价钱买回商标权还是花更多的时间精力更名呢?


不要以为产品火了,品牌红了,就可以攻城略地,坐着等收益了!多的是因为商标权利付出惨痛代价的悲伤故事,比如“鲍师傅”“耳光馄饨”等等,在维权之路上花费大量的时间和金钱。咱们得从一开始就要深谋远虑,有保护品牌的意识!做好第一手的前期注册保护,把风险预防到未来。


麦肯锡:商标注册


专利保护期限从哪一天起开始计算

19-8-24

对专利权的保护对于专利来说至关重要,但专利保护都有是有期限的,专利在保护期内是合法有效的,超过法定的保护期,专利权也就不存在了,专利保护期限从哪一天起开始计算?不同类型的专利保护期限是不同的,一般来说发明专利保护期限比较长,而实用新型专利和外观专利相对短一些,发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年,均自申请日起计算。


专利保护期限从哪一天起开始计算

专利保护期和可以延期吗?通常来说是不可以延期的,上述所提到的十年二十年已经是最长保护期限了,需要注意的是,专利保护期并不是一直拥有的,如果权利人忘记缴纳相关年费和其他费用,保护期也是有可能终止的,但是大家不必太过担心,忘记缴纳也没关系,通常都有宽限期的,宽限期内按时缴纳就依旧享有保护期,宽限期通常是一个月,如果超过宽限期仍没有缴纳就会产生滞纳金了,这一点需要注意。


专利权也有可能在期限届满前终止:


(一)没有按照规定缴纳年费的;


(二)专利权人以书面声明放弃其专利权的。


在这两种情形出现时专利终止,当然还有第三种情况,就是专利期限到期,专利终止时,保护自然结束,那么我们最后总结一下,专利的保护期限首先是短于专利期限的规定,起始日是专利的申请之日,终止日取决于专利权人,但最长时间至专利期限终止日。


专利一旦到最终保护期限,知识产权局会发出相关公告,这时全社会都可以使用这项专利技术,所以专利最终也是造福社会的,以上就是对专利保护期限的简单介绍,对保护期的管理以及年费的缴纳,权利人如果无暇顾及或者是担心遗忘,可以找专利机构寻求帮助,机构通常会帮助权利人进行实时监控,避免出现过期的现象,


麦肯锡:专利申请

一个专利躺赚20年,获利超5亿

19-8-24

一个专利躺赚20年,获利超5亿


说起专利的重要性,相信大家都清楚的。最典型的就是高通,靠着3/4G的通信专利,向全球的智能手机厂商收取专利费,比如华为、苹果都乖乖向高通付专利费。今年苹果和高通和解,支付了40多亿美元的和解费,证明有专利是多么的强势。


再以2018年数据为例,高通营收约为227.32亿美元,其中芯片业务收入约为173亿美元,专利授权费用约为55亿美元,可见专利是有多么的好赚钱。


当然,高通能够赚这么多,自然不只一件专利,而是成百上千件核心专利的效果。而在中国有一家企业,基本只靠着一项“核心专利”,向全世界厂商收钱。这一收就是20年,这20年累计专利授权费用超过了5亿元,也算是非常不错了。


这家中国厂商就是朗科,而这一项核心专利就是“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”,简单的来讲就是“U盘”,朗科是全球第一个发明“U盘”的公司,然后并申请了专利。


这个专利朗科于1999年11月14日申请成功,专利权期满终止日为2019年11月14日,也就是20年期限。


而申请了这个专利之后,全球所有的推出U盘的厂商都得向朗科交授权费,包括国际巨头,比如三星、索尼、镁光、金士顿等等等,不交就侵权,朗科就告它们。


据网上数据在2011 年到 2018 年的这段时间当中,进有关专利的诉讼就高达上百次,专利诉讼几乎成为了朗科最重要的收入来源。


只是因为现在U盘销量低,所以授权费也在下滑。在2018年数据为例,朗科营收9.67亿元,其中专利授权费用为3629.26万元,同比下滑了10%左右。


看起来似乎只占3.75%,但要知道这部分的授权费用毛利达到了100%,而朗科全年的营业利润仅为7,686.80万元,这3629.26万元的授权费用就值钱了吧,占到了营业利润的近一半了。


而统计朗科这近20年以来的所有费用,累计超过了5亿元,虽然看起来不算多,但考虑到也就是一个核心专利的事情,所以一个专利换回这5亿元,真的是相当相当的不错了,你觉得呢?


麦肯锡:专利注册

商标自序颠倒能否注册?从学而思告思而学看商标侵权案

19-8-23

近年来国家越来越重视知识产权,而人们也越来越重视,近年商标申请量也联络升高15年国商标总申请件数2658674,总注册件数2077037。16年我国商标申请量就达到了369.1万件,同比增长28.35%,已连续15年居世界第


一位。其中国内申请352.68万件,占年度注册申请总量的95.54%。17年我国商标注册申请量就已经达到了590.16万件,同比增长 54.96%,呈现大幅度增长的趋势。仅仅一年就增加了200多万件。随着商标注册曾多,同时商标侵权也同样也越来越多,18年9月报道:中国工商和市场监管部门近5年来共立案查处商标侵权案件17.29万件,涉案金额23.21亿元。


近日从武汉市中级人民法院获悉,武汉市洪山区思而学培训中心因侵害注册商标专用权,被判令赔偿北京学而思教育科技有限公司30万元。


据学而思诉称:思而学在企业的门店、宣传、推广中使用了“思而学”“思而学教育”的标识,该标识与学而思商标高度近似。鉴于“学而思”注册商标已经积累了极高知名度,被告的商标侵权行为和不正当竞争行为极易导致公众混淆误认。学而思要求:思而学停止在教育、培训服务领域内使用与 “学而思”相同或近似标识的商标侵权行为;立即停止在教育、培训服务经营活动中使用“武汉市洪山区思而学培训中心”名称的不正当竞争行为,并赔偿100万元。


思而学则辩称,“思而学”作为其机构名称的简称,已于2008年在服务活动中广泛使用,且使用“思而学”标识的时间早于“学而思”商标的注册时间,将“思而学”作为名称并无攀附涉案注册商标或原告商誉的故意和必要。


武汉市中院认为,原告作为商标“学而思”的注册人,享有的注册商标专用权应受法律保护。被告使用的标识与原告的商标中最具显著性的文字“学而思”之间,仅存在文字排序的差异,容易造成公众混淆。因此,被告侵害了学而思注册商标专用权。判定洪山思而学中心应赔偿北京学而思公司经济损失30万元。


商标注册


影帝张家辉申请渣渣辉商标!商标到底有多重要,明星纷纷把名字注册商标

19-8-23

一代影帝张家辉前段时间因为一句话让网友们大笑不已,原因是因为张家辉代言的一款游戏,期中的台词张家辉的港式普通话“大家好,是我是渣渣辉,是兄弟就来砍我啊”!直到现在渣渣辉的台词依旧很火。大家看到影帝张家辉第一个不是想到他的电影,而是想到他经典的台词“大家好,是我系渣渣辉。近日张家辉一举动再次激发了网友们的笑点,原来人家商业鬼才开始申请渣渣辉商标了。


很多明星都通过把自己名字和肖像注册为商标,然后在通过和商家们的合作来获取利益,一般说,很少人愿意把自己名字变为商标。相信明星们把自己名字注册商标的主要目的肯定也是为了保护自己的知识产权,防止自己的名字被别人抢注。还有哪些明星已经把自己的名字申请了商标呢?


贝克汉姆一家人都是行走的品牌,贝克汉姆和维多利亚早在2000年及2002年已将自己的名字注册商标,后来又陆续为几个儿子,包括Brooklin、Romeo及Cruz注册了商标。而这三个儿子个个都极具商业价值。另外,贝克汉姆不仅仅在英国,在世界其他多个国家都是将自己的名字注册了商标。


周杰伦把作曲著作权献给女儿,《前世情人》是周杰伦升级当奶爸之后的首个正式MV作品,周董出道18年来,歌曲的作曲人一栏第一次出现了周董以外的名字,那就是他的女儿hathaway。由于灵感来源于女儿四个月时在键盘上的随手乱弹,所以极具版权意识的周董,坚持在作曲人里加上了女儿的名字。不得不说,杰伦爸爸真的很厉害,版权意识不是盖的,周杰伦还开玩笑的说之所以把女儿名字加上去,是怕女儿将来告他。


奶茶妹妹章泽天申请注册90个商标,奶茶妹妹,在15年就已经把“奶茶妹妹”,以及她自己的名字“章泽天”申请注册了商标,申请的类别也不少,商标列表中总共有90个序号,代表奶茶妹妹的公司已经申请注册了90个商标!而这当中,均为“章泽天”以及“奶茶妹妹”的商标,奶茶妹妹对自己的名字保护的相当严谨啊!


还有很多明星比如说郭德纲,郭德纲早已申请注册了自己的名字“郭德纲”商标,而且是全类别注册,全类别注册的意思就是所有的商标类别,45个类别都注册了商标!


C罗对商标的保护也不含糊。在中国,国家商标局网站显示,Cristiano Ronaldo名下拥有包括“C罗”、“CRISTIANO RONALDO”“CR7”等40多个注册商标,成功狙击了国内一些个人和企业抢注C罗相关商标。


2002年,姚明团队针对十几种与“姚明”名字有关的产品提交了商标注册申请。随着姚明在NBA的大红大紫,2006年,姚明又提交了45件商标注册申请。


根据商标网2017年5月31日更新数据,目前共有45件“鹿晗”或者包含“鹿晗”的商标申请,已有12件“鹿晗”商标获得注册,12件“鹿晗”商标获得初步审定公告,这些申请人除了鹿晗投资的“南京鹿晗影视文化工作室”之外,更多的是其它想蹭名牌的商家非法进行抢注,经营范围覆盖到影视演出,化妆品,服装饰品,日用百货,家居用品,食品、饮料、酒、烟、日用百货零售,投资咨询,技术服务,室内外装饰装潢工程,蔬菜种植等领域。


虽然很多明星将自己名字注册商标都是无奈之举,但不得不说明星们的维权意识非常的好。姓名作为一种符号,本身便具有区别个体的作用。名人的姓名因为包含着为社会公众所共知的信息内容,当名人姓名与特定的商业活动联系在一起时,可能产生促进商品销售的结果,由此便具有了商业价值。


商标中的®和TM有什么区别?

19-8-22

相信大家都有个习惯,逛超市买东西的时候,第一看品牌,第二看价格。在同种类的商品中,你会优先选择“黑人牙膏”、“海尔冰箱”这些商品是吧!当然,企业想要自己的产品也能得到这样的效果,首先要拥有自己的商标,做自己的品牌,后期的宣传也是非常必要的。


"®"与"TM"之分别


经常有人询问:TM商标是什么?TM商标有什么用?TM商标受法律保护吗?利用TM商标能起诉别人侵权吗?……


我们的回答可能令不少客户失望:法律上根本就没有TM商标。


不必惊诧或不解,下面就让小编带领大家一起认识一下TM商标的“前世今生”,相应问题就会不表自明啦!


TM商标的“法律效力”


根据《商标法实施条例》第六十三条规定:使用注册商标,可以在商品、商品包装、说明书或者其他附着物上标明“注册商标”或者注册标记。注册标记包括和®。使用注册标记,应当标注在商标的右上角或者右下角。


上述法律法条只适用于已被授权的商标,而不适用于TM商标。


不必再找啦,即使您找遍中国所有的商标相关法律法规,也是找不到关于TM商标法条的。


通俗的讲,“TM商标”就是不被官方或法律认可的“黑户口”,故“TM商标”根本就是没有法律效力的。


如上所述,“TM商标”根本就是没有法律效力的,但是,为何在日常生活中,还是能够经常见到在许多商品、商品包装、说明书或者其他附着物上标记有“TM商标”呢?


这种现象只能充分说明,“TM商标”还是有用的,其主要作用如下。


“TM商标”作用:明确告诉世人,我们已经将该商标向国家商标局提交了商标注册申请,您就别再跟着捣乱,再重复提交申请啦!仅此而已!


当然,在特定的情境下,“TM商标”的确也略有警告作用:等该商标授权啦,如果您还一直侵权,我们就起诉你!


TM商标的“无用”


1、TM商标没有法律效力,不受法律保护。


2、TM商标不具有排他性,任何人都可以随意使用。


3、TM商标不能起诉别人侵犯商标权。


关于TM商标,有两点要特别提醒大家


1、使用TM商标是存在着侵犯别人商标风险的,对此要特别留意。


2、申请人最好等收到中国国家商标局发放的《商标注册申请受理通知书》以后,再使用TM商标,否则,很可能后悔莫及!


而®商标呢?你是否还在为别人使用了你在使用的商标而苦恼?亦或者你因为使用了别人的注册商标而被罚款?是的,这些都是因为你忽视了商标注册的重要性,不知道注册商标有什么作用及规则造成的。


注册商标®有哪些作用


1、商标注册人拥有商标专用权,受法律保护,若有人侵权,可以要求其赔偿经济损失。


2、便于消费者认牌购物,为创名牌打下基础。


3、商标注册证是商品获准进入商场销售的凭证。


4、注册商标可以提高产品的知名度,树立品牌形象,有助于打开国际市场。


5、商标是一种无形资产,可对其价格进行评估,可以通过转让,许可或质押来实现其价值。


6、商标是办理质检,卫检,条形码等的必要条件。


7、商标一经注册,10年有效,需要在续展期内续展。


8、地方各级工商局通过对商标的管理来监督商品和服务的质量。


别人不能仿冒注册商标,否则就可能会被告其侵权而赔偿经济损失。这就是我们不能随便使用别人的商标的原因。若我们常用的商标被他人抢先注册,则必然失去自己精心策划苦心经营的市场,所以告诫我们若准备用这个商标打入市场,那必须提前注册。


还有,据小编了解,根据国家部委有关规定:企业产品(包括工业产品和农副产品)进入商场、超市等销售部门,应当具备注册商标。是的,没有注册商标连商品进入商场、超市的资格都没有。



你知道你的商标值多少钱吗?

19-8-21

商标作为一种无形财产,一般他的价值不好估计,有的一个商标只值几千块,而有的商标能够值上百亿。那你知道你的商标的价值吗?现在就为你介绍一下,怎么估值自己商标的价值。


商标自身价值。商标的价值是不确定的,且随着市场的变化商标的价值也是在不断变化的。商标最基本的价值是由该商标赋予的商品质量以服务来决定的。如价值高的商标肯定是口碑以及服务都不错的,相反,口碑差服务差的商品那么商标的价值自然就随之降低。如电商平台京东,那么京东的物流服务及配送服务在业内是非常专业的,京东的商标价值自然而然也随着这些口碑和服价值在上升。


商标品牌知名度。商标的品牌知名度是由企业进行大规模的品牌宣传来决定的。市场渗透率越大,品牌知名度越高,商标的价值就越大。但是这个知名度是建立在口碑好的状态下,一旦企业留下的恶名,不仅要降低商标的价值,还会对企业留下不可预估的隐患。只有在良好的商誉基础上提高知名度,才能提高商标的价值。


商标的名字以及标志设计。商标的名字是非常重要的,商标可分成文字商标和图形商标,容易让消费者记住的商标才是好商标。所以一个好商标是价值连城的,不仅仅能够节约企业的市场宣传成本,更能够帮助企业将商品的销量翻番。一个好商标一般会具有几个特色。


通俗易懂。就是消费一听到商标名字或者看到图形商标就能够想起你的商品。能够在别人脑海里第一闪现你的商标。


简短易记。能够让别人记住的商标,名字肯定会简短简洁的。比如“苹果”“IPAD”“加多宝”等商标,商标具有较强的识别度以及传播性。


商标符合产品定位。商标名字的选择、设计应符合商品、行业特点,比如“飘柔”洗发水,体现那种飘逸。一个设计得比较好的商标在宣传上可以起到事半功倍的效果。


麦肯锡:商标注册


什么是商标?什么是logo?什么是品牌?

19-8-20

什么是logo?


Logo是徽标或者商标的英文说法,是希腊语logos的变化,是现代经济的产物,它不同于古代的印记。现代标志承载着企业的无形资产,是企业综合信息传递的媒介。在企业形象传递过程中,是应用最广泛、出现频率最高,同时也是最关键的元素,通过不断的刺激和反复刻画,深深的留在受众心中。然而logo并不就是商标,我们要把LOGO拿去商标局申请注册,注册成功的商标才能使品牌受到法律保护。


什么是商标?


商标是用来区别一个经营者的品牌或服务和其他经营者的商品或服务的标记。商标是由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合,或上述要素的组合,具有显著特征的标志,是现代经济的产物。经国家核准注册的商标为“注册商标”,受法律保护;我们通常所说的商标均为注册商标。


什么是品牌?


1960年,美国营销学会给出了对品牌较早的定义:品牌是一种名称、术语、标记、符号和设计,或是它们的组合运用,其目的是借以辨认某个销售者或某销售者的产品或服务,并使之同竞争对手的产品和服务区分开来。而商标是指按法定程序向商标注册机构提出申请,经审查,予以核准,并授予商标专用权的品牌或品牌中的一部分,商标受法律保护,任何人未经商标注册人许可,皆不得仿效或使用。可以看出,品牌的内涵更广一些。如果把品牌比作一个巨大的冰山,商标只是冰山露出水面的一小部分。商标是品牌的一个组成部分,它只是品牌的标志和名称,便于消费者记忆识别。但品牌有着更丰厚的内涵,品牌不仅仅是一个标志和名称,更蕴含着生动的精神文化层面的内容,品牌体现着人的价值观,象征着人的身份,抒发着人的情怀。


例如,可口可乐的品牌内涵远不止是“可口可乐”这几个字构成的标志和名称,它体现着美国几代人“乐观向上”的美国文化。


而LV(LOUIS VUITTON)的品牌自1854年就流传下来,代代相传至今,以卓越品质、杰出创意和精湛工艺成为时尚旅行艺术的象征。尽管LV的产品做工也有丑闻曝出,折损品牌形象,但它依然站在消费者心目中的奢侈品行列。甚至出现大家已经无所谓一些缺点不足,就因为LV这个牌子,也依然愿意为之买单。品牌的力量不可忽视。


中国是一个商标大国,中国的商标注册量目前已经名列世界第一;与此同时,中国又是一个品牌弱国,全球最有价值的100个品牌,中国品牌屈指可数。注册商标要成为一个真正的品牌还要经历一个艰辛漫长的过程,好比修建万里长城,丝毫不夸张。


更多资讯:商标申请

企业该如何规避商标侵权?

19-8-20

注册商标专用权是知识产权的一种类型,如果在生活中,有人侵犯了你的注册商标专用权,那么他就会受到法律相应的惩戒。


那么商标侵权范围主要有哪些?我们应如何有效规避商标侵权?


商标侵权范围如何界定?

我国商标法和商标法实施细则以及司法解释所规定的商标侵权,大多都是按照商标侵权行为的内容或者类型来确定案件管辖和案件主体的。


根据《中华人民共和国商标法》第五十七条,规定了七种侵犯注册商标专用权的行为:


1.未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;


2.未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标,容易导致混淆的;


3.销售侵犯注册商标专用权的商品的;


4.伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;


5.未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;


6.故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的;


7.给他人的注册商标专用权造成其他损害的。


如何有效规避商标侵权?

一、先申请注册商标


在决定启动一个项目之前,就要开始申请商标注册。这一点快SIR也提醒过很多次,但一些企业仍旧没有这种意识,最后品牌做大了,商标却在“裸奔”状态。


比如“喜茶”就是一个先例,最初喜茶叫做“皇茶”,品牌做起来了,可是申请商标却无法注册,因为“皇茶”中的“皇”字带有皇室色彩,其含义容易被理解为“皇室专供的茶”,容易使公众对皇茶的质量等特点产生误认,有夸大产品特点之嫌。据说,喜茶最后不得已花了70万购买“喜茶”商标,并给品牌更名。


所以,提前注册商标不仅可以避免被他人抢注的隐患,也给品牌多加一层保障。


二、多类别注册,多方面保护


商标一共分为45类,企业可以根据自己产品的类别进行注册,但是一些企业产品可能会涵盖多个层面,因此一定要注意保护相关的多个类别。


多类别商标注册,可以避免他人“傍名牌”的现象,比如你在化妆品类(03类)注册了一个商标,而别人注册在服装类别(25类),消费者可能会误以为你们是一家的。


因此,多注册几个类别的商标,可以给你的品牌全方位的保护。


三、战略可持续发展


企业在不断发展的过程中,肯定会有新的产品推出,或者衍生出新的经营范围,这个时候,仍要具备战略性目光,为你的品牌进行商标加持,为企业持续性发展保驾护航。


比如说阿里巴巴、京东、华为等这些业内巨头,他们名下的注册商标千千万,仍旧在不断的申请注册,每推出一个新的项目就早早就注册了商标,让品牌站稳了脚跟。


商标注册

一夜暴富不是梦:一个专利让他个人净赚4个亿

19-8-19

如今的社会,金钱一直是一个较为敏感的话题,对于一位科学家而言更是如此。经常发出这样的疑问,科学家们应不应该有钱,应不应该赚钱,对此人们也都一直讳莫如深,在绝大多数人的眼里,似乎科学家们天生就应该两袖清风,一穷到底。


科学家真的都这么穷吗?回答是否定的,下面我们要说的这位科学家的事迹就是一个“科学家成功致富”的案例,它向我们证明,科学家也可以很有钱,可以赚很多的钱。


有位科学家名叫毕玉遂,是山东理工大学的一位很普通的教授。2017年,因为转让价值5亿的“无氯氟聚氨酯新型化学发泡剂”专利,获得了其中80%整整4个亿的收益。


首先,这个专利打破了世界垄断;其次,它能够解决泡沫生产污染的问题,对全球的环境保护能起着十分重要的作用。


2003年,毕玉遂第一次意识到泡沫生产过程中存在的问题,即会产生大量的氟利昂,会对臭氧层造成较大的破坏。其实,破坏臭氧层并不是冰箱的“专利”,只要生产过程中会使用到泡沫的产品,比如沙发、床垫,飞机、汽车,甚至是航天器使用的构配件,都会造成这样的问题。


生产泡沫需要使用到一种叫发泡剂的材料,传统的发泡剂生产方式会释放出大量的氟利昂,这种物质在大气中保存的时间能够超过一百年。其中,泡沫是这种污染物的重要来源之一,然而,发泡剂的生产技术一直被欧美垄断着,始终没能够解决生产过程中的环保问题。找到更清洁的发泡剂,是解决这一问题的关键所在。


一休知识产权是一支拥有百余经验丰富的高素质专业人才“军队”,我们用职业的专业素养和渊博的专业知识为客户提供一流的知识产权代理、交易、咨询等服务,并由具有思维前瞻的复合型精英管理团队带领。


49岁的毕玉遂通过多次深入研究之后发现现有的发泡剂都属于物理发泡,不会参与到泡沫反应当中,而在这一方面上,欧美的技术已经非常完善了,想要取得较大的突破,几乎没有任何的可能。


在毕玉遂的脑海里,每天想的都是如何去攻克技术难题,如何让实验能够更快得出成果。实验过程中,如果需要用到纸杯,他们就自己去采购。每天用掉的纸杯有几麻袋,5年的时间里,他们总共采购了16万只纸杯。


放弃跟国外企业合作的机会


2008年,毕玉遂和他儿子开始一起进行化学发泡剂的合成试验研究。


为了保密,实验过程中,只有他们父子两人参与。经过了几万次的反复试验,于2011年,他们终于明了了聚氨酯发泡的化学反应原理,合成了反应过程需要的新物质。眼看着试验就要成功了,就在此时问题也跟着又来了。样品刚刚研发出来,就有感兴趣的跨国公司想要检测他们的样品。


2011年3月17日,毕玉遂和儿子以及两名学生,带着2500毫升样品,来到了在国外公司委托的华东理工大学高分子实验室。


整个检测过程都在异常紧张的氛围之中进行,对方的目光一直盯着刚刚研发出来的样品。测试时,毕玉遂就亲自拿着样品往里慢慢加,一滴都不敢外漏。测试结果出来之后,这家公司非常满意,邀请他们去德国进一步去做实验。


这一次,仍然所有的实验过程均在毕玉遂与毕戈华的视线范围之内进行。测试实验结束之后,对方也非常满意,希望能够继续合作,但他们提出要求,想要先提供半吨的产品。如果那个时候,毕玉遂选择与他们合作的话,收益一定十分可观,但是,他从一开始想的就是这项研发技术对国家的意义。


因此,他选择拒绝了,“那绝对不可以,我们的研发产品还没有得到专利的保护,这是原则性问题”。于是,合作就此终止了。


为研究成果进行专利布局


得到了试验成果,在申请专利的时候,新的问题又来了,毕玉遂找了好几家当地的专利代理机构,但是,他们的专利代理业务水平远远达不到要求,于是又耽搁了许多年。直到2016年2月,申请专利这件事才出现了转机,新上任的山东理工大学校长王学真,了解到情况之后,给国务院写了一封信,详细地介绍发泡剂研发这一技术,信很快得到回应。


2016年5月份,国家知识产权局调研组进驻山东理工大学,指导国内国际专利的布局、撰写、申请等工作,最终高效完成了4件国内核心发明专利和1项国际专利的主体撰写,让科研成果获得最大保护。


2017年,这一技术的专利网布局完成。


此时,毕玉遂已经63岁了。经过14年的奋战,付出终于有了回报。这一技术专利的价值高达5亿元,刷新了山东省专利许可记录,也是迄今为止,全国高校专利授权的最高纪录。


在2018年科技成果转化报告中,山东理工大学凭借毕玉遂的这一技术成果排名第一,清华等名校都排在这首普通学校的后面。


这项技术每年可减排将近20吨量的二氧化碳,它使我国由最大的聚氨酯生产国,变成该领域最先进技术的引领者。历经十几年艰苦奋斗之后,一夜之间,从普通大学教授变成亿万富翁。


麦肯锡:专利注册


苹果又陷专利纠纷,第三方苹果电池遭限制

19-8-19

苹果自iPhone 7 plus上首次使用双摄像头,之后每年苹果都有新机型搭载双摄,不过双摄这一配置似乎在近期给苹果带来了麻烦。


据外媒报道称,以色列摄像头技术公司Corephotonics日前针对苹果提起诉讼,针对的机型是iPhone X、iPhone XS和iPhone XS Max这样的双摄机型。


指控苹果故意在其最新款iPhone上使用Corephotonics已申请专利的双摄像头技术,然后试图用大致相似的知识产权文件进行掩盖。Corephotonics正在寻求损害赔偿以及一项永久性禁令,并要求苹果支付诉讼费。


据了解,Corephotonics成立于2012年,由影像行业资深人士创建,目标是开发下一代智能手机摄像头技术。文件显示,2012年该公司开始尝试与苹果建立合作关系,并向苹果的硬件和软件团队进行了技术演示,但双方始终未能就授权协议达成一致。


其实早在2017年11月Corephotonics就首次对苹果提起侵权诉讼,Corephotonics检查发现,包括iPhone 7 Plus和iPhone 8 Plus等几款苹果手机涉嫌侵犯了其专利。2018年4月,Corephotonics又针对iPhone X的提起侵权诉讼。不过,这两起案件都被行政部门搁置,等待各方对专利进行审查。


除此以外,据知名拆解机构iFixit发布的检测报告,苹果近期在其iOS系统中激活了“dormant software lock” ,对非官方更换iPhone电池加以功能限制。由此,苹果再次陷入了电池争议之中。


目前, dormant software lock只在iPhone XS、XS Max 或iPhone XR上激活了,在iOS 12和iOS 13都能适用。


它本质上是一项软件限制:如果由未经苹果授权进行维修的第三方公司更换的电池,即使是苹果原装电池也会显示服务通知,提示无法验证此iPhone是否配有正品苹果电池,此电池无法提供健康信息。


值得一提的是,这个dormant software lock不会完全禁止用户使用采用第三方电池,它仅仅会让iPhone部分小功能做出限制,如电池健康功能,手机完全可以正常使用。

麦肯锡:专利申请


如何利用发明专利创造价值

19-8-16

专利是发明创造者发明出新的东西后申请的受保护的独享权益,是发明创造人的一种无形财产,那么发明创造人可以怎样利用这种无形的财产来进行盈利呢?下面就来具体介绍几种。


第一种:专利转让,就是企业或者个人申请了某种专利。如果市场上有人觉得这种专利有用,就可以把专利转让出去。通过评定认证等获得现金等。


第二种:专利许可,在权利人不想一次性转让自己的专利权的情况下,也可以许可其他人实施自己的专利,向被许可人收取一定的许可实施费。这样专利权还在自己手里,同时又能够通过让别人实施专利获得收益。专利转让和许可,有点像卖房和出租房的关系。



第三种:质押融资:专利质押与专利转让最大的区别在于,其专利权和专利使用权依然保留在专利权人手中,只是在出现事端时,质权人有权分配专利权,即能够经过转让、施行等方法获利专利权是无形资产的一种形式,通过对专利的评估可以进行专利权的质押或融资。通过向银行等金融机构贷款,或者向投资机构进行专利权融资,也能够直接的体现专利的变现价值。


第四种:专利诉讼,这个难度相对较大,如果确实有此类纠纷,对于企业的战略发展是有非常重要的实战意义。因为专利一大本质就是要保护企业的核心技术,形成一定的市场垄断,如果有侵权商品出现破坏了企业的收益,通过专利诉讼获得相应赔偿收益或进行商务谈判,其专利的价值远大于变现收益。


第五种:政府补贴,很多人并不了解,政府为什么拿那么多钱去资助?其实简单来说,其中关键原因就是因为专利是创新的重要体现,政府鼓励创新,利用资本推动大家的积极性,也在普及专利。而往往这种政府类型的补助能够让很多发明人不为资金犯愁,相当于个人申请专利,政府来买单。目前利用手里的专利,或者由专利相关的工作衍生出来的专利附加功能,利用政府补贴进行变现。这并不是占国家便宜,而是正当的利用国家给予的专业指导和资金支持开展试验性或规范性工作。例如高新技术企业认定、知识产权贯标等。


第六种:专利评奖,可不要小看专利评奖,这可是一个名利双收的好事情。目前大到国家专利奖,再到各省市的专利奖、各集团的专利奖,不仅仅可以获得荣誉,各级主管部门给予的奖金奖励也还是一个客观的数字的,这也为专利带来了附加收益。


第七种:专利占股,对于好的技术,实现有钱的出钱,有技术的出技术,通过专利在合作中进行占股。对于有钱的投资方来说,能够将专利技术转化为市场销售的产品,而对于专利权人来说,能够借助资本准备生产条件,进而获得市场收益,也是实现专利变现的有效途径。


实际工作中,专利变现的途径可能不止以上列举的种类,也希望在鼓励专利运营的新环境,各方能够探索出更多的可操作方式,盘活这一巨大的无形资产。


专利注册


企业为什么一定要注册商标你知道吗?

19-8-16

对于一个企业或者是个体户而言,商标无疑是非常重要的,他是企业或者个体户像消费者展示自己产品或者服务的一张名片。也是企业或者是个体户巩固自己在市场上的地位的重要筹码,在现在商业战越来越重要的商战中,如果想要打开市场,必须商标先行。这样不仅能够提高消费者的辨识度,同样也能够阻止同行打着你的名字恶意竞争。


商标注册是商标使用人取得商标专用权的前提和条件,只有经核准注册的商标,才受法律保护。


有人称:"商标是不会说话的最佳推销员。"一句话概括了商标最大的用处。


相信有很多人都听过品牌这个词。就想在我们生活中,去购买一件商品的时候,同样一件物品。价格品质也差不多,一个我们没有同说过,一个是我们有听说过的,我们一般都会选择我们有听说的的哪一件,这就是一个好的商标的作用。



根据我国法律规定,商标申请注册并获得核准以后商标所有人才能取得商标的所有权,任何人未经商标权人许可或同意,均不得在相同或类似的商品或服务上使用该商标,否则既构成商标侵权。


商标不注册,不仅会让自己的企业遭受经济名誉等损害,很可能会侵犯他人商标的专用权,进而影响企业的正常生产经营,造成不必要的损失。可以毫不夸张地说,在知识经济时代,不注册商标的创业,完全就是耍流氓。


那么,不注册商标的危害到底有哪些?


1、使用人不享有商标专用权


商标具有唯一性和独占性,商标不注册企业就没有商标的专用权。如果你前期投入大量的广告宣传,得到消费者的认可了,但因为你没有注册这个商标,别人也可以使用你的商标品牌,这个品牌相当于大家共有的都可以使用,这样就使商标标明商品来源的基本作用受到了影响,对商标所代表的商品质量和信誉也将产生不利影响。只有商标经过注册后,其他任何人均不可使用相同或相似的商标用于同品类产品的宣传。


2、遭人抢注风险大


我国《商标法》规定,商标注册采用申请在先原则。如果你商标在使用的过程中遭遇别人的抢注,那么人家注册成功后有权让你停止使用这个商标,那么你前期辛苦宣传所取得的影响力都是为别人做嫁衣。


3、容易侵犯他人权利


因为你的商标未经注册,没有经过审核,如果在使用的过程中,发现你所使用的商标与他人在先申请的商标一样或者近似的话,那么你就对别人的商标构成侵权。


4、不能成为无形资产


未注册商标使用人不享有商标专用权,不受 法律保护,不能形成工业产权,因此也不能 成为使用人的无形资产。


目前市场竞争这么激烈的情况下,企业不仅要做好产品、服务,还要注重品牌的保护意识,学会用法律武器保护自身的权益不受侵害,商标一定要及时注册,正所谓“未雨绸缪大于亡羊补牢”。而且对于品牌经营者来说,商标可传递公司、产品与服务相关,且为无形及具备情感的信息给消费者,可以与消费者产生粘性,促进企业的发展。


商标注册

商标转让的优势有哪些

19-8-15

每一家公司在成立的第一件是就是给自己的公司或者产品取一个独一无二的名字,我们一般把这个叫做商标。


自1950年中国商标颁布以来,至今我国的商标申请注册已经有几百万件。累计申请3000多万件,累计注册2000万件。平均每6个市场就有一个主体拥有一个商标。


顾名思义商标越来越多,所能注册的量就越来越少,当然这是指五个字以下的,毕竟商标字太多了不利于记忆。所以商标就成为了一种资源,针对这种资源产生了一个新的行业,商标买卖转让。


既然商标都可以注册,那在商标的转让过程中,企业到底买到的是什么?下面就具体来介绍一下。


稀缺性:别人拥有而我没有,是最能够说明商标的稀缺性的。商标是他人独占的,想到好的商标都在他人手里,而我注册的新商标因为和别人相似而被驳回,为了能够得到这个商标,就不得不就行买卖了。


实用性:快速抢夺市场,现在市场竞争越来越强,而在国家知识产权局注册一个商标,最快也得半年甚至更久才能注册下来。而半年的时间往往拖住了企业的后退,使企业商品不能够快速进入市场。所以快速买一个商标,让商品快速进入市场无疑是很好的选择。


投资性;很多有商业头脑的人就看到了这一块的市场。既然商标越来越稀缺,好的商标越来越难以注册。所以投资商标就是一个很好的商业途径。不过商标投资有一个缺陷,那就是如果商标三年不使用,就会被知识产权局撤销。商标会变为无效。所以商标投资必须快速出手。否则就会被撤销。一般投资商标的人很难有大量的商标。


麦肯锡;商标转让


您不了解的“专利发明人”,读后一定收获不小

19-8-14

“专利发明人”对我们来说是最熟悉不过的字眼,但是如果问您“专利法对发明人的人数有限制吗?”、“发明人的署名有先后顺序吗?”、“发明人名字能更改吗?”、“发明人与专利权人有什么区别?”、“职务发明人应该获得多少报酬和奖励?”,我想能答上来的屈指可数吧。为此小编对这些问题进行了详细整理。如果您感觉好,别忘了点赞啊!


专利发明人的定义


专利发明人是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中,只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人,不是发明人。


您不了解的“专利发明人”,读后一定收获不小

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专利法对专利发明人的要求


专利法、专利法实施细则以及专利审查指南中均没有对发明人、设计人的人数进行限制。


在专利局的审查程序中,审查员对请求书中填写的发明人是否符合该规定不作审查。也就是说,这个专利的发明人是不是真正的发明人,专利局不管。例如:小米的工程师发明的一款手机节能装置,在专利申请的时候发明人写的确是雷军,但是实际上雷军根本不参与这个装置的研发。所以,发明人很多公司都是直接写老板的,专利局对这块并不做实质审查。


发明人应当是个人,请求书中不得填写单位或者集体,例如不得写成“××课题组”等。


发明人应当使用本人真实姓名,不得使用笔名或者其他非正式的姓名。多个发明人的,应当自左向右顺序填写。不符合规定的,审查员应当发出补正通知书。申请人改正请求书中所填写的发明人姓名的,应当提交补正书、当事人的声明及相应的证明文件。根据法律规定,发明人署名无先后顺序,权利也没有差别。如果没有指明联系人的话,第一个视为联系人。事实上,有些单位在职称评定、计算工作绩效的时候,仍然延用对待论文的办法来对待专利,所以,实际上,发明人的署名顺序先后就可能会有差别。具体情况要根据自己单位的相关规定考虑。


发明人可以请求专利局不公布其姓名。提出专利申请时请求不公布发明人姓名的,应当在请求书“发明人” 一栏所填写的相应发明人后面注明“(不公布姓名)”。不公布姓名的请求提出之后,经审查认为符合规定的,专利局在专利公报、专利申请单行本、专利单行本以及专利证书中均不公布其姓名,并在相应位置注明“请求不公布姓名” 字样,发明人也不得再请求重新公布其姓名。提出专利申请后请求不公布发明人姓名的,应当提交由发明人签字或者盖章的书面声明,但是专利申请进入公布准备后才提出该请求的,视为未提出请求,审查员应当发出视为未提出通知书。外国发明人中文译名中可以使用外文缩写字母,姓和名之间用圆点分开,圆点置于中间位置,例如m·琼斯。


您不了解的“专利发明人”,读后一定收获不小


专利权人和发明人的区别


专利权人是指在国家知识产权局专利登记簿上记载的专利权的所有人。职务专利发明人或设计人,享有获得奖励,报酬的权利和署名的权利,却没有独自使用、据有、处分专利的权利,例如,发明人不能将专利作价进股,转让专利权,许可他人实施其专利,发现他人侵犯专利权的,也无权加以制止。这些权利只有专利权人才能享有。


如何变更发明人


1、如果是在申请的时候写错了、或者少写、多写的情况,后续可以更改、增加或减少,但是任何一种变更,都需要原始申请阶段的所有发明人签字确认。如果是姓名写错了,需要提供身份证复印件。


2、专利证书下发后,专利发明人可以更改,办理著录项目变更手续。因漏填或者错填发明人而提出变更请求的,应当提交全体申请人(或专利权人)和变更前全体发明人签字或者盖章的证明文件。


(1) 因发明人更改姓名提出变更请求的,应当提交户籍管理部门出具的证明文件;


(2) 因漏填或者错填发明人提出变更请求的,应当提交由全体申请人(或专利权人) 和变更前全体发明人签字或者盖章的证明文件;


您不了解的“专利发明人”,读后一定收获不小

(3) 因发明人资格纠纷提出变更请求的,可以参照“专利申请权(或专利权) 转移该如何处理”的内容;


(4) 因更改中文译名提出变更请求的,应当提交发明人声明;


(5) 发利发明人变更费用一般是200元,专利代理机构收费一般是50元。


职务发明人或设计人的奖励和报酬


1、为何要针对职务发明设置奖励和报酬制度


职务发明的一项重要内容是奖励和报酬,这是发明人对职务发明享有的物质性权利,也是保证发明人与单位利益平衡的关键。因为发明创造从根本上来说,是发明人、设计人智力活动的成果。一项发明创造的完成,凝聚着发明人或者设计人的知识、智慧以及辛勤的劳动。因此发明人或者设计人虽然不能享有职务发明创造的专利权,但对其智力劳动,应当给予相应的回报,这有利于发挥个人创新的积极性,促进科学技术进步,也关系到整个职务发明制度的公平与合理


2、职务发明奖励和报酬具体内容


目前,我国《专利法》及《专利法实施细则》对职务发明的奖励和报酬作了明确规定。《专利法》第十六条规定被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励;发明创造专利实施后,根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或者设计人给予合理的报酬。这里所说的“经济效益”,既包括被授予专利权的单位自己实施专利所取得的经济效益,广义上也包括许可他人实施或者转让专利权所取得的经济效益。


《专利法实施细则》则以专章的形式规定了奖励和报酬制度的约定优先原则、最低保障金额及报酬比例等。被授予专利权的单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励、报酬的方式和数额。企业、事业单位给予发明人或者设计人的奖励、报酬,按照国家有关财务、会计制度的规定进行处理。


您不了解的“专利发明人”,读后一定收获不小


(1)被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励的方式和数额的,应当自专利权公告之日起3个月内发给发明人或者设计人奖金。一项发明专利的奖金最低不少于3000元;一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1000元。由于发明人或者设计人的建议被其所属单位采纳而完成的发明创造,被授予专利权的单位应当从优发给奖金。


(2)被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的报酬的方式和数额的,在专利权有效期限内,实施发明创造专利后,每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%,作为报酬给予发明人或者设计人,或者参照上述比例,给予发明人或者设计人一次性报酬。


(3)被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的,应当从收取的使用费中提取不低于10%,作为报酬给予发明人或者设计人。


麦肯锡:专利申请


如果自己的发明专利被侵权了,一般可以赔多少钱

19-8-14

专利侵权如果比较严重,那么相应的侵权人将受到严厉的打击,特别是一些重要的发明专利,侵权专利技术会根据专利的时间以及侵权人的收益来衡量赔偿的额度,那么一件发明专利侵权一般赔偿多少钱呢?如何解决侵权他人的


按权利人因被侵权所受到的损失计算。权利人因被侵权所受到的损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。


按侵权人因侵权所获得的利益确定赔偿数额。侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。


被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定,有专利许可使用费可以参照的,人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节、专利许可使用费的数额、该专利许可的性质、范围、时间等因素,参照该专利许可使用费的1至3倍合理确定赔偿数额;没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的,人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素,一般在人民币5000元以上30万元以下确定赔偿数额,最多不得超过人民币50万元。


以上就是关于发明专利侵权一般赔偿多少钱的主要内容,专利人需要时刻记住使用的专利一定要是自己的专利,并且自己的专利还需要是已经申请通过的专利技术,这样使用专利才能保万无一失。


麦肯锡:专利申请


商标被驳回、被异议、被撤三,需要提供哪些证据才有用

19-8-13

苦等商标审核,却等来商标注册被驳回的通知?好不容易通过了商标审核,却在公告期内被异议?费了九牛二虎之力获得注册商标却被第三人提出撤销申请。如果商标出现这些问题应该怎么办?


商标局在收到商标“驳回” 、“异议” 、“撤三”、申请之后,将通知该商标注册人在限期内提供商标使用证据,逾期不提供或者提供的证据证明无效的,商标局将依法撤销该注册商标。那么商标注册人应提交哪些证据呢?


一、商标使用在指定商品上的具体表现形式有:


1.采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上,或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上;


2.商标使用在与商品销售有联系的交易文书上,包括使用在商品销售合同、发票、票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单据等上;


3.商标使用在广播、电视等媒体上,或者在公开发行的出版物中发布,以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的商品进行的广告宣传;


4.商标在展览会、博览会上使用,包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品以及其他资料;


5.其他符合法律规定的商标使用形式。


二、商标使用在指定服务上的具体表现形式有:


1.商标直接使用于服务场所,包括使用于服务的介绍手册、服务场所招牌、店堂装饰、工作人员服饰、招贴、菜单、价目表、奖券、办公文具、信笺以及其他与指定服务相关的用品上;


2.商标使用于和服务有联系的文件资料上,如发票、汇款单据、提供服务协议、维修维护证明等;


3.商标使用在广播、电视等媒体上,或者在公开发行的出版物中发布,以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的服务进行的广告宣传;


4.商标在展览会、博览会上使用,包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品及其他资料;


5.其他符合法律规定的商标使用形式。


三、以下情形,不被视为《商标法》意义上的商标使用:


1.商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明;


2.未在公开的商业领域使用;


3.仅作为赠品使用;


4.仅有转让或许可行为而没有实际使用;


5.仅以维持商标注册为目的的象征性使用。


四、仅提交下列证据,不视为《商标法》意义上的商标使用:


1.商品销售合同或提供服务的协议、合同;


2.书面证言;


3.难以识别是否经过修改的物证、视听资料、网站信息等;


4.实物与复制品。


五、有以下情形之一的,属于连续三年不使用的正当理由:


1.不可抗力;


2.政府政策性限制;


3.破产清算;


4.其他不可归责于商标注册人的正当事由。


产品专利是怎么对产品实施保护的,其实施过程是怎样的?

19-8-13

专利在对企业创新的新型商业模式在进行保护时,其实施步骤如下:


创新的梳理


首先需要企业对吱声的商业模式进行梳理,必须把自身的运行逻辑理清,从中理出能够影响商业运行模式的关键所在,并根据关键点对商业模式的影响程度确定其基本高低,一般基本可分为高、中、低三个级别。以便在后续申请专利时能够进行评级。专利可以通过对关键点的保护以达到保护整个商业模式的目的。


其次,企业需要对每个关键点进行分析,找出这些关键点有哪些创新、或者是整合了哪些新的资源能力等。采取了与利益相关者共贏的商业策略或者业务系统,或者采用了创新的技术手段等。


在最后企业还需要确定这些创新的定位、业务系统、盈利模式、关键资源能力、现金流结构中的哪个要素或者哪几个要素上。


企业可通过如下两种方式对创新的关键点进行技术方案化:


1.提取具有技术手段参与的部分


企业要分析每个创新的关键点的具体实现方式,从中提取出具有技术手段参与的部分,并将这些具有技术手段参与的部分作为潜在的专利保护方案。


2.将创新的关键点转化为技术方案


当创新的关键点中没有明显的技术手段参与时,企业一方面要分析其可能的其他实现方式,判断是否具有技术手段参与的可能性、必要性、可行性和优势,若有则将具有技术手段参与的实现方式作为技术方案;另一方面要着眼于未来,分析未来对商业模式进行升级、优化和发展时是否有必要或者可能引入技术手段,以提升商业模式的运行效率等。


麦肯锡:专利申请

全类注册都有哪些好处?企业为什么要申请商标全类注册?

19-8-12

一、什么是商标全类注册?

商标全类注册是指同一个申请人就同一个商标在《类似商品和服务区分类表》所列全部类别(目前共45个类别)向国家工商行政管理局商标局申请注册的行为。

二、商标全类注册的三要素

1、同一申请人,申请人必须是同一个自然人、法人或其他组织。

2、同一商标,即申请全类注册的商标必须是同一个商标。

3、45个类别,商标全类注册的类别是《类似商标和服务区分类表》上所列的全部类别,即45个类别。

三、商标全类注册的好处

1、防止他人抢注自己的商标

商标全类注册最直接的意义在于,商标一旦注册成功,任何企业或个人在任何商品或服务分类都无法注册与该商标相同或近似的商标。如果有人未经授权擅自使用该商标,商标持有人可向法院提起诉讼,要求侵权方立即停止侵权、赔偿损失。

2、保持品牌的竞争力

商标作为品牌的基石,在很大程度上代表了企业的形象和品牌价值。如果其他企业在不同的商品或服务分类上注册了与本企业相同或近似的商标,一旦该企业先做大做强,品牌知名度不断提升,会严重削弱本企业的品牌竞争力。

3、为企业拓宽市场做准备

很多大企业都会不断拓宽市场,涉入新的领域,走多元化的投资和发展之路。这时全类注册商标的重要性就凸显出来了。全类注册商标有利于企业提升商标和品牌意识,打造长远的发展战略。

四、哪些情况商标适合做全类注册?

1、申请人拥有一定的经济实力

商标注册的官费是300元一件(限定本类10个商品,10个以上商品,每超过1个商品,每个商品加收30元)。我们以每个大类选择10个商品为准,45个大类的注册官费为300*45=13500元(未含代理费)。如果企业经济实力雄厚,“不差钱”,就可以申请全类别注册。

2、商标拥有一定的知名度

申请商标全类保护是企业应对“傍名牌”、“蹭热度”的有效手段。如果企业有一定的知名度,比如像小米、华为、联想等,因其产品受关注度较高,其商标容易成为他人侵权的对象,遭到抢注。此种情况下,建议企业为商标进行全类别注册。

3、申请人对企业有长远的发展规划

申请人如果对企业有长远的发展规划,会高瞻远瞩地为其未来要生产、销售的产品和服务提前注册商标。此类企业在申请注册商标时,应该“一步到位”,对商标进行全类别注册。

注意:根据《商标法》第十九条规定,商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外,不得申请注册其他商标。这一条款对商标代理机构可以申请的商品类别进行了限制,立法的目的是为了防止商标代理机构利用其业务上的优势,恶意抢注他人商标牟利。

以上就是关于商标全类注册的简单介绍,希望符合条件的企业尽早为自己的商标进行全类注册,全面布局商标,以谋更好的发展。


注册商标不通过,那是你不懂的技巧

19-8-12

注册商标不通过,那是你不懂的技巧


一个企业如果使用的商标没有经过注册,该企业就对该商标的使用没有专用权,同时也说明你在使用该商标时,别人同样可以使用,这样就会导致该商标所代表的商品的质量和信誉会大打折扣,因此一个好的商标对于一个企业来说是非常重要的,今天,这里就为大家分享一下,商标的注册有哪些技巧,可以让你早日拿到自己心仪的商标。


1、给商标取名:商标取名应该具有合法性、显著性、不得损害他人的在先权利。商标取名要在合法的前提下,有自己的特点,这样才利于企业后续宣传。


2. 如何进行商标查询?


申请人在确定一个显著性的标志后,在推出产品和推出服务前一定要查询是不是有人在先注册了该商标,在商标局官网商标查询框可以免费查询。商标申请后,也可查询商标办理情况及进度。


3.如何选择商标类别?


企业注册商标的时候要尽可能地选准商品、选对类别,尽可能地扩大注册范围,做到无缝隙的保护,有条件可以全类注册申请,即所有的商品和服务都注册。这样在任何产品和服务上都有了专用权。从而可以制止侵权,更重要的是防止别人注册告你侵权,并且能够保持商标的唯一性。


4.商标同日申请如何应对?


如果出现商标同日申请的情况,商标局首先会向涉及同日申请的申请人发出商标注册同日申请补送使用证据通知书。申请人需在规定的时间内书面提供商标的实际使用证据。所谓实际使用证据,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中的证据。


5.如何使商标具有排他性?


详细研究商标类别表,“3503销售(合同)代理”中的“推销(替他人)350071”和“替他人作中介(替其它企业购买商品和服务)350085”这两个子类别。它的含义就是为他人提供所需,无论需要什么,只要顾客的需求合法,企业提供的服务不违法,就可以用这两个子类别来解释。


6.如何降低商标注册风险?


前期做好商标查询工作,申请的商标本身具有合法性、显著性以外,委托一个专业的、且严格风险审核与告知的代理机构非常关键,能帮助客户把注册风险降至最低。当然,由于注册商标本身是有风险的,不是只提出申请就一定能核准注册成功,进行审批的是商标局,商标代理机构不可能包成功。


7. 如何提高商标注册的成功率?


因为商标注册时间漫长且有很多不确定的因素存在,因此在进行商标保护时,分步骤有计划地进行。


首先,应先将企业经营范围直接所涉及到的行业类别进行注册;然后,再注册与企业经营项目间接相关联的类别;最后,逐渐在所有类别进行保护注册。在第一部分注册时,最好将企业标识与中文、英文、拼音等分开注册,虽然费用相对较高,但这样可以降低注册风险。


8. 想单独保护汉字名称,该怎么做?


企业想通过商标来保护企业的名字,但是提交汉字稿件后,无法通过商标局审核,在这种情况下,可以试着把需要注册的汉字设计为繁体字、并使用不常见字体,经过这样处理的稿件会被商标局认为是图形,而非汉字,更容易通过审核。


注册一家香港公司不做了,不注销会有哪些风险

19-8-10

在香港注册的公司如果不做了,不处理会有哪些风险有很多的人在香港注册公司后,却不想在做了,于是对注册的公司放任不管,即不去香港年检也不去注销,却不知道这样做会产生非常严重的后果。因为根据香港的法律,在香港注册的公司满一年后,必须去办理公司年审,如果逾期没有去办的话,将会产生累计罚款。如果你一直不理会,将会收到香港政府的传票,同时香港政府将会强制清盘注销。公司也需要补交所欠的年审费和累计的罚款。同时公司的董事将会被列入黑名单。到时董事的信誉将会受损。对以后再香港在开设其他业务将会造成影响。因此如果你在香港注册的公司将不再使用,那还是应该尽快到香港注销才行。香港公司要如何才能注销香港公司注销是回产生费用的,而且如果香港公司注销必须在年审之前三个月进行。


香港公司可以在正常的情况下提出注销,委托代理办理很简单,提供以下资料就行了:


1、公司的注册证书、商业登记证及章程原件


2、签一份“不反对撤销公司注册通知书”(要政府原件)


3、签一份“结束业务通知书”


4、签一份注销文件


不反对公司注册撤销通知书


香港公司注销必须到税务局递交《不反对公司注册撤销通知书》,通知书将会于申请人在呈交有效申请书并缴交有


关费用后的25个工作天内发出。


在下列情况下,税务局局长将会发出不反对通知书:


1、公司从未开业或已停止营业;


2、公司将不会开始/重新营业;


3、公司已出售所有存货、物业及证券;


4、公司没有未清缴的税款包括利得税、物业税、印花税、商业登记费及与该等税项有关的罚款及法庭费用;


5、公司没有在税务条例下尚未完成的责任,包括未交回税务局已发出的报税表、以书面通知税务局局长公司就任何课税年度应课税但未收到有关年度的报税表;


6、公司没有尚未回复税务局所发出的任何查询;


7、公司的评税没有尚未完结的反对或上诉。该公司若不符合以上任何条件,将不会获发给不反对通知书。


香港公司注销要多久时间?


香港公司注销大约需要时间是半年至八个月。


有关申请会在宪报公布两次。在首份宪报公告刊登后,会有3个月提出反对的期限。处长如在该段期间未有收到反对,便会刊登第二份宪报公告,届时该公司即告解散。申请人会在撤销注册的程序完成及该公司解散之后接获通知。


去香港注册公司应该注册哪些问题

19-8-10

重要控制人登记册-Significant Controllers Register,简称SCR,也就是我们现在秘书服务公司说的:SCR备档。重要控制人登记册可备存于公司的注册办事处;或香港政府持牌秘书公司或会计师事务所或信托公司或律师楼。

如果您注册后,无牌秘书公司一般不会SCR备案,即使备案也无法律效应。因为香港注册处在2018年1月1日颁布了实际控制人备案条例,明确规定备案的重要性及法律责任(具体详解可以参看我们往期文章)。今年就有很多客户在他家注册或没备案而被香港注册处重罚的案例。

银行开户,一间香港公司必须配合香港公司银行账户才可以有效运作,如果公司没有银行账户,试问如何对现信用证向客户收取货款,如何开出信用证购货,手持大量流动现金时又如何处理? 

故此开立银行账户是香港公司注册成功后必须考虑的条件之一。 我司特设开户服务,协助客户预约银行开立公司账户。配合适当的税务安排可为客户节省一笔庞大的税款开支。能在国际知名、公认、信誉卓著的香港银行开设账户也能加强其他人对贵公司的信心和信任程度。

香港公司秘书服务

法定秘书:根据香港政府规定,所有香港公司必须聘用一名法定秘书,法定秘书必须由香港本地有持牌服务的秘书公司担任;也就是说,秘书公司要对政府负责,一旦客户有事,政府第一时间会对法定秘书公司问责,所以法定秘书公司的责任重大;

商务秘书:商务服务公司根据客户的需要而量身定制的商务服务,提供多元化、多功能的秘书服务。麦肯锡在香港有3所分行,可以为客户提供优质的办公环境及专业的秘书服务。

香港公司年审,简单定义即和国内年检一个性质,即商业登记证的更换(每满一年必须更换)。香港公司超过注册日期未办理年审,会产生罚款且有可能会进入香港政府黑名单等不良影响;

麦肯锡提供香港等海外离岸公司的年审服务,老客户只需签署确认书和周年申报文件,新客户则还需提供香港公司注册证书、商业登记证、NCI等文件的复印件;

年审代表公司的第二年商业活动的合法性及信誉,如果您不小心没年审,轻者罚款,重则问责,一般会记入政府系统的不良记录,对以后再在港办理商业活动或进入香港,有一定的负面影响,所以您一定要重视。

做账报税与审计

1、香港公司法规定注册成功后第一次报税时间为自成立日起18个月内,可任意选取年结日时间(每年的03月31日或12月31日);收到首份年度的利得税表后,必须在3个月内完成报税表的申报;

2、非新成立的香港公司的报税时间为:以第一次做账时间起,随后的12个月后。收到利得税表后,一个月内需完成报税表的申报。这些报税工作均有我们麦肯锡的会计师为您办理,会在第一时间与您联系,确保不会遗漏或被处罚;

3、做账审计是一项严肃的工作,今年香港税局对注册公司后无审计的公司加大处罚力度,一般在每月均有对公司的抽查工作,如果您的公司没有审计,如果非常不幸而被抽查到,轻则罚款(一般罚不少哦),重则会坐监(法律有规定)。香港法律规定,如果税局对公司处罚,香港法院会给传票,那么客户应按传票的日期出庭或请律师出庭(这可不是一笔小的费用,香港请律师的费用很贵),香港法院会根据客户的情况来裁决,一般不做审计的客户都会处罚,没有理由会向法官说明不做账开公司是合法的理由。所以公司成立18个月后,一定要记得做账审计。

公司注销:香港公司如果不运作或不需要了,要办理公司注销手续。一般在商业登记证B.R有效期之6个月内,提交注销手续。公司无运营的,要提供无运营证明决议,如果有运营的,要提供做账的审计报告。世诚顾问根据您的情况,会提供合理的建议,具体细节可参考往期文章(公司注销的重要性)。


香港银行开户为什么越来越难

19-8-9

难是与以前对比是难了,我想大概几个因素:政策:香港政府的防洗黑钱的政策,加上CRS全球征税,最近3月1号SCR,还有一直以来的银行对银行账户的监管。


银行方面


风险:多家银行因洗黑钱被美国罚款,银行内部加强对账户的监管,清理账户,提高开户门槛,其他银行也跟着调整减少风险


利益:银行提高门槛,挑选优质客户。客户经理自身也有业绩目标(就是经常看到 要求购买保险理财存款等产品)


自身:银行对行业,资金国家,营业额,使用情况都有要求。


香港银行几个主要开户被拒的原因


1、要求购买银行产品:基本很多人卡在这里,一方面可以给银行和客户经理带来利润,另一方面筛选优质客户。


2、 资料文件:资料未准备齐全,这是很多客户被拒绝的主要原因。一般除了公司资料外,还需要业务文件和流水等文件。 


3、 贸易国家:是否涉及一些敏感的国家或者被制裁国家、战乱国家,大部分银行都不接受这些地区的资金来往。

 

4、面议:银行开户会问有相关问题的 ,客户经理分析判断,是否合理,与文件情况是否一致。(遇到过代持股的关系,什么都不知道的情况)  


5、大势 :汇丰被罚收紧开户,政府出台相应防洗黑钱正常,其他银行也跟着调整开户门槛,减少开户避免风险。


基本银行公司开户的条件


1、香港公司资料


2、股东证明


3、业务文件


4、银行流水可能还需要国内或者国外公司或者财务报表。条件是大概情况,每个行业贸易模式都不同,要求的文件也不同。总结:根据这几点的情况,会对开户有所帮助,按照正常情况 如果你接受小额理财保险什么的,业务文件齐全,能开的几率会大很多。


注意事项


每家银行每年的开户政策都有可能会改变


选择一家专业、长期服务于中小企业的代理是很重要的,为什么,因为对银行的政策动向他们是比较清楚。比如2018年的恒生银行关闸事件,当时就有一批客户开户被拒,不管是质量好还是差的客户,都遭遇过账号被封的情况。


香港银行如果自己去开户是非常困难


目前香港银行开户是很困难,就算能开,银行经理都会要求买至少5年的理财,除非财大气粗的客户,一般客户是无法接受的;AND如果一被拒开,那么就会成为银行的黑户,官方回答是半年内留记录,但是操作却不一定。


正规的代理机构在协助客户处理开户事务时,会对客户进行面签培训。


在进行签合同之前,对会客户做一个KYC就是know your customer。


在面签之前,还会把你的资料提供给银行经理审核,确保开户成功。


如果自身条件良好我们无须客户赴港


历年来,香港一直是中国企业进行海外运营的出海第一站,公司维护成本,公司税务成本,开户便利程度,语言互通,地理位置近等等因素,吸引着上百万家公司在香港注册署递交注册,香港银行业也蓬勃发展,但随着2015年初,部分银行涉及的一些问题,香港的开户难度与日俱增,对客户自身的关联公司要求也越来越高,所以我们建议如果不是非常需要,自身有良好资质,不建议开设香港账户,如果自身条件良好,我们甚至可以提供客户无须赴港,我们预约银行经理到境内客户公司来现场开设账户的服务。


香港银行开户特别提醒


1、我司预约好开户,请客户一定按时到达指定银行地点开户。


2、因为银行开户有被拒的风险,我司建议:客户可以先将开户资料上传到我司,进行银行初审,待通过后,确定好开户时间和地点之后,再进行开户,提高开户成功率和有效性。


3、我们对优质客户提供尊享服务,我们预约银行经理到客户办公室上门开户,客户无须赴港。


4、银行开户我司会收取部分服务费用,所有开户服务承诺,开户不成功全额退款。


5、在香港开户时,开户经理权利很大,尽量要和开户经理做好沟通,留下好的印象,如能获得联系方式,将有助于开户成功率和后续账户使用沟通等。


6、香港银行开户对前往开户的人员有所要求,请另行沟通我司客户经理。


香港银行开户


注册香港公司的好处以及香港公司注册流程及费用

19-8-9

注册香港公司的好处以及香港公司注册流程及费用


现在很多做生意的人都想注册香港公司,这是因为香港公司相比内地公司有很多优势,那么现在就说说香港公司和内地公司相比有哪些优势。


因为香港公司是一个国际性大都市又是沿海城市,还是全球第三个金融中心,也是一个自由贸易港,所以香港的出口贸易非常的方便。


另外香港公司相比内地公司在经营限制上要小很多。很多内地不能注册的公司,到香港都能注册。


在有就是香港公司的税收方面和内地公司有所不同,相比内地公司香港公司的税收要小很多。


还有就是香港公司在取名方面相对限制要小很多,这样你就可以去一个高大上的名字,而且香港作为全球第三个金融中心,在香港注册的公司本来就高大上,所以不管是在招聘人才上还是在业务合作商,都有很大的优势。


有了这些优势很多人就想,要注册一件香港公司流程肯定非常复杂吧,要花很多的钱吧。下面我们就来说一说注册香港公司的流程及费用。


注册香港公司的流程相对来说不是很复杂。


1、公司注册名查询


2、提交注册公司的股东及董事资料


3、制作申请公司的资料(提交香港公司注册处)


4、缴纳香港公司注册费用(含所有政府费用手续费即可)


5、递交香港公司注册处及税务局


6、领取资料,差不多久完成了


下面说一下香港公司注册费用


很多人以为香港公司注册费用可能会很贵,其实这样想就错了。香港公司的注册费用不是很高。只需要少量的手续费和10000港币的注册资金(注:不需要验资)另外就是差旅费了,自己去因为不熟悉可能相对比较麻烦。当然你也可以请代理公司替你包办,那就需要付一笔代理费。这个所在的城市和你办理的业务不同收费也不同。一般几千到几万都有。


浅析商标和商号的区别

19-8-9

商标和商号很多人都以为是一个东西,其实这个想法是错误的,商标和商号是2个不同的东西,下面就来说说商标和商号到底有什么区别。


第一,商标和商号的使用范围不同,首先商标是有有效时间的,一般的商标有效期为10年,到期后需要去续期,然后继续使用,当然只要您一直续期,理论上是可以无限使用下去的。而商号就不一样了,商号权的权利一般局限在一个地方,比如限定在一个省内或者是市内等行政区域内。而且商号是没有有效期的,可以无限制的使用下去,只要你的主体存在,基本商号就可以一直存在。


第二、商标和商号的表现的形式不一样,商号一般由2个以上的字组成,并且只能用汉字来表述,而商标就不一样了,商标的表现方式一般比较随意,字母、汉字、图案等都可以。


第三、专用权不一样,商号比商标的专用权简单多了,商号一般只要你按照要求申请了企业名称后就可以马上取得,而商标却需要提交申请然后再注册才能拿到商标权,一般需要一年有的甚至更久才行。


保护程度不同:商标权取得的依据是我国人大制定的《中华人民共和国商标法》,属于法律的范畴而商号权取得的依据是《企业名称登记管理规定》,是由国务院批准,以工商局令发布的。因此只能属于行政规章,而且该规定未直接确定商号权的取得,而是与企业名称权结合在一起。因此,仅从产生依据本身的效力来看就明显的发现其保护力度的不同。


麦肯锡:商标注册


专利申请有哪些价值你知道吗

19-8-8

当今的市场竞争越来越激烈,在很大程度上,市场竞争就是知识产权的竞争、现在如果一个企业没有自己的专利就没有核心竞争力,这个企业就只能随波逐流没有未来。而专利的竞争尤为重要,在近些年的商业收购案中可以看出。专利的价值几乎无可估量。那么专利的价值又在哪里呢?


专利在不同国家有不同的规定,我国专利大体分为发明专利、实用新型专利、外观专利三大类。下面就来介绍一下这三类专利有什么区别。


发明专利分为产品专利和方法专利,指通过人们的智力活动创造出各种前所未有的合法的新产品,或是将一种物品、物质改变成另一种状态或物品、物质所采取的步骤和技术手段;发明专利申请包括初审和实审(实质审查),根据产品或方法的不同审查时间有所差异,通常为1.5年不等,有效期为20年。


实用新型专利:又称小发明,是指对已有的产品或方法所作出的实质性改新的技术方案,它不是新产品、新方法的创造,而是在已有基础上提出的实质性革新的技术方案,是对现有发明在技术上的进一步完善和提高;实用新型专利不需要实审,时间6-8个月,有效期为10年;


外观专利:是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计;外观专利审查时间4-6个月,有效期为10年;


2、专利的价值主要体现在:


专利作为一种无形资产,本身就具有一定的价值,可作技术出资对注册资本进行注资,最多可占注册资本比例的70%;


可作价入股、质押贷款、吸引投资;专利能够体现一个技术项目的科技含量、新颖性、成长性等,增强投资者对项目的信心;


专利的独占性带来的价值体现。这是知识产权特有的一个优势,企业可以通过一系列相关工作,建立一个合法的垄断,以提升公司的优势地位。专利的商业价值可通过转让、交叉许可、侵权损害赔偿等途径实现;企业还可以通过建立专利池,或者跟更大的商业模式结合,以获得一些更大的垄断或者优势。


案例:比如高通,都知道现下市面上几乎所有的手机都会用到高通的专利,连苹果手机也不例外,加上前段时间高通禁售苹果的侵权案,大家应该可以想象出高通的专利是多么的厉害了,现在国内的华为、小米、oppo等每卖出一台3000元左右的手机,都要向高通支付高达100元的专利费;再比如爱立信,几万件专利涉及到电信行业的方方面面,据数据显示,专利授权在10年前就贡献了近10亿美元的收入。


一个企业申请专利有多重要你知道吗

19-8-8

一个企业申请专利有多重要你知道吗


随着市场经济的竞争越来越激烈,每个做生意的人都想在自己的生意领域占有一席之地,而想要达到这种目。就需要你把您公司发明创造的新产品及时申请自己的专利了,这样就可以使自己的发明创造得到保护,否则的话,你的产品就谁都能够使用仿造。那样就会失去自己占有市场的机会,而且如果一旦仿造者知道你没有申请专利,说不定他就会去申请专利,把您的发明创造据为己有。而当他专利申请成功后,就会反过来向法院告你侵权。使你不能自己使用自己的劳动成果。下面就来看看申请专利到底有多重要。


1、迅速占领市场


一种产品如果只要被国家授予了专利权,就能独自使用。为经过您的许可,别人都不可用使用你的产品。所以,如果你的产品被授予了专利权,对占领和保护市场有很大的作用。这种作用在关贸总协定中制定了与贸易相关的知识产权保护协定后更加突出了,它把对专利的保护与国际间的贸易相挂钩,强化了对专利的保护力度。


2、防止他人模仿


专利申请可以防止他人模仿开发的新技术、新产品。一项技术一旦申请专利,无论这项技术通过发表论文,还是参加学术会议或展示会,或以其它方式的公开,均是在法律保护下的公开,任何人即使通过上述途径学会或掌握了这项技术,在这项技术被授予专利权后,也不能随便使用。


技术含量高的产品需要专利保护,技术含量低的产品更需要专利保护,因为技术含量低的产品更容易被模仿,企业应予重视。


3、可作为商品来出售


专利技术可以作为商品出售(转让)。纯技术一旦被授予专利权就变成了工业产权,形成了无形资产,具有了价值。一项纯技术不能成为工业产权(技术秘密除外)。因此,技术发明只有申请专利,并经专利局审查后,授予专利权,才能变成国际公认的无形资产。


4、避免被他人抢先申请


虽然专利法规定在专利申请日前应当在国内没有公开制造、销售、使用过,但由于事后要取得相应的有效证据相当困难,因此,存在他人将你已经公开的产品(或技术)拿去申请并获得有效专利的可能,甚至倒过来追究你的侵权责任,到时就得不偿失了。


5、可靠的宣传途径


在宣传广告或产品打上专利标志,消费者认为这种商品更具可靠性、信用性,提高企业的知名度。


6、避免会展上撤下展品的尴尬


在展览会上,专利权好比是新产品的"出生证",谁拥有该"出生证",谁就拥有了该产品作为专利产品展示的权利。否则,随时有被责令撤下展示物品的危机,甚至会被取消参展资格(大型会展一般都有知识产权保护的相关规定)。因此,参展企业对自己研发的新产品应当及时申请专利,对由供货商完成研发的新产品则建议其申请专利后再组织参展。


7、收专利钱


相信大家都知道诺基亚和微软,诺基亚手机当年是中国手机市场龙头,而近些年因为跟不上智能手机的脚步只能慢慢的退出手机市场,但是因为当初诺基亚手机申请了非常多的专利,他现在单靠专利每年就能收到一笔很大的费用,甚至比很多手机生产商赚钱都多。而微软的电脑操作系统,每个用微软正版的都要付给微软一笔钱。所以这就是申请专利的好处。


注册商标和不注册商标对企业有什么不同

19-8-7

现在很多企业都觉得注册商标没有什么用处,很多人都说我现在的商标已经用了很多年了,别人早就已经在我的经营范围上注册了商标。我继续使用会用侵权的风险,那么我都用了这么多年了,也没有人说我侵权了啊。


其实这个说法确实没有错。对于很多的微小企业而言。公司的怎么样能生存下去才是老板们的要考虑头等大事。像注册商标这种费钱又麻烦的小事,真的无关紧要。


其实这个想法是错误的,经营企业就像养孩子一样,如果你在企业刚刚起步时,就能把商标注册好,就不会等到将来企业做好以后,在进行商标注册却发现商标的位置已经被别人占了。最近这几年有很多这样的例子。有人把自己的企业,或者公司做好做出名以后,很快就有相似或者公司出来让人们以为是分公司,这个时候你在去注册商标,却发现已经有人提前注册了。有人却认为这不是什么大不了的事情,大不了我换个名字在重新注册就好了。但是你有没有想过,你冲新换个名字后,在别人眼里就已经是一家新的公司,你要在重新打起名气就会发现已经很难了。


而且你用别人的商标,在今天能够相安无事,没有人告你侵权,那是因为你还没有足够强大,或者说你还没有到别人感觉到你已经到了威胁他的时候,所以他还没有告你,一旦你的企业做大,大到商标拥有人已经感觉到了危险,他就会开始告你侵权了。


所以最好还是不要怀抱这样万幸的想法,但凡咱们想往远走一点的企业,还是劝君要进行商标注册,这样做的好处是,有能力保护住自己的一亩三分地,并且当有一天别人来你的一亩三分地上“作威作福”,霸占你的土地,抢你的“孩子”,甚至让你最后赔的底裤不剩时(当然我国目前的赔偿标准可能还没达到这样的程度,以后可不好说哦),你是有能力进行还击的。

商标注册为什么这么困难

19-8-7

你知道商标注册为什么这么困难吗?


有很多人都觉得要注册一个商标太困难了,不但流程麻烦,另外就是很容易就会被驳回。有些人就觉得,反正没有人会去告我,就想着不注册直接使用行不行。这样做当然是可以的,但是同样这样做的风险不小。今天就来聊一聊,如果商标没有注册会有哪些风险。


想要知道商标如果没有注册会有哪些风险,就必须知道什么是未注册商标。


不明所以,未注册商标就是指所使用的商标没有在专门的商标专利部门进行商标注册,使用人不具备商标的专用权。不享受国家商标法保护。


使用商标的风险


1、商标不受法律保护,如果商标被人抢注,抢注人可以让你停止使用本商标。


2、容易侵犯他人的商标专用权


要如何才能快速的注册商标呢?


在申请商标时先要在商标网站做好商标查询。把商标的图案文字等组成要素分别进行近似检索。就能够检测到相同或者类似的商标是否已经被注册。通过商标近似查询,能够降低商标的驳回几率,从而缩短商标的注册时间。


另外如果是组合商标,最好能够分开注册查询。


我国对组合商标构成要素需要用单一审查的方式进行审查。商标的文字、字母、图案等要素都要保证不能喝他人的商标相同,才能通过注册。如果组合商标一旦有一处地方和他人的商标近似,整个商标就会被驳回。所以如果是组合商标,如果分开这次,尽管一个商标的某个地方近似被驳回,也只影响一个商标,不影响商标其他地方的注册申请。


另外要提醒他家的是,如果你还在用没有注册的商标的个人或者企业,应该尽快进行注册。通过商标法来保护自己的合法权益不受到侵犯。定要做到“市场未动,商标先行”,避免遭遇使用未注册商标的风险。同时,商标成功注册之后,也需要企业用心管理,做好商标监测工作,一经察觉侵权行为,立即维护合法权益。


注册商标,有些钱真的不能省

19-8-6

注册商标,有些钱真的不能省


代理费不能省


在我国,申请商标注册的方式有两种:一是自行办理;二是委托在商标局备案的商标代理机构办理。


两种方式的最大区别:委托商标代理公司申请必须缴纳一笔代理费。于是,一些申请人为了省钱而选择自行办理。这样看似省钱,实则更费钱!


无论是申请人在网上办理商标注册,还是去商标局注册大厅、商标局在京外设立的商标审查协作中心,或者商标局委托地方工商和市场监管部门设立的商标受理窗口办理商标注册,都需要申请人具备较高的商标专业知识才行。


商标监测的钱不能省


一些企业成功注册商标后就开始使用商标,也不采取任何保护措施,很容易导致商标被他人侵权。


商标变更的钱不能省


商标变更包括地址、名称等信息的变更。很多人会认为变更与不变更商标局也不会来催我,变更还得花钱,所以干脆不变更。


但是,如果不进行商标变更的话,商标局下发的文件你就不能及时收到,以至于耽误了时机,错过商标驳回复审、商标异议答辩的时间。


商标续展的钱不能省


商标的有效期是10年,10年一到,如果你还想使用商标就得续展。


《商标法》第四十条规定:“注册商标有效期满,需要继续使用的,商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续;在此期间未能办理的,可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年,自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的,注销其注册商标。”


商标如果不办理续展,商标局会认为注册人自愿放弃商标专用权而注销其商标注册。所以,商标续展的钱是真不能省!


商标多类保护注册的钱不能省


商标既然是用于区别商品或服务来源,那么首先它的注册目的便是为了满足企业经营的基础需求:即需覆盖企业现有的业务范围。而如果考虑到品牌规划,还需要囊括企业未来的业务范围。


但因为两种业务范围所涉及的商品或服务未必是在同一个类别之中,因此,越是业务范围广的企业,其商标注册越是容易会涉及到多个类别;


此外,商标分类表并不是按照社会大众约定俗成的观念在进行分类,它的分类是自有逻辑性可言的。而无论企业主营哪种商品或服务,必然会存在相似类型的、容易混淆的商品或服务,但同时未必会是在同一类别。


因此在商标注册时,需要考虑一种商品或服务延伸到易混淆的商品或服务的类别,故而也会产生多类别注册。


为什么要注册香港公司,香港注册的公司有什么优势

19-8-6

现在很多开公司的都喜欢去香港注册一家香港公司,那么为什么这么多人都喜欢注册香港公司呢?香港公司相对内地公司是否有什么优势。今天就来具体介绍一下,香港公司和内地公司相比究竟有什么优势。


说到香港公司第一当然是香港这个地方。香港做为国际性大都市,如果是在香港注册的公司瞬间就会感觉高大上,而且在招聘人员和做业务时,当别人知道你们公司是属于香港公司时,在信用上会好很多。


第二、就是取名字,相对于国内,在香港注册的公司取名想对来说自由很多。比如前面写香港某某某公司,或者某某某国际公司,某某集团都可以。另外一个就是香港公司的品牌价值相对具有国际性。


第三、香港公司的经营范围相对内地限制要小很多,在内地有很多行业开设公司的门槛非常高。而如果你去香港注册一家公司,就没有这方面的限制了。


第四、就是税收方面,香港的税收和国内是不同的,在香港开设的公司相比内地,税收要远低于内地。可以在一定程度上节省税务的开支。


第五,就是对外贸公司,在香港注册的公司。可以开设一个香港的银行账号,这个账号是不受内地的外汇进出的外汇管制,方便企业的贸易往来,资金流动。


香港公司注册流程及费用

19-8-6

有很多人想自己创业,就希望能够注册一家香港公司,为是要注册香港公司呢?这个问题其实很简单。


一,是在香港注册的公司在税务方面要比在大陆注册的公司要少很多。


二,是因为香港作为国际性大都市,在国际上地位知名度很高,如果在外贸,在一定程度上能够提升公司的竞争度。而且香港公司的经营范围相对来说限制极少。


香港作为离岸公司的一个注册地,可以享受超优惠的税率,能够在很多方面享受世界级的便利。注册香港公司对于拓展公司业务是非常有帮助的,所以很多人在注册公司时,都想注册一家香港公司。但是就是不知道但流程是否复杂。费用到底是多少。


下面我们就来说一下,注册一家香港公司的流程及费用。


注册一家香港公司是费用并不是很高。而且香港公司的注册资本相对来说也非常的低,最低只要10000元港币。您可以根据你需要的资料。


简单来说在香港注册公司有2中方法,

1、自己去香港。

2、找代理机构帮您去香港注册。


如果您选择自己亲自去香港注册,那么所需要的费用就是差旅费在加一点手续费就行。当然还需要10000元港币的注册资金,但是香港有一个好处就是香港工商部门不需要验资。这些资金还可以自己调用。


另外一种方式就是找代理机构帮您去香港注册。这个就更方便了,您只需要准备好工商注册的材料就行。代理机构会帮您全部弄好。至于需要多少钱,就看你再什么地方了。一般就几千块钱就行了。


相对于自己去香港注册,代理机构还有一个好处,就是如果在香港注册公司,则需要注册人必须在香港有一个能够稳定的联系地址,来方便香港政府管理。这个条件令很多想注册香港公司的人比较为难。而如果您找代理机构帮您注册,他们一般能够帮您解决这个问题,这样就能帮您减去很多的麻烦。


香港作为离岸公司的一个注册地,可以享受超优惠的税率,能够在很多方面享受世界级的便利。注册香港公司对于拓展公司业务是非常有帮助的,所以很多公司想在香港注册一个公司,但是不知道这样花费多少钱,下面深圳亚新商务咨询的小编就来为大家介绍。


自己亲自去香港注册


选择亲自到香港目标归属地的工商部去进行注册的话,那么所需要的费用就是差旅费用再加上营业厅的手续费,另外还需要在注册之前将一万港币的注册资金户头资金证明给准备好,不过香港工商署是不验资的,总归这些资金还是归你自己调用。这之后就没有什么别的费用了。


找代理机构注册香港公司


注册香港公司找代理少跑路,如果投资人希望通过代理来注册香港公司,其价格也不会是如我们想象中那么昂贵的,也就是在几千元港币的样子,就可以注册了。


代理公司能够解决的一个重要问题就是一个具体联系地址的问题,香港的公司法规定了,注册人须在香港拥有一个能够稳定联系的地址,来方便政府管理,但是这个实际的问题就会令很多朋友为难,因为谁能够给充当这个秘书呢?现在代理公司就可以以很少的费用代价为您提供这样的秘书服务,能够减少很多的麻烦。




为何近年来商标驳回复审的数量剧增?

19-4-15


一、什么是商标驳回?

申请商标后,商标局审查员认为商标缺乏显著性,或者与他人在先申请注册的商标近似,所以驳回。

委托了代理查询为什么还是会被驳回:

  没有有尽职充分核查隐瞒风险    

举例:*强单车委托 **网平台申请商标,由于代理机构客服人员没有尽职充分查询,与已有商标发生“部分”重复,导致注册失败,耽误客户宝贵的时间。

  明知有高风险,先签单,后期推销其它业务再收费。

  通过驳回再次收取费用。

二、商标被驳回了应该怎么办?

确定收到驳回通知书的时间,需在收文之日起15日内提交复审申请;

分析驳回原因,确定复审必要性,及复审成功率!

定本地资深商标代理机构,准备资料复审

三、广东麦肯锡知识产权公司优势:

2017年  荣任东莞市工商联常委

2014年  升级为广东麦肯锡知识产权有限公司

2013年  荣获东莞是商标代理量第一名

2010年  成立东莞市麦肯锡知识产权有限公司

2002年  创立博导聚佳知识产权服务有限公司

广东麦肯锡知识产权有限公司 创始人自2002年至今,17年专注中高端知识产权服务和疑难案件处理。截至2018年12月,为广东宏达集团、东莞银行、派生科技、家家宜、等88000家企业提供专业的知识产权服务,授权率保持超过90%以上,已经为至少1000家高端企业提综合服务。我们通过高质量的知识产权实战经验,帮助企业迅速提升企业品牌价值。

 

麦肯锡服务优势:


一般驳回复审麦肯锡标驳回复审
缺乏专业经验,复审解决方案无保障资深法务与商标策划,经验丰富
无职业操守,复审理由过于简单只有几行字应付,隐瞒风险,不负责任的承诺复审包过遵守职业操守,如实告知风险
低价恶意竞争,有隐形收费合理标价,无隐形消费

 

四、商标驳回如果不解决会有什么后果?

如是全部驳回放弃复审,则该商标申请号将作废

②如是部分驳回放弃复审,则该商标部分驳回商品或服务将作废

③放弃复审,品牌丧失在先申请权,如别人抢注您使用的品牌有被侵权风险

放弃复审,重新申请,风险依然存在,关键是浪费了您宝贵的时间和商机。

五、商标驳回复审代理费:2500元起。看资料视情况而定(双方约定)。

与麦肯锡资深知识产权顾问联系:18027596161 

六、商标复审材料:

①商标驳回通知书电子档。

②我方准备商标复审申请书和委托书,您签字或盖章即可。

请人配合提供相应商标使用证据资料。

七、商标复审成功的关键点:

要点解读:驳回复审专业的评估策划经验很重要,一般商标注册机构的客服人员并没有太多的商标查询/驳回专业分析经验,缺乏事前预见性能力。在编写驳回复审的关键材料方面,麦肯锡拥有丰富的策划经验。


趋严的外汇管制对个人资金出海使用的影响

19-2-28

我国的资本账户尚未实现完全可兑换,也就是说,资本项下个人对外投资只能通过规定渠道,比如QDII(合格境内机构投资者)等来实现。

因此,外管局重申,“境内个人办理购汇时,不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目。” 并且会加强对银行办理个人购付汇业务的真实性、合规性进行检查,加大对个人购付汇申报事项的事后抽查和检查力度。

 

那么,个人购汇都能用来做什么呢?按照要求,除规定的渠道外,居民个人购汇只限用于经常项下的对外支付,包括因私旅游、境外留学、公务及商务出国、探亲、境外就医、货物贸易、购买非投资类保险以及咨询服务等。

 

除此之外,例如出借本人便利化额度协助他人购汇、借用他人便利化额度实施分拆购汇等都是被严格禁止的,对于存在违规行为的个人,国家外管部门会依法将其列入“关注名单”管理。

 

而如果被列入“关注名单”,个人当年及之后两年不享有个人便利化额度,同时依法移送反洗钱调查。如果违反规定办理个人购汇业务的,相关信息将依法被纳入个人征信记录!

 

大额交易报告标准改变!20万调整为5万


7月1日将要执行的管理办法,其中最大的一处变化,就是将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”,调整了金融机构大额转账交易统计方式,并将可疑交易报告时限由10个工作日缩短为5个工作日。

 

超过以下三种额度的交易,金融机构都要上报:


第一种是现金交易,人民币5万以上或外币1万以上;

第二种是自然人,境内转账交易人民币50万、外币10万,跨境人民币20万、外币1万,超过这些额度的要上报;

第三种是非自然人,境内外均为人民币200万、外币20万,超过这个额度也要上报。

央行解读称,之所以现在超过5万元的交易就需要报告,主要是考虑,加强现金管理是反洗钱工作的重要内容。国际上现金领域的反洗钱监管标准大都比较严格。比如,美国、加拿大和澳大利亚的大额现金交易报告起点均为1万美元(或等值外币),而监管部门为打击特定领域的违法犯罪活动,依据法律授权还可以进一步下调现金交易报告标准。

此外,也是为了防范利用大额现金交易从事腐败、偷逃税、逃避外汇管理等违法活动的风险。

提到反洗钱,很多人觉得这是“正规”金融机构的事情,不过将要实施的管理办法中,将适用机构的范围扩大了,新增了“保险专业代理公司”、“保险经纪公司”、“消费金融公司”和“贷款公司”。

 

值得注意的是,非银行支付机构也首次被纳入了报送大额交易报告的范围。也就是说,管理办法中的有关规定,适用于非银行支付机构。

 

央行解读称,目前,人民银行对非银行支付机构应当履行的反洗钱义务,还有更为具体的要求,例如《支付机构反洗钱与反恐怖融资管理办法》。《管理办法》生效实施后,人民银行将根据实际情况,适时修订完善对非银行支付机构的大额交易和可疑交易报告要求。

《个人购汇申请书》有新填法?

目前,购汇都必须填写一张内容详细的《个人购汇申请书》。新版的购汇申请表除了购汇人个人基本信息外,还增加了预计用汇时间栏目和每种用途的详细相关信息。

 

在新规出台之前,个人因旅游等私人原因去银行购汇,柜面工作人员会口头询问购汇用途,然后在银行系统内录入,并不需要个人填写相关表格。但如今,则必须填写这份《个人购汇申请书》。

 

根据各家银行披露的《申请书》显示,个人经常项目下的购汇用途包括:因私旅游、境外留学、公务及商务出国、探亲、境外就医、货物贸易、非投资类保险、咨询服务及其他。比如,因私旅游,要填写预计停留期限,是跟团还是自由行;如果是境外留学,要填写学校名称、留学的国家、年学费金额和年生活费金额;境外就医,要填写停留期限和境外医院名称。

 

需要注意的是,在填写购汇用途时,“预计用汇时间”填报项为必填项,填写预计使用购汇资金的日期。在此之前,个人去银行购汇,并不需要说明自己究竟打算何时使用所换的外汇。

 

对你的转账交易有影响吗?

 

事实上,对于消费者来说,最为关心的还是新规对转账等交易有影响吗?从用户体验来看,主要是央行监测金融机构等的可疑交易,用户基本是无感知的,报告的起点从20万降低到五万,也并不意味着超过5万元的交易容易受阻,银行仍会正常受理,但会对一些高频小额的资金往来多加监测,新规主要扩大银行的监测范围,对普通消费者影响不大。

 

外汇的严格管制,主要是为了反洗钱、反腐败,也在一定程度上控制了外币跨境流出,对缓解人民币对美元贬值起到一定作用。不过对于出国留学来说,还是会造成一定影响。此前在中国向境外汇款购汇额度的5万美元可以同日一次完成,而现在如果想要避免被“大额交易报告”,必须要分6次才能完成5万美元的交易(每次最多9999美元)。


香港公司报税审计服务

19-1-14

随着中国企业不断的海外市场拓展,很多跨境贸易及电商卖家会选择在香港开公司,一来香港注册公司的收支外汇不受管制,对外汇有更多的支配权,二来香港采取来源地征税原则,我们可以降低税务成本,加快企业资本累积,因此注册香港公司成了许多跨境电商朋友的不二之选。

     据香港公司法税务条例规定,香港有限公司无论是否有利润,每年都必须做账审计(又称香港公司核数),向股东、董事及税务局申报公司的财务状况,这是公司的基本责任。在香港,没有经营的公司可以直接零报税,有经营的公司就必须做账、核数才能报税。

如何判断自己的公司是否可以零报税WHETHER OR NOT CAN ZERO TAX

 只要您以公司名义进行商业上的交易或活动,您已经开始经营业务了。要是从书面记录来讲,可以由以下几个方面来判断,符合其中一方面的即为有经营业务:

  • 1 银行账户已经留下经营记录;

  • 2 政府海关、物流公司已经留下进出口记录;

  • 3 与香港客商发生购销关系;

  • 4 在香港已经聘请雇员;

  • 5 容许或授权在香港使用专利,商标设计等资料;

  • 6 容许或授权在香港使用动产收取租金,租赁费等款项;

  • 7 委托在香港代销;

  • 8 其它得自或产生于香港的利润。

香港公司做账审计的常见问题Common problems of making audits of Hongkong company

香港公司审计会计年度

● 按每年3月31日结尾

● 按每年12月31日结尾

● 按注册日期结尾

● 按客户指定日期结尾

审计报告包含内容

● 资产负债表

● 利润表

● 计税表

● 会计师审计意见

审计报告能否中间做账?

更多详情请咨询商务顾问

● 不能中间做账

● 从中间开户,可以合并年度

● 无流水期间出无营业报告

● 之后每年连续起来年度

报税超期罚款

更多详情请咨询商务顾问

● 第一次超期罚款1200港币

● 第二次罚款5000元港币

● 多年没报税罚款1-50万

● 最高监禁6个月

香港审计好处

 

每一家香港公司需进行核数(审计)是香港法定要求。香港公司核数报告(也称香港公司审计报告)在关键时候对公司的发展起着决定性的作用。香港公司审计报告可以使用经官方认可的数据对外展示企业的实力和财力,提升公司的形象

 

审计报告除了向税务局交代,对公司与政府打交道有良好的促进作用外,对将来要融资、借贷等,审计报告也是一份最主要的证据,足以向融资对象说明你公司的财务状况和盈利能力

 

 

更多详情请咨询商务顾问

 

● 申请天猫国际,亚马逊平台

● 贸发局申请展会优惠50%

● 可申请内保外贷

● 香港移民,香港上市

做账专业指导Professional guidance for making accounts

  • NO.1公司成立后,何时需要报税

每一家香港公司约成立18个月后,会收到香港税务局发出的利得税报税表, 香港税务局发放税表的时间是每年的四月份,此税表不是每家公司每年都有, 是税务局以抽查的形式下发。

  • NO.2香港公司做账审计需要提交的资料

银行月结单及水单 销售票据:发票、合同 成本票据:发票、合同 费用票据:工资、租金 (租赁合同)、运费 公司基本资料:注册证书、商业登记证、周 年申报表、章程、法团成立表、上一年度报表

  • NO.3收到报税表应该如何处理

我司专业为客户私人定制报税流程以及出具审计报告,请在收到报税表后第一时间通知我司 通知内容:公司名称、报税表的申报日期,方便我司为客户拟定审计年结日

  • NO.4香港公司什么情况下不需要纳税

香港公司是根据利润来源地原则征收税收,如果利润不来源于香港,可以不用交税。 香港税务局一般都要求纳税人提供足够之有关文件以证明上述问题之真实性,以确定纳税人所得利润之来源。

我们办理做账审计的优势(Our company handles the advantages of making audits)

精确

1、一个会计师理账
2、一个审计师审账
3、谨防错报漏报
4、工作质量有保障

优质

1、自有金牌会计师团队
2、香港本土10年资深审计师
3、急出审计报告可预约加急
4、做账审计收费公开透明

正规:

1、具备代理做账基本资质
2、会计师持证上岗
3、对客户信息保密
4、税务局和银行认可

有限公司做账、核数、报税流程CO., LTD., TAX DECLARATION PROCESS

评估、报价→ 2.付清款项→  3.做账完毕 → 4.交由核数师审计→ 5.审计完毕 → 6.报告交股东签署 7.会计师持签署的审计报告去政府报税→  8.香港文件返还客户

 

审计费的收费标准The standard of audit fee(The following default is general trade audit)

 

*审计费 = 审计风险费 + 资料数量附加费

 

*审计费用视乎实际情况及以双方协定。审计的收费是按照资料的数量和营业收入来收取的,需要注意的是,属于代收代付性质的,会按照代收的金额总数来收取审计费。

您将享受的服务和保障

Service and security

  • 强大的售前团队

  • 一对一定制服务

  • 专业品质保障

  • 办理过程全透明

  • 一站式会员服务

  • 售后服务保障

企业实力

  • 广东麦肯锡知识产权有限公司创始人自2002年创办至今,16年专注全球知识产权服务。作为中国专业的大型综合性知识产权及综合商务服务机构,定位是为中高端企业提供知识产权问题解决方案、海外公司注册及审计、政府补贴项目申报等多种服务。

  • 截至2018年12月,为广东宏达集团、中惠熙元集团、东莞银行、团贷网、金叶珠宝、家家宜、广东黄河集团、聚成集团、东莞电视台等88000家企业提供专业的知识产权及高端商务咨询服务,授权率保持超过90%以上。

联系我们

 

香港公司审计服务咨询指导热线:18027596161

地址:中国广东东莞市东城中路辉煌大厦(东城工商分局对面)

 

相关内容导读:

 

 


香港公司SCR究竟有多重要?看完这个你就知道了!

19-1-3

自2018年3月1日起香港政府开始实施的《2018年公司(修订)条例》以来,如今所有在册的香港公司都需在其注册地址备存重要控制人登记册(简称SCR)。

该政策实施至今已将近三个月了,许多持有香港公司的朋友,对这项政策都颇多怨言,觉得做SCR没什么多大的必要,既费时又费钱,香港政府只是做做样子,并不会仔细核查的。


大家这样的想法可是很危险的,严格备存重要控制人登记册,如今对于香港公司来说是十分重要的,再加上近期香港与内地已开始正式交换金融账户信息,香港政府对于SCR的实施将更加严格管控,不仅注册处会随时派人进行抽查,香港海关、香港金融管理局、香港警务局、入境事务局、税务局、保险业监管局、廉政公署、证券及期货事务监察委员会等政府部门也有权根据调查需求,对涉事公司备存的重要控制人登记册进行查阅。若发现未严格履行该项政策的公司,所有责任人不仅要缴纳高额罚款,而且还可能面临监禁的处罚。

最近我司就收到香港警署发来的协查通知,要求检查某家在我司注册的香港公司所备存的重要控制人登记册,并制作成副本以供其查阅。

由此可见,SCR并不是想大家所想象的那样,只是走个形式,简单的存放一下信息资料而已,而是政府严格管控商事主体,打击洗黑钱等金融犯罪的重要手段。

因为在香港,公司法人与公司实际控制人不一致的现象普遍存在,而且许多企业实际负责人的身份非常复杂,甚至让人意想不到。当公司出现一些重大变故或是触及法律时,很难找到实际责任人。这种情况不但给企业带来巨大的风险,还为执法人员的执法造成了很大的阻碍,因此,为了杜绝有人借此钻空子,香港政府必须出台相关政策来促进企业信息公开,方便政府执法人员对此进行有效的管理,因此SCR作为企业合规化的重要标志,对于如今金融监管环境十分严格的香港来说,就显得尤为重要了。

最后,麦肯锡海外公司注册顾问在此告诫各位:企业在港运营千万不要涉及违法违规操作,切莫贪图省事而忽略了SCR和做账审计等相关合规工作,否则等到被政府查处,不仅会影响到企业的发展,而且作为企业负责人自身也将遭受到罚款以及监禁等严重处罚。


人民日报:发展壮大中国品牌!

18-11-20

  品牌是企业参与市场竞争的重要资源,也是衡量国家经济实力的重要指标。习近平同志指出,要“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”。这“三个转变”,为我国在新形势下建设品牌强国、提高经济发展质量和效益提供了科学指导和现实路径。当前,我国经济发展正处在爬坡过坎的关键阶段,大力发展品牌经济、建设品牌强国对于培育经济发展新动能、推动我国经济发展跃上新水平具有重要意义。


  品牌建设关乎国家整体实力

  品牌与国家形象关系密切。知名国际品牌是响亮的国家名片,对于提升国家影响力和文化软实力具有重要作用。

  改革开放以来,我国十分重视品牌建设。从1979年恢复商标统一注册、1983年实施商标法开始,采取了多项措施推动品牌建设。例如,改革开放初期设立国家金质奖和银质奖,评定省优部优国优产品;上世纪90年代“实施名牌发展战略,振兴民族工业”,开展“中国质量万里行”活动,评定“驰名商标”;“十五”期间评选“中国名牌”;“十一五”期间大力创建自主品牌,评选“中华老字号”;“十二五”期间“推动自主品牌建设,提升品牌价值和效应,加快发展拥有国际知名品牌和核心竞争力的大型企业”;等等。党的十八大以来,我国品牌建设进入“增品种、提品质、创品牌”的新阶段。2014年5月,习近平同志在河南考察时明确提出推动“三个转变”,将品牌建设提升到新的高度。2017年的《政府工作报告》强调,要培育众多“中国工匠”,打造更多享誉世界的“中国品牌”,推动中国经济发展进入质量时代。

  经过30多年的品牌建设,我国的产品和服务质量不断提高,一批中国品牌在世界崭露头角。但也应看到,我国的品牌建设水平仍然滞后于经济社会发展。在2016年“世界品牌500强”排行榜中,美国上榜品牌有227个,英国、法国各有41个,日本有37个,而我国只有36个。在最新的国家品牌指数排行榜中,我国在163个参评国家中仅位列第六十四位。这显然与我国制造业第一大国、世界第二大经济体的地位很不相称。

  人们通常认为,品牌是市场经济的产物,品牌建设只要遵循市场规律就能取得成功,却在一定程度上忽视了品牌建设关乎国家经济和战略安全、关乎民族文化传承和发扬。特别是民族品牌,它们代表着国家的经济实力和软实力以及企业的核心竞争力,其发展壮大有利于增强我国在全球经济竞争中的话语权,有利于保持经济持续健康发展。因此,应将品牌战略纳入国家整体发展战略,从经济社会发展全局的高度推动品牌建设。


  品牌建设是经济转型升级的重要支撑

  经过30多年持续快速增长,我国经济发展的内外部条件和环境都发生了深刻变化。当前,我国经济发展已经进入新常态,增速换挡、结构优化、动力转换三大特征越来越明显。这就要求尽快改变以往主要依靠物质要素投入的粗放型增长模式,走上资源节约、环境友好的集约型增长之路。在这一过程中,以品牌战略助推经济转型升级、提质增效,将为我国经济持续健康发展提供重要支撑和持久动力。

  优化产业结构,提高制造业竞争力。改革开放后特别是加入世界贸易组织以来,我国积极参与全球分工与合作,对外贸易实现长足发展,贸易大国地位进一步巩固。然而,我国对外贸易“大而不强”的现象仍然突出,在全球价值链中还处于“微笑曲线”底部,是典型的产品大国、品牌小国,尤其是缺少在全球叫得响的国际品牌。我国出口商品还有不少属于贴牌和代工,赚的是“血汗钱”。随着我国深度参与国际分工,外贸发展正处于加快培育竞争新优势的关键时期,创建一批国际品牌是形成新的比较优势的关键。大力推动品牌建设、发展品牌经济,能够助力我国制造业向上游的研发设计环节攀升、向下游的营销服务环节延伸,提高制造业的综合竞争力,带动产业结构优化升级。

  推动技术、产品和商业模式创新。品牌是具有较高经济价值的无形资产,凝结着企业的创新成果,能够转化为市场竞争优势、创造市场价值。国际知名品牌往往具有自己的核心优势,这种优势包括独特的产品、丰富的商业文化内涵、具有自主知识产权的核心技术等。其中,核心技术优势最为关键,是许多企业强化品牌建设的底气所在。当前,我们缺乏更多叫得响、有竞争力的民族品牌,主要原因不是品牌推广力度不够大,而是自主创新不够、缺乏核心技术支撑。加强品牌建设,对加大技术创新力度、推动核心技术的研发应用提出了紧迫要求。同时,围绕品牌建设加强产品和商业模式创新,能够大幅度提高技术成果的产业化水平。

  满足消费需求,增强经济增长内生动力。经济发展新常态下,模仿型排浪式消费阶段基本结束,个性化、多样化消费渐成主流。加之互联网普及和电子商务快速发展,消费者对品质、时尚、服务的需求与日俱增。加强品牌建设顺应消费升级趋势,能够有效增强消费在经济发展中的基础性作用。加强品牌建设能够促使企业更加专注于提升产品品质,提高品牌的含金量,拓展品牌的发展空间;有利于淘汰低端过剩产能,增加高端产品和服务供给,进而提振消费信心、满足消费需求,增强经济增长内生动力。


  提高新形势下品牌建设水平

  经济发展新常态对我国的品牌建设提出了新的更高要求,传统的品牌战略已经表现出明显的不适应,迫切需要根据形势发展变化,立足自身优势,加大政策支持,转变发展理念,加强统筹协调,倾力打造一批既有中国特色又有国际水准的品牌。具体来说,可以从以下六个方面着力。

  用优秀传统文化滋养品牌。文化是品牌生长的沃土。历史悠久的成功品牌,必定承载着某种优秀的人文精神。比如,德国品牌的严谨,日本品牌的精致,法国品牌的浪漫,等等。品牌建设应重视文化的力量,用文化滋养品牌,用文化擦亮品牌。中华文化源远流长、博大精深,其中持之以恒、精益求精、注重诚信、以人为本等优秀传统文化延续至今,能够为中国品牌注入独特的精神品质。今天加强品牌建设,应将21世纪现代文明与中华民族优秀传统文化有机结合,培育有特色、有内涵、有底蕴的中国品牌,让其成为国家文化软实力的重要载体。

  营造有利于品牌发展的社会环境。传统“以评促建”和“奖励补贴”的品牌建设方式,曾经对我国的品牌发展起到了重要推动作用,但也带来了诸如重营销轻质量、重评选轻管理等问题。当前,应着眼于全面改善品牌发展环境,引入科学的品牌建设评价系统,营造符合新时期品牌建设要求的发展环境。为此,应进一步健全相关法律法规,营造优势品牌生存发展的法治环境,特别是加大对自主知识产权产品的保护力度,建立有利于品牌建设的长效机制;把品牌战略作为产业政策的核心内容,与市场配置资源相结合,为打造品牌营造良好市场环境;充分发挥媒体作用,生动讲述企业家和一线员工敢为人先、艰辛创牌的故事,充分展示我国品牌在自主创新、质量提升、转型发展等方面的成果,为品牌建设营造有利的舆论环境。

  通过品牌并购振兴民族品牌。抓住当前国内市场需求旺盛、互联网经济蓬勃发展、“一带一路”建设深入推进的历史机遇,整合市场、技术、装备、管理和资金等资源,积极实施品牌并购战略,促进民族品牌发展壮大。引导优势资源向沉睡的民族品牌集聚,激发民族品牌的活力,支持具有市场优势的民族品牌走出去、具有产能优势的民族品牌实施全球产能布局;针对民族品牌流失较多的产业,有计划地开展民族品牌复兴工程,在推动我国经济新旧动能转换的同时,激发品牌强国建设的内生动力。

  加大对战略性新兴产业的品牌培育。战略性新兴产业对经济社会全局和长远发展具有重大牵引作用,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的特点。应在不断强化关键核心技术和前沿技术研发的同时,加强对战略性新兴产业的品牌培育、对相关企业的商标保护。应重视战略性新兴产业特别是新三板企业的品牌培育工作,鼓励和支持它们创建民族品牌。加强对传统产业品牌建设经验和教训的总结,避免重走技术强、生产强但品牌弱、价值低的老路。

  以金融创新支持品牌发展。积极发挥财政资金的引导作用,带动更多社会资本投入,不断推动金融创新,建立品牌金融服务平台,支持自主品牌发展。可与银行合作推出以品牌为基础的品牌质押贷款服务、供应链融资服务,与保险机构合作推出以品牌为基础的无形资产保险产品。积极推动品牌价值评价向品牌价值交易升级,建立可实时交易的品牌价值交易系统。推动金融机构的信用卡商城、消费贷业务、互联网理财平台向品牌消费升级,激活消费者的品牌消费潜力。

  强化研究,增强品牌建设软实力。尽快提高我国的品牌研究水平,成立相应的研究和培训机构,完善人才培养机制,从人才、科研、文化、交流等多个领域增强我国品牌建设的软实力。应重视跨学科研究,促进理论研究与应用研究相结合。研究建立品牌价值交易模型、品牌生态指数、品牌大数据指标体系、品牌政策模拟仿真等,并推动其产业化发展。增强文化自信,实现从讲历史向讲现实、从简单模仿别人向中外融合发展转变。可举办品牌战略发展论坛,设立品牌日,提高社会公众对品牌建设的认知度。

我国已公开国防专利3000余件

18-10-28

专利军转民,惠及你我他

  将导弹制造专利转化到民用医疗领域,诞生了一种可吞咽式微型胶囊内镜。病人服下这粒与普通药物胶囊同样大小的内镜后,微型胶囊内镜可沿着人体食道肠胃系统蠕动并实时拍摄视频和照片,其造影清晰,而且无痛无创、安全便捷。这是以色列军工专利向民用领域转化的典型案例。继日前北京科博会首设军民融合科技成果展区后,近日由国家知识产权局、国防知识产权局主办的军民融合知识产权专题展上,近2000件解密国防专利亮相展会,吸引了关注的目光。

  “专利运用才能体现经济价值,在符合一定条件的情况下,将‘沉睡’的国防专利向民用领域转化,是世界各国的通行做法,也是在我国军民融合知识产权不断深入发展的大背景下,拓宽专利转化渠道、推动‘军转民’的有益实践。”北京航空航天大学教授孙国瑞在接受本报记者采访时认为。


  推进国防专利运用

  近日,本报记者登录公开的全军武器装备采购信息网,点击“专利与成果”一栏,可以看到解密的国防专利信息内容包括发明名称、专利号、专利权人、摘要等有关著录事项和技术信息,技术领域涉及材料、通信、测控、图像处理、飞行器设计、车辆等,展示出军民两用的显著特征和巨大潜力。从时间上看,2016年10月公开的解密国防专利有2400件,今年3月公开的解密国防专利有600余件,总和已超过3000件。

  “在符合要求的情况下,大量国防优质专利只有有效转化应用于经济社会建设,才能利国利民,也有利于可持续发展。” 中国航天科工集团公司副总经理魏毅寅所言,代表了业界的观点。正是在这样的情况下,为了解决部分国防专利利用率不高等问题,国防知识产权主管部门从2015年开始,组织千余家国防专利权人单位,对已授权国防专利逐件开展了密集的审核工作,由此使得国防专利得以批量集中解密,并发布在全军武器装备采购信息网上。

  这些信息正日益为社会所重视,作为国防专利权人的王江宁是某研究院的技术带头人,一天早上他接到一个来自一家企业的电话,对方说在网上看到他公开的解密国防专利,希望购得该专利的使用权以开发新产品。这在之前是不敢想象的事情。“网络平台让我的专利走出‘深闺’,被更多人了解,促进了专利的经济价值的实现。” 言及于此,王江宁颇为欣慰。

  “推进国防专利解密的机制改革,在审核基础上,公开并激活‘沉睡’的国防专利,加速把国防领域的优质创新要素引入民用创新领域,是一项现实而紧迫的重大任务。”国防大学军民融合深度发展研究中心研究员王伟海表示,要以此次国防专利解密为突破口,激活国防专利长期积淀的优质创新资源,将那些民用前景好、对国家战略性新兴产业发展具有重要促进作用的国防专利向民用领域推广转化,这必将为经济转型升级注入强劲动力,培育和催生新产品、新产业和新供给,推动新常态下经济发展新旧动能接续转换。


  打通转移转化渠道

  CDMA通信核心技术专利原属于美国军用,但美国高通公司在购得相关军用专利使用权后,围绕核心技术持续研发,终于推出了体系和标准完备的民用CDMA通信技术,至今世界多个国家和地区仍然在使用这一技术。而美国高通公司只通过相关专利许可,便可坐收渔翁之利。通过“军转民”加自主研发的专利运营的商业模式,美国高通公司卖产品的收入虽然不及英特尔的40%,却创造出超过全球半导体行业老大英特尔的市值,成为业界盈利的巨头。

  为推动国防专利转化,加快军民融合专利运营工作,2015年12月,国家知识产权局与财政部联合开展试点,在西安建成了国家知识产权运营军民融合特色试点平台。平台的建设,对于促进军民技术融合、促进相关专利运营,规范专利运营业态健康发展,建立健全专利运营服务体系,构建开放、多元、共生的基于专利运营服务的创新生态系统具有重要意义。

  “此军民融合运营平台以国家知识产权行政主管部门已有信息资源为基础,按照政府搭台、多方参与、市场调节、政策引导、资源共享、模式创新的原则,通过信息资源的全面汇聚、整合与利用,建立知识产权与军民融合的桥梁,打通专利技术与产业实现间的壁垒,打造立足西安、服务西部、辐射全国、连通国际、国内一流的知识产权与技术成果的集聚中心、交易中心和运营服务中心。”该平台有关负责人表示。

  截至目前,该平台已收录解密国防专利3000余件,并且已经有12家军工集团、7所高校和多家商业网站发来专利运营的合作意向,发展前景令人鼓舞。

  “在实施创新驱动发展战略、推进供给侧结构性改革的大背景下,借助国防专利解密的有利契机,加速专利转移转化,为大众创业、万众创新提供新的活力。”孙国瑞认为,不仅如此,这也有利于推动我国发展由要素驱动向创新驱动转变,为我国新时期经济社会发展注入强劲的新动力。


用数据说话!我国企业如何抢占NFC技术高地?

17-7-3

  2016年2月,基于近场通信技术(NFC)技术的Apple Pay入华,引发了业内新一轮对于NFC技术的追捧。时至今日,虽然Apple Pay入华后的发展热度未及预估,但NFC技术阵营的实力日益雄厚,竞争也更加激烈。

  NFC技术是手机近场移动支付应用影响最大、支持企业和组织最多的方案,主要的银行、移动运营商、智能卡商、移动终端制造商几乎全都加入了NFC阵营。除了移动支付之外,NFC技术还有其它很多应用场景,带有NFC功能的设备允许使用者无论在何处都可以存储和获取各种个人数据,如消息、图片、MP3文件等,还可用于电子票证等。笔者通过对全球范围内NFC技术的发展状况进行检索和分析,以期为我国相关产业和企业发展提供参考。

  

各大企业纷纷入局

  笔者经过专利检索发现,截至2017年4月10日,全球涉及NFC技术的相关专利申请共1.455万件。

  2004年之前可以看作是NFC技术的萌芽期。NFC技术最初是由飞利浦、诺基亚和索尼主推的一种近距离无线通信技术(NFCIP-1),并向ECMA国际组织提交了标准草案。该领域的相关专利申请主要掌握在参与NFC最初开发和标准制定的极少数的大公司手中,如索尼、NXP、诺基亚等,其中,索尼迅速成为持有NFC技术的龙头企业。这一时期的专利申请量虽然少,但包括了大量基础专利和重要专利,含金量较高。例如,索尼在2002年提交的关于NFC的基础专利申请JP2004200840A,全面公开了NFC最初的开放式技术标准NFCIP-1。索尼围绕该基础专利,进行了完善的专利布局。

  2005年至2009年,NFC领域的专利申请从2005年的175件缓慢增长到2009年的356件。这一时期,NFC基础专利持有者开始在各国跑马圈地,进行广泛的专利布局,努力保持专利优势,例如,2003年和2004年,索尼分别在华提交了两件基础技术的专利申请CN1692566A和CN1578185A,此后不断以这两件专利申请为基础进行专利布局,内容涉及基于NFC技术的移动终端和读卡器等多个方面。同时,其它虽未参与NFC最初开发但在通信领域实力雄厚的大公司也纷纷加入NFC研发阵营,包括Blaze Mobile、三星、中兴通讯、博通、佳能等。

  从2010年开始,NFC领域的专利申请量迅猛增长,2011年相关专利申请数量增长到1196件,2012年增长到2312件,2013年和2014年保持增长势头,但增长力度有所放缓。这一时期,移动支付在各国发展迅速,近场移动支付以其安全性、快捷性而被企业看好,NFC作为近场移动支付的主要通信标准获得了广泛认可,标准渐趋统一,谷歌、三星、苹果等主要通信企业都相继推出了基于NFC技术的近场移动支付方案,带动业界加大了对NFC技术的研发力度,专利申请大幅增长。移动支付业务的发展带动了NFC技术的发展,同时也带动了NFC在数据传输、电子票证等其它领域的快速发展。这一时期,索尼、NXP、诺基亚等NFC技术的引领者进一步保持研发优势,继续加强在世界各地的专利布局。值得一提的是,这一时期来自中国的专利申请量增长迅速,增长速度明显高于其他国家。


  专利布局还需加强

  笔者分析了全球NFC领域的专利申请量排名,三星、佳能、诺基亚、LG、索尼、谷歌、黑莓、高通、中兴通讯、NXP占据排名的前十位,申请量排名前20的申请人均为企业,且以通信行业的国外大公司为主,英特尔、博通都位列其中。

  作为NFC技术的引领者,索尼、诺基亚、NXP、高通、三星掌握着大量的基础专利,且在各国都有专利布局。以中、美、欧、日、韩5个国家或地区作为分析范围,索尼、NXP、高通均有超过50%的专利申请至少在以上3个国家或地区中同时布局。三星NFC技术的全球专利申请量最多,技术商用化程度也较好。

  NFC技术在我国主要随着移动支付应用的兴起而开始,因此起步较晚,国内企业的基础专利持有量较少,且专利布局明显偏弱。中兴通讯是国内企业中在NFC专利方面的领先企业,持有的专利申请数量居国内企业之首,围绕核心技术也进行了一定的专利布局,但布局力度明显弱于三星、索尼等大公司。

  我国是智能手机应用大国,同时具有移动支付商用的广阔市场,具备NFC技术发展的优越条件。但目前我国的近场移动支付市场还是以二维码支付为主,NFC技术只在有限的领域具有优势,例如公交卡。可以说,我国NFC技术的产业应用性尚不成熟,这对于国内NFC企业来说,既是挑战,也是机遇。

  近年来,我国NFC技术方面的专利申请量增长迅速,但大多分布较为零散,技术研发的深度和系统性不够。相关企业应增强研发的深入性和系统性,针对已有专利加强外围专利布局。同时,随着越来越多的国内通信企业走向海外市场,其全球专利布局的意识也要提高,才能为产品输出保驾护航。

  企业除了增强自身的技术研发外,专利收购也是快速提升专利竞争实力的有效方法。由于我国的NFC技术在基础专利方面较为薄弱,通过专利并购的方式获取NFC技术的基础专利成为增强我国企业竞争力的重要方式。


我国高校2016年提交专利申请超过18万件,授权超过12万件

17-6-29

“幼苗”如何长成参天“大树”? 

  2016年,我国高校共投入38.1102万亿元科研经费,拥有1356名科研人员,提交18.4423万件专利申请,12.1981万件获得专利授权……这组数据显示出我国高校2016年巨大的科研投入以及丰富的成果产出。然而,长久以来的现实情况却是,我国大量科技成果只能沉睡在实验室,技术“幼苗”很难长成参天“大树”。

  为了在高校成果转化需求和企业技术攻关需求之间搭起一座桥梁,使两大需求实现无缝对接,6月21日至23日,首届高校科技成果交易会(下称科交会)在惠州举行,180多所高校与350家企业成功牵手,交易科技成果696项,签约金额达39.9亿元。会议期间,来自全球知名高校的专家汇聚一堂,分享技术转移的成功经验,探讨技术转移的新路径、新模式。

  “鹊桥”相会

  “我们这款婴儿床,看起来简单,功能可不少呢!它不仅能精准识别宝宝哭声强度,自主匹配安抚宝宝的模式,还具有健康监测、远程看护、智能抓拍、娱乐早教等功能。”在科交会现场,一款叫“智小乖”的智能婴儿床吸引了众多参观者。广东小乖智能科技有限公司运营总监周振韬告诉本报记者,“智小乖”是公司与上海交通大学合作研发的,后者主要提供技术支持,目前,围绕该产品已提交多件专利申请,不久将进行批量生产。

  除了“智小乖”这种贴近日常生活的创新成果,2D/3D双屏内窥镜、新型3D打印材料、全时空融合定位云平台、可穿戴智能医疗设备、智能柔性充电机器人等各种高精尖技术成果也纷纷亮相。在科技成果展示厅,300多所高校展示了大量成果,更有不少高校制作了一本本的科技成果汇编,好让参观者了解学校的更多成果。在《西北农林科技大学成果汇编》中,记者看到其重点推荐的新品种达39项,新技术18项,此外还展示了279件专利。

  据介绍,此次科交会组委会征集到高校科技成果约1万项,重点推介展示6600项,安排了100个重点项目进行路演,收到企业提出的技术需求2500项,让300多所国内外高校与3000多家企业通过科交会搭起的“鹊桥”面对面交流、现场对接科技项目,结出丰硕成果。不少高校和企业负责人表示,通过参加科交会加强了精准对接合作,为高校的成果转化和企业的创新发展提供了广阔的舞台。

  截至6月23日,在科交会上,180多所高校与350家企业成功牵手,交易科技成果696项,签约金额39.9亿元。其中域鑫科技(惠州)有限公司与北京大学签约合作,涉及金额6000万元;惠州天阳精密部品股份有限公司与北京航空航天大学签约合作,涉及金额3000万元。

  探索前行

  高校科研投入巨大,高端人才汇聚,科技成果产出丰富,是重要的专利汇聚地和供给方。教育部公布的高校年度科技统计数据显示,2016年,我国高校共提交18.4423万件专利申请,其中12.1981万件获得专利授权。但同时,我国高校科技成果转化状况却不尽如人意。

  在电子科技大学成都研究院常务副院长陆川看来,科技成果转化涉及三方,即成果所有方、成果转化方和成果应用方。从这个角度看,我国高校的科技成果转化经历了3个阶段。“在成果转化的1.0时代,高校身兼三方,高校的优势是教学和科研,直接开办企业,不是己身所长,这个时期成果转化的成功案例不多。在成果转化的2.0时代,高校意识到需要通过‘资本+技术’的方式推动成果转化,且与企业合作的意愿也非常强烈,但是一见钟情容易,合作却很难——直接进行成果交易很难成功。这主要是因为交易双方价值观不同,资本和产业看重的是商业价值,而高校看重的是技术价值。目前,我国高校科技成果转化正处于3.0时代,各高校正在探索适合自身特点的转化模式。”陆川表示。

  在多年的摸索前行中,也并非没有成功的案例。清华控股有限公司总裁助理王飙介绍,清华大学在整合全校科技产业的基础上,于2003年设立了清华控股有限公司(下称清华控股),注册资本25亿元,以市场化投融资方式转化大学科技成果。2016年,清华控投销售收入956亿元,资产规模3500亿元。“清华控股之所以发展迅速,是因为清华控股依托清华大学雄厚的科研实力,同时还有相对完整全面的产业布局,在全国运营和管理70个科技园和144家创业孵化器,这为科技成果转化的落地提供了很好的支撑。”王飙表示。

  不过,也有专家认为,清华大学作为国内知名高校,拥有很多得天独厚的优势,其科技成果转化的经验,很多并不具有可复制性。

  百花齐放

  面对高校科技成果转化的困境,近年来,我国出台了一系列法律法规和政策,各高校也进行了很多技术转化新路径、新模式的探索。此次科交会上,不少高校都进行了技术转化模式探索的经验分享。

  “从理论研究到技术研发,是高校擅长的;从小企业发展壮大成为大企业,是资本和产业擅长的。把技术价值转化为商业价值,应该由新型高校科技成果转移机构来做。”陆川认为,新型高校科技成果转移机构就是把以前技术转移的中介公司,变成“资金+专业服务”的专业转化机构,把以前的佣金模式转为以发现技术的商业投资价值为主。这类机构应该有两个定位,一个是科技成果的运营商,一个是高端人才的经纪人。

  “其实就是将有技术价值的成果作为核心,以资金加专业服务的模式,通过扮演联合创始人与超级产业投资人的角色,将知识产权商业化,并提供基础的创业服务,使技术转化为有商业价值的成果或股权。把技术‘种子’培育成可产业化的‘青苗’后,就可以被上市公司并购、获得投资或独立上市发展。”陆川介绍,电子科技大学成都研究院用了3年时间培育出124家企业,其中获得风投56家,股值过亿元的超过10家。电子科技大学成都研究院的年收入也从3年前的0元,发展到2016年1.26亿元。

  南京理工大学则尝试建立了中高知识产权运营交易平台。“通过建立高校专利超市,该平台汇聚了全国高校上百万件专利,建立的专利标定体系实现了专利成果的可视化和定向运营,通过基金运作、处置权协议等手段,破解了高校职务成果所有单位和完成人分离的难题,弥补了现有高校知识产权管理、专利转化机制的不足,形成了专业化的专利评估、培育、增值、推介、洽谈等商业模式和高校科技成果供给侧改革的全新探索。”南京理工大学技术转移中心有限公司董事长王小绪向本报记者介绍。

  华南理工大学“华南理工十条”政策的出台,极大地提高了科研人员将技术产业化的积极性。“科研成果转化后,教师的奖励分成最高可达90%。”华南理工大学校长助理吴业春介绍,华南理工大学还积极引入社会风险投资,完善学校科技投融资体系,用于科技成果转化或科技企业的孵化;通过探索多元化产学研合作模式,建立校企对接、区域辐射的点线面结合的体系,共同推动地方经济发展。


[国家知识产权工作通知] 2017国家知识产权示范城市工作计划印发!

17-6-27

关于印发2017年国家知识产权示范城市工作计划的通知

国知办函管字〔2017〕483号


各国家知识产权示范城市知识产权局:

  为深入贯彻落实《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》和《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》有关部署,进一步加强对示范城市的分类指导和动态管理,以改革创新持续提升示范城市工作水平,为知识产权强国建设奠定更加坚实的基础,特制定2017年国家知识产权示范城市工作计划,经局批准,现予印发,请遵照执行。

  各示范城市要聚焦工作重点,整合各类资源,围绕工作计划中的各项任务抓好组织实施,确保取得实效。

  特此通知。

  国家知识产权局办公室

  2017年6月22日



2017年国家知识产权示范城市工作计划

  为深入贯彻落实《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》和《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》有关部署,进一步加强对示范城市的分类指导和动态管理,以改革创新持续提升示范城市工作水平,为知识产权强国建设奠定更加坚实的基础,特制定2017年国家知识产权示范城市工作计划


一、总体要求

  认真落实党中央、国务院决策部署,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实新发展理念,深入实施创新驱动发展战略和国家知识产权战略,以知识产权与城市创新发展深度融合为主线,以加强知识产权保护和运用为主题,以改革和创新为动力,打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条,建立高效的知识产权综合管理体制,构建便民高效的知识产权公共服务体系,有力支撑城市供给侧结构性改革。


二、工作重点

  (一)深化知识产权领域改革。按照中央全面深化改革的要求,加强城市知识产权领域改革的顶层设计和工作统筹,加快推进知识产权管理体制机制改革,促进知识产权保护和运用等重点领域改革,提升创新主体知识产权创造质量,优化知识产权公共服务供给,探索形成支撑创新发展的知识产权运行机制。

  (二)推进严格保护知识产权。认真贯彻落实《中共中央国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》决策部署,按照《关于严格专利保护的若干意见》要求,认真履行政府专利保护监管职责,进一步发挥行政保护的优势,提升专利保护的力度、效率和水平,切实加大对专利侵权假冒行为的打击力度,全面从严保护知识产权,营造良好的城市创新发展环境。

  (三)提升知识产权运用效益。以知识产权全链条运营为牵引,开展城市知识产权运营服务体系建设,创新知识产权金融服务,完善城市专利质押风险补偿机制,提高专利质押融资规模效益,促进知识产权运营平台、机构、资本和产业等要素融合发展,拓宽知识产权价值实现渠道,提升知识产权运用的综合效益,释放城市发展新动能。


三、工作任务

(一)实施严格的专利行政保护

1.工作目标。认真贯彻落实《关于严格专利保护的若干意见》(国知发管字〔2016〕93号),进一步健全行政执法、维权援助工作体系,加大执法办案和维权援助工作力度,提升专利行政执法效能,切实提高专利保护效果。

2.工作措施。按照《〈关于严格专利保护的若干意见〉任务分工和工作进度方案》要求,加强专利行政执法体系建设,加大执法办案工作力度,提升办案质量,围绕重点领域和关键环节开展执法专项行动,加大对专利侵权行为的惩治力度。有条件的城市可结合产业集聚特点,加快建立快速协同保护机制,积极申报建设知识产权保护中心。

3.执行单位。各示范城市知识产权局必做。

4.工作支持。为示范城市执法过程中遇到的疑难问题提供指导支持。同等条件下,优先支持示范城市建设知识产权保护中心。

(二)全面提升专利质量

1.工作目标。按照《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》中专利质量提升工程的相关要求,坚持“数量布局、质量取胜”的工作理念,聚焦高价值核心专利培育工作,大幅提升创新主体专利布局能力,实现专利申请数量稳中有进,专利质量大幅提升。

2.工作措施。开展专利导航城市创新发展质量评价工作,引导专利申请数量和质量与城市产业发展需求、科技创新水平相匹配。开展高价值核心专利培育工作,推动高水平科技成果知识产权化,提高优质知识产权拥有量。进一步完善市、县(区)两级专利资助奖励政策,优化城市专利工作考核指标。积极开展专利分析、专利布局实战培训,提高创新主体专利创造能力。

3.执行单位。各示范城市知识产权局必做。

4.工作支持。为示范城市开展专利导航城市创新发展质量评价工作制定指标体系。为示范城市开展高价值核心专利培育、完善专利资助奖励政策、优化专利工作考核指标、开展实战培训等提供专家支持。

(三)全面提高企事业单位知识产权管理水平

1.工作目标。培育一批知识产权示范企业、优势企业。全面推动企业贯标工作,探索贯彻高校、科研组织知识产权管理规范,提高企事业单位的知识产权管理能力。

2.工作措施。全面推进知识产权示范企业、优势企业建设工作,建立重点企业联系机制。大力贯彻《企业知识产权管理规范》国家标准,落实城市出台的促进企业贯标工作相关引导政策,培养贯标辅导服务专业人才队伍,引导支持5-10家企业通过贯标认证。引导高校和科研机构贯彻《高等学校知识产权管理规范》《科研组织知识产权管理规范》。贯彻落实《关于全面组织实施中小企业知识产权战略推进工程的指导意见》,加强对中小企业的联系、指导和服务。

3.执行单位。各示范城市知识产权局必做。

4.工作支持。举办针对示范城市的贯标认证实务培训。为示范城市出台贯标引导政策、中小微企业托管政策、解决贯标工作中遇到的问题提供专家咨询支持。

(四)创新知识产权金融服务

1.工作目标。建立市场化的知识产权质押融资风险分担及补偿机制,完善城市知识产权金融扶持政策措施,探索建立知识产权质物处置渠道,提升知识产权质押融资服务水平。

2.工作措施。开展专利权质押融资和专利保险试点示范工作的城市要按照试点示范工作方案要求,加强政策宣讲,开展好需求调查对接服务等相关工作。2017年度专利权质押融资金额较上一年度增长20%以上,投保专利保险企业数量较上一年度增长30%以上。其他城市要积极开展质押融资需求调查,调查企业数量不少于200家,至少召开1次培训和研讨活动,1次项目对接活动。2017年度专利权质押融资金额和投保企业数量要实现突破。

3.执行单位。各示范城市知识产权局必做。

4.工作支持。面向示范城市开展知识产权金融服务相关工作培训。支持示范城市开展专利质押登记、专利许可备案前期服务机制。为示范城市出台专利质押融资、专利保险政策提供专家咨询支持。

(五)加快知识产权运营体系建设

1.工作目标。按照《关于开展知识产权运营服务体系建设工作的通知》要求,加强城市知识产权运营服务体系建设,建立专利导航产业创新发展工作机制,大力培育专业化专利运营机构,建立城市知识产权运营引导基金,鼓励带动社会资本设立产业知识产权运营基金,推动重点产业知识产权运营和产业化。

2.工作措施。每个示范城市应培育至少1家知识产权运营机构。有条件的城市设立知识产权运营引导基金。培养一支知识产权运营专业人才队伍。2017年完成一定数量专利(或专利组合)的运营业务。纳入知识产权运营服务体系建设重点城市序列的示范城市,要按照通知要求印发知识产权运营服务体系建设实施方案,落实好各项工作举措。

  每个示范城市选取核心区域、围绕重点产业实施产业规划类和企业运营类专利导航项目,推进产业知识产权联盟建设。所辖开发区进入国家专利导航产业发展实验区序列的示范城市应积极配合做好实验区建设2017年工作任务。

3.执行单位。各示范城市知识产权局必做。

4.工作支持。开展针对示范城市重点运营机构的专利运营培训。为示范城市出台专利导航、知识产权运营引导政策、解决知识产权运营工作中遇到的问题提供专家咨询支持。

(六)深入开展知识产权助力创新创业

1.工作目标。大力推进知识产权促进创新创业服务工作,以专利助推创新创业,培育经济发展新动能。

2.工作措施。大胆探索知识产权助力“双创”的新路径和新模式,对优秀的知识产权创客项目给予资金扶持,打造专利创业孵化链。建立健全创业知识产权辅导制度,为创客提供知识产权创业导师服务。面向创新创业主体推行知识产权服务券模式,加大财政扶持力度。积极开展知识产权特色小镇培育工作,推进知识产权军民双向转化运用工作。

3.执行单位。各示范城市知识产权局选做。

4.工作支持。出台知识产权特色小镇培育工作方案。为地方开展知识产权助力“双创”、知识产权特色小镇建设、知识产权军民双向转化运用等工作提供专家咨询支持。

(七)提升城市知识产权公共服务能力

1.工作目标。建设城市知识产权综合服务平台,建立涵盖专利运营、贯标辅导、专利信息分析、专利代理等服务领域的城市知识产权服务体系,提升城市知识产权公共服务能力和服务水平。

2.工作措施。建设城市知识产权综合服务平台,增加高校、科研机构专利信息服务网点,提高区县专利信息服务网点覆盖率。进一步完善城市知识产权服务体系,落实促进服务业发展的政策措施,积极培育知识产权服务品牌机构。有条件的城市要积极建设知识产权服务业集聚发展试验区。

3.执行单位。各示范城市知识产权局选做。

4.工作支持。支持示范城市开展知识产权品牌服务机构培育工作。支持示范城市开展知识产权服务业集聚发展区工作。


四、保障措施

  (一)加强工作考核。每年年初对上一年度示范城市工作进行考核,主要考核示范城市知识产权局工作思路、工作措施、工作投入等主观努力方面的情况。考核结果以一定方式公布,并作为对示范城市每三年工作复核的重要依据。年度考核优秀的示范城市,在计划实施中给予重点支持。

  (二)开展专利实力状况评价。每年对示范城市专利实力进行评价,主要评估城市专利创造、运用、保护、管理、服务等方面的客观实力,评价结果以一定方式公布,并作为示范城市加强和改进工作的重要依据。

  (三)加强业务培训。持续开展针对示范城市知识产权局各级管理人员的业务培训,3年内完成对示范城市知识产权局处(科、室)主要负责人以上管理人员的轮训。

  (四)加大指导支持力度。进一步加大对示范城市工作的指导力度,组织、整合有关专家资源,应示范城市申请,在战略规划制定、重大政策出台、重大事件协调等方面提供专家咨询支持,在专利分析、专利布局、企业贯标、执法维权、专利运营、知识产权金融服务等各类培训方面提供课程设计和师资支持。

  (五)提供政策倾斜支持。优先在示范城市布局知识产权保护中心、专利导航产业发展、知识产权市场化运营、知识产权金融服务创新等方面的相关政策、重大工程和试点示范项目。

“复兴号”今日京沪高铁首发 我国完全掌握自主知识产权

17-6-26

6月25日,中国标准动车组“复兴号”命名仪式在北京举行

“复兴号”具备强大的安全监测系统


“复兴号”乘车环境比“和谐号”更舒适


昨日,由中国铁路总公司牵头组织研制、具有完全自主知识产权、达到世界先进水平的中国标准动车组被命名为“复兴号”。今日,“复兴号”将在京沪高铁首发,分别担当G123次和G124次高速列车。


动车编号融入速度和厂家信息

“‘复兴号’是我国具有完全自主知识产权的中国标准动车组,它的成功研制生产,标志着铁路成套技术装备特别是高速动车组已经走在世界先进前列。”中国铁路总公司总经理陆东福在命名仪式上表示,将中国标准动车组命名为“复兴号”,代表着中国铁路在新时代奋勇先行的坚强决心。

据介绍,大众熟悉的高铁CRH(China Railway High-Speed)命名序列将逐步退出历史舞台。

目前,“复兴号”中国标准动车组有“CR400AF”和“CR400BF”两种型号。其中,中车四方生产的动车组命名为CR400AF,中车长客生产的动车组被命名为CR400BF。

按照中国铁路总公司新的动车组编制规则,新型自主化动车组均采用“CR”开头的型号,“CR”是中国铁路总公司英文缩写,也是指覆盖不同速度等级的中国标准动车组系列化产品平台。型号中的“400”为速度等级代码,代表该型动车组试验速度可达时速400公里及以上,持续运行时速为350公里;“A”和“B”为企业标识代码,代表生产厂家;“F”为技术类型代码,代表动力分散电动车组,其他还有“J”代表动力集中电力动车组,“N”代表动力集中内燃动车组。


动车统一标准可实现连挂运营

为何要研制我国自主知识产权的动车组?中国铁道科学研究院首席研究员王悦明介绍,中国标准动车组的“标准”,意味着今后所有高铁列车都能连挂运营,互联互通。只要是相同速度等级的车,不管是哪个工厂出品,不管是哪个平台出品,都能连挂运营,不同速度等级的车也能相互救援。

王悦明介绍,中国高铁是以“引进吸收消化再创新”的方式诞生的,当初从欧洲、日本引进了1型车、2型车、3型车和5型车四种不同的技术平台,这些车型技术路径不同,虽然“兼收并具”结合了我国的技术特点,但毕竟不是我们完全自主的产品。

王悦明说,这些技术平台的标准系统不统一,没有做到标准化统型,不仅司机的操作台不一样,连车厢里的定员座位都不一样,无法相互替代。一旦某节车厢出现故障,需要组织乘客换乘,临时调来的车很可能要么“挂不上”,要么“缺座位”。

不仅列车有这种尴尬,因为车型标准不统一,每种车都需要有备用车停在车站应急,动车检修的车间要把4种车的零部件全部配齐,高铁司机也要把各种车型都学习一遍。

中国标准动车组的“中国”,就意味着高铁从最早的“混血”发展到由内而外都是“纯中国产”的主导地位。


中国标准动车将生产系列产品

据了解,“复兴号”今日将在京沪高铁两端的北京南站和上海虹桥站双向首发,分别担当G123次和G124次高速列车。

下一步,铁路总公司将根据运输需要,安排“复兴号”中国标准动车组系列产品设计制造,组织好批量生产,逐步扩大在不同速度等级高铁线路上的运用。

目前,已启动时速350公里速度级16辆编组中国标准动车组、时速250公里速度级中国标准动车组、时速160公里速度级动力集中电力动车组及京张高铁智能列车的研发工作。

今后,中国铁路总公司将根据运输市场需求,逐步研发CR300和CR200系列中国标准动车组。

陆东福表示,“复兴号”CR400系列动车组的成功研制和投入运用,对于我国全面系统掌握高铁核心技术、加快高铁“走出去”具有重要战略意义。我国将以“复兴号”中国标准动车组为平台,根据世界上其他国家的实际需求,量身打造,设计研制具有国际竞争力的动车组成套技术和产品,积极拓展国际市场,推动中国高铁“走出去”。


看 点

1 “寿命”更长

中国标准动车组在降低全寿命周期成本、进一步提高安全冗余等方面加大了创新力度。为适应中国地域广阔、温度横跨正负40℃、长距离、高强度等运行需求,“复兴号”进行了60万公里运行考核,比欧洲标准还多了20万公里。最终,整车性能指标实现较大提升,“复兴号”的设计寿命达到了30年,而“和谐号”是20年。

2 “身材”更好

采用全新低阻力流线型车头和车体平顺化设计,列车看起来线条更优雅,跑起来也更节能。坐过“和谐号”的朋友都会发现,动车组车顶有个“鼓包”,那其实是受电弓和空调系统。“复兴号”把这个“鼓包”下沉到了车顶下的风道系统中,使列车不仅看起来更美,列车阻力比既有CRH380系列降低7.5%-12.3%,列车在350公里时速下运行,人均百公里能耗下降17%左右。

3 “容量”更大

从外面看“复兴号”身材更好了,登车后,旅客还会惊异于空间更大,因为列车高度从3700毫米增高到了4050毫米。虽然断面增加、空间增大的情况下,按时速350公里试验运行,列车运行阻力、人均百公里能耗和车内噪声明显下降,而且有心的乘客还会发现,座位间距更宽敞。

4 舒适度更高

“复兴号”空调系统充分考虑减小车外压力波的影响,通过隧道或交会时减小耳部不适感;列车设有多种照明控制模式,可根据旅客需求提供不同的光线环境。当然更值得喜大普奔的是,车厢内实现了WiFi网络全覆盖。当然,这个连接效果如何,还有待乘客们上车检验。

5 “警惕性”更高

“复兴号”设置智能化感知系统,建立强大的安全监测系统,全车部署了2500余项监测点,比以往监测点最多的车型还多出约500个,能够对走行部状态、轴承温度、冷却系统温度、制动系统状态、客室环境进行全方位实时监测,采集各种车辆状态信息1500余项,为全方位、多维度故障诊断、维修提供支持。列车出现异常时,可自动报警或预警,并能根据安全策略自动采取限速或停车措施。在车头部和车厢连接处,还增设碰撞吸能装置,在低速运行中出现意外碰撞时,可通过装置变形,提高动车组被动防护能力。

商标广告公共场所背景音乐不得使用国歌

17-6-23

    十二届全国人大常委会第二十八次会议22日开始首次审议国歌法草案。草案对应当奏唱国歌的场合,国歌标准曲谱的审定、发布和使用,奏唱礼仪规范以及不得奏唱、播放国歌的场合等做出规范。

    草案规定,中华人民共和国国歌是《义勇军进行曲》,中华人民共和国国歌是中华人民共和国的象征和标志。草案附件中载明了国歌的歌词和曲谱。

    草案明确规定七类场合应当奏唱国歌,包括全国人民代表大会和地方各级人民代表大会开幕会议、闭幕会议,中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会开幕会议、闭幕会议;宪法宣誓仪式;升国旗仪式;各级机关组织的重大庆典活动、重要表彰仪式、重大纪念仪式、国家公祭等;重大外交活动;重大体育赛事;其他需要奏唱国歌的场合。

    草案同时规定,不得在私人丧事活动等不适宜的场合奏唱、播放国歌。国歌不得用于或者变相用于商标、广告、公共场所使用的背景音乐等。

    为了体现国歌的严肃性和权威性,草案规定:“奏唱国歌,应当按照本法规定的歌词和曲谱,不得修改国歌歌词,不得采取损害国歌尊严、影响国家形象的奏唱形式。”为增强奏唱国歌的仪式感,体现对国家象征的尊重和维护,草案规定,奏唱国歌时,在场人员应当肃立,举止庄重。举行升国旗仪式奏唱国歌时,在场人员应当面向国旗,着制式服装的现役军人、人民武装警察、人民警察等人员行举手礼,其他人员行注目礼。

    草案还规定,在公共场合,恶意修改国歌歌词或者故意以歪曲、贬损方式奏唱国歌,损害国歌庄严形象的,由公安机关处以十五日以下拘留。

    草案明确,国务院确定的主管部门组织审定用于演奏的国歌标准曲谱,录制用于播放的国歌官方录音版本。国歌标准曲谱和国歌官方录音版本,应当在中国政府网上发布。

    此外,草案规定,国歌列入全日制小学一年级音乐课教材。全日制中学、小学应当将国歌歌词和曲谱作为爱国主义教育的重要内容,组织学生学唱国歌。


国家知识产权局与广东省人民政府第三轮知识产权合作会商2017年工作会议在广州举行

17-6-21

国家知识产权局与广东省人民政府第三轮知识产权合作会商2017年工作会议现场


6月19日,国家知识产权局与广东省人民政府第三轮知识产权合作会商2017年工作会议在广州举行。国家知识产权局局长申长雨,广东省委副书记、省长马兴瑞出席会议并讲话。

 

  申长雨代表国家知识产权局向广东省委、省政府对知识产权工作的关心、重视和支持表示感谢,对过去一年双方合作会商工作取得的显著成效给予充分肯定。他指出,党的十八大以来,党中央、国务院高度重视知识产权工作,作出了加快建设知识产权强国的战略部署,并出台了一系列重大政策措施,构建起了以知识产权综合管理改革试点总体方案为引领,知识产权强国建设若干意见、“十三五”国家知识产权保护和运用规划、深入实施国家知识产权战略行动计划等共同驱动知识产权事业发展的全新局面。他希望双方深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,特别是关于知识产权工作的重要指示和对广东工作的重要批示,以合作会商为抓手,加快推进广东引领型知识产权强省建设,更好地支撑广东经济社会发展和知识产权强国建设。一是携手推进知识产权综合管理改革试点,努力打造知识产权综合管理改革的“广东样板”。二是携手推进严格知识产权保护,共同打造更加公平公正、开放透明的知识产权法治和市场环境。三是携手提高知识产权运用效益,探索更加行之有效的知识产权价值实现渠道,促进知识产权综合运用,推动经济提质增效升级。四是携手深化知识产权国际合作,共同推进面向“一带一路”特别是21世纪海上丝绸之路的知识产权国际合作,使广东成为国家知识产权对外合作交流的重要基地和平台。

 

  受广东省委书记胡春华委托,马兴瑞代表省委、省政府对申长雨一行来粤指导推动知识产权工作表示欢迎和感谢。他指出,广东省委、省政府认真贯彻落实习近平总书记关于建设创新型国家和世界科技强国的重要指示精神,在国家知识产权局的有力指导下,率先在全国启动引领型知识产权强省建设工作,不断推进部省知识产权高层次战略合作,取得良好成效。他强调,当前,广东正处于奋力决胜全面小康、开启建设社会主义现代化新征程的关键时期。习近平总书记在对广东工作的重要批示中提出了“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的要求。广东省第十二次党代会提出要深入实施创新驱动发展战略,加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式。希望国家知识产权局继续加大对广东知识产权工作的指导,进一步加强部省合作,支持广东着力提升区域知识产权创造能力,着力提高知识产权交易运用效率,着力加强知识产权保护力度,着力深化知识产权管理体制改革,着力优化知识产权服务供给,促进知识产权转化和运用,为实现创新驱动发展提供支撑,加快引领型知识产权强省建设步伐。

 

  国家知识产权局副局长贺化介绍了双方2017年知识产权合作会商工作要点。广东省政府秘书长、办公厅主任李锋通报了双方2016年知识产权合作会商工作情况。

 

  会上,双方还共同见证了国家知识产权运营公共服务平台金融创新(横琴)试点平台正式上线。据了解,该平台是首个金融创新知识产权运营交易国家平台,初步形成了以知识产权金融创新、知识产权跨境交易为特色的知识产权线上交易系统。

 

双方共同见证国家知识产权运营公共服务平台金融创新(横琴)试点平台正式上线

《2017年全球创新指数》发布 中国知识产权相关指标稳中有升

17-6-19

  6月15日,世界知识产权组织、美国康奈尔大学和英士国际商学院共同发布《2017年全球创新指数》报告。报告显示,中国排名居第22位,比2016年上升3位。这是中国继2016年成为首个进入全球创新指数前25强的中等收入经济体之后,又一明显进步。

  报告显示,2017年全球创新指数排名居前15位的依次是瑞士、瑞典、荷兰、美国、英国、丹麦、新加坡、芬兰、德国、爱尔兰、韩国、卢森堡、冰岛、日本和法国。


  据了解,2017年全球创新指数通过81项指标,对全球127个经济体的创新能力和可衡量成果进行评估。创新指数是以创新投入、创新产出两个次级指数的平均值计算得出的。指标体系的81项指标分为制度、人力资本与研究、基础设施、市场成熟度、商业成熟度、知识与技术产出、创意产出等七大类。


  报告显示,与2016年相比,2017年中国创新指数排名(第22位)上升3位,创新指数得分(52.5分)提高1.9分。中国的创新产出次级指数排名(第11位)上升4位。在七大类指标中,中国在制度(第78位,上升1位)、人力资本与研究(第25位,上升4位)、基础设施(第27位,上升9位)、知识与技术产出(第4位,上升2位)、创意产出(第26位,上升4位)等五大类均有所提升,但在市场成熟度、商业成熟度等两大类排名上略有下降。


  报告显示,中国是唯一与发达国家经济体创新差距不断缩小的中等收入国家,已经成功跻身全球创新领导者行列。2017年,中国创新效率比排名居第3位(上升4位),创新质量排名居第16位(上升1位)。而且,中国在本国人专利申请量、本国人实用新型申请量、本国人工业品外观设计申请量、国内市场规模、知识型工人、提供正规培训的公司占比、知识影响力、高技术出口减去再出口在贸易总额中的占比、创意产品出口在贸易总额中的占比等多项指标排名均居全球首位。


  报告显示,2017年,中国知识产权相关指标排名稳中有升。中国本国人专利申请量、本国人实用新型申请量、本国人工业品外观设计申请量等指标继续位居第1位,PCT国际专利申请量/十亿购买力平价美元GDP(居第17位,上升8位)、本国人商标申请量/十亿购买力平价美元GDP(居第4位,上升4位)等指标排名继续上升。

  据悉,全球创新指数自2007年起每年发布,已经成为了全球政策制定者、企业管理执行者等人士的主要基准工具。


  麦肯锡认为,该报告客观反映了我国近年来深入实施创新驱动发展战略,推动大众创业、万众创新所取得的显著成效,对提升我国国际影响力,推动全球创新发展也将产生积极作用。

共享单车第一股“永安行”专利侵权案终于胜诉了!

17-6-8

  2017年6月7日,苏州市中级人民法院知识产权法庭针对顾泰来起诉永安行侵害其发明专利一案,正式作出判决,法庭宣读了民事判决书判定永安行的共享单车系统和公共自行车系统不涉侵权,驳回原告顾泰来的诉讼请求。

  2017年4月14日,永安行通过证监会审核并获得上市发行批文。随后,美籍华人顾泰来以永安行侵犯其持有的“无固定取还点的自行车租赁运营系统及其方法”专利为由,于4月17日和4月18日先后在苏州市中级人民法院和南京市中级人民法院将永安行诉至公堂,并先后向证监会、中纪委、上交所以及部分媒体等实名举报永安行侵权其专利。迫于舆论的压力,永安行于5月5日发出暂缓上市路演的公告。

  由于涉诉专利事关共享单车全行业,因此,国内共享单车企业对此案的审判结果甚为关注。2017年6月7日,苏州市中级人民法院知识产权法庭针对顾泰来起诉永安行侵害其发明专利一案,正式作出判决,法庭宣读了民事判决书 【(2017)苏05民初271】判定永安行的共享单车系统和公共自行车系统不涉侵权,驳回原告顾泰来的诉讼请求。


永安行IPO意外暂缓事件始末

▲“共享单车第一股”永安行IPO意外暂缓

  因陷入专利侵权纠纷,正在IPO的永安行,猛踩一脚刹车,“共享单车第一股”的光环蒙上阴影。不光永安行,让用户感觉技术炫酷的摩拜单车,近来也接连传出被诉专利侵权的消息。无桩还车、扫码开锁,共享单车俘获数千万用户的技术优势,竟然惹上知识产权纠纷,这是否会成为其全国扩张的“阿喀琉斯之踵”?


永安行IPO急踩刹车

  共享单车引来各路资本入局,早已是热门话题。3月24日,证监会披露的永安行IPO招股说明书显示,公司将发行不超2400万股股票,计划募集资金5.98亿元。永安行有望率先登陆资本市场成为“共享单车第一股”的光环,让其备受外界关注。4月6日,永安行就顺利过会,迈出其登陆资本市场的关键一步,进度可谓超出预期。

  但近日,永安行遭实名举报。举报人顾泰来表示,永安行侵害其发明专利权,并表示已向中纪委实名举报中国证监会发行部,要求暂缓或暂停永安行IPO。而在5月4日,永安行在其官网公告称,对举报信内容进行回应,“我们认为,该信件内容大量信息严重失实,存在夸大事实、曲解相关法律法规、刻意误导公众的情形。”

  永安行还称,确认涉诉专利与公司相关业务在技术方案、功能方法等方面不同,不存在侵犯涉诉专利的行为。同时,由于涉诉专利对应的业务对公司整体营收贡献极低,去年占比还不到1%,因此,对公司业务不构成重大影响。

  不过,到了昨天,永安行突然“服软”。公司在早间公告表示,因发行人出现媒体质疑事项,发行人与保荐机构(主承销商)中金公司协商决定暂缓后续发行工作,并暂停原计划于当日举行的网上路演。


“技术牌”屡遭侵权尴尬

  顾泰来是首批国家“千人计划”专家,江苏先联信息创始人,也是“无固定取还点的自行车租赁运营系统及其方法”专利持有人。此次他举报永安行侵权一事,其实在永安行的招股说明书中也有披露。

  在招股书中,永安行针对专利权纠纷事宜表示,顾某拥有专利属于无固定点取还车方案,而发行人手机扫码有桩公共自行车租赁业务属于固定点取还车方案,技术原理完全不同,不存在顾某所述的侵权行为。

  永安行还表示,为彻底消除该事项的潜在不利影响,如果侵权导致任何费用支出、经济赔偿等损失,公司实控人孙继胜将无条件全额承担赔偿责任。然而,就在上月,顾泰来以侵害其发明专利权为由将永安行诉至公堂。根据顾泰来出示的法院传票,南京市中级人民法院将于今年6月21日审理他与永安行的专利纠纷案。

  近期共享单车惹上侵权官司的,还有摩拜。3月初,深圳市呤云科技有限公司状告摩拜侵犯其包括智能锁在内的多项发明专利,目前已分别获得北京市知识产权局和北京知识产权法院的立案受理。

  另有报道显示,上海知识产权法院近日受理了胡某诉摩拜侵害发明专利权纠纷一案。据了解,胡某是一位技术达人,他称“扫码开锁”是其发明专利,要求摩拜立即停止相关侵权,并赔偿经济损失人民币62万元。

  无桩模式、扫码开锁,这些让共享单车引以为豪的“技术牌”,一时间纷纷陷入侵权纠纷,令外界大跌眼镜。


“互联网+”下半场有新玩法

  风口之上的共享单车,受到资本狂热追捧,但如果侵权成为事实,其市场拓展将大受影响。上海金融与法律研究院研究员刘远举认为,对这些互联网企业来说,说不清知识产权问题,无论是上市,还是把公司卖掉,最直接的影响就是估值。

  一般来说,专利侵权界定是一项非常专业而复杂的工作,诉讼周期可能非常漫长。

  据了解,顾泰来曾在2009至2010年做过共享单车商业化努力,虽然当时未得到市场认可,但他已为模式概念申请了专利。刘远举分析称,从专利内容看,顾泰来所诉“无固定取还点的自行车租赁运营系统及其方法”,覆盖的是整个无桩自行车的租赁。而这正是共享单车的基础技术特征,以及整个商业模式的基础。因此他认为,如果永安行败诉,接来下摩拜、小黄车也可能受到牵连。

  专利风险一直是创业公司面临的一大考验。业内人士指出,目前来看共享单车的技术模式很容易被复制,创业公司最好还是自己研发申请专利,以免受制于人陷入被动。不过,即便是在知识产权诉讼中败诉,共享单车的扩张步伐也很难停止,只是会付出专利使用费的较高成本,或者通过私下和解的方式解决。

  刘远举分析,“互联网+”的下半场,玩法会有些改变,不再是资本主导一切,知识产权会占据越来越重要的地位。

  不光是永安行,摩拜单车也被爆出陷入侵权纠纷,但显然不如永安行这次轰动。1个多月前,深圳市呤云科技有限公司在北京提起专利侵权行政救济和司法救济程序,并得到北京市知识产权局和北京知识产权法院的立案受理。


▲摩拜单车也涉入知识产权纠纷

  若非该案的原告主动向媒体曝光此事,作为非上市公司的摩拜单车没有义务也没有动力公开这类的涉诉事宜。行业中的其他企业,或许已经陷入类似的侵权官司,只是没有被公开罢了。

  事实上,一些“热心”的自媒体上写作者开始扒出可能已经被共享单车们侵权的其他专利。在这些自媒体看来,侵权是一个行业性的现象。

  因此,专利诉讼可能不是只针对某一家共享单车企业,而将是整个行业。深圳市呤云科技总监程越就曾对媒体表示,如果此次胜诉,不排除下一步对其他侵权企业集体诉讼。剩下的问题只是,第一块被推倒的多米诺骨牌在哪儿。同样可以预见,随着共享单车资本神话的越来越接近成真,越来越多的会人扛起知识产权的大旗,带着各自的意图,冲进这个野蛮生长的行业。

  这些人里面,有可能是同行的竞争者,有可能是如顾泰来这样吃不到蛋糕的专利拥有者,也有可能只是看不惯抄袭、侵权的知识产权的拥护者。以永安行IPO暂缓为分水岭,行业或许正从资本大战进入知识产权大战的新时代。

120件注册商标!申请人竟是美国总统的女儿伊万卡!

17-6-6

据华尔街日报报道,据之前未曾报道过的中国备案文件显示,3月份,在伊万卡﹒特朗普(Ivanka Trump)被任命为白宫顾问的前一天,她麾下的一家公司在中国申请了覆盖广泛领域的新商标。

这14份商标申请涉及从建筑、法律服务到除啤酒以外的酒精饮料等多个行业。若商标申请获得批准,伊万卡﹒特朗普将可以在中国大范围扩大业务,或防止投机的中国本土公司使用她的名字做商标。

这14份仍待审批的商标申请似乎是伊万卡﹒特朗普麾下公司在特朗普当选总统后在中国申请的首批商标。备案记录显示,从2016年7月至2017年1月,伊万卡﹒特朗普的公司在中国申请了36个商标,3月28日又提交了14份申请。

申请还涉及电信、教育、地毯、保险和电子游戏设备。

处理商标审批的机构中国国家工商行政管理总局未回应置评请求。提交注册商标申请并不意味着公司将在该领域实际售卖产品。企业经常出于保护性目的申请商标以应对商标抢注。抢注者会先注册知名外国公司和产品的中文商标,通常是为了让这些公司付钱给他们请他们放弃商标。

伊万卡﹒特朗普公司的总裁Abigail Klem表示,提出这些申请是常规业务运营的一部分,是为了保护公司品牌。Klem在一份声明中表示,过去几年来,该品牌在常规经营过程中已申请、更新并大力保护其国际商标,尤其是在商标侵权现象肆虐的地区。

白宫未予置评,称相关问题应由伊万卡﹒特朗普的公司来回答。

据中国政府的记录,伊万卡﹒特朗普麾下的公司伊万卡﹒特朗普商标有限公司(Ivanka Trump Marks LLC)于3月28日申请了“IVANKA TRUMP”商标,覆盖14个行业。用该公司的中文名搜索,显示有15条申请记录。白宫3月29日声明称,伊万卡已正式担任总统助理,不过不领工资。

近几周,中国有关部门已经初步批准了伊万卡﹒特朗普和她父亲的数项商标申请,相关申请是在特朗普当选美国总统前提交的。

伊万卡的公司已经在中国提交了至少70个商标申请,其中10个获批,三个被拒,其余待决。国家工商行政管理总局负责人今年3月对记者们说,关于特朗普的商标,从2006年就开始在中国申请注册商标,当时申请了120件,目前注册成功77件。

安卓之父的手机Essential或夭折!竟然是因为商标侵权!

17-6-6

Android是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统,主要使用于移动设备,如智能手机和平板电脑。现在安卓系统可以说是世界上手机中应用最广的操作系统。

现如今,从事手机操作系统的这位元老级创始人物,要创业出手机了,对于广大消费者来说,自然是满满的期待。

安卓之父安迪·鲁宾已经发布了全面屏手机Essential。该手机将在6月份上市开卖,售价699美元(约合人民币4789元)起。

虽然手机已经发布,但现在安迪·鲁宾面临的还要另外一个问题是,Essential被指商标涉嫌侵权。知名智能手机保护套与配件生产商Spigen日前针对Andy Rubin使用的Essential商标名发出一份禁止使用的信件。获悉,Spigen在大量笔记本产品中都使用了Essential这一商标,不过没有直接在智能手机相关产品中使用。

Spigen公司要求Essential公司停止使用Essential商标,如果在6月15日之前未收到任何回应,Spigen将采取法律手段来维护自己的商标权益。手机虽然目前还没有出货,但因为Spigen公司注册商标在先,留给安迪·鲁宾的时间可不多了,要么修改要么与Spigen公司达成一致协议,否则,在法律程序下,安迪·鲁宾没有任何胜率可言。

大的企业之间商标、专利之争屡见不鲜,可这次连安卓之父在手机相关专利面前都要栽跟头,可见商标相关领域的专业性以及相关法律的完备性。任何细微的相似之处与概念可混淆之处都可能会引起商标纠纷。所以,从这一案例中,我们也感知到商标注册的重要性,提前注册商标也将是企业在发展过程的不二选择。

小编儿则认为,商标事情无小事,提前注册是大事。从文中就可看出,一个企业在发展的过程中,注册商标是必不可少的。由此看来,企业创立初期就提前做好所有商标的申请与注册工作显得尤为必要。

顺丰菜鸟之战:国家邮政局深夜“拉架”! 48小时不到,双方握手言和啦!

17-6-3

最新进展:顺丰菜鸟握手言和!

  面对顺丰菜鸟互撕事件的再度升级,6月3日凌晨,国家邮政局再度连夜发文,协调解决菜鸟顺丰数据互通问题。相比于上次出手干预的“和事”劝说,此次态度强硬很多,并提到协调双方于中午12点前全面恢复业务合作和数据传输。

  北京商报记者发现,今日凌晨时分,国家邮政局连夜发文,表明菜鸟顺丰已达成协议,将于6月3日12时起全面恢复业务合作和数据传输。通知中显示,6月2日晚,国家邮政局召集菜鸟网络和顺丰速运高层来京,就双方关闭互通数据接口问题进行协调。双方表示将从讲政治顾大局的高度出发,积极寻求解决问题的最大公约数,共同维护市场秩序和消费者合法权益,并同意从6月3日12时起,全面恢复业务合作和数据传输。

  国家邮政局强调,近年来电商与快递业共同发展的良好态势来之不易,应倍加珍惜。希望上下游企业共同努力,携手共进,合力推动行业持续健康发展,为广大消费者提供更好的快递服务。

  6月3日早上4点38分,菜鸟网络在官方微博发布《国家邮政局协调解决菜鸟顺丰数据互通问题》的截图,并配上“鼓掌”表情。国家邮政局的通知中提到,“双方同意从6月3日12时起,全面恢复业务合作和数据传输”。

  北京商报记者注意到,部分淘宝商家已经将自家商品备注为,“继续正常发顺丰,请放心购买”的字样,经询问发现,少数商家已经知道数据将恢复的消息,并表示马上就可以继续查询到物流信息,告知消费者可以放心购买。

  国家邮政局曾在6月1日首次发文干预时表示,对此事高度重视,及时与当事双方高层进行沟通,强调要讲政治,顾大局,表明要切实维护市场秩序和消费者合法权益,决不能因企业间的纠纷产生严重的社会影响和负面效应。

  此前,菜鸟顺丰事件闹得沸沸扬扬,业内专家表示,该事件将影响部分商家跟消费者合法权益。此次邮政局出手,对维护市场秩序和消费者合法权益起到推动作用。

企业上市须知 | 新三板企业之知识产权

17-6-3

企业收益分两类

一类是盈利性收益,面对的是公司产品的消费者,需要研究消费者的需求,满足客户需求,从而产生可持续的盈利性收益;

  一类是股权性收益,面对的是以公司本身作为收购对象的投资者,需要研究投资者喜好,并不断提升公司的市值,从而获得较佳的股权性收益。

  可见,如何对公司做好市值管理,对公司家本身尤为重要。大多数公司家都会将市值管理的显量放大,例如财务数据。

  但是对隐量部分经常会忽视掉,最终导致公司进入市值失衡的位置。知识产权就是其中重要又容易被忽视的部分。


我们来看一下几个例子:

  苏州恒久(002808),2010年招股说明书披露其共拥有专利5项,并列明了这5项已授权专利的信息。但事实上这5项专利均因未缴年费而被终止失效。苏州恒久因此被证监会要求核查相关问题,当年上市被止,直到今年才IPO成功。

  浙江三鸥机械股份有限公司就因未披露详细的专利信息,证监会创业板发行审核委员会不再对其进行审核,导致上市失败。

  星网锐捷(002396),在已获核准首次公开募股(IPO)的情况下公告称,公司自查发现部分实用新型专利和外观专利存在因未续缴年费等原因已被终止,亦有部分正在申请的专利在审查阶段发生变化,其法律状态与招股意向书内容存在差异,决定暂缓A股发行。

  吉林永大,因与伊顿公司签署了《共用品牌许可协议》,被授权使用世界知名电气品牌“EATON”,被证监会认为其自身不具备完整的业务体系和直面市场独立经营的能力。

  山东信得科技,首发申请未获通过,原因在于该公司许可其实际控制人潍坊信得无偿使用其所有商标1年,发审委认为其关联交易定价不公允,损害了拟上市公司的合法权益。

  这个名单可以很长很长。由于知识产权本身是边缘性学科(法律和技术的混搭),因此,绝大多数不具备理科背景的律师很容易忽视掉。


知识产权对市值的影响

我们来看看知识产权在不同阶段影响市值管理的方式(假定公司的阶段性目标为上市):

  一、 出资和增资。我们都知道注册公司的时候是需要实际出资的。作为股东要清楚,知识产权是可以作价出资的,比例最高可达70%。从而本身为股东降低了资金的压力。

  二、 当公司成立后,公司需要做融资,当公司固定资产不足的时候股权融资成了一个常见的手段。那么投资人在看公司的时候创始团队和项目本身很重要,同样的,具有核心竞争力(护城河)的商业模式也尤为重要。通过知识产权布局来达到提高护城河的方式,是增强投资人信心,增加公司融资筹码的重要手段。

  三、 公司在发展的时候,需要充分了解市场走向,同时也不能忽视政府导向(滴滴打车的例子),充分了解政府对行业的支持,能够获得税收、贷款、补贴等各种方式的支持。

  比如说国家高新技术企业,如果您申报成为国家高新技术企业以后,你的税率会降低10%,也就是您的税额会减少40%,有些园区在入住的时候要求一定是国家高新技术企业。


拟上市企业如何规划知识产权

一、公司开始筹备上市时,需要对公司的知识产权做全方面的审视(商标、版权、域名、专利等一个都不能少)。由于上市阶段的企业时间成本比较高,企业都希望能尽快完成上市的进程,基于此,部分律师会把排队中的企业作为狩猎目标,通过企业较为忽视的知识产权作为手段,以达到火力的目的。

  二、已经申请的专利,申请日即是缴纳年费日,在这个日期前每年都要向国家专利局缴纳对应的年费,过了申请日还有半年的时间会产生滞纳金,但是过了这半年将打入无效库,专利宣告无效,所以专利不是申请了就一本万利了,每年及时缴纳年费是必需的。

  三、商标申请后第十年续展一次,提前一年都可以续展。地址做了变更或公司名笱做了变更,一定记得把已经注册的商标一并做变更,否则会造成营业执照与申请商标的主体不统一而影响后续品牌的使用,商标注册后要及时使用,否则第三方会在以撤销三年不使用而向商标局撤销您的商标,导致注册商标因没有使用而无效。


上市企业如何规避知识产权问题

上市后,企业的市场管理开始进入常态化,并购、重组是经常会发生的事情。

  当企业选择一个并购标的拟扩大自己的资产以及业务边界的时候,对标的公司的知识产权评估也是尤为重要的。

  首先要找专业的机构知识产权的有效性,有专利并不代表一定是有效的,同时找专业的资产评估机构客观评估其知识产权的价值,以达到知识产权的价值最大化。


互动环节

  1、一个全新的商业模式算是知识产权吗?

  如果您的这个商业模式是全新的,那么您可以用版权的形式去保护您的商业模式,您可以把您的商业模式整个阐述出来,我们这个是用版权的方式帮您去做保护的。

  因为版权是不会对外公开的,它公开的情况只有一种,就是如果您用了一些侵权,法院是可以到版权那边提出申请查阅的,所以任何第三方是看不到您的这个商业模式的,所以说我们建议您用版权的形式去做一个保护。

  2、在游戏公司在职期间,业余创作的动画角色属于公司的还是个人的呢?

  其实可以分为两部分回答您。第一属于你在职期间你去做的这样一个动画的角色,和您在游戏公司的这些整个的IP是相关的,那么这是属于您的职务创作。

  如果您这个本身是和您的游戏公司不相关的,这个是属于您个人得IP,所以这个是要分开来看的。

  3、知识产权项目申报中要准备哪些材料?深圳对于知识产权方面有没有政府扶持?

  深圳其实对于这种创新型的企业,政府的这种政策扶持是非常非常大的。

  因为从科创委到发改委,到我们中小服务署,整个的资金还是蛮充裕的,所以说希望这种研发型的企业和满足条件的企业,尽可能的去申报一些这种政策的扶持。

  对于提到项目申报需要准备哪些条件?因为项目有上百个,所以说针对每个项目不同准备的材料也都是不一样的。

  4、公司关张后,知识产权是否还得到保护?

  我建议您的公司如果是因为运营不太顺利的情况下,在您清算之前我建议您把您的知识产权转让出来,这样您的知识产权会继续有效。

  如果您的公司已经停止经营,那么会导致您的知识产权无效。因为您的公司清算之后,您的所有的证件包括公章已经收回去了,您再想做转让的话这个年度就比较大了,因为您的主体已经不在了,相对于而言您的知识产权也就相对处于一种无效的状态。

  5、新三板挂牌企业以知识产权出资,需要注意哪些法律问题?

  我简单讲一下这些注意事项。首先您要看的是您的知识产权筹资形式是否合法。

  还有一个是您的知识产权的权属是否明确,是否存在纠纷问题,这个是很关键的。

  还有一个就是是否依法履行您的出资、程序。但如果是用做出资无形资产,占注册资本的比例是否符合公司法的一个许可范围,那么还有知识产权出资对于被投资方应该具有有效性和有益性。

  6、初创企业投资人以货币形式入股,创始人以知识产权股与管理股入股合理吗?股权分配是否有效?

  知识产权在整个的投资,就是我们公司注册最初的资本的时候,最多只能占70%,所以说这个您要和您的不管是投资人也好,创始人也好,您这个自己可以去商量,因为对于无形资产投资的比例,它是有规定的,不能超过70%。

  并且如果它的无形资产,就是知识产权可以用无形资产评估公司去做评估的。在评估之后它也会去抵一个价值的。比如说您评70万或者两百万,它都是有一个价值体现出来的。它也可以用货币的形式去体现出来。

顺丰“封杀”淘宝!王卫为何要跟马云“对着干”?

17-6-2

昨天(6月1日)凌晨,顺丰突然宣布关闭对菜鸟的数据接口。截至中午,顺丰已经停止给所有淘宝平台上的包裹回传物流信息。

昨天14:30左右,作为淘宝网物流及供应链平台的菜鸟网络,在官方微博上发表声明:

5月31日晚上6点,菜鸟接到顺丰发出的数据接口暂停告知。6月1日凌晨,顺丰就关闭了自提柜的数据信息回传。6月1日中午,顺丰又进一步关闭了整个淘宝平台物流信息的回传。这导致了部分商家和消费者的信息混乱,可能会造成商家和消费者的重大损失。

事情发生得很突然,我们正在跟顺丰进行更进一步沟通。声明还称:此事发生前,为保护消费者隐私、电话信息安全,菜鸟根据安全团队的建议正在对全网物流数据进行信息安全升级,加强对海淘、快递柜等物流数据的多重交叉验证,但顺丰及丰巢等出于各种原因并不配合。

菜鸟在声明中强调,与所有物流伙伴是合作关系,而不是竞争。菜鸟不碰具体物流配送,没有一辆快递车,没有一个快递员,是凭借物流合作伙伴的支持合作,共同提升了中国的快递物流效率。


神逆转!顺丰回应:明明是菜鸟下线丰巢接口

但是,昨天下午6点多,顺丰对这一事件给出了另一个版本的解释:不是顺丰关闭菜鸟数据接口,而是阿里系平台封杀了顺丰,背后原因是阿里方面希望顺丰使用阿里云。

此外,据北京商报、封面新闻、新浪财经等多家媒体报道,顺丰表示,旗下的丰巢在2016年跟菜鸟开始合作。内容包括:菜鸟提供消费者手机号信息给丰巢。丰巢反馈快递出入柜信息,丰巢网点推送等相关快递柜物流信息给菜鸟。

在2017年3~4月续约的过程中,菜鸟提出:所有快递柜信息的触发必须通过菜鸟裹裹,取件码信息无条件给到菜鸟,丰巢需要返回所有包裹信息给菜鸟(包括非淘系订单)。丰巢难以接受以上合作条款。


真相到底是什么?

请大家留意菜鸟上述声明中交代的前提条件:“……我们将加强对海淘、快递柜等物流数据的多重交叉验证,但顺丰及丰巢等出于各种原因并不配合。”

也就是说,菜鸟想推出一个新的规则——物流数据多种交叉验证,逼急了顺丰。

若海高校创始人谭亚强在接受虎嗅采访时说:“顺丰和菜鸟的博弈一直存在,只不过这次可能逼得有点急,而且前段时间顺丰、京东、唯品会有一个结盟,要自己建数据接口。”

虎嗅采访了一位顺丰内部人员王三德,对方告诉虎嗅:“顺丰不想跟菜鸟干,现在已经不跟它合作了。”

王三德向虎嗅透露,顺丰跟菜鸟的合作中止有一点时间了,他说:“我们的确有一段时间是给菜鸟送货的,但是后来发现不赚钱,还浪费人力物力。

事实上,顺丰与菜鸟不对付早就有迹可循:

第一,2014年5月,顺丰主动中止了部分与淘宝商户的合作,不再递送价格超低的物流件,转向与其他新兴电商平台合作。

第二,丰巢科技的成立。2015年4月份,顺丰联合申通、韵达、中通、普洛斯四家物流公司,共同投资创建丰巢科技。丰巢成立后,迅速形成“丰巢派”与“菜鸟派”开始抢占物流配送“最后一公里”。

第三,2016年3月份,天猫官方宣布,取消“顺丰包邮”服务。


顺丰王卫给了马云一个下马威

昨天这事发生的节点非常值得玩味。5月22日,在菜鸟网络“GSLS全球智慧物流峰会”上,台下第一排坐着“四通一达”的高管们,马云当着会场的2000人提出了一个“小目标”:“我告诉大家,一天10亿只包裹,不会超过8年,估计在六七年左右就能实现。”

马云批评到,目前他还没在国内看到哪家公司,在眼光、格局、组织、人才、技术各方面做好了准备,迎接10亿包裹时代的到来。

马云警告:“不管同不同意,这儿至少一半的人十年以后不会在这里了。”

不管马云有没有托大,但估计坐在第一排的物流公司高管,听了这些话应该不会多高兴。

更关键是马云说的另一句话,几乎就差点名“顺丰”了,他说:“很多公司已经上市,更多的物流公司在排队上市,但我没有发现上了以后和不上市有多大的区别,唯一感觉就是我变成了排名多少的富豪了,这没有意义。”

这几乎是指名道姓说顺丰和王卫了,而恰好,顺丰的高管并没有出席这个峰会。马云想通过公开演讲的方式“点拨”顺丰和王卫,结果顺丰顿时开窍了,它随后做了两件事:

第一件事,5月29日,中国邮政、顺丰等15家快递与菜鸟签署了战略合作协议。根据协议,这15家企业与菜鸟将基于云计算服务,推动行业的信息化升级。

第二件事,6月1日,对菜鸟暂停物流数据接口。

现在的格局似乎已经非常明朗:马云想靠菜鸟一统物流江湖,顺丰王卫则不愿做小弟而揭竿起义。


腾讯半路杀出!

值得注意的是,在菜鸟和顺丰掐得火热的时候,腾讯也不甘寂寞。1日晚间,腾讯云在微博表示:腾讯云赞同“开放的云计算”理念,全力保障数据安全,更保障客户业务安全。腾讯云助力顺丰布局云端,无论多么重视顺丰的数据与业务安全都不为过。

另据北京商报报道称,菜鸟之所以封杀顺丰,背后的原因是阿里方面一直希望顺丰从腾讯云切换至阿里云。

快递公司们到底在争什么?

目前中国的快递市场竞争激烈,几家大公司大致可以分为3个阵营:顺丰,京东物流和菜鸟网络。

其中,京东的模式是“自己玩”。产业时评人张书乐表示,京东物流就是一个以服务京东商城上的自营,辐射入驻商家的物流配送和仓储体系,等于是形成一个购物、仓配、快递和售后的闭环体验。

菜鸟的理念就是“一起玩”。菜鸟凭借淘宝天猫庞大的电商平台,吸引了很多家快递公司合作。成立于2013年5月的菜鸟网络是由阿里巴巴集团与顺丰集团、三通一达(申通、圆通、中通、韵达)等共同组建,不过顺丰与三通一达仅各出资5000万,分别占股1%。

张书乐说:“(菜鸟)其实就是一个整合平台,整合多个快递公司的资源,形成一个物流数据平台。”

张书乐认为,菜鸟的最大优势就是通过同盟军的方式来快速完成覆盖,成本极低,灵活性大。但同时,由于“入伙”的快递公司只是一个相对松散的联盟,因此在管控能力上,则弱了许多。

此前,菜鸟和京东竞争早已摆在了台面上。

2016年7月,刘强东在央视《对话》节目中直言,菜鸟物流就是在为几家物流公司搭建系统,说得好听是提升这几家快递公司效率;说得难听点,最后你等着瞧,这几家公司的大部分利润都是被菜鸟物流给吸走。

接着刘强东还说到,这些加入菜鸟联盟的快递都心知肚明,只不过是被“套牢”了而已。刘强东原话为:

其实他们都知道,只是现在已经没有能力离开了。因为你不这么做,就会被它踢走了,50%的业务就没有了。所以你的命根子已被抓在手里。

但是,刘强东还说,只有一个例外,那就是顺丰。

作为中国快递业的龙头老大,顺丰已经多次表现出跟菜鸟的距离感,并且,它也在菜鸟网络之外组建自己的联盟来对抗菜鸟。2015年4月,顺丰联手申通、中通和韵达共同投资5亿元成立丰巢科技,而这次停止对菜鸟开放物流数据接口的,除了顺丰,还有丰巢。

除了京东将销售、仓储、物流整合为一体之外,顺丰、“三通一达”和菜鸟都在想办法与其他快递公司合作。那么,它们在竞争中合作,又通过不同模式竞争,但最终的目的是什么呢?

这个答案或许马云在5月22日的“2017全球智慧物流峰会”上已经说了:未来物流背后的支撑是数据流,真正的物流一定是数据的沟通,一定是数据化的物流。现在的大公司如果反应不迅速就会像恐龙一样被淘汰灭绝,未来胜出的将会是善于利用数据的创新型小公司。

【六一特辑】知识产权教育从娃娃抓起!全国中小学知识产权教育试点示范工作方案在这里!

17-6-1

全国中小学知识产权教育试点示范

工作方案(试行)


为进一步培养中小学生的创新精神和知识产权意识,为创新型人才培养提供基础性支撑,制定本方案。


一、指导思想

深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,按照《国家知识产权战略纲要》以及《深入实施国家知识产权战略行动计划(2014—2020)》的要求,通过培育一批能带动全国中小学知识产权教育工作的试点、示范学校,让青少年从小形成尊重知识、崇尚创新、保护知识产权的意识,并充分发挥中小学知识产权教育的辐射带动作用,形成“教育一个学生,影响一个家庭,带动整个社会”的局面,增强全社会的知识产权意识,营造“大众创业、万众创新”的良好社会氛围。


二、主要任务

国家知识产权局联合教育部在全国具备一定条件的中小学中开展知识产权教育试点、示范学校的认定和培育工作,通过试点促推广,通过示范促深化,整体推进全国中小学知识产权教育工作。通过开展知识产权教育,落实国家知识产权普及教育计划,整体提升青少年的知识产权意识;通过学校开展知识产权教育实践,为学生发明创造、文艺创作和科学实践提供施展平台,培养学生社会责任感、创新精神和实践能力。


三、目标与步骤

到2020年,在全国建成100所知识产权教育工作体系较为完善,知识产权教育工作规范化、制度化,知识产权教育成效明显的“全国知识产权教育示范学校”。

2015年至2018年,每年组织申报评定“全国知识产权教育试点学校”30至50所。

2017年至2020年,每年从试点满两年的学校中评定出25所“全国知识产权教育示范学校”。没有进入示范的试点学校在2020年前将继续进行试点。


四、申报与审批

(一)申报条件

1.试点学校申报条件。

(1)学校所在地政府部门支持知识产权教育工作;

(2)校领导重视以知识产权教育为主要内容的创新教育;

(3)已开展或计划开展知识产权师资队伍的培育工作;

(4)已开设或计划开设知识产权教育课程;

(5)积极支持并组织开展普及知识产权知识的体验教育和实践活动;

(6)积极开展发明创新、文艺创作等竞赛活动,鼓励和激发中小学生的创新热情;

(7)积极组织师生员工参加省内外的青少年发明创新比赛。


2.示范学校评定条件。


(1)学校所在地政府部门重视知识产权教育工作并有扶持措施;

(2)申报学校为中小学知识产权教育试点学校且试点满2年;

(3)知识产权教育工作体系较为完善,知识产权教育工作规范化和制度化;

(4)拥有一支能熟练开展发明创造和知识产权教育工作的专兼职师资队伍;

(5)制定较为明确、合理的课程计划,在合适的年级定期进行知识产权教育;

(6)利用学校网络、宣传橱窗、墙报、校报等平台,发挥学生团体的积极作用,深入开展知识产权体验教育和实践活动;

(7)建立对学生发明创造的激励机制和奖励制度,鼓励和支持学生创新成果获得知识产权保护;

(8)积极开展中小学知识产权教育的教学研究工作;

(9)知识产权教育成效明显,师生知识产权意识不断增强,学校发明创新活动积极踊跃。


(二)审批程序

1.申报试点、示范的学校,应据实填写申报表,制定工作方案,经所在省知识产权管理部门会同主管教育行政部门推荐报国家知识产权局。

2.国家知识产权局、教育部组成“全国知识产权教育试点示范学校考核评定小组”,依据本工作方案对各省上报的学校进行考核、评定,确认试点和示范学校。

3.对被确认的试点和示范学校,国家知识产权局、教育部联合印发批准文件。


五、扶持措施

(一)对纳入试点、示范的学校,由国家知识产权局给予适量的引导经费,省知识产权管理部门给予一定配套支持经费,专项用于知识产权教育工作。

(二)对试点、示范学校的授权专利,鼓励地方酌情给予奖励。

(三)对试点、示范学校的发明专利申请依照《发明专利申请优先审查办法》予以优先审查。

(四)对试点、示范学校从事知识产权教育的教师进行相关业务知识培训。

(五)对试点、示范学校提供远程知识产权教育资源。

(六)为各试点、示范学校提供知识产权教育出版物。

(七)充分利用报刊、网络、电视等新闻媒体,对试点、示范学校的先进做法和成功经验进行广泛宣传推广。

(八)适时组织试点、示范学校师生开展国内外知识产权教育交流活动。


六、组织管理与考核评价

(一)国家知识产权局、教育部负责全国中小学知识产权教育试点示范工作的总体规划、统筹协调、培育、认定和指导;并成立“全国知识产权试点示范学校考评小组”(以下简称“考评小组”)。“考评小组”负责试点、示范学校的评定及考核。具体工作由国家知识产权局办公室负责联络。

(二)根据工作安排,由省知识产权管理部门会同主管教育行政部门组织申报,在自愿申报、地方推荐和组织考评的基础上,确定试点、示范学校。教育部对试点示范学校参加评先评优、表彰奖励等活动在同等情况下给予优先考虑。

(三)国家知识产权局负责筹集试点示范引导资金,落实扶持措施,分阶段对试点、示范学校的知识产权教育工作进行检查。

(四)各省(区、市)知识产权局、教育厅(局)应积极争取当地政府及各有关方面的支持,落实配套资金,并按照本方案负责本地区的知识产权教育试点工作。主要负责全省中小学知识产权教育的组织开展和推广工作,指导学校设置知识产权课程,帮助学校培养知识产权授课教师,积极组织试点、示范学校教师员工开展知识产权教学研究和经验交流。

(五)在试点示范期内,各试点、示范学校应建立和健全知识产权教育工作体系,使知识产权教育成为学生素质教育的有机组成部分,形成教学有师资、学习有课时、体验有平台、创新有激励的良好氛围,确保师生知识产权意识和能力得到显著提高。

(六)试点、示范学校每年进行一次知识产权教育工作总结,通过省知识产权管理部门以书面形式向“考评小组”提交年度工作报告和次年工作计划。

试点期限为两年。试点期满后,将组织考核,并公布考核结果。考核结果分为不合格、合格、良好和优秀4个等级。考核结果优秀的试点学校认定为全国知识产权教育示范学校;考核结果合格、良好的学校继续进行试点,并每年参加考核;对考核不合格的学校,取消其试点学校资格。

示范学校不设期限,“考评小组”每两年对示范学校进行一次考核。考核结果分为不合格、合格、良好和优秀4个等级,对考核不合格的学校,取消其示范学校资格。

(七)学校在申报材料中弄虚作假的,经调查确认后,将取消其申报资格;已被认定的,撤销试点示范学校资格。


附:首批全国中小学知识产权教育试点学校(排名不分先后)


中国人民大学附属中学


北京市昌平区南邵中学


天津市实验小学


天津市滨海新区汉沽第九中学


河北省石家庄市第九中学


辽宁省凤城市第一中学


吉林省第二实验学校


黑龙江省哈尔滨市继红小学


同济大学附属七一中学


上海市七宝中学


江苏省江阴市华士实验中学


浙江省杭州市艮山中学


福建省厦门第六中学


福建省福州第三中学


山东省济南市历城第二中学


山东省济南市经十一路小学


河南省第二实验中学


湖南省长沙市长郡芙蓉中学


广东省佛山市南海区九江镇初级中学


广东省佛山市顺德区李伟强职业技术学校


广西壮族自治区南宁市滨湖路小学


广西壮族自治区南宁市第二中学


海南省海南华侨中学


重庆市兼善中学


四川省成都市双庆中学校


云南省昆明市官渡区第五中学


西安交通大学附属中学


西北师范大学附属中学


宁夏回族自治区银川一中


新疆生产建设兵团第二师华山中学


搞事情?!莞、深、穗联手打造一条超百公里“科技创新走廊”!

17-5-31

近日,北京拜克洛克科技有限公司宣布将ofo共享单车更名为ofo小黄车。ofo联合创始人张巳丁表示,ofo的忠实用户已习惯将ofo冠以“小黄车”昵称,此次在“ofo”基础元素的基础上增加“小黄车”三字,体现了ofo尊重用户、融入用户的品牌追求。


然而,有业内人士随即指出,在与共享单车相关的关键商品及服务类别上,“小黄车”商标早已被他人在先注册。ofo此次在商标缺失的情况下进行更名稍显“任性”,对于其未来发展是一个不容忽视的潜在威胁和隐患。如果在注重品牌发展和商业模式的同时忽略商标布局,有可能要为自己的“无心”买单。



商标缺失存隐患


据了解,自2016年9月至今,ofo方面已经获得了滴滴出行的多轮投资,有了“嘀嘀打车”在商标方面的前车之鉴,ofo更加注重自身的商标保护意识,其商标布局涵盖了全部商标及服务类别,而且还防御性申请注册了“小橘车”“小蓝车”“ofc”“OFG”等商标。


有业内人士分析指出,就ofo的商标布局而言,商标注册申请量很大,但申请注册时间稍晚,且大部分尚未被核准注册。虽然ofo方面成功注册了“ofo”英文商标,但“小黄车”中文商标尚未被核准注册,而且已有他人在第9类、第42类等关键商品与类别上在先获准注册了“小黄车”商标。在“小黄车”商标缺失且有他人在先商标的情况下,ofo共享单车将品牌名称更改为ofo小黄车,或将重蹈“嘀嘀打车”当年的覆辙。


对于如今共享单车领域另一个“巨头”而言,摩拜单车的运营商北京摩拜科技有限公司注册成立于2015年1月,目前共申请注册了180余件商标,其中包括“摩拜”“摩拜单车”“Mobike”自行车图形等商标。


就商品及服务类别来看,摩拜单车将其商标进行了全类别注册,而作为一家以提供共享单车服务的科技公司,其在第9类手机软件、第12类运输工具以及第42类科技服务等关键类别上均申请注册了相关商标。但在上述3个类别中,只有“Mobike”商标及相关图形商标获准注册,“摩拜”及“摩拜单车”商标尚未获准注册。



专家支招来化解


有业内人士表示,在为品牌进行商标注册时,要选对商品及服务类别并有意识地进行商标布局。企业需要根据业务、产品或服务来选择商标注册内容与类别,消除因商标缺失而可能出现的隐患,同时,为了有效防范“傍名牌”“搭便车”等行为,企业还需要进行商标防御性注册,对自身品牌的商标进行全方位保护。


针对“小黄车”商标,业内资深人士徐珂表示,一件商标能够获准注册,其最核心的要求在于应具备显著性,以起到区分商品和服务来源的作用。“小黄车”一词如果单独使用在共享单车相关服务上,显然不符合商标的显著性要求。


根据我国现行商标法第十一条第二款规定,缺乏显著特征的标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。徐珂介绍,类似“小黄车”这样的词语,在经过使用获得商标意义上的显著特征后,需要使用者及时申请注册,以得到法律保护。


商标注册才能让品牌“一直被模仿,从未被超越”

17-5-27

麦肯锡知识产权有限公司,一直秉承"专家领衔、团队作业"的服务客户模式,秉承客户至上的文化理念,及时、高效地为客户提供各专业领域高质量的代理服务并高度注重服务过程中的人文关怀。

由于商标是商业主体在其提供的商品或服务上使用的,能够将其商品或服务与其他市场主体提供的商品或服务区别开来的标志。因此,商标的首要功能是辨识功能。


商标是商战中的旗帜,也是市场中的通行证。企业生产的产品在进入市场前,千万别忘记给产品“贴牌”。企业应该知道:通过商标,消费者才能有效记忆商品,从而形成购买习惯;通过商标,企业才能扩大市场并着手经营品牌;通过商标,行政管理部门才能便捷的监督、管理商品和服务。商标是各个市场主体之间联系的桥梁,也是维持市场经济有序运行重要因素。对企业来说,商标不仅是一个符号,更是一种荣誉。商标代表了消费者对企业最直观的态度,提到“LV“就能想到奢侈品,提到“耐克”就能想到运动鞋,提到“ZARA”就能想到平价时尚女装……诸如此类,不一而足。企业通过对品牌不断的宣传达到加深在消费者心目中印象的目的,通过不断扩大品牌知名度达到促进销售量的目的。

注册商标作为一种无形资产是有价值的。因此,注册商标还有一项很重要的功能就是增资功能。


商标是企业资产中的重头戏,商标的评估价值能增加企业的总资产额。所谓商标评估是根据特定目的,遵循公允、法定标准和规程,运用适当方法,对商标进行确认、计价和评估,为资产业务提供价值尺度的行为。经过国家权威评估机构评估的商标可以以无形资产的形式作为注册资本注资,也可以直接用来投资融资。企业从一开始就要有这样的战略眼光,才能将企业做大做强。当然,商标不仅能作为无形资产,还能创造实际的经济效益。商标可以通过转让、授权的方法,直接为企业创造利润。各地天价商标频频出现,正是通过商标获利最直观的表现。


在申请注册商标时,对现有商标(包括已注册和尚未注册的)的查询是以文字为主的。这样就很难判断你的商标图案是否与某个现有的商标图案相同或相似。在注册商标时包含商标图案,无疑中大大地增强了注册商标申请被拒绝的概率。同时,即使你的申请被批准,今后他人控告你商标侵权的可能性也大大增加了。


腾讯拿下“三大”独家版权 数字音乐存变局

17-5-25

腾讯音乐娱乐集团(Tencent Music Entertainment Group,简称TME)的触角再次深入到版权领域头部资源。


  近日,腾讯音乐娱乐宣布与环球音乐达成版权合作,双方签订中国大陆地区数字版权分销战略性合作协议,根据协议,TME成为环球音乐在大陆的独家版权合作伙伴。


  这是个让同行有些坐不住的消息,甚至在当前的数字行业格局有一定的标志性意义。意味着腾讯已拥有了世界三大唱片公司环球音乐、索尼音乐、华纳音乐的独家版权。


  “至此数字音乐版权格局已定。”腾讯音乐娱乐方面表示。


  腾讯音乐娱乐方面没有公开版权的具体金额,但对版权费用的猜测已引发多次讨论。不过,对于腾讯音乐娱乐而言,除了可以获得版权分销收入以外,版权库的逐渐丰满也推动了正版化进程,之后便可进入商业模式创新阶段。


  独家非独占


  一般来说,音乐版权可以分为两大类:词曲版权和录音版权,由此衍生出整个音乐行业上游的两大版权阵营:词曲作品版权人和录音作品版权人。前者主要是版权代理方和词曲人,后者则包括唱片公司和艺人。


  环球音乐体系包括环球音乐出版和环球唱片。据了解,与此前和索尼、华纳的版权合作一样,腾讯此次的版权协议包括环球出版和唱片两大块,即享有其完整的版权体系。


  自从2015年国家版权局下发了最严版权令后,版权就成了各数字音乐平台受众最重要的砝码之一,起码在现阶段,拿到更多独家版权,在各家的战略中,都扮演重要角色。


  对于腾讯购买的大量独家版权,有业界人士认为,其建立了行业版权壁垒。对此,腾讯音乐娱乐集团副总裁吴伟林告诉21世纪经济报道记者,独家并非独占,是以转授权为前提的,腾讯的独家版权是独家代理,不管谁签了独家,都会被唱片公司要求分销。


  具体权益而言,独家权益包括维权、运营、推广、转授权几项业务。据悉,腾讯目前已和多家平台就分销事宜展开洽谈。


  TME方面提供的资料显示,腾讯所有的版权独家代理合作,一直都是开放版权分销的,此前已经与网易云音乐、多米音乐、百度音乐、唱吧等至少8家平台达成了转授权合作。


  实际上,版权壁垒并非独家惹的祸,而是当前的数字音乐环境下导致的某种必然结果。


  在吴伟林看来,几年前盗版乱象丛生,“独家”是遏制盗版的一种必然措施,没有独家代理权益,平台是没办法帮助合作版权方维权打击盗版的,现在的正版环境及数字音乐商业模式的丰富,证明了腾讯的版权建设的战略正确。


  这也是环球音乐最终选择腾讯的原因之一。吴伟林对记者表示,环球看中的,是腾讯的正版化态度和长远的商业前景,而QQ音乐从5年前就开始在大陆地区推进正版化、打击盗版的维权工作。


  目前,TME数字专辑总销量额破3亿,月活用户达6亿。


  进入下半场


  过去一年,可谓在线音乐风起云涌的一年,市场格局也随之逐渐清晰。


  易观千帆发布的《中国移动音乐市场季度监测分析2017年第1季度》数据显示,针对4.42亿移动端月活跃用户的行为监测结果,酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐位于前三。


  去年,QQ音乐与海洋音乐(酷我音乐、酷狗音乐)合并,成立腾讯音乐娱乐集团,改变了行业三国杀(QQ音乐、阿里音乐、海洋音乐)的局面,也因此占据了更高的市场份额。


  成立于2012年的网易云音乐后来居上,迅速占领了部分市场,并于不久前宣布独立融资7.5亿元,估值达80亿元;阿里音乐则宣布关闭天天动听播放器服务,今年,阿里音乐收购大麦网;而沉寂已久的百度音乐也在去年与太合音乐牵手,重新入局。


  各家的打法虽各有不同,但没有人会忽略版权,这也是上一个阶段中,各家的着力点。


  据不完全统计,腾讯音乐娱乐与200多家唱片公司建立了版权合作,其中独家版权战略合作机构有30余家,包括YG、LOEN、CUBE、杰威尔、福茂、英皇、华谊、乐华、梦响当然、少城时代等唱片公司;阿里音乐与滚石音乐、华研、SM等达成合作;太合音乐则享有滚石、海蝶、The Orchard等版权;网易云音乐于年初宣布与日本爱贝克思达成独家合作。


  如何让这些版权发挥更大商业价值?吴伟林表示,一方面,加强曲库精细化运营和个性化产品体验,最大化曲库价值;另一方面,继续加强商业模式创新,推动音乐内容的价值变现。


  在经过一系列正版化之后,数字音乐市场也逐渐步入下半场。吴伟林对记者表示,目前的数字化已全面进入了商业模式创新的新阶段。


  目前,网易云音乐上线短视频,未来票务、演出、衍生品等业务的开展,将营造一个音乐社区,强调社交;阿里音乐收购大麦网,发力VR、粉丝经济等业务,在阿里大文娱生态寻找协同可能。


  不久前,QQ音乐与《速度与激情8》OST版权合作,数字专辑销量7天破百万,创造了OST领域的记录;歌手周笔畅又宣布加入Music+计划,并与苏打绿、李宇春、TFBOYS、王力宏一起加入新计划“聚·星公社”。


  对于TME而言,目前主要包含数字音乐播放器、移动在线 K 歌、音乐直播秀场、版权转授权、广告及其他音乐衍生业务。以音乐为核心,依靠会员服务、数字专辑、直播打赏、音乐游戏、广告等手段变现。


国家集成电路专项申请两千多项国际发明专利

17-5-25

2万科技工作者9年攻关,从无到有填补空白,由弱渐强走向世界。5月23日,科技部会同北京市和上海市人民政府组织召开国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”(简称集成电路专项)成果发布会。


  会上,专项技术总师叶甜春表示,缺乏自主知识产权一直是制约我国集成电路企业自主创新发展的瓶颈问题,专项提出“专利导向下的研发战略”,从战略高度布局核心技术的知识产权。专项实施9年来,共申请了2.3万余项国内发明专利和2000多项国际发明专利,形成了自主知识产权体系,极大提升了我国集成电路技术自主创新能力,促使我国集成电路制造技术发展模式从“引进消化吸收再创新”转变为“自主研发为主加国际合作”的新模式。


  集成电路芯片是信息时代的核心基石


  集成电路制造技术代表着当今世界微细制造的最高水平,集成电路产业已成为影响社会、经济和国防的安全保障与综合竞争力的战略性产业。


  “没有集成电路产业支撑,信息社会就失去了根基,集成电路因此被喻为现代工业的‘粮食’”。叶甜春说,我国集成电路产业的发展长期受到西方发达国家的限制,其主要手段是对出口到中国的制造装备和材料以及工艺技术进行严格审查和限制。这一状况对我国集成电路产业的发展构成了严重制约,问题日益凸显。


  为实现自主创新发展,2008年国务院批准实施集成电路专项,主攻装备、工艺和材料的自主创新。据科技部重大专项办公室主任陈传宏介绍,该专项由北京市和上海市人民政府牵头组织实施。共有200多家企事业单位、2万多名科学工作者参与技术攻关,集中在北京、上海、江苏、沈阳、深圳和武汉等6个产业聚集区。


  我国集成电路制造技术体系和产业生态建立完善


  发布会上,介绍了包括9年来已研发成功并进入海内外市场的30多种高端装备和上百种关键材料产品,面向全球开展服务的65至28纳米产品工艺和高密度封装集成技术成果。


  专项牵头实施单位北京市经信委主任张伯旭表示,高端装备和材料从无到有填补产业链空白,制造工艺与封装集成由弱渐强走向世界参与国际竞争,表明国家科技重大专项打造集成电路制造创新体系的阶段性目标已经实现。


  在专项支持下,一批龙头企业进入世界前列,一批骨干企业进入国际市场,一批企业成功上市。据统计,“国家集成电路产业投资基金”成立以来所投资项目的60%以上是集成电路专项前期支持和培育的企业。


  可喜的是,国内企业利用高端装备和材料自主创新成果研制出了成套的LED和光伏制造装备,使得我国LED和光伏等泛半导体产业综合竞争力大幅跃升,产业规模和技术水平实现了国际领先。


  支持中国企业提升全球产业链竞争力


  对于专项今后的发展,上海市科委总工程师傅国庆表示,面向2020年,专项将围绕传统产业升级和战略性新兴产业发展的需求组织攻关,推动创新成果的规模化应用,培育具有国际竞争力的产业集群。


  据叶甜春介绍,专项将具体围绕移动通讯、大数据应用、新能源、智能制造、物联网等重点领域大宗产品制造需求,进行工艺、装备和关键材料的协同布局。“专项已经在14纳米装备、工艺、封装、材料等方面进行了系统部署,预计到2018年将全面进入产业化。”


  叶甜春还透露,“十三五”将重点支持7-5纳米工艺和三维存储器等国际先进技术的研发,支持中国企业在全球产业链中拥有核心竞争力,实现产业自主发展,形成特色优势。

雀巢败诉!难度是因为欧盟与英国法律体系的分歧?

17-5-24

雀巢(Nestlé)欲将其4联块奇巧(KitKat)巧克力棒的3D外形注册为商标,但被英国知识产权局驳回,雀巢提起诉讼,结果在5月17日败诉,这可能标志着欧盟和英国法律开始产生分歧。


英国上诉法院作出判决,判定雀巢的3D形状不能在英国被注册为商标。

Marks & Clerk律所的合伙人迈克.肖(Mike Shaw)表示,该判决表明欧盟和英国商标法之间存在分歧。

他说:“英国法院和欧盟法院(CJEU)一直关系紧张,但在未来,英国脱欧促使一些英国法官更愿意质疑和挑战CJEU的指导。”

Fieldfisher律所的合伙人雷顿.卡西迪(Leighton Cassidy)补充道,英国上诉法院专门提到CJEU在2016年12月的判决。与英国上诉法院相比,CJEU在判决中承认雀巢的商标通过在英国使用已经获得显著性。

但是英国上诉法院驳回雀巢的商标注册,表明“英国与欧盟之间存在潜在的分歧以及英国的方式缺乏自由”。

卡西迪解释道,很重要的一点是CJEU表示雀巢只有证明其商标在每一个欧盟成员国都具有显著性才可以获得欧盟商标。

5月17日,英国高等法院大法官沃斯(Vos)、法官基钦(Kitchin)和佛洛伊德(Floyd)下达了一致的判决意见。

对于迈克.肖来说,该判决最有趣的部分是法院承认该形状商标很少被单独使用。

基钦解释道,消费者不太可能像对待一个新造词那样将巧克力棒的形状作为来源的标志。


迈克.肖说:“法院承认消费者可能会识别形状,但是法院坚持认为主要的问题是消费者是否依靠该形状且只依靠该形状识别货物的商业来源。”

卡西迪补充道,该案件证明品牌所有人在保护他们的知识产权和他们为获得垄断权保护而投入的资源方面还需要花大力气。

他解释道,雀巢与吉百利之间的纠纷已经持续近10年了,雀巢可能还会向英国最高法院提起上诉。

迈克.肖表示,品牌所有人在英国获取3D形状商标保护将面临更多的困难。

卡西迪同意迈克.肖的观点,并补充道,对于品牌所有人来说,该判决进一步说明注册非传统商标将更困难。


商标也撞衫!谁晚谁尴尬!

17-5-20

不少企业在创业伊始都没想到注册商标,便随意起了一个标志,然而随着公司发展的壮大,品牌知名度越来越大,就被不少同行抄袭模仿,这个时候企业才意识到要注册商标要维权,就已经为时已晚了!

自己创立的品牌,有意义又能展现产品特征,还有一定的知名度,却和别人“撞衫”这个时候怎么办??


想要解决这个难题不妨来麦肯锡了解一下商标审查的规则!

商标之间是否构成近似主要是从商标标识的音、形、义三个方面进行比较分析。

1:如果含义不同 不妨大胆试一试如果三个字或四个字中两个字相同,但意义完全不一样,这种情况不妨试一试。比如:“幸运数”和“幸运树”,因前者是数字,后者指的是植物,故而均可以注册。但是如果没有实际意义,就不能够注册成功了,比如:“惠特曼”和“蕙特蔓”,就是近似商标,后注册的那个就会被驳回了。这样的案例相信对那些纠结的申请者们有一定的启示作用吧!


2:加字减字可以尝试用加字或减字保住自己的一部分商标,也是不少申请者保险起见的做法。但是减字和加字的部分也很有讲究,通常第一个字是商标的命脉所在,也是商标近似的关键,如:“孩子”与“笨小孩”,“太阳”与“蓝太阳”,就不会被公众误认为属于近似商标。


3:字体、颜色、设计的改变都是白费力气《商标审查规则》里,关于文字商标近似的审查的第一条就是:中文商标的汉字构成相同,仅字体或设计、注音、排列顺序不同,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的,判定为近似商标。


不管商标图案使用了多么强的障眼法,商评委依然还是会从音、形、义三个方面判断该商标是否构成了近似。因此,改变字体、颜色、设计的排列顺序,均不能注册成功。

5月10日“中国品牌日”!

17-5-10

  2017年4月24日国务院发文国函【2017】51号《国务院关于同意设立“中国品牌日”的批复》,同意自2017年起,将每年5月10日设立为“中国品牌日”。


  国务院办公厅2016年6月10日发〔2016〕44号文《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》

  提出三项重大工程。即:

  一、品牌基础建设工程。

  围绕品牌影响因素,打牢品牌发展基础,为发挥品牌引领作用创造条件。

  二、供给结构升级工程。

  以增品种、提品质、创品牌为主要内容,从一、二、三产业着手,采取有效举措,推动供给结构升级。

  三、需求结构升级工程。

  发挥品牌影响力,切实采取可行措施,扩大自主品牌产品消费,适应引领消费结构升级。

  三项重大工程中,设立“中国品牌日”的倡议最为振奋人心,这也是国务院站在国家层面首次正式提出。同时,《意见》强调,大力宣传知名自主品牌,讲好中国品牌故事,提高自主品牌影响力和认知度。鼓励各级电视台、广播电台以及平面、网络等媒体,在重要时段、重要版面安排自主品牌公益宣传。定期举办中国自主品牌博览会,在重点出入境口岸设置自主品牌产品展销厅,在世界重要市场举办中国自主品牌巡展推介会,扩大自主品牌的知名度和影响力。这是贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念的重要体现,更是推进供给侧结构性改革的重要举措。

  首次以官方身份而且是国务院级别提出设立“中国品牌日”,标志着“发挥品牌引领作用”上升到了前所未有的高度。纵观全球,关于设立“品牌日”的倡议,此起彼伏。其中,较为系统与典型的有,2005年,国际品牌标准工程组织(IBS)在联合国60大庆活动上首次提出设立“世界品牌日”的倡议!2008年4月25日“世界品牌日”发起活动在联合国总部安理会礼堂启动。


  2014年5月10日,习近平总书记提出“三个转变”的重要论述,即推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。“三个转变”的提出,从全局和战略的高度,指明了提升经济发展质量效益的前进方向和实现路径,廓清了建设质量强国的宏大目标和具体要求,是我们做好新形势下中国好品牌培优孵化工作的行动纲领和重要遵循。因此,品牌界一致认为2014年为“中国品牌元年”,同时呼吁将5月10日设为“中国(好)品牌日”,并召开每年一届“中国(好)品牌日大会”。

  2014年5月10日,习近平总书记提出“三个转变”的重要论述,即推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。“三个转变”的提出,从全局和战略的高度,指明了提升经济发展质量效益的前进方向和实现路径,廓清了建设质量强国的宏大目标和具体要求,是我们做好新形势下中国好品牌培优孵化工作的行动纲领和重要遵循。因此,品牌界一致认为2014年为“中国品牌元年”,同时呼吁将5月10日设为“中国(好)品牌日”,并召开每年一届“中国(好)品牌日大会”。

  2014年以来,中品联智库、HAOBRAND实验室、中国好品牌年会、中国好品牌高峰论坛、国际品牌孵化论坛、品牌中国战略规划院、北京国信品牌评价研究院、首都经贸大学中国品牌研究中心、品牌研究杂志社等,各类机构多种场合多次公开提出设立“中国品牌日”,并不断通过实际行动予以夯实。比如发起中国好品牌培优孵优系统工程,并率先在农业领域发起“中国农产品好品牌培优孵优系统工程”,这一系列行动已经成为发展自主品牌群体崛起的一面旗帜、一则日记、一项创举。之后,中国品牌日系列活动此起彼伏,全球互动!

  2015年,全国政协经济委员会委员、国家质量监督检验检疫总局原副局长,中国品牌建设促进会理事长刘平均在《人民政协报》发文建议设立“品牌日”。他建议将12月12日设立为“品牌日”,每两年召开一次全国品牌大会。

  2015年,可谓海内外各界人士实质性推动“品牌日”的设立推广工作的一年,特别是中国好品牌网公益搭建了“中国品牌日”联合发起人倡议平台开通及全民预选品牌日系列活动启动,更加具有里程碑意义。

  2016年5月11日的国务院常务会议,部署促进消费品工业增品种、提品质、创品牌,更好满足群众消费升级需求。自从李克强总理在2016年《政府工作报告》中首提“工匠精神”,一场与大众生活息息相关的“品质革命”呼之欲出。值得注意的是,国务院常务会新闻通稿中首次使用“品质革命”这一提法,为接下来的工作定了基调。


  中国的企业界、学术界、艺术界、消费者,在不久的将来就会迎来属于我们自己的品牌日,像纪念团圆的春节、丰收的中秋节那样隆重而热烈,把中华品牌的文化精神传承不息!中国品牌日的诞生,必将开启一段新的历史,我们的子孙不再依赖洋品牌奶粉,我们的大妈不在远渡重洋买马桶盖,“中国品牌日”将作为中国梦战略的一个重要内涵,一艘航空母舰满载“中国好品牌”扬帆启程……

  中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平2016年7月8日上午在京主持召开经济形势专家座谈会,就当前经济形势和经济工作听取专家学者意见和建议。指出从经济运行看,我国经济发展新常态的特征更加明显,必须坚定信心、增强定力,坚定不移推进供给侧结构性改革,培育新的经济结构,强化新的发展动力。以推进供给侧结构性改革为主线,有力、有度、有效落实好“三去一降一补”重点任务;引导好发展预期,用稳定的宏观经济政策稳定社会预期,用重大改革举措落地增强发展信心。

  2016,中华民族完成了全球战略发展布局。大国梦想,国际情怀;和平发展,品牌加力!联合好品牌,共筑中国梦;孵化好品牌,共推中国梦;升位好品牌,共圆中国梦!

  倡导并设立“中国品牌日”,目的就是以此为契机推进全民品牌教育,将改革开放的精神、品牌战略的规划从国家宏观走进全社会的每一个微观个体。从应对国际经济的竞争和企业之间的竞争,这种“被动的”、“权宜之计”的品牌策略转变到主动的、全面的、彻底的品牌攻略。

  通过设立“中国品牌日”,让365天都变成品牌实施日,让每个人都积极为中国品牌的事业而努力,并以此为导火线,发起一场真正的民族品牌运动。唯有此才能立民族志气,发掘区域好品牌,培优中国好品牌、孵化全球好品牌!

商标如此重要的六大理由 你知道吗

17-4-24

  一个国内具有影响力的知识产权行业咨讯平台 商标


  可能连你自己都没有注意到,商标已是每天都会遇上的课题。商标有时被解读为品牌的一种代表,消费者的购买决策,有很大一部分是受商标或者是品牌声誉所影响。是以,对于企业经营者而言,认识与了解商标将会于企业成长有极大的帮助。以下列出6大理由,告诉你为何商标如此重要:

“商标”

  商标是有效的沟通工具


  对于品牌经营来说,商标可传递与创办人、公司、产品与服务相关,且为无形及具备情感的讯息给消费者。商标甚至不必是文字,经设计的图样有时更胜过直白的文字表白,知名运动品牌──Nike 的勾勾图样便是最佳案例,不论你是来自中国、西班牙或俄罗斯等,都能轻易辨识该品牌。


  商标能让消费者更容易找到你


  竞争的市场是相当拥挤的,许多竞争对手的存在,让消费者无从找到你。这时候,商标 / 品牌便是一个绝佳的工具,吸引消费者的目光,藉以让你的产品与服务能出类拔萃。


  消费者透过商标的辨识,能清楚他们目前欲消费的对象是谁。若您的品牌具有一定价值,消费者必然不会再做其他的选择。简言之,你的商标 / 品牌是驱动消费者做出购买决策的关键因子。


  商标让企业能有效的运用社交媒体


  当消费者有购买需求,并欲透过搜索引擎(如 百度)或社交平台(如 微博、微信)进行查询时,毫无疑问的,商标 / 品牌将是首要印象。而较高的被搜索率不仅将对搜索引擎或社交平台的排名有所助益,更将增长品牌价值。


  商标是有价的资产


  随着时间的推移,商标将更具有价值。当你的事业名望越来越大,你的品牌价值也越来越高。有时,相较于企业核心竞争力而言,商标更彰显企业的价值,因为商标能让企业从单一领域转换至其他特定领域,例如从个人照护到服饰或眼镜等。更甚者,如果你愿意的话,有大企业会仅因为品牌价值而购并你。


  商标是一种智能财产,和有形财产一样,它也可以被买卖、授权、转让,或者作为担保权益(Security interest)藉以融资。


  商标有益于招募人才


  品牌能让人有种正面激励的效果。因此,具有品牌价值的企业,其职位将可在求职者的心中位列前茅。除招募外,对于留住好人才亦有帮助。


  商标的期限可延展


  只要您继续使用它并有进行延展,你的注册商标将不会到期。品牌价值将会无限延期!你,常会听到一些百年以上的品牌,以 Mercedes 为例,其最早的注册日期是在 1900 年,Pepsi-Cola 则是在 1896 年。


  商标如此重要,您是否准备好申请商标了吗?


千万不要混淆!商标和logo并不是一回事!

17-4-18

商标和LOGO是有区别的,很久以前人们总是把商标和LOGO的概念搞糊涂,甚至有人认为LOGO是商标。那么商标和LOGO是一样的概念?为了帮助您清楚区分商标与LOGO差异,麦肯锡知识产权社论大家普及:

商标

我们来谈谈两者的概念。


什么是商标


商标是商品的生产者和经营者的产品,它是现代经济在生产,制造,加工,分拣或分配服务提供者提供的商品或服务的产品。


商标由以下部分组成:


文字,图形,字母,数字,声音,颜色,3d标志


二,什么是LOGO


徽标是一个简单有趣的图像,代表公司或产品,或产品或公司标志。徽标是商标的意思,不一定是商品标志,它可以是企业标志,徽章,个人标志等。


总之,logo比商标的范围要大,从法律上来看,Logo和商标有很大的区别:


三是商标与LOGO的区别


1,获得不同的权利


(1)标志为艺术作品,无需注册,创作完成后自动获得版权;


(2)商标必须由有关部门登记取得商标权。


2,属于不同的权利


(1)设计师的标志和所有者可能不是同一个人;


(2)标识所有权所有权的两个案件,同意由本人拥有或不协商,然后去设计师全部;


(3)商标仅属于知识产权类别的商标所有人。


3,法律保护不同


(1)商标受“着作权法”保护,商标受“商标法”保护;


(2)徽标可以通过“着作权法”和“商标法”保护同时注册为商标,然后标志标志;


(3)商标和商标保护不同,侵权强度也不同;


(4)如果徽标的版权属于设计师,则如果徽标侵权,实际损害所有权益的标志,只有设计者有权起诉。商标所有人可以自己的名义直接起诉侵权。


4,保护不同期间


(1)标志作为艺术保护工作一般为50年;


(2)商标可以无限期更新,保护的时间是无限的。


商标和LOGO是一回事?不要误会!以上是麦肯锡知识产权社区关于这个问题的相关问题,希望你能帮忙,如果你想知道其他问题,请随意留言骚扰小编!


专利评价报告

17-3-29

  专利权评价报告是国家知识产权局根据专利权人或者利害关系人的请求,在实用新型或者外观设计被授予专利权后对相关实用新型或外观设计专利进行检索,并就该专利是否符合专利法及其实施细则规定的授权条件进行分析和评价,作出专利权评价报告,是一种官方出具的较权威专利质量评价。

专利权评价报告

  什么是专利权评价报告


  专利权评价报告是 国家知识产权局根据专利权人或者利害关系人的请求,在实用新型或者外观设计被授予专利权后对相关实用新型或外观设计专利进行检索,并就该专利是否符合专利法及其实施细则规定的授权条件进行分析和评价,作出专利权评价报告,是一种官方出具的较权威专利质量评价。


  “专利权评价报告”是老专利法的“检索报告”修改而来,且在新专利法中将其适用范围扩大到了外观设计专利。但目前专利局仅对申请日在新专利法生效之后的外观设计专利出具评价报告。


  什么是专利检索报告


  专利检索报告[1]是对目标项目进行专利检索,而后写成的报告,也可以是对目标专利的可专利性进行的检索,可通过国家知识产权局和无量专利网进行专利检索,从而形成相应的报告。


专利分析报告

17-3-29

  专利分析是竞争情报分析的重要形式之一,是指跟踪、研究、分析某一领域及竞争对手的专利发明以获得超越竞争对手优势为目的的企业竞争情报分析。随着信息技术的发展,专利查询变得相对简单,这使得专利分析更加成为了企业竞争情报的重要来源。专利分析报告则是专利分析的产物。

专利分析

  专利分析


  一、是分析整个行业的专利布局,然后分析主要的公司的R&D, 专利状况,叫做Patent Landscape。


  二、是所谓Patentability Research,需要知道已经拥有或者打算研发的技术的大致特点,然后搜索相关的专利文献,识别出这些专利的权利要求说覆盖的范围,来找出与目标技术是否重合,从而确定这一技术能否申请专利。


  专利分析报告属于知识产权的一部分,是一种无形的财产,具有与其他财产不同的特点。


  排他性


  也即独占性。它是指在一定时间(专利权有效期内)和区域(法律管辖区)内,任何单位或个人未经专利权人许可都不得实施其专利,即不得为生产经营目的的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,否则属于侵权行为。


  区域性


  区域性是指专利分析报告是一种有区域范围限制,它只有在法律管辖区域内有效。除了在有些情况下,依据保护知识产权的国际公约,以及个别国家承认另一国批准的专利权有效以外,技术发明在哪个国家申请专利,就由哪个国家授予专利权,而且只在专利授予国的范围内有效,而对其他国家则不具有法律的约束力,其他国家不承担任何保护义务。但是,同一发明可以同时在两个或两个以上的国家申请专利,获得批准后其发明便可以在所有申请国获得法律保护。


  时间性


  时间性是指专利分析报告只有在法律规定的期限内才有效。专利分析报告的有效保护期限结束以后,专利权人所享有的专利权便自动丧失,一般不能续展。发明便随着保护期限的结束而成为社会公有的财富,其他人便可以自由地使用该发明来创造产品。专利受法律保护的期限的长短由有关国家的专利法或有关国际公约规定。目前世界各国的专利法对专利的保护期限规定不一。(知识产权协定)第三十三条规定专利“保护的有效期应不少于自提交申请之日起的第二十年年终”。


专利国际申请简介

17-3-29

一、PCT简介

1.  国际申请的含义

  国际申请是指依据《专利合作条约》提出的申请,又称PCT申请。PCT是专利合作条约(PATENT  COOPERATION TREATY)的简称,是专利领域进行合作的一个国际性条约。其产生是为了解决就同一发明向多个国家申请专利时,如何减少申请人和各个专利局的重复劳动,在此背景下,于19706月在华盛顿签订,19781月生效,同年6月实施。我国于199411加入PCT,同时中国国家知识产权局作为受理局、国际检索单位、国际初步审查单位,接受中国国民、居民提出的国际申请。截止到200731,已有137个国家加入了该条约。专利国际申请

专利国际申请

2.  申请专利的途径

   目前中国的申请人申请多个国家的专利有两种途径:

  1) 传统的巴黎公约途径:若想获得多个国家的专利,申请人应自优先权日起12个月内向多个国家专利局分别提交申请,并缴纳相应的费用。利用这种途径,申请人可能没有足够的时间去准备文件和筹集费用。

  2) PCT途径:自优先权日起12个月内直接向中国国家知识产权局(受理局)提交一份用中文或英文撰写的申请,由受理局确定国际申请日,在PCT的所有成员国自国际申请日起具有正规国家申请的效力。申请人自优先权日起30个月内向欲获得专利的多个国家专利局提交申请的译文,并缴纳相应的费用。

3.  国际申请日的效力

  国际申请可以产生国际申请日,国际申请在每个指定国内自国际申请日起具有正规的国家申请的效力。国际申请日就是在每个指定国的实际申请日。

4.  利用PCT申请途径的好处

  利用PCT申请途径,有如下好处:

  1) 简化提出申请的手续

  申请人可使用自己熟悉的语言(中文或英文)撰写申请文件,并直接递交到中国国家知识产权局专利局(受理局)。

  2) 推迟决策时间,准确投入资金

  在国际阶段,申请人会收到一份国际检索报告及书面意见,如果申请人要求也可以得到一份专利性初步报告。根据这些报告,申请人可初步判断自己的发明是否具专利性,然后根据需要自优先权日起30个月内办理进入多个国家的手续,即提交国际申请的译文和缴纳相应的费用。

  3) 完善申请文件

  申请人可根据国际检索报告及书面意见和专利性初步报告,修改申请文件。

  4) 减轻成员国国家局的负担

 

5.  国际申请经历的两个阶段

  国际申请要经历国际阶段和国家阶段。国际申请先要进行国际阶段程序的审查,然后进入国家阶段程序审查。申请的提出、国际检索和国际初步审查在国际阶段完成,是否授予专利权的工作在国家阶段由被指定的各个国家局完成。

二、国际阶段程序

1. 谁有资格向中国国家知识产权局提出国际申请

  申请人只要满足以下条件之一,即可向中国国家知识产权局提出国际申请:

  1) 中国的国民或中国居民

  2) 在中国境内有长期居所的外国人或在中国工商部门注册的外国法人

  若有多个申请人,只要其中一申请人有资格即可。针对不同的国家可以指定不同的申请人。由于美国特殊的专利制度,针对美国,只有发明人可作为对美国的申请人。

2.  中国的单位或个人提交国际申请的特别要求

  1) 应委托中国国家知识产权局指定的涉外代理机构办理(涉外代理机构可查阅http://www.sipo.gov.cn/)。

  2) 中国的单位或个人就其在国内完成的发明提出PCT申请的,可先向中国国家知识产权局提出中国专利申请,也可直接提出国际申请。

  3) 声明该发明不涉及国家安全和国家重大经济利益。

3.  办理国际申请所需文件及要求

1) 国际申请获得国际申请日的最低要求即受理条件,必须同时满足以下条件:

  a) 申请人有资格向中国国家知识产权局提出国际申请,若有多个申请人,则至少有一个申请人有资格。

  b) 国际申请使用规定的语言撰写。中国国家知识产权局接受两种语言:中文、英文。

  c) 提交请求书

   请求书中必须写明以下内容:

   i)  请求书中必须写明是作为国际申请提出的。只要申请人使用国际局统一制定的请求书,该表上会有这样一段话,“下列签字人请求按照专利合作条约的规定处理本国际申请”,那么该项要求就得到满足。

   ii)  必须写明申请人的姓名或名称

  d) 一份说明书

  e) 一份权利要求书

2) 应提交的其他文件

  以下文件不是确定申请日的必要条件,申请人应及时提交:

  a) 附图。如有必要,应提交附图。注意:后补交的附图会导致国际申请日的改变,也可能导致后补交的附图不予考虑。

  b) 摘要

  c) 委托书

  d) 序列表的电子副本,若涉及核苷酸氨基酸序列。

  e) 声明该发明不涉及国家安全和国家重大经济利益

3)所有国际阶段的文件只需提交一份。

4.  缴纳的费用及减免费用的规定       

  申请人应自国际申请收到之日起一个月内缴纳传送费、检索费、国际申请费(有时还有附加费)。其他费用见后面的费用表。

5.国际申请文件的提交

   申请文件应提交到中国国家知识产权局专利局PCT处。各代办处不接收PCT申请。可邮寄、面交、传真,200751日起开始接收PCT-SAFE电子申请,国际申请日的确定以收到日为准。以传真方式提交时,应在传真之日起14天内将传真原件传送到中国国家知识产权局专利局PCT处。

6.  国际检索

  每件国际申请都应经过国际检索。只要申请人按时缴纳了检索费,就会启动检索。只要是中国国家知识产权局受理的国际申请,国际检索就由中国国家知识产权局承担。国际检索的目标是努力发现相关的现有技术。经检索后,申请人将得到一份国际检索报告和一份书面意见。检索报告将列出相关的对比文献,书面意见则对请求保护的发明是否具有新颖性、创造性、工业实用性提出初步的、无约束力的意见。但是当发生以下情形之一时,中国国家知识产权局将宣布不制定国际检索报告:

  1) 国际申请涉及的规定的不要求进行检索的主题

2) 说明书、权利要求书或附图不符合要求,以至于无法进行有意义的检索

3)未在规定的期限内提交计算机可读性实的序列表

7.  国际检索的期限

  中国国家知识产权局将在规定的期限内制定国际检索报告(或宣布不制定国际检索报告)和书面意见,期限是自收到检索本之日起3个月或自优先权日起9个月,以后到期为准。

8.  国际公布

  自优先权日起18个月,由世界知识产权组织国际局负责完成国际公布。申请人也可以要求提前公布,为此申请人可能需要向国际局缴纳特别的费用。若公布文本存在问题,申请人应与国际局联系解决。公布的内容可到http://www.wipo.int/查询。

9.  国际初步审查(可选择程序)

  该程序不是必经程序,而是应申请人的要求而启动的程序。申请人提交了合格的国际初步审查要求书,缴纳了手续费和初步审查费后,将启动该程序。只要是中国国家知识产权局受理的国际申请,国际初步审查就由中国国家知识产权局承担。在检索阶段,审查员的审查是封闭的,而在初步审查阶段,审查员和申请人之间可进行交流,申请人可能会得到一份书面意见,在优先权日28个月申请人将得到一份专利性国际初步报告。该报告对请求保护的发明是否具有新颖性、创造性、工业实用性提出初步的、无约束力的意见。

  如果申请人不准备对申请文件进行修改,不准备将进入瑞士、瑞典、卢森堡、坦桑尼亚、乌干达的期限延长到30个月,可不选择国际初步审查程序,用以节省费用。上述5国规定,若未在自优先权日起19个月内向国际初步审单位提交要求书,直接进入这5个国家的国家阶段的期限是自优先权日起20个月。

10.  启动国际初步审查

  启动国际初步审查,申请人应办理以下手续:

  1) 在期限内提交国际初步审查要求书。期限是自国际检索报告或宣布不制定国际检索报告的发文日起3个月,或自优先权日起22个月,以后到期为准。

  2) 自提交国际初步审查要求书之日起一个月内缴纳初步审查费和手续费。

11.  国际初步审查报告的期限

  中国国家知识产权局作为国际初审单位在自优先权日起28个月内作出专利性国际初步报告。

12.  国际阶段的修改

  在国际阶段,申请人有两次修改机会:

  1) 依据条约19条的修改

  申请人收到国际检索报告后,在规定的期限内可对权利要求书向国际局提出修改。修改期限是自传送国际检索报告之日起两个月内或自优先权日起16个月内,以后届满的期限为准。

  注意:如果国际检索单位按照条约172)作出不制定检索报告的宣布,则不允许进行按照条约19条的修改。

  2) 依据条约34条的修改

  这是启动初步审查程序后可进行的修改。申请人可在规定的期限内对说明书、权利要求书、附图向中国国家知识产权局提出修改,修改期限是启动初步审查程序后(包括提交国际初步审查要求书的同时)至审查员拟定国际初步审查报告之前。

三、进入国家阶段程序

1.  办理进入国家阶段的手续

  由于PCT尚未实现授权的国际合作,因此授权的任务仍由各个国家局完成。申请人应在自优先权日起30个月(特殊情况下,有些国家要求20个月),向希望获得专利保护的国家提交该国规定的国际申请的译文,缴纳规定的费用,指明要求获得的保护类型。由于各国法律不同,相关规定也不同,详情可查阅<<申请人指南—国家篇>>http://www.wipo.int/http://www.sipo.gov.cn/或各国专利局官方网站。

2.  进入中国国家阶段应办手续(中国专利法实施细则第102)

  1) 申请人应提交国际申请的中文译文,包括以下文件:

  a) 进入中国国家阶段的书面声明(中国国家知识产权局统一制定的表格)

  b) 原始的说明书译文

  c) 原始的权利要求书译文

  d) 原始的附图译文

  若附图中无文字内容,也应提交国际公布附图的副本。

  e) 摘要和摘要附图译文

  如果国际公布是用中文公布的,则只需提交国际公布摘要、摘要附图(适用时)的副本。

  2) 应缴纳费用:申请费、公布印刷费(发明)、申请附加费、文印费、宽限费(适用时)、优先权费(适用时)其他费用参见费用表。

  3) 期限:自优先权日起30个月届满前办理1),2)事项,未在规定的期限内办理的,在缴纳宽限费后,自优先权日起32个月届满前办理进入手续。

  4) 在中国境内无长期居所的外国人、外国企业或外国其他组织应委托中国国家知识产权局指定的涉外代理机构办理。

3.  国际申请译文的提交

  申请人应将国际申请的译文提交到中国国家知识产权局专利局PCT处。可邮寄、面交、传真、电子方式。以传真方式提交时,应在传真之日起14天内将传真原件传送到中国国家知识产权局专利局PCT处。进入日以后提交的文件不再允许以传真方式提交。

4.  进入日的确定

  当申请人办理了进入中国国家阶段的手续后,中国国家知识产权局将对收到译文之日和缴纳的申请费、文印费、宽限费之日相比较,以后到日确定为进入日。进入日的确定意味着国际阶段程序的结束,国家阶段程序的开始。

申请人应缴纳的费用

 

(CNY:人民币    CHF:瑞士法郎)

国际阶段

(中国知识产权局作为受理局、国际检索单位、国际初步审查单位)

国家阶段

(中国知识产权局

    作为指定局、选定局)

费用名称

数额

费用名称

数额

必缴费用

1.申请费


1.传送费

CNY500

发明专利

CNY900

2.检索费

CNY2100

实用新型专利  

CNY500

3.国际申请费(国际申请用纸30页之内)

(代国际局收取)

CHF1400

2.印刷费

CNY50

3.发明专利申请审查费

CNY2500

4.优先权要求费

CNY80

适用情况下缴纳的费用

4.宽限费

CNY1000

4.国际申请用纸(超过30页的部分)(代国际局收取)

CHF15/每页

5.译文改正费


5.优先权文本制作费

CNY150/每份

      初审阶段:

CNY300

6.单一性异议费

CNY200

      实审阶段:

CNY1200

7.副本复制费

CNY 2/每页

6.单一性恢复费

CNY900

8.初步审查费

CNY1500

7.改正优先权要求

请求费

CNY300

9.后缴费

CNY200

10.手续费(第II章)

(代国际局收取)

CHF200

8.恢复优先权请求费            CNY1000

11.附加检索费

CNY2100/每个发明

注:进入国家阶段其他收费按照国内标准执行。

12.附加初步审查费

CNY1500/每个发明

13.滞纳金

    按应缴费用的50%计收,若低于传送费,按传送费收取,若高于国际申请费(国际申请用纸不超过30页情况下)按国际申请费的50%收取。







国际阶段费用的减少:

如果国际申请的提出按照并符合行政规程的规定,按照3和4所需支付的费用总额减少标准为:

1、如果使用PCT-SAFE软件准备请求书(纸件为法律文件),只要满足必要的条件,可减缴100瑞郎的费用。

2、如果使用电子方式提交国际申请,国际申请费的减缴:(目前中国知识产权局作为受理局不接受电子申请)

a. 如果使用电子方式提交国际申请,且满足行政规程第7部分和附录F的要求,但以电子方式提交的说明书、权利要求和摘要未采用字符代码格式,可减缴200瑞郎的费用;

b. 若以电子方式提交的说明书、权利要求和摘要均采用字符代码格式,则可减缴300瑞郎的费用。

3、如果国际申请的所有申请人是自然人,并且均是居住在人均国民收入低于3000美元的国家(依据联合国用于确定199519961997年缴纳会费分摊比额表的人均国民收入数字)的国民,所有应支付的费用(适用的情况下,已按照上述情况减少)减少75%。我国(包括大陆、台湾、香港和澳门)在此列。

专利年费缴费需要具备的基础知识

17-3-29

  专利授权后,最让人操心的是专利年费的缴纳。专利管家可以辅助用户进行专利管理,提醒专利缴纳。但也有很多用户会很模糊专利年费的缴费事项,专利管家小编就专利年费缴费一事,给大家梳理一下。

专利缴纳

  专利收费的性质


  专利收费是指国务院专利行政部门根据《中华人民共和国专利法》和《中华人民共和国专利法实施细则》规定的在专利申请的审查和批准、办理其他手续、专利申请的复审与专利权的无效宣告、以及强制许可使用裁决时,按照法律、规定向专利申请人、专利权人和其他当事人收取的费用。专利收费属于行政事业性收费,所收取的费用是国家财政预算内的资金。


  在专利审查流程(即受理、审查、授权、复审、无效宣告)中专利缴费贯穿始终。在专利审查的20个行政规程中有10项涉及缴纳费用。


  专利费用的种类、金额及期限


  申请费、申请附加费、优先权要求费、公布印刷费;


  发明专利申请实质审查费、复审费;


  专利登记费、公告印刷费、申请维持费、年费;


  着录事项变更费、恢复权利请求费、延长期限请求费、实用新型专利检索报告费;


  无效宣告请求费、中止程序请求费、强制许可请求费、强制许可使用费的裁决请求费


  费用减缓


  申请人或者专利权人请求专利费用减缓的,应当提交费用减缓请求书(有全体申请人或专利权人签章),必要时还应附具有关证明文件。专利局收到减缓请求书后,应当进行审查,做出是否批准费用减缓请求的决定,并通知申请人和专利权人。


  1.申请费的缴纳方式


  申请费以及其他费用都可以直接向专利局收费处或专利局代办处面交,或通过银行或邮局汇付。目前,银行采用电子划拨,邮局采用电子汇兑方式。缴费人通过邮局或银行缴付专利费用时,应当在汇单上写明正确的申请号或者专利号,缴纳费用的名称使用简称。汇款人应当要求银行或邮局工作人员在汇款附言栏中录入上述缴费信息,通过邮局汇款的,还应当要求邮局工作人员录入完整通讯地址,包括邮政编码,这些信息在以后的程序中是有重要作用的。费用不得寄到专利局受理处。


  2.申请费缴纳的时间


  面交专利申请文件的,可以在取得受理通知书及缴纳申请费通知书以后缴纳申请费。通过邮寄方式提交申请的,应当在收到受理通知书及缴纳申请费通知书以后再缴纳申请费,因为缴纳申请费需要写明相应的申请号,但是缴纳申请费的日期最迟不得超过自申请日起两个月。


著作权合同备案流程

17-3-29

  为了实施《中华人民共和国着作权法实施条例》第二十五条的规定,规范本市着作权专有许可使用合同、转让合同(以下简称着作权合同)的备案,制定本办法。著作权合同备案

著作权合同备案

  1、着作权合同备案申请表;


  2、申请人的身份证明;


  3、申请备案的着作权转让或许可使用合同或协议;


  4、合同中涉及的作品样本;


  5、委托他人代为申请时,代理人应提交申请人的授权书;


  6、代理人的身份证明;


  7、着作权与相关权利归属证明材料。


  1、申请人提交登记申请材料;


  2、登记机构核查接收材料;


  3、通知缴费;


  4、申请人缴纳登记费用;


  5、登记机构受理申请;


  6、审查;


  7、制作发放登记证书;


  8、公告。


  自登记机构受理登记申请后30个工作日办理完成。需要补正材料的,申请人自接到补正通知书后60日内完成补正,登记机构自收到符合要求的补正材料后30个工作日办理完成。


  知企网收取的只是咨询服务费。


  着作权合同备案业务一份合同只能备案一次。一份合同中涉及多个作品时,一次性全部备案。


  问:哪些情况可以申请着作权合同备案?


  答:着作权人转让或许可他人使用作品的着作权,与受让方或被许可方签订着作权转让合同、着作权专有许可使用合同或非专有许可使用合同的,可以申请着作权合同备案。目前,根据申请人提交的材料,登记机关对着作权合同约定转让或许可的权利内容进行登记。


美术作品著作权包括什么?

17-3-28

  美术作品著作权包括什么?


美术作品著作权

  美术作品作权包括美术作品人身权和美术作品财产权:


  1、美术作品人身权又称精神权利,具体包括:


  (1)发表权,即决定作品是否公之于众的权利;


  (2)署名权,即表明作者身份,在作品上署名的权利;


  (3)修改权,即修改或者授权他人修改作品的权利;


  (4)保护作品完整权,即保护作品不受歪曲、篡改的权利;


  2、美术作品财产权又称经济权利,包括:


  (1)复制权,即以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作一份或者多份的权利;


  (2)发行权,即以出售或者赠与方式向公众提供作品的原件或者复制件的权利;


  (3)出租权,即有偿许可他人临时使用电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、计算机软件的权利,计算机软件不是出租的主要标的的除外;


  (4)展览权,即公开陈列美术作品、摄影作品的原件或者复制件的权利;


  (5)表演权,即公开表演作品,以及用各种手段公开播送作品的表演的权利;


  (6)放映权,即通过放映机、幻灯机等技术设备公开再现美术、摄影、电影和以类似摄制电影的方法创作的作品等的权利;


  (7)广播权,即以无线方式公开广播或者传播作品,以有线传播或者转播的方式向公众传播广播的作品,以及通过扩音器或者其他传送符号、声音、图像的类似工具向公众传播广播的作品的权利;


  (8)信息网络传播权,即以有线或者无线方式向公众提供作品,使公众可以在其个人选定的时间和地点获得作品的权利;


  (9)摄制权,即以摄制电影或者以类似摄制电影的方法将作品固定在载体上的权利;


  (10)改编权,即改变作品,创作出具有独创性的新作品的权利;


  (11)翻译权,即将作品从一种语言文字转换成另一种语言文字的权利;


  (12)汇编权,即将作品或者作品的片段通过选择或者编排,汇集成新作品的权利;


  (13)应当由着作权人享有的其他权利。


计算机软件著作权的变更怎么进行

17-3-28

  设计的计算机软件也是拥有着作权,计算机软件拥有者可以通过它来维护自己的合法权益。当着作权被出售或是转让的时候,就需要进行变更登记。那么,计算机软件着作权的变更怎么进行?麦肯锡知识产权小编带你了解软件着作权知识。

计算机软件著作权

  计算机软件着作权的变更怎么进行?


  1、办理流程,填写申请表→提交申请文件→缴纳申请费→登记机构受理申请→补正申请文件(非必须程序)→取得证明注:办理变更或补充登记申请前需先做软件登记概况查询。


  2、填写申请表,在中心网站上,首先进行用户注册,然后用户登陆,在线按要求填写申请表后,确认、提交并打印。


  3、提交申请文件,申请人或代理人按照要求提交登记申请文件。


  4、缴纳申请费,申请文件符合受理要求时,软件登记机构发出缴费通知,申请人或代理人按照通知要求缴纳费用。


  5、登记机构受理申请,申请文件符合受理要求并缴纳申请费的,登记机构在规定的期限内予以受理,并向申请人或代理人发出受理通知书及缴费票据。


  6、补正程序,申请文件存在缺陷的,申请人或代理人应在规定期限内补正,逾期不补正的,申请将被视为撤回;经补正仍不符合登记办法的,登记机构将不予登记并书面通知申请人或代理人。


  7、获得证明,申请受理之日起10个工作日后,申请人或代理人可登记相关网站,查阅软件登记事项变更或补充登记公告。


  变更登记申请所需文件


  申请变更或者补充登记时,申请人提交的申请文件应当包括:


  1、变更登记申请表 申请人应当提交在线填写并打印的申请表,申请表中的事项应当按要求填写完整;申请人签章应当是原件,并且应当与申请人名称一致;


  2、变更证明文件


  (1)自然人姓名变更的,应当提交公安机关出具的证明原件;


  (2)法人名称变更的,应当提交注册机关出具的名称变更证明原件或复印件;


  3、身份证明文件(详见软件着作权登记相关内容);


  4、登记证书:申请人应当提交软件着作权登记证书或证明的复印件;


  5、查询结果:理此类登记需对软件进行着作权登记概况查询,查询结果是办理此类登记的申请文件之一;


  6、委托代理的,应当提交代理人的身份证明文件复印件。


  计算机软件着作权的变更怎么进行?当发现自己的计算机软件被他人冒用、违规使用的时候,可以向法院起诉他侵犯个人着作权。假如你对于计算机软件着作权等知识还有兴趣,想要更加深入的了解,可以咨询麦肯锡知识产权热线。


为什么要申请版权登记?

17-3-23

  着作权也称版权,是指作者及其他权利人对文学、艺术和科学作品享有的人身权和财产权的总称 版权登记


  一、着作权主要包括哪些权利?


  着作权包括人身权和财产权:


  人身权又称精神权利,具体包括:


  1、发表权,即决定作品是否公之于众的权利;


  2、署名权,即表明作者身份,在作品上署名的权利;


  3、修改权,即修改或者授权他人修改作品的权利;


  4、保护作品完整权,即保护作品不受歪曲、篡改的权利;


  二、着作权是否必须进行登记?


  作品一旦完成,无论是否发表,作者就依法自动享有着作权,登记与否不影响着作权的产生,国家给予版权登记是一种行政确认。


  三、进行版权登记有什么好处?


  独创性的文字句及设计版权是自动产生的,作品一经完成,作者便享有法律赋予的权利。但由于在现实生活中,当产生纠纷时,权利人常常遇到举证困难,因此各国均鼓励作者对创作作品进行版权登记,以便在今后的行政救济和司法诉讼时作为权利的初步证明。同时,作者在进行版权贸易,进行版权转让、许可使用等活动时,也需要这样的权利证明文件来方便与另一方签订转让、许可使用等合同。维护作者或其他着作权人和作品使用者的合法权益,有助于解决因着作权归属造成的着作权纠纷,并为解决着作权纠纷提供初步证据。取得版权登记证书的意义在于:


  1、取得版权证书后,可以严防他人在相关行业使用与贵公司相同的广告用语,一旦发生侵权,着作权人首先要注意搜集和保存证据,向侵权行为实施地、侵权结果发生地、侵权复制品储藏地的版权行政管理部门投诉,版权部门对侵权行为立案查处。版权登记证书将作为版权专属证书,同时,着作权人可直接向侵权行为地或被告住所地的中级人民法院起诉;


  2、有利于企业广告用语作品的许可、转让,有利于企业文化的传播和经济价值的实现;


  3、更是企业自我价值的体现,企业创新实力的表现;


  需要特别说明的是:为使得创作作品更具有专有权利,一定要保存好最原始的创作材料,及创作时间,以备日后发生着作权纠纷时做为证据,维护自已的权益。

国际商标注册遭遇驳回不要怕,复审的作用比想像的大

17-3-23

  在国外注册过商标的国人知道,同在中国申请一样,国际商标注册也常常会出现驳回的问题。然而,在中国被驳回的商标申请,在海外也需要太过担心会被驳回的问题吗?

商标驳回

  众所周知,国内商标顺利申请流程为"申请—形式审查—实质审查(官方下发驳回阶段)—公告(异议阶段)—注册”五个阶段。据笔者所知,近年来国内商标申请量一直呈递增趋势。因此,因冲突商标问题下发驳回的概率总体也呈逐年递增趋势。由于国内商标驳回复审的成功率总体偏低的缘故,国内商标权人往往对被“驳回”商标抱有做复审会“花冤枉钱”的心理。"


  不排除部分国家会出现一些商标“驳回”较难克服的情况。然而,事实上,在很多国家,商标申请被驳回的可能性并不大。而且,即使被驳回,通过驳回复审使申请商标获得保护的可能性也非常大。在下文中,麦肯锡知识产权小编将简单揭示这些国家的商标驳回制度及现状,打消国内商标权人畏惧驳回的心理顾虑,便于国人积极在海外争取商标权,打响国际品牌名气。


  商标的实质审查阶段一般是从两个方面对申请商标进行审查:一是绝对理由审查,如与国家名称相同或者近似的商标不能注册;二是相对理由审查,主要是是否存在在先相同或近似商标。但是,对于商标申请,很多国家并不进行相对理由审查,即官方不会审查是否有在先相同或近似商标,也不会因为存在在先商标驳回商标申请。在这些国家,官方仅进行绝对理由审查,除非申请商标违反禁用条款,导致缺乏显着性,否则,不会被官方驳回。因此,具有显着性的商标,即使在中国基于在先商标问题而被驳回,在没有相对理由审查的国家,却能够被顺利核准公告。在公告期内,若没有在先商标权利人对申请商标提异议的话,该商标就能够被核准注册。


  没有相对理由审查的国家简单统计如下:


  1.欧洲(欧盟、阿尔巴尼亚、安道尔、奥地利、保加利亚、比荷卢、波黑共和国、丹麦、德国、法国、黑山共和国、科索沃、克罗地亚、立陶宛、列支敦士登、罗马尼亚、马其顿、摩纳哥、瑞士、圣马力诺、斯洛文尼亚、西班牙、匈牙利、意大利、英国);


  2.非洲(非洲知识产权组织、吉布提、卢旺达、摩洛哥、圣赫勒拿、突尼斯);


  3.亚洲(缅甸、黎巴嫩、马尔代夫);


  4.大洋洲(基里巴斯、所罗门群岛、图瓦卢);


  5.美洲(开曼群岛)。


  通常,若商标并非恶意抢注模仿,商标被异议的概率远小于被驳回的概率。因此,对国内商标权人自行设计的具有显着性的商标,权利人可以积极在以上国家提交申请。


  对因为进行相对理由审查、常下驳回的国家或地区,商标权人是否应该避而远之?现解析一下这些国家的驳回及复审现状,为国内商标权人打剂商标申请“安心针”:


  首先,给大家展示一组统计数据:自2008年至2014年6月为止,笔者接触的全球3万多件海外商标申请案例中,按驳回数量由多至少排序,排名前48位的国家依次为:美国、印度、泰国、马来西亚、日本、台湾、俄罗斯、香港、巴基斯坦、韩国、澳大利亚、加拿大、新加坡、越南、智利、南非、墨西哥、叙利亚、埃及、印尼、巴西、阿根廷、秘鲁、土耳其、伊朗、巴拉圭、哥伦比亚、瑞典、约旦、新西兰、阿尔及利亚、洪都拉斯、特立尼达和多巴哥、以色列、阿联酋、波兰、多米尼加、菲律宾、津巴布韦、委内瑞拉、尼日利亚、挪威、厄瓜多尔、哥斯达黎加、哈萨克斯坦、柬埔寨、沙特、亚美尼亚。


  在全球190多个有商标注册制度、但以上未被列出的国家,自2008年至2014年6月为止,每个国家遇到的驳回案件量少于10件。也就是说,在未被列出的其余140多个国家中,要么是因为商标总体申请量较少,申请商标被驳回的数量较少;要么是因为这些国家的商标审查制度并不十分严格,驳回概率偏小。因此,在其余未被列出140多个国家,国内商标权人完全可以积极提交商标申请,维护品牌权益。


  在常下驳回通知的前48个国家中,排名前10的国家列举数据如下:


  1.美国:该国总体驳回中,一半的驳回是因为审查员认为商品/服务不规范,因商品/服务问题进行驳回复审的费用较低,成功率几乎能达到100%;


  2.印度:该国商标总体驳回率非常高,出于商标缺乏显着性和存在在先冲突商标等各种理由,审查员下发驳回通知的比例能达到申请量的70%以上,但复审基本能打赢,。到目前为止,笔者还没有遇到印度商标驳回复审失败的案例。也就是说,在印度,商标申请被驳回很正常,但是驳回复审的成功率也非常高。如果印度商标申请被驳回,商标权人完全不必畏惧,应大胆复审。


  3.泰国:该国总体驳回数量中,只有20%左右稍难克服,其余占80%的驳回案件,属于复审成功率能达到95%以上的案件,主要是因为商品/服务不规范、要求放弃商标部分要素专用权、要求解释商标含义这三大类驳回。总体分析,驳回理由较难克服的商标申请总量,占国内商标权人在泰国商标申请总量小于8%,驳回“难”点不多;


  4.马来西亚:该国商标驳回复审成功率高于失败率5倍以上;


  5.日本:该国驳回原因中,商品/服务不规范和因其他原因被驳回的案件各占半壁江山。然而,较特别的是,在这个发达国家中,笔者接触的上百件所有类型复审案例中,也无彻底失败的复审案例;


  6.台湾:该地区商标驳回量占申请量不足10%,审查员下发驳回的三大主打理由为:(1)在先冲突商标,(2)商品/服务不规范,(3)商标缺乏显着性。然而,近百件复审案例中,笔者遇到的案案皆赢;


  7.俄罗斯:该国驳回案例中,因存在在先商标而被驳回的商标申请案件占被驳回案件总数的70%以上,但复审成功率高于75%。对比中国到俄罗斯的商标申请量,被驳回商标申请占总申请量的25%左右;


  8.香港:到该地区的商标申请,仅有不到5%被驳回,且驳回复审的成功率高,是失败率的5倍以上;


  9.巴基斯坦:中国商标申请人在巴基斯坦的商标申请被驳回的比率也偏高,占商标申请量的37%以上。其中因在先商标被驳回的占60%。然而,该国商标驳回情形也类似于印度驳回,笔者认为官方有滥发在先商标驳回的倾向,不十分近似的商标也会被互相引证下发驳回。然而,值得国内商标权人庆幸的是,无论是何种驳回理由,该国复审成功率基本能达到100%。因此,国内商标权人也可以勇往直前申请自行设计的具有显着性的商标。


  10.韩国:该国商标驳回类型主要有两种:在先商标和/或商品/服务不规范。驳回率小于总申请量的30%,复审成功率占整体复审案件量的80%以上。


国内外专利复审

17-3-22

  根据我国专利法的规定,申请专利不符合专利法要求的,不得授予专利权。同时,为了防止初审的失误,专利法规定了专利复审制度。下面为您解读专利复审的程序。

专利复审

  我国《专利法》规定:“国务院专利行政部门设立专利复审委员会。专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内,向专利复审委员会请求复审。专利复审委员会复审后,作出决定,并通知专利申请人。”申请专利复审既可以自己申请,也可以找专业的知识产权律师代理申请。


  1、复审程序的启动


  复审程序启动的时间:复审程序的启动有一定的时间限制,专利申请人在接到驳回专利申请通知后3个月的时间内可以决定是否请求复审。


  复审程序启动的主体是专利申请人,只有专利申请人才有资格提起复审请求,其他任何单位和个人都无权启动复审程序。


  2、复审审查


  专利复审委员会经过形式审查受理复审请求从而启动复审程序后,首先将复审请求书(包括附具的证明文件和修改后的申请文件)连同原申请案卷一并送交作出驳回申请决定的原审查部门进行前置审查。原审查部门应当向专利复审委员会提出“前置审查意见书”。除特殊情况外,原审查部门应当在自收到案卷之日起1个月内完成前置审查。原审查部门在前置审查意见中同意撤销原驳回决定的,专利复审委员会直接作出撤销原驳回决定的复审决定,通知复审请求人,并且由原审查部门继续进行审批。原审查部门在前置审查意见中坚持原驳回决定的,专利复审委员会成立合议组进行审查。


  3、复审决定的作出


  合议组经审查后作出复审决定。复审决定有两大类,一种是撤销原驳回决定。专利申请将恢复到作出驳回决定前的状态,国务院专利行政部门继续进行审查程序。另一种是维持原驳回决定。在这种情况下,专利申请人对专利复审委员会作出的维持原驳回决定不服的,可以在法定期限内进入后续司法救济程序。


  4、后续的司法救济程序


  根据专利法第四十一条第二款的规定,专利申请人对专利复审委员会作出的复审决定不服的,可以自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉。专利申请人未在规定的期限内起诉的,复审决定生效。


商标检索评估报告

17-3-22

  商标评估的程序


  企业进行商标评估,可以用来了解商标价值,商标增资出资,商标质押贷款等。商标评估程序一般为以下几步:


  了解商标评估目的和意愿,并作充分沟通;


  签订《资产评估业务约定书》。明确商标评估目的、商标评估范围、商标评估基准日及委托方的各项要求;        


  商标产权界定、确定产权归属


  现场勘察,了解商标产品法律、技术、产业等因素及发展规划等状况;


  指导企业填报评估资料;

  现场调研,资料检索,分析相关市场需求,技术指标、经济指标、产业政策、行业信息等;


  专家论证,评定估算,三级审核;

  出具商标评估报告征求意见稿,与委托方交换意见,完善报告;


  出具正式商标评估报告。

商标检索评估报告

  评估商标权价值考虑的主要因素


  前面几期中都国脉评估公司小编已经为大家介绍了评估无形资产各个分类价值需要考虑的因素有什么,今天我在给大家介绍最后一种“评估商标权价值考虑的主要因素”。这种无形资产价值评估,在无形资产评估项目中是比较少见的,不过,中都国脉资产评估公司作为一个业内权威的评估机构,北京评估机构前三十强的单位,我想我还是应该给大家介绍下这种无形资产评估价值要考虑的因素有哪些。


  (一)企业历史经营收益状况;


  (二)企业未来盈利空间、成长能力;


  (三)商标现状:商标状况必须详细了解它的影响力、所处市场的状况、竞争状况、过去的表现、未来计划及风险程度等。具体讲,分析以下七个影响因素:


  1.领导力。即影响行业市场的能力。如某一商标为其所处市场的龙头产品的商标,其价值就比其他普通价值要高。


  2.生存力。即商标的稳定性。那些历史悠久、消费者信任度高的商标的价值要高。


  3.市场力。指商标的市场经济状况。食品、饮料的商标比高科技产业的商标取值要高。


  4.辐射力。指商标超过地理文化边界的能力。符合国际惯例和口味的商标比某一区域和地区性商标的价值要大。


  5.趋势力。指商标对行业发展方向的导向及影响力。商标的长期发展趋势能够很好地反应其与消费者的联系和同步性。


  6.支持力。指能够获得投资及重点支持的商标其价值要大一些。


  7.保护力。指商标拥有者的合法权利,即注册商标的保护能力。商标受法律保护的深度及广度在评估商标时很重要。


商标命名与设计的九大要点,你不可不知

17-3-22

  商标命名与商标设计注册,是一个品牌运营的开始,一个不好的商标命名与设计,将会影响到企业与品牌的长远发展,所以为大家分享九大商标名称与设计注册需要注意的九大基本原则:

商标命名与商标设计

  1.易读,不拗口


  商标名称如果不好读,拗口,消费者就很难记住,更难以进人心智,就会影响产品的销售。


  索尼公司原名叫作“东京电讯工程公司”,因为它读起来太拗口,公司创始人盛田昭夫决定改名。盛田昭夫觉得拉丁文Sounds(表示声音之意)还不错,与公司的产品性质相符合,于是把它英语化,改成,Sonny,其中也有可爱之意。但是日文发音的sonny意思是“赔钱”,于是就把第二个n去掉,Sony的大名就这样诞生了。它念起来像英文又不是英文,是一个从字典里找不到的名字,一来其他厂商绝对不会使用,二来全世界都不会有商标重复的问题。更改后的公司名称和商标名称都叫做“SONY”(索尼),读音清晰响亮,朗朗上口,为产品成功地走向世界创造了有利条件。


  2.易记,不累赘


  简短、易记、不累赘的商标名称能达到更好的认知效果。


  例如虎牌万金油、555香烟、999胃泰、大大泡泡糖等等,短小精悍,易记、不累赞,给消费者留下了较深印象。


  3.独特醒目,易于辨认


  柯达商标的那个“K”字,采用黄底红字进行强烈对比,独特醒目,简洁明快,抓住了人们的视线。


  麦当劳的企业标志是弧形的M字,以黄色为标准色,黄色的视觉效果很强,这种金黄色的拱门状标志出现大街上,很引人注意。


  4.响亮,给人深刻印象


  例如金嗓子喉宝这一商标名称,叫起来很响亮,容易在消费者中广泛传播,在货架上也容易识别,因而抢尽商机,为企业省下了大量广告费。


  5.给人好的联想


  例如“雀巢”这一品牌名称和“鸟巢中一只母鸟正在哺育两只小鸟”的品牌标志,使人联想到嗷嗷待哺的婴儿、慈爱的母亲和雀巢公司的营养食品,有助于打动人们购买。


  再如可口可乐这个商标名称,使人联想到该饮料有良好的口感,因此起到了促销作用。


  可口可乐公司还有一个饮料品牌叫作“SPRITE”, “SPRITE”翻译成中文是魔鬼、妖精的意思,为了避免中国消费者产生不好的联想,公司决定将它翻译为“雪碧”。雪碧含有清凉、纯洁的意思,容易引起人们的好感,为该产品走俏于中国市场创造了有利条件。


  英国的威士忌酒在香港滞销,经过调查,问题就出在“威士忌”这个中文译名上。顾名思义,连“威士”都要有所顾忌,还有谁会喝此酒呢?


  宝洁公司的品牌标识——13颗星星、长胡须的人脸、月亮构成的圆形图案,曾经被人谣传是月亮教派的标志。月亮教派是美国的一个邪教,这个品牌标志几十年来为公司惹来了不少麻烦、谣言和官司。


  6.不与竞争品牌雷同,可以申请注册得到法律保护。


  GREE(格力)这个商标在命名过程中,就考虑到了这个问题。


  董明珠总经理后来回忆说:“名字起了一堆,却全不合眼缘。后来,他们从英文单词GLEE(快乐)得到启发,这个词音译过来是“格力”——格外有力(几年后,又引伸出另一重意思:“格力”——人格魅力)),一下子就相中了。使用了约两年时间后,考虑到今后在世界商业市场里的竞争,担心GLEE这个词意思太好,将来去英语国家注册,说不定又会跟人撞车,便参照日本SONY公司的做法,创造了一个读音与GLEE相似、而英文里肯定没有的词:GREE。读真情起来,既有点像GREAT(伟大),又有点像GREEN(绿色),还有认同的意思(AGREE),能引起人们丰富的想象,大家一致同意就这么定了”。


  7.能反映产品的利益和作用


  例如胃得乐药片、舒肤佳香皂、立白洗衣粉、娃哈哈童装、美加净牙膏、洁尔阴药水等商标名称,都反映了产品的利益和作用。


  8.要考虑到商标今后有可能延伸使用


  索尼(SONY)这个商标无论是中文名还是英文名,都没有具体的内涵,不会联想到任何类型的产品,这样的商标品牌可以扩展使用到任何产品领域,而不至于作茧自缚。


  海尔这个商标名称也没有什么意思,是个中性的东西,任何产品都可以使用这一商标。


  9.设计商标时,要了解并遵守有关的法律法规


  武汉有一家餐饮企业最初取名“小南京”,当经营者申请注册时才知道,我国商标法规定地名不能作为商标名称进行注册,于是改名为“小蓝鲸”,该企业在几年内就成为武汉市知名的餐饮企业。


商标为什么有驳回,为什么要复审

17-3-22

商标复审

  首先,商标都是人来审查的,是个人就会有自己不同的思维,于是商标审查员的主观因素就成了商标驳回过不去的坎了。拈来几个案例:同样是缺乏商标显着性的两个商标:唱吧和支付宝,支付宝拿到了商标证书,而唱吧却几经修改仍被驳回;极其近似的两个商标“东方”和“新东方”能够同在一片蓝天下,都是缘于商标审查过程中有一些不可避免的主观因素。没错,相同的情况,不同的结局,如果你真碰上了,可以允许你骂会娘。商标复审


  其次呢,2014年新出台的《商标法》规定了商标必须在9个月之内审查完毕,而商标局的系统却着实让人心寒,因重大BUG直接导致系统瘫痪数月。在这种情况下,审查员们为了赶进度也是蛮拼的。据说,有些审查员直接卷铺盖搬进办公室,通宵达旦审理商标。这种拼命三郎的精神简直可以跟果果顾问们相提并论了。无奈,时间太短,商标太多,人手太少,审不完啊审不完,怎么办?这么大的工作量,这么多的商标审核,怎么保证质量?干脆,模棱两可的都给予驳回。为了能一碗水端平,您这一轮只能out了。想通过么,做驳回复审吧,让3个人再审视您一番。说到这您应该了解商标注册出现驳回,也就不足为奇了吧。

商标复审

  再次,让我追根溯源,从博大精深的中国汉字谈起。根据国家标准共有6763个汉字 ,其中一级汉字3755个,二级汉字3008个。也就是说其实我们生活中最常用的也就4000多个汉字,好的商标基本都被抢光了。这个时候我不仅要感慨了:苍老师,啊不对,仓颉老师,您怎么不多造点汉字呢?况且全国平均每个工作日就有一万件商标提交申请。人多酒少,狼多肉少,再过几年,商标申请的成功率将会在30%以下。所以,小伙伴们,长点心吧,别墨迹了,再墨迹汤都没了。


  最后,说完了别人的不是,再反观自身。像“易打车”这样用行业通用名词做商标的,或是“好味道”这样有夸大宣传嫌疑的词都是很难注册成商标的,更有甚者,直接拿着广告语或者商标法明令禁止的带有国字商标或者县级以上行政区划的字眼还要坚持去申请,您能怪人家商标局么?还是多吃点核桃去吧。


  所以,讲到这里,你应该明白了,商标被驳回是件很正常的事情,即使我们每件都严格查询,也避免不了。你要做的是,遇到驳回不心慌,然后严肃的解决它。


商标复审


  商标被驳回的相对理由:


  1、同一类别相同商标;


  2、同一类别近似商标;


  3、同一类别中商标有部分相同、部分近似;


  4、不同类别却是保护同一种商品;


  5、不同类别却是保护类似商品;


  6、相同商标或近似商标,申请日期在后


  鉴于我国近年来的创业热潮,商标注册量急剧上升,商标审查人员也随即不足。再者加上商标审查工作人员的知识结构及背景又不统一,还有审查员的主观分析、判断能力各不相同,其商标审查结果就截然不同。


  比如,同一个商标在两个审查员手上可能就是两个结果。因此,当申请注册的商标只要没有根本性的违反《商标法》禁止作为商标注册使用的禁令条款之时,都可以申请商标驳回复审。商标驳回复审程序一经启动后,商标评审委员会会根据注册申请人提交的书面材料、使用证据等依法做出公正决定。


  这里要特别注意以下几点:


  1、复审申请法定时间期限只有15天,犹豫不得,想要商标就立即行动;尽快的准备复审材料。


  2、复审部门为商标评审委员会,而不是审查时期的商标审查部门;


  3、复审是一次为自己争取权利的行政救济措施,而不是驳回就死路一条;


  4、复审是当事人自愿行为,可以主张复审,也可以放弃复审;主张复审,可能会获得初审公告;放弃复审,永远没有获得初审公告的机会;


  5、复审须提交符合规定的书面材料、《商标驳回通知书》原件其他文书,目前不支持口述,电子文档,录音资料等形式;


  6、复审的主体资格必须限于申请注册人;


  7、复审必须有具体的复审请求和事实依据;


  8、复审必须依法缴纳复审费用;


  9、申请注册人无力提出复审的,可以委托代理组织;


  当前,随着政府对保护自主知识产权力度的不断加大,企业与自然人商标保护意识也日渐强烈、国外企业、自然人又纷纷加入中国商标注册保护的阵营中,就商标本身而言竞争会越来越激烈,商标如期获准注册成功的机率相应来说会有所下降。


  商标在注册之前应当经过专业的查询,尽量降低被驳回的可能性,纵然审查之后收到《商标驳回通知书》的企业,只要不是违反《商标法》规定的禁止性条款,申请驳回复审是相当有必要的。


  企业应当把握自己的权利,因为从目前商标驳回复审案件代理情况来看,通过商标驳回复审取得权利的注册申请人不在少数,成功率还是较高的。


商标国际注册好处多

17-3-22

  随着国家走出去战略的深入实施,越来越多的民族企业开始布局海外,积极推进品牌的国际化发展。作为冲出亚洲走向世界的第一步,商标的国际注册成为企业走出国门的头等大事。商标国际注册

商标国际注册

  目前申请国外商标有两种方法,一种是分别向各国商标主管机关申请注册;一种是马德里商标国际注册,即我们通常所说的商标国际注册。相对于逐一国家进行注册的高额费用及复杂繁琐,马德里商标国际注册只要在成员国之一成功注册,在协约的组织国都能得到保护。


  作为全球化背景下国际交流与合作的重要平台,马德里商标国际注册体系不断发展壮大,在推进全球知识创新和品牌经济发展上发挥了重要作用。


商标国际注册


  既然很多企业已经在国内注册了商标,为什么还要注册国际商标。换言之,注册国际商标对企业而言,都有哪些好处呢?接下来麦肯锡知识产权小编来为大家解答疑惑。


  1、打造国际品牌


  市场中没有永远的第一,只有永远的品牌。商标是企业重要的无形资产,及时申请商标国际注册取得商标使用权,能长期稳定占领国际市场,在扩大销售量的同时保持良好信誉,成为名牌商标,为打造国际品牌打下基础。对树立企业的品牌形象,提升企业的品牌价值以及塑造国际品牌都有积极意义。


商标国际注册

  2、拓展海外市场


  众所周知,世界各国的商标法内容虽然不尽相同,但都规定对注册商标所有权进行法律保护。对企业而言,注册国际商标就像是企业产品出口的通行证,为了将企业的市场进行有力开拓,首先应该得到产品的通行证。有志于将产品推向国际市场,获得更大的壮大机遇,就应当及时在产品出口国进行商标注册。


商标国际注册

  3、避免恶意抢注


  近年来,随着我国企业向世界市场的进军,知名商标遭国外恶意抢注的事件时有发生。很多企业不得不以高价将商标赎回,甚至被逐渐挤出原已打开的市场,损失惨重。这既反映出我国企业商标保护意识有待提高,也反映了外国消费者对我国商标的认知度在不断提高。只有及早到国外注册商标,企业才能有效保护自身权益,避免销售市场不被他人抢占。


商标国际注册

  4、避免侵害他人


  目前,世界上的大多数国家都实行商标的申请在先原则,保护在先申请注册的商标。如果企业出口前没有考虑商标注册及查询等问题,很有可能都不知道自己已经侵犯他人在该国的商标权。一旦已有他人在先注册,很可能会有被动侵权及面临跨国诉讼和巨额赔偿的风险。因此,提前进行商标的申请与查询,可避免不必要的纠纷风险,利于出口保护和市场战略的实施。

商标国际注册


  因此,企业布局海外,开拓世界市场一定要及时进行商标国际注册。商标国际注册是实施国际品牌战略的重要步骤,积极地推动中国商标向中国品牌转变,才能有效增强商标品牌的经济价值,助力企业在全球化发展中的竞争力与影响力。


国内外商标注册必知要求

17-3-22

国内外商标注册

国内外商标注册


  国内商标:


  1、什么是商标?


  答:商标是商品的生产经营者在其生产、制造、加工、挑选或者经销的商品上或者服务提供者在其提供的服务上采用的文字、图形,或者其组合构成的具有显着特征的标志。


  商标是区别商品或服务来源的一种标记,我们通常称商标为“牌子”,商标的本质作用是区别商品的来源或服务的提供者。比如:大家熟悉的饮料商标“可口可乐”、电器商标“海尔”就是区别商品来源的标志;“山航”(航空服务)、“净雅”(餐饮服务)则是区别服务提供者的标志。


  2、商标是由什么组成的?


  答:根据我国商标法的规定,商标可以是文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合,以及上述要素的组合。凡是能将自然人、法人或者其它组织的商品与他人的商品区分开的可视性标志都可以作为商标注册。


  3、注册商标的必要性?


  答:注册商标是享受法律保护和企业经营的需要。


  首先,我国实行商标注册保护原则,未经注册的商标不受法律保护,因此,注册商标是确定商标专用权的法律依据。未经商标注册人同意,任何人不得在相同或类似的商品或服务上使用与注册商标相同或近似的商标。


  其次,商标是企业的无形资产,也是消费者选择产品或者服务的依据。好的企业不仅需要好的产品和服务,更需要好的商标,像可口可乐、海尔等国际知名企业,即使一夜之间失去所有财产,也可以迅速重建,靠的就是其商标形成的巨大的无形资产,其商标无形资产的价值已远远超过有形资产的价值。


  4、哪些标志禁止作为商标使用?


  答:(一)同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗、勋章相同或者近似的,以及同中央国家机关所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的;


  (二)同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗相同或者近似的,但该国政府同意的除外;


  (三)同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记相同或者近似的,但经该组织同意或者不易误导公众的除外;


  (四)与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外;


  (五)同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的;


  (六)带有民族歧视性的;


  (七)夸大宣传并带有欺骗性的;


  (八)有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。


  5、哪些标志禁止作为商标注册?


  答:(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;


  (二)仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;


  (三)缺乏显着特征的。


  前款所列标志经过使用取得显着特征,并便于识别的,可以作为商标注册。如“商务通”等。


  6、地名能否作为商标注册?


  答:根据商标法规定,县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标注册使用,但是地名具有其他含义的或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。如:“济南”不能作为商标注册使用,“凤凰”则因具有其他含义,可以作为注册使用。


  7、企业名称能否作为商标注册?


  答:企业名称的字号部分具有显着性的,该字号部分如不与在先商标权利冲突,可以作为商标获准注册。相反,企业名称的字号部分不具有显着性的,或者与在先商标权利相冲突的,不能作为商标获准注册。


  8、汉字商标注册后,是否可以使用与注册字体不同的繁(简)体或艺术体形式?


  答:不可以。因为注册商标的专用权,以获准注册的商标和核定使用的商品为限。文字作为商标注册,注册什么字型其专用权仅仅限于这种字体,如注册的简(繁)体字,而实际使用繁(简)体字,或注册的宋(隶)体字,而实际使用隶(宋)体字等,都视为自行改变注册商标的文字、图形或其组合。字型与商标的外观有极大的关系,如改变字型还可能在外观上与他人商标近似,从而造成商标侵权。


  9、未注册商标、已注册商标、申请中的商标在使用中有何区别?


  答:未注册商标和已注册商标是商标存在的两种形态。未注册商标是指未向商标局提交注册申请的商标,我国商标法并不强制注册商标,因此未注册商标在不与他人注册商标发生冲突的情况下可以正常使用,但是商标使用人不享有商标专用权,不可以打注册标记。


  注册商标是指,一个商标不管它是否使用,只要符合商标法的规定,经商标主管机关核准注册之后,申请人即取得该商标的专用权,受到法律的保护,他人就不能在相同或类似的商品/服务上再使用该商标了。注册商标在使用时要标注注册标记。


  申请中的商标在未获准注册前在使用中与未注册商标一样对待,不享有商标专用权,在使用中不准标注注册标记,否则就是假冒注册商标。


  10、注册商标的使用受限制吗?


  答:注册商标必须使用在注册时核定使用的商品或者服务项目上。如果要扩大注册时核定使用的范围,需要另行提交新的注册申请。


  11、在一件商品上可以使用多少个商标?


  答:商标法没有限制性规定,可以根据意愿和需要自主决定。但是需注意,同一件商品上使用的商标过多不利于对主要商标的宣传,也不利于消费者认牌拣选。


  12、商标注册前必须进行查询吗?


  答:商标查询是指商标申请人了解自己准备申请注册的商标是否与他人已经注册或正在注册的商标相同或近似的程序,是申请商标注册的重要步骤,其结果虽不具备法律效力,但可以减少盲目性,提高成功率。


  13、在中国如何计算一个商标申请?


  答:商标注册申请须遵循“一类商品一件商标一份申请”的原则,即一份商标注册申请书,仅允许报一件商标并限在同一类别商品/服务中。故一个商标在一个商品/服务类别上的一份申请为一个商标申请。


  14、哪些人具有商标申请人的主体资格?


  答:根据我国商标法规定,自然人、法人或者其它组织都可以成为商标申请的主体。


  以自然人的名义申请商标,需要提供相应的经营主体资格证明,所申请的商品或服务范围不得超出营业范围。


  以法人或者其它组织名义申请注册商标的,申请范围不受限制。


  15、我国商标注册的基本原则是什么?


  答:我国商标注册实行申请在先原则。


  我国《商标法》规定:“两个或者两个以上的申请人,在同一种商品或者类似商品上以相同或者近似的商标申请注册,初步审定并公告申请在先的商标,驳回申请在后的商标。


  16、同一天申请注册的商标相同或者近似的怎么办?


  答:根据商标法实施条例规定,两个或者两个以上的申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标在同一天申请注册的,各申请人应当按照商标局的通知,在三十天内交送第一次使用该商标的日期的证明。同日使用或者均未使用的,各申请人应当进行协商,协商一致的,应当在三十天内将书面协议报送商标局;超过三十天达不成协议的,在商标局主持下,由申请人抽签决定,或者由商标局裁定。


  17、商标注册包括哪些程序?


  答:商标注册程序可以分为必经程序和特别程序。必经程序是申请人申请商标必须要经过的注册程序,它包括:商标注册的申请,审查(形式、实质)、审定并公告、注册并公告。特别程序是在商标注册过程中发生矛盾、冲突或其他原因时采用的救济程序,并不是必经的程序,包括:商标驳回复审、商标异议复审,商标争议等。


  18、申请商标注册被受理是否意味着已经通过了审查并能够获准注册?


  答:商标注册申请被受理并不意识着该申请已通过商标局的实质审查,更不意味着该商标能够获准注册。


  商标注册申请被商标局受理只是该申请审查程序的开始,而不是审查程序的终结;收到商标局发给的《注册申请受理通知书》,说明申请人所提交的商标注册申请书在手续及文件填写方面符合规定,可以继续进入下一步商标注册申请的审查程序,申请商标能否通过审查并发布公告,只有在下一步的实质审查程序中才能决定。实质审查通过后,还有三个月的异议公告期,在此期间任何人都可以对该商标提出异议,只有异议期满并且没有他人提出异议,商标才能够正式获准注册。


  19、对于以欺骗手段或通过不正当手段取得注册的商标可不可以撤销其注册?


  答:可以。已经注册的商标,违反商标法的相关规定,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局撤销该注册商标;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。


  20、注册商标的有效期是多长时间?到期怎么办?


  答:根据商标法的规定,注册商标的有效期为十年,自核准之日起计算。


  注册商标有效期届满前,商标所有人可以向商标局提出商标续展申请,续展申请经商标局核准后,商标所有人可以继续拥有对该商标的所有权。


  根据《商标法》规定,注册商标有效期期满之前六个月可以进行续展并缴纳续展费用,每次续展有效期仍为十年。续展次数不限。


  如果在这个期限内未提出申请的,可给予6个月的宽展期,即若在商标十年有效期满后的六个月内提出续展申请,商标仍可续展继续使用。若宽展期内仍未提出续展注册的,商标局将注销其注册商标并予公告。


  国外商标:


  1.如何进行国外商标注册?


  商标注册具有地域性特点,如希望商标在哪个国家获得法律保护,就需要在哪个国家进行商标注册。一般来说,国外商标注册的途径主要包括马德里国际注册及逐一国家注册两种,二者的保护效力没有区别。企业需要综合考虑注册国家的要求、国内商标的注册情况等多方面因素选择适合自己的注册途径。


  由于各国的注册要求不一、程序复杂,企业在办理国外注册前可以向专业代理机构咨询。


  2. 哪些主体可以进行国外商标注册?


  任何有国外商标注册意愿的企业或者自然人,都可以以自己名义申请国外商标注册,不受任何限制。


  3. 什么样的商标不能在国外申请注册?


  由于社会背景、宗教信仰以及文化等的差异,在中国可以注册的商标可能在其他国家无法注册。比如:在大部分国家,地理名称不能作为商标注册;肯尼亚等国不接受将数字作为商标注册;瑞典禁止将蓝色作为商标使用;日本禁用菊花作为商标图案等。


  企业应首先了解出口国家的商标注册要求,再行确定商标。


什么是商标监测保护?

17-3-17

  什么是商标监测保护? 今天,麦肯锡知识产权小编给大家说一下什么是商标监测保护,以及商标监控的重要性。 商标监控是指企业或个人按照商标文字或图片,商标动态,商标使用,市场商标侵权,以及竞争对手或行业商标注册等实时监控,使企业或个人能及时, 全面了解商标使用情况。 商标监督是保护商标合法权益的重要途径之一。 通过商标监控,不仅能及时了解商标动态,使企业反应迅速,避免不必要的损失,还能制止“搭便车”等侵权行为,从而避免企业品牌声誉的影响。

商标监测

  商标监控内容


  1.监督注册商标的申请和使用


  商标监控系统可以有效帮助用户及时掌握自己的商标,如商标应当更新,拒绝,反对,争议,撤销,异议审查等,及时采取适当措施保护商标权。


  2.监控他人的侵权行为


  主要是针对注册商标申请的新公告与客户商标或相同或类似的监控,以避免恶意域名抢注或“近名牌”现象。为了帮助用户尽快找到其他人申请相同或类似的商标,在任何时候采取措施尽量减少损害。


  3.了解竞争对手的业务战略


  了解商标竞争对手的使用,洞察行业的发展趋势,以及时调整其业务战略。


  4.马德里国际商标监测


  监测是马德里国际注册商标公告监测,外国对中国扩大商标监测,中国扩大对外商标监测。


  5.电商平台侵权监测


  对于客户在电商平台使用商标是否有其他企业侵权使用现象的监控。


  商标监控的目的与作用


  1,及时掌握商标动态,第一时间商标更新时间,被反对“撤销三”,争议等商标异常,使企业能够快速响应保护商标权;


  2、可尽早发现他人申请的相同或近似商标,在初审公告期即可提出异议,及时“截杀”近似商标,提前消除相同或近似商标可能对商标权人造成的潜在危害;


  3,全面了解市场动态,未经授权使用企业注册商标侵权业务,假冒伪劣产品采取必要措施,及时制止和打击商标侵权,保护企业的合法权益;


  4,通过商标监控,还可以充分了解行业商标注册的竞争对手和企业,了解竞争对手和行业趋势,及时调整自己的商业战略。


  商标监控方法:


  1,市场监测


  企业可以在重要市场定期开展或做好商标监管布局,建立长期监控机制,及时掌握假冒产品信息和商标侵权,做好档案记录,快速行动,向相关执法机构投诉,侵权,及时消除侵权产品和侵犯公司声誉的不利市场影响。


  2,网络监控


  随着网络侵权,越来越多的网络销售假案件出现,企业到商标网络监控变得越来越有必要。一方面,企业通过国家工商行政管理局商标局网站,企业商标定期检索,及时了解商标异常情况,看是否有其他注册商标或其他类别的商标注册在同一商标行为中,使企业能够迅速应对措施。


  另一方面,企业需要专注于主要业务平台和销售专业产品的监控网站,全面掌握网络销售信息,保存相关证据,及时向主要平台投诉,将有效地遏制网络侵权的发生。


  一般来说,企业通过市场监控和网络监控,结合立体商标监控的方式,以全面,多角度,灵活的方式保护企业商标权。


  最后,为提醒大企业,商标监控的目的是保护企业的合法权益,企业要监控“相似名牌”“搭便车”“边缘球”等商标侵权,应当采取必要措施停止,向当地工商部门投诉或法院起诉权利,有效保护企业的合法权益,维护良好的市场秩序。希望能帮助你采纳


欧共体商标注册

17-3-14

  欧盟商标注册即欧共体商标注册。1993年12月20日,欧盟会议通过了《欧洲共同体商标条例》,简称CMTR。英、德、法、意大利、西班牙等欧盟国家开始实行一种在欧盟全部国家(到2013年7月1日,该欧盟已扩展到28个国家)使用的商标体制。 欧盟商标局于1996年1月1日开始受理欧盟商标申请。欧盟商标保护期限为十年,可续展,每次续展保护期限为十年。欧盟商标的申请人不限于欧盟成员国的国民,其他入《巴黎公约》、《世界知识产权组织》成员国的国民也可以提出申请。

欧共体商标

覆盖成员国

  欧洲联盟之28个国家:英国、德国、法国、意大利、比利时、卢森堡、丹麦、瑞典、西班牙、葡萄牙、芬兰、希腊、奥地利、荷兰、爱尔兰、塞浦路斯、捷克、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、波兰、斯洛伐克、斯洛维尼亚、罗马尼亚、保加利亚、克罗地亚。


欧盟商标特点

  1、费用低。只须申请注册一次,即可在整个欧盟的二十七个成员国使用该商标。较之于在各个成员国分别提出申请,费用大幅度减少;


  2、保护程序集中化。一件商标注册可获得欧盟28个成员国的保护,有关商标案件的裁决将在欧盟所有的国家得到执行;


  3、已注册之商标可仅在一个欧盟国家使用。商标在欧盟任何一个国家的使用就足以对抗以未使用商标为由提出的撤销申请;


  4、享有巴黎公约优先权。同一商标用于一种或多种指定商品或服务名称,在巴黎公约成员国申请后6个月申请共同体商标时,可享有优先权;


  5、已经在一个欧盟成员国公布的注册商标,在申请欧盟商标时,可请求优先权。


  6、不但词语、标识等传统商标可获得注册,声音、气味、产品外观及构造等新型商标,也可申请注册;


  7、一件商标申请最多可涵盖3类商品或服务,超过3类的,每类费用须另加。


商标办理材料

  1、以法人申请,附《营业执照》或有效登记证明复印件1份;以自然人申请附个人身份证明文件1份;


  2、商标图样5份,要求清晰、纸张质量好。如是彩色商标,需递交1份黑白稿,5份彩稿;规格不得小于5cm×5cm,最大不超过10cm×20cm;


  3、填写申请表1份,申请表必须由申请人签署或由代理人签署


  4、列出寻求注册的商品或者服务,指出商标类别,商标分类表。


  5、商标注册委托书,申请人必须在该委托书上签字盖章


专利检索的意义

17-3-13

  使企业明晰世界专利的动态、避免重复开发与资金浪费,对企业而言功劳甚大。由于全世界专利众多,且具有优先权的特征,任何人都不能保证自己的想法是世界上独一无二的,你能想到的发明专利,别人很有可能也想到,所以任何个人和企业在申请专利前,都应认真检索——是否自己的想法已经被别人实现,是否专利已经出现在世界各大专利局的数据库中而不自知。

专利检索

  专利研究和申请切不能存有侥幸心理,据不完全统计,各国因未查阅专利文献、使研究课题失去价值,每年造成的损失数以十亿计,间接损失就更多了,


  专利检索就是根据一项或数项特征,从大量的专利文献或专利数据库中挑选符合某一特定要求的文献或信息的过程。


  我国在“七五”期间,大众企业的近万个课题,约有三分之二都是重复研究。


  所以,专利检索对于企业的成长,对于全球生产力的节省与提高,是有举足轻重的作用的。


  专利检索成为专利人和企业之间的一座桥梁,为推动专利转化做出了不朽的贡献,专利人只需提供,专利名称;专利人姓名;专利号等其中任何一项,企业就可以通过专利检索来查询专利的真实性和法律状态。


  专利申请所需费用的一半甚至更多,但由于其中的重要作用,这一步骤已成为专利申请的必要步骤之一。专利申请前专利检索的作用和重要意义可以归纳为以下几点:


  一、可以评价专利申请获得授权的可能性。


  据国外专利机构调查,有66%以上的发明专利最后不能获得授权,其中绝大多数都是因为存在在先公开的文献,缺乏新颖性而致。


  二、将帮助专利代理人更好的起草专利文件。


  通过申请前的初步专利检索,可以获得理解现有技术所需的必要信息,这样可以比较现有技术,描述本申请所具有的有益效果和创造性,以及与现有技术的本质区别。这对于将来的实质审查是非常重要的。


  三、申请前的初步专利检索将完善申请方案。


  通过申请前的初步检索,可以获得一些相关的对比文件,其中很有可能包含着可以借鉴之处,这有助于申请人完善技术方案,以更好的提出技术方案,获得最佳的保护效果。


  四、申请前的初步专利检索能为你节省时间和金钱。


  发明专利证书


  通常,从发明专利申请到专利授权或不予授权的时间。如果申请人不在申请专利前进行初步的专利检索,一旦专利没有获得授权或保护范围减少,失去的不仅仅是申请的费用,更重要的是损失了宝贵的时间和精力。


马德里商标国际注册,你了解多少?

17-3-13

  近年来,随着我国企业向世界市场的推进,越来越多的企业纷纷走出国门,向外开辟国际市场,期间必不可少会涉及到马德里申请相关事宜,那么对于马德里商标国际注册,你了解多少?下面麦肯锡知识产权小编带大家来了解一下。

马德里商标

  什么是马德里商标国际注册?


  申请人到国外申请注册商标主要有两种途径:一种是逐一国家注册,即分别向各国商标主管机关申请注册;一种是马德里商标国际注册,即根据《商标国际注册马德里协定》(以下简称“马德里协定”)或《商标国际注册马德里协定有关议定书》(以下简称“马德里议定书”)的规定,在马德里联盟成员国间所进行的商标注册。我们通常所说的商标国际注册,指的就是马德里商标国际注册。


  申请人资格:


  申请人必须具有一定的主体资格。申请人应在我国设有真实有效的工商营业场所;或在我国境内有住所;或拥有我国国籍。另外,台湾省的法人或自然人均可通过商标局提出国际注册申请。而香港和澳门特别行政区的法人或自然人目前还不能通过商标局提出国际注册申请。


  申请条件:


  申请国际注册的商标必须已经在我国启动一定的商标注册申请程序。申请国际注册的商标可以是已在我国提出注册申请并被受理的商标,也可以是已经注册的商标。


  马德里商标国际注册有四大优点:


  一、省力


  申请人只需通过本国商标注册机关向世界知识产权组织国际局递交一份申请,使用一种语言(英语、法语或西班牙语),交纳一次费用(目前只有日本和加纳收费分为申请费和注册费两次收取),就可以向目前马德里联盟的80多个缔约方提出商标国际注册申请,从而免去申请人分别使用不同语言、递交不同申请书、交纳不同币种的费用等繁琐程序。


  二、省钱


  通过马德里系统申请商标国际注册要远比逐一国家方式进行注册更为便宜,申请的国家越多,所节省的费用越多。省钱还体现在变更、转让、续展等后续程序中。


  三、省时


  马德里协定和议定书对被指定缔约方商标注册机关在收到申请通知后有审查时间上的限制,协定要求为12个月,议定书要求为18个月。这一规定使得申请人可以在较短时间内得知自己商标在有关被指定缔约方的注册情况。


  四、方便管理


  每一个国际注册商标可以只有一个注册证,由于国际局对于每个国际注册商标包括驳回、变更、转让、续展等在内的情况都详细登记,所以申请人可以根据国际注册号在相关的官方网站上即可查询商标的所有情况。而逐一国家注册申请,在不同的国家就有不同的注册证,申请人每个国家注册的情况也需要分别查询,相对于马德里国际注册,显然要麻烦得多。


  以下是马德里商标国际注册常见问题解答:


  问:什么是马德里协定缔约方和马德 里议定书缔约方?


  协定缔约方是指加入“马德里协定”的国家;


  议定书缔约方是指加入“议定书”的国家或政府间组织;


  纯协定缔约方是指只加入“协定”而未加入“议定书”的国家;


  纯议定书缔约方是指只加入“议定 书”而未加入“协定”的国家或政府间组织。


  问:马德里商标国际注册新申请所需提交的申请材料?


  马德里商标国际注册申请书;


  相应的外文申请书;


  国内商标注册证复印件或受理通知书复印件;


  申请人资格证明文件,如营业执照复印件、居住证明复印件、身份证件复印件等;


  基础注册或申请的商标如在国内进行过变更、转让或续展等后续业务,一并提交核准证明复印件;


  申请人使用英文名称的,必须提供使用该英文名称的证明文件;


  委托代理人的,应附送代理委托书;


  指定美国的,一并提交MM18表格。


  问:马德里商标国际注册申请如何选择指定缔约方?


  基础商标如果仅获得国内受理通知书,尚未注册成功,则除阿尔及利亚不可以指定外,其他缔约方均可以指定;如果已获得国内注册证,则所有缔约方均可指定。具体根据申请人的需要进行选择。


  问:香港、澳门特别行政区及台湾地区申请人能否通过商标局办理马德里申请?


  目前,香港、澳门特别行政区的申请人还不能通过商标局办理马德里申请。


  台湾地区申请人如在国家工商总局商标局有已经注册的商标或已经提交申请并获得受理通知书,可以通过商标局办理马德里申请。


  问:是否必须委托商标代理机构办理马德里商标国际注册申请?


  不是。申请人可委托商标代理机构办理马德里商标国际注册申请,也可直接向商标局提交马德里商标国际注册申请。


  问:马德里商标国际注册新申请如何选择申请语言?


  所有新申请都可选用英语或法语。如选用英语为申请语言,请下载英文版MM表格填写;如选用法语为申请语言,请下载法文版MM表格填写。


  问:办理马德里商标国际注册申请时,是否可以改变商标的图样或颜色?


  不可以。


  要求申请的商标图样与基础商标的图样完全一致,颜色完全一致。如基础商标为黑白图样,则马德里申请必须是黑白商标图样;图样如基础商标为彩色图样,则马德里申请也必须是彩色商标图样。


  问:基础商标如果是集体或证明商标,是否可以作为普通商标进行马德里国际注册申请?


  不可以。


  马德里国际注册商标必须与基础商标类型一致。如果基础商标是集体或证明商标,那么就必须作为集体或证明商标进行马德里国际注册申请。


  问:基础商标如果是立体商标,是否可以作为普通商标进行马德里国际注册申请?


  不可以。


  马德里国际注册商标必须与基础商标类型一致。基础商标如果是立体商标,则必须作为立体商标进行马德里国际注册申请。


  问:如何查询马德里国际注册商标状态?


  可登录世界知识产权组织网站www. wipo.int/romarin进行查询。


  问:什么是国际注册证?国际注册证是否代表马德里申请已注册成功?


  世界知识产权组织国际局对符合要求的马德里申请在国际注册簿上进行登记,同时向申请人颁发国际注册证并通知各指定缔约方的商标主管机关。


  国际注册证的内容包括该马德里申请的所有信息,如国际注册日、国际注册到期日期、注册人信息、商标、指定商品/服务,以及依据协定或议定书所指定的缔约方等。


  国际注册证表示该马德里申请已在国际注册簿上登记,并不代表在各指定缔约方已注册成功。各指定缔约方的商标主管机关在收到国际局通知之后,将依据本国商标法律规定进行审查,核准注册或驳回申请都会在驳回期限内向国际局发出相应通知,由国际局登记后转发申请人。


  问:马德里商标国际注册有效期多长?


  马德里商标国际注册的有效期为10年,从国际注册日开始计算。


  问:对领土延伸至中国的马德里申请,国家工商总局商标局会颁发注册证吗?


  不会。


  对领土延伸至中国的马德里申请,国家工商总局商标局依据《商标法》进行审查,如全部核准注册,会向世界知识产权组织国际局发送核准保护声明;如部分驳回或全部驳回,会向国际局发送驳回通知。


  问:是否可以对领土延伸至中国的马德里国际注册商标提出异议?


  可以。


  问:如何查询国际公告?


  如需查询国际公告,可登录世界知识产权组织网站一步步查询www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/browse.jsp


  为方便我国申请人使用查询国际公告,商标局特别在中国商标网发布“查询国际公告使用说明”。具体路径如下:登录中国商标网(sbj.saic.gov.cn)进入子栏目“国际注册”后选择“查询国际公告使用说明”。


看清楚商标注册这5大禁忌 有助于提高注册成功率!

17-3-9

  大家都应该清楚随着社会不断进步发展,在这个过程中注册商标的难度不断上升,注册商标会是个漫长而又繁杂的工作,在商标注册的过程中往往会出现很多的问题,很多企业在注册商标之前没有认识到以下五大禁忌,所以导致注册商标往往不成功,那么下面麦肯锡知识产权小编给大家说一下五大禁忌有哪些?

商标注册

  禁忌之一:别打国家领导和国旗等国家标志的主意


  很多人会打着歪主意,竟然会去抢注国家领导人和国徽上,经过小编翻查过得知之前真的有许多这些国家领导人名字被注册过为商标,记住这是万万不可哦!


  禁忌之二:烈士之名不可侵


  下面商标小学堂,根据《商标法》第十条第8项:有害于社会主义道德风尚或有其他不良影响的商标申请不予通过。


  在之前的许多案例中许多案例是因为烈士的亲人为了烈士的名字进行维权,进行商标的争议,这些被异议撤销的几率太大了!


  禁忌之三:注册商标前一定要注意是否具有显着性


  什么是商标的显着性呢?商标的显着特征是指商标应当具备的足以使相关公众区分商品来源的特征。所以说既然是代表自己商标的,设计这个商标肯定要与众不同,不然怎样能突显自己的产品,而且没有显着性很容易遭到侵权,所以难以起到商标的识别性作用,缺乏商标应有的显着特征不予注册。

商标注册

  禁忌之四:地理标志的主意也不可打


  地理标志本属于国家和地方的重要资源,历史中许多案例标明抢注国家地理标志为商标的大多数都是胎死腹中,许多人抢注地理标志的目的是为了通过商标交易的方式进行获取牟利,但最终结局大家应该都很清楚,得不偿失,失去时间也失去金钱,现在还有很多职业抢注的人为了牟利而进行抢注而转让,麦肯锡知识产权小编在这里警惕大家不提倡商标抢注,毕竟以后交易中会存在很大的风险,随时会引来地方申请的争议而导致撤销。

商标注册

  禁忌之五:为了交易目的而不断注册商标


  其实抢注商标来交易并不能交易多少钱,很多商标的价值是受到产品的长久影响的。商标只是商标不代表品牌,为什么人家的商标那么值钱,是因为人家用时间和努力打造出来的品牌而影响到商标的价值,比如:可口可乐的商标价值八百多亿美元。


知识产权贯标的好处

17-3-6

  知识产权贯标关于公司来说,即是关心《公司知识产权办理标准》这个国家标准。经过遵循这个标准,公司可以愈加清晰知识产权的办理方针和方针,帮助公司树立知识产权办理制度、责任等;经过知识产权贯标,确保公司在出产经营的各个环境中知识产权出于受控状况,防止公司各类知识产权丢失、或者被侵权和侵权。


  一般来讲,知识产权贯标可以为公司的开展带来以下优点:

知识产权贯标

  (1)鼓励公司自主立异


  经过遵循《公司知识产权办理标准》,公司领导和广大员工知识产权意识增强,员工发明发明的积极性充沛调动,使公司发明生机竞相迸发,立异才调充沛发挥,立异效果得到尊敬和维护,立异投入得到报答,立异效益充沛体现。办理出效益,将进一步推动公司自主立异持续、健康和良性开展。


  (2)增加公司经济收益


  经过遵循《公司知识产权办理标准》,公司知识产权发明才能和水平大大提高,知识产权的产出将显着增加,公司具有高附加值的自主知识产权的新商品、新技术不断涌现,经过自个出产出售或经过技术交易答应转让别人,将给公司带来丰盛经济收益。


  (3)提高公司本身价值


  经过遵循《公司知识产权办理标准》,使公司的知识产权办理标准化、系统化、详细化,使公司具有的自主知识产权不断保值、增值,无形财物的价值不断提高,有利于提高投资者和金融机构对公司价值评价,在公司融资上市、投资并购及公司出售等财物运作上获取更大的收益。


  (4)稳固公司商场位置


  经过遵循《公司知识产权办理标准》,公司具有的自主知识产权的商品在出售商场的位置显着增强。因为商品具有的自主知识产权在出产和出售中受法律维护,公司可在别人之先抢占、扩大和稳固出售商场;遭到别人仿制侵权可追查侵权者的法律责任;同样,在商品出售中如遇别人诉讼,因为自个商品具有的自主知识产权,具有了在商业诉讼中的法律位置,或可依法取胜对手,或可平缓、化解矛盾,从而大大提高公司商场竞争力,坚持和稳固了的公司商场竞争优势。


  (5)平台效果


  知识产权贯标检验合格后,可在这个平台上请求请求战略推动项目,专利施行方案等项目。


  那么,问题来了……公司知识产权贯标需求满足哪些条件呢?冰狗网作为一家专业的知识产权办理运营平台,以为公司知识产权贯标首要的一个条件是高新技术公司,也即是这家公司在商标、版权、专利等知识产权各个方面有必定的积累,才能够请求知识产权办理体系认证。因而关于高新技术公司来说,知识产权贯标对错常有必要的一种知识产权维护手段。


索尼申请新专利文件Vive-style PSVR跟踪设备

17-2-21

  索尼在试验自己的Vive-style VR追踪装置,根据专利申请从6月。文档暗示了一个跟踪器的工作类似于HTC目前的虚拟现实技术。功能作为外部投影仪,该设备将使用灯光和镜子地图直接进入PSVR玩家的真实世界的运动。目前索尼的VR提供使用相机来检测光从球员的耳机,现有的跟踪用户一个极小的空间限制。与光经常干扰PS4的相机,如果这种新技术使得生产它可能不仅给玩家更多的流动性,还提供更准确和身临其境的PSVR经验。

专利申请

  虽然仅仅是申请专利技术并不能保证会重见天日,索尼投资更加身临其境的PSVR体验是非常合理的。能够身体走动虚拟世界奇迹创造一种存在的感觉,如果它使市场,这种新设备可以帮助PSVR同技术完成万岁。


  有趣的是,专利状态跟踪装置是无线,暗示它将连接到一个PS4通过蓝牙或无线网络。竞争已经宣布自己的无线外设,毫无疑问,索尼可能会追随他们的脚步。专利不给任何指示,然而,是否现有的跟踪是一个附加耳机或合并PSVR继任者的一部分。

专利申请


  PSVR去年10月被释放。自那时以来,索尼科技一直保持沉默,省略从年末销售数字新闻稿和未能宣布许多新书在最后一次会议的平台。然而有更多和索尼最近发布的包上架的PS4 Pro提供了明显的肿块在虚拟现实表现,这些专利有助于表明公司没有完成虚拟现实。


多措并举 推动商标事业发展

17-2-17

  日前,国家工商行政管理总局(下称工商总局)商标局(下称商标局)公布了2016年我国商标申请与注册统计情况,2016年我国商标申请量达369.1万件,连续15年位居世界第一。

商标申请

  据了解,2016年我国商标申请量同比增长28.4%,增速较2015年提高了1.5个百分点。其中,网上申请量显著增加,共有300.1万件,占申请总量的81.3%,所占比重较2015年提高了12个百分点。至2016年底,商标有效注册量达1237.6万件,每万户市场主体商标拥有量达1422件,比2015年底的1335件增长了6.5%。同时,截至2016年12月31日,商标局共备案商标代理机构总数为2.6635万家。


  这些成绩的取得离不开背后的付出——2016年,根据中央关于深化改革各项决策的部署,工商总局本着改革创新、简政放权、放管结合和优化服务的原则,作出开展商标注册便利化改革的部署,一系列改革措施落地生根,成效明显。


  商标申请呈现新特色


  “支撑我国商标申请量快速增长的原因是多方面的。”中央财经大学法学院教授,首先最根本的原因是经济驱动,商标作为区别不同商品和服务的标识,承载着企业的创新成果、产品质量和商业信誉等,是企业的无形资产,其重要性被广泛认知,尤其自我国提出大众创业、万众创新以来,企业数量大幅增加,市场活力和发展动力被有效激发,我国的商标事业随之快速发展。其次,社会软环境也发挥了相当大的作用,通过多年来社会各界的广泛宣传,公众的知识产权素养逐步提升,企业的知识产权保护意识逐步增强,随着我国经济的快速、健康发展,企业的商标品牌意识显著增强。据《2015年中国知识产权文化素养调查报告》显示,从2008年至2015年,社会公众的知识产权综合素养指数增加了近25%,超过78%的公众赞同“尊重知识、崇尚创新、诚信守法”是知识产权文化的核心理念,有54.5%的被访者认为知识产权与工作(学习)生活之间的关系“非常密切”,超过83%企业认为知识产权是推动经济发展及技术进步的战略资源等。最后,商标注册便利化改革助推了商标申请量的增长,工商总局推行的商标注册便利化改革拓展了商标申请的渠道,简化了商标申请的手续,优化了商标申请的流程,完善了商标审查机制,加强了商标信用监管,还规定了一系列保障措施,这些都为商标申请人提供了诸多便利,为我国商标申请质与量的提升提供了保证。


  据了解,2016年我国商标申请量前五名的省市分别是广东、北京、浙江、上海、江苏。对此杜颖认为,商标申请集中出现在东部省份的根本原因在于,东部省份的经济发展水平相对于中西部省份更为发达。东部地区产业集中,第三产业尤为发达,企业创新、创业氛围浓厚,这些因素共同促进了东部省份商标事业的发展。“经济越发达的地区,往往产业结构更为合理,知识转化为财产的途径更多、可能性也更大,因此东部省份的知识产权意识相对更强,对商标申请的需求也就越大。”


  值得一提的是,2016年,我国商标网上申请显著增加,占申请总量的81.3%。“一方面,相比于纸质商标申请,网上申请更为便捷、经济。此前,商标申请人提出注册申请,需携带各种商标注册申请资料及证明材料,并必须到北京办理,如果资料不齐全,有些商标申请人甚至需要往返数次才能成功办理申请手续,给商标申请人带来诸多不便。实现商标注册网上申请,将极大提高商标申请、注册的效率,节约注册成本,免去商标申请人的奔波之苦。而且,根据《国家发展改革委、财政部关于网上商标注册收费标准及有关问题的通知》,网上受理商标注册费收费标准比纸质商标注册申请优惠20%,商标申请人何乐而不为?”,自2007年商标局向商标代理机构开通商标注册网上申请系统后,选择网上申请商标的代理机构越来越多,由此逐渐出现商标申请代理服务的电子平台化趋势,这种便捷、高效的模式反过来又进一步推动了网上申请数量的增加。


  商标政策激发新活力


  商标申请数量逐年增多,并呈现诸多新形式,离不开政策的引导。


  据了解,2016年7月14日,工商总局发布了《关于大力推进商标注册便利化改革的意见》,以解决商标注册和管理存在的问题为导向,以实现商标注册便利化为主线,以拓展商标申请渠道、简化商标注册手续、优化商标注册流程、完善商标审查机制、加强商标信用监管为手段,进一步方便申请人申请注册商标,提高商标审查效率,提升商标公共服务水平,更好地发挥品牌引领作用,促进品牌经济发展。


  2016年7月5日及6日,商标局相继在四川雅安、浙江台州两地开展试点设立商标受理处,代为办理商标注册申请受理等业务,方便申请人尤其是小微企业就近办理商标业务,为大众创业、万众创新提供了更加便捷、优质的服务。


  为了贯彻落实《工商总局关于大力推进商标注册便利化改革的意见》,方便商标申请人办理商标注册申请,2016年10月30日,商标局批准13个工商行政管理部门和市场监管部门设立商标受理窗口,同年11月1日正式启动运行开展商标注册申请受理工作。受理窗口负责指定区域内商标注册申请受理、规费收缴,并接收、审核商标注册申请文件,对符合受理条件的商标注册申请确定申请日;受理窗口同时还代发商标注册证,提供查询和咨询等服务工作。这一举措为商标申请人就近办理商标注册申请业务提供了便利。设立地方商标注册申请受理窗口是工商总局大力推进商标注册便利化改革的一项重要举措,旨在方便商标申请人就近办理商标注册申请业务。


  2016年12月1日,为了减轻商标申请人负担,为商标申请人提供更加优质的服务,首个京外商标审查协作中心即商标审查协作广州中心正式挂牌运行,开展注册商标申请现场受理、咨询、商标注册申请审查和商标法律法规宣传咨询服务,指导地方开展商标专用权保护,协调促进地方商标品牌战略实施等工作,将分担部分商标注册审查任务,尽可能缩短商标审查周期。


  政策的引导不仅如此,为了适应我国商标法进行的第三次修正,进一步规范和做好商标审查和商标审理工作,在广泛听取各方意见、借鉴国外审查标准的基础上,结合多年商标审查、审理实践。2016年12月,商标局和国家工商总局商标评审委员会对《商标审查及审理标准》进行了修订。此次修订新增了声音商标审查标准、审查意见书在审查实务中的运用标准、我国现行商标法第十九条第四款的适用标准、我国现行商标法第五十条的适用标准、我国现行商标法第十五条第二款的审理标准、利害关系人的认定标准,并针对我国现行商标法第十条的部分修改对审查标准进行了相应修订,同时删减、新增了部分审查案例,丰富、完善了商标审查和审理标准的内容。


  而为了继续深入推进商标注册便利化改革,增强全社会商标意识,提高商标注册申请质量,方便商标申请人申请注册商标,更好维护商标申请人权益,商标局以我国现行商标法和商标法实施条例为主要依据,将商标申请人普遍关注、与商标申请人切身利益密切相关的问题绘制成卡通画册,并于2016年12月12日开始向社会公众免费赠阅。


  2016年12月30日,商标局发布《关于改进商标注册证发文方式和内容版式等事宜的公告》。为了便利商标申请人,商标局改变了直接申请注册商标商标注册证发放方式,直接提交或网上提交申请注册的,商标局直接向商标申请人寄发商标注册证;商标申请人自2017年1月1日起直接提交或网上提交的商标注册申请,该商标核准注册后,商标局将向商标申请人直接寄发商标注册证(通过地方受理点提交的注册申请,其商标注册证由受理点代发)。同时,为便于注册证的展现和使用,大幅压缩打印时间,提高发证效率,商标局调整了商标注册证的内容版式,将双面打印调整为单面打印。


亚马逊专利无人机交付方法,使用降落伞丢

17-2-16

  亚马逊不打算抽烟。 相反,电子商务巨头正在寻求使用无人机完全重新定义交付机制。 该公司已经完成了在英国的第一个成功的无人机交付 ,现在陷入了与监管者的实际,技术和法律斗争。 但是,这并不妨碍亚马逊的创新和技术发展的步伐。专利

专利

  电子商务巨头已经展示了其包括库存和自主无人机用于运送货物的飞行仓库的奇怪想法 。 但是, CNN报告说,美国专利和商标局已经授予亚马逊一项新的专利,使用新的方法将包裹运送到地面。 这涉及使用降落伞将包装从自主无人机中释放,其可以被引导到正确的位置。


  该专利申请建议亚马逊不寻求触摸基地,即发送包裹使用无人机的帮助下的交付位置。 相反,它计划让他们徘徊在客户的房子,并使用他们的新的交付方法,使高效和及时的交货。 公司将部署包


  亚马逊认为,无人机消耗更多的精力和时间,如果它必须着陆和起飞来交付。 它还需要着陆在开放的庭院样地区,以避免与附近的人,狗或其他物体的碰撞(传感器应该防止)。 因此,在该专利中已经说明,亚马逊将部署包“在高度”和“在下降期间监控和调整包裹轨迹” 。


  该公司在该专利中说,无人机将监测释放的包装的轨迹,以确保它们到达所需的着陆位置。 如果不是,就像有一条电源线或树之间,亚马逊计划使用降落伞,弹簧圈或爆炸的压缩空气来调整包中间飞行位置。 还存在包括着陆襟翼的可能性,该着陆襟翼当包装接触地面时将软化包装的着陆。

专利

  这个专利是公司努力用他们的Prime Air无人机送货服务征服天空的最新发展。 该公司成功地完成了在剑桥的第一次商业交付(在那里它被允许在郊区进行试验)。 它交付了包装,一个火电视和一袋爆米花,在只有13分钟。 但是,无人机必须降落到包含所述产品的黑盒子。 虽然这个想法目前只在纸上,我们可以看到降落伞在未来几个月内部署无人机交付。


  没有怀疑的事实,亚马逊没有积极推动商业化无人机交付 - 超出英国它希望使这成为现实,并已经开始通过超级碗广告,这表明所述交付机制可以成为一个广告城市友好解决方案。 Alexa给我一包来自Prime Air的Doritos! 给这个命令将是如此神话。


个人如何申请专利

17-2-14

  专利不光是对企业有巨大的商业价值,就个人而言也是意义非凡,它可以成为大学生毕业求职考研的重要筹码,职场人员评职晋升的主要条件等等。所以专利对企业或个人都很是需要。那么个人如何申请专利呢?

专利

  首先在申请专利前先要确定自己要申请的专利类型。专利分为:发明专利、实用新型专利、外观设计专利。不同类型的专利所要提交申请资料、审批流程也各不相同。


  申请需要准备的资料:


  发明专利需准备的资料包括:发明专利请求书、说明书(必要是需要有说明附件)、权利要求书、摘要及其附图各一式两份。


  实用新型专利准备资料包括:实用新型专利请求书、说明书、说明书附件图、权利要求书、摘要及其附图各一式两份。


  外观设计专利准备资料包括:外观专利请求书、图片或照片各一式两份,有要求保护色彩的需提交彩色及黑白图片或照片各一份。如需要对图片或照片做说明的,需提交外观设计简要说明一式两份。


  专利申请部门:在我国专利的唯一授权部门是国家知识产权局,当然知识产权局在各地设有代办处。


  申请专利的途径:


  1、直接到国家知识产权局直接申请或通过挂号邮寄文件申请方式申请专利。(专利申请文件有:请求书、说明书、说明书附图、摘要附图)


  2、委托专利代理人代办专利社情,采用这种方式,专利申请质量较高,可以避免因申请文件撰写质量问题而延误审查和授权。


  个人如何申请专利?总的来说就是先确认申请类型,准备申请资料、向专利审批机构递交申请、等待审批。当然申请专利需要缴纳申请费,也存在一定的申请风险,不是申请了就一定能够成功。


知识产权“贯标”,你真的懂吗?

17-2-14

  当前,我国进入了经济发展新常态,对知识产权运用和保护提出了更高的要求。无论是从我国经济社会发展的需要来看,还是从知识产权强国建设的要求来看,都需要运用标准化手段,进一步夯实知识产权宏观管理基础,提升各类创新主体的知识产权综合能力,推进知识产权服务业健康发展,更好地支撑创新驱动发展和经济转型升级。知识产权贯标

知识产权贯标

  在以“资源整合”为基础的“开放式创新”环境下,知识和技术的流动加速,有效地管理以知识产权为核心的知识资源成为实现创新的重要影响因素,甚至是决定因素。运用标准化手段加强以知识产权为核心的知识资源规划和管理,已经成为现代化国家巩固和提升综合竞争力的战略选择。


  推动企业用标准化的形式


  进行有效的知识产权管理


  商业方法因为属于智力活动被排除在专利保护的大门之外,那么其知识产权能获得保护吗?像可口可乐配方这样的技术秘密因为不能公开无法申请专利,该怎么办?传统知识产生年代久远,并且大多已经公开,权利主体又不明确,还能保护吗?


  “现在,对这些暂时缺乏法律保护的领域,可以先用标准化的形式进行有效的管理。”国家标准委相关负责人说。作为现代管理的标志,标准化管理是知识产权管理标准化,是使政府管理与市场经济接轨的新模式。


  今年2月13日,全国知识管理标准化技术委员会成立。国家知识产权局局长申长雨指出,知标委的成立是我国知识管理标准化发展历程中一件具有里程碑意义的大事,是运用标准化手段,加强知识资源战略管理的重大举措,对于实现知识产权战略与标准化战略融合发展,建立健全我国知识产权领域的标准体系,提升知识产权综合能力,推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、中国产品向中国品牌转变具有重要意义。事实上,2013年3月1日,我国第一部企业知识产权管理国家标准《企业知识产权管理规范》已由国家标准化管理委员会批准颁布实施。此后,企业“贯标”成为知识产权管理和标准管理部门着力推动的工作。


  “知识产权管理原来不仅仅限于研发部门啊!”这是很多企业参与贯标以后发出的感慨。中国企业在“走出去”的过程中,因只重视研发的知识产权理念和漏洞百出的知识产权管理体系,成为竞争对手的攻击目标。


  “我国高端酒瓶盖制造市场差点因为没有专利权被国外企业占领,海普海外专利权诉讼虽然取胜,但也警示我们只重视研发是不够的。”烟台海普制盖有限公司的管理者表示,“知识产权关乎企业生死不是危言耸听,贯彻实施《企业知识产权管理规范》,使企业知识产权管理工作逐步走向规范化、标准化。”


  “现在,越来越多的中国企业进入海外市场,但国外对中国企业的知识产权状况还缺乏信任,这就需要一个公认的方法评估企业的知识产权风险;另外,中国企业对知识产权的管理一般依靠经验,管理者的水平决定了企业知识产权管理的水平,缺少一套完整的标准体系对管理加以规范;即使是知识产权做得好的中国企业,也大多关注于研发环节,实际上从方案设想到采购、试制、生产、销售、售后都是创造和形成权利的过程,如何让企业尽快具备知识产权的管理能力,应对激烈的竞争?标准加认证是最符合国际通行做法的模式。”国家知识产权局专利管理司马鸿雅处长为记者解读我国推行贯标的初衷和逻辑,“通过第三方认证机构对企业知识产权进行测评,并予以认证,供用户采信,政府对第三方负监管责任,并通过制定标准对企业进行引导。”


  用标准化手段去加强


  知识资源战略规划和管理


  济南圣泉集团是一家生产生物质基础材料的企业,企业在向外延伸的过程中,一直受困于国外专利的封堵,“过滤器”就是一大“路障”。2014年,知识产权贯标服务机构“国之预警中心”在检索的基础上,对专利圣泉关注的专利稳定性进行了分析,发现了一系列问题,包括权利要求不清楚,权利要求得不到说明书的支持,权利要求不具有新颖性、创造性等,并采用不同的现有技术证据组合对其创造性提出了质疑。同时,专利性分析报告中还对专利的各国同族专利审查情况进行了归纳汇总,分析了该专利部分权利的可行性,为企业实施方案预留更多的空间,同时,建议企业结合经营发展战略提出专利无效宣告请求。国之预警中心对“碳质过滤器”的专利侵权风险排查,出具了国外侵权风险分析的初步意见和风险化解建议。


  “过滤器项目如何突破国外专利的壁垒已困扰公司多年,国之预警中心为我们找到了无效专利的可能性,为产品进入国外市场发现了突破口。”


  经过30年发展,我国积累了数量庞大、全球首屈一指的知识产权资源。然而,知识产权制度的运行效率依然不高,知识产权的运用转化效率远远低于其他创新经济体,制度的能量远远没有释放,原因何在?


  国家知识产权局副局长贺化认为,我国知识产权制度运行效率不高的主因在于制度体系存在短板——体系支撑能力不足。他认为,运用标准化手段去加强知识资源战略规划和管理,可以从三个维度去把握:第一,规范的对象是知识资源,是创新时代最重要的战略资源;第二,运用的手段是标准化手段,是行之有效的知识资源管理的重要手段,是转变政府职能、实现国家治理体系和治理能力现代化的必要手段;第三,运用标准化手段强化知识资源的规划和管理,将知识资源这一核心资源与标准化这一重要手段紧密结合。


  进入21世纪,英国、美国、加拿大、欧盟、澳大利亚等国家和地区相继成立知识管理标准化组织,欧盟设立“创新管理标准化技术委员会”,英国、澳大利亚等国设立“知识管理标准委员会”,负责知识产权标准相关工作。美国、德国也成立相应组织,致力于知识管理方面的标准化工作。“我国的知识产权贯标工作是符合我国现阶段发展和需求特征的模式。”


  国家标准委主任田世宏认为,通过知识管理标准化,对知识产权的信息利用、风险预警分析、质押融资、知识产权交易、价值评估、专利许可等进行规范,建立知识创新的秩序,营造创新发展的良好环境。


  创新全过程管理与以知识产权


  为核心的知识管理密切相关


  国际标准化组织于2013年5月成立了ISO/TC279创新管理标准化技术委员会,是目前创新领域唯一的国际标准化组织,该组织的设立对在全球范围整合优化创新过程管理意义深远。全国知识管理标准化技术委员会成立后,国家知识产权局和标准委的相关部门将与其对接国内技术业务。


  创新全过程管理与以知识产权为核心的知识管理密切相关。ISO/TC279的标准化范围涉及创意管理、知识产权管理、专利评估、创新思维、战略情报管理、研发创新管理等,与知识管理标准化技术委员会负责修订的标准领域高度吻合。


  全国知识管理标准化技术委员会负责修订的标准领域包括:知识产权管理、传统知识保护和管理、组织知识管理。“知识管理”是将知识产权、传统知识、组织知识等知识资源作为战略资源进行规划和管理的理论方法体系。据相关负责人介绍,全国知识管理标准化技术委员会作为国际标准化委员会对口联系单位,事实上是一个增强标准国际话语权的“突破口”,是标准输入、输出的关键通道。一方面可以积极跟进国际知识管理标准化动向、积极引进创新领域先进国际标准;另一方面,推进我国的知识管理标准制定、推行与国际互认,发挥知识管理标准在中国标准“走出去”战略中的积极作用。


  “除了企业的贯标工作,知识管理标准化技术委员会下一步还将制定高校、科研机构、社会服务机构的知识产权管理规范,对3个创新主体和1个服务主体全部覆盖。”


日本专利申请

17-2-13

日本专利法律制度
日本于1885年制定了专利法,日本对专利法作了多次修改,其中1993年修改的主要内容是采用

实用新型专利申请无审查登记制度,即不再对实用新型申请进行实质审查,实用新型专利权权利期限

由以前的10年改为6年(199411日实施)。现行的日本专利法于201241日生效。

 

日本专利特点

(1)实用新型专利,申请人须于提出申请前针对该新型之可注册性进行检索。如申请人未能履行此义务,其将无法主张该新型专利权。

(2)日本的外观设计采用了局部外观设计注册制度,对某些具有局部特征的形态、形状,允许注册

局部外观设计。如果运用这种新的局部外观设计注册制度,在注册了有特征的部分之后,遇到第三者采用了该有特征的部分,尽管整体不同,也能起诉其侵权。
    (3)计算机软件可在日本获得发明专利。


日本专利类型
1、发明专利:针对产品结构、方法、工艺流程或工艺参数改进所提出的新的技术方案。发明专利自申

请日起20年(医药品和农药可最多延长五年)。
2、实用新型专利:针对产品的形状、构造或者其结合技术特征改进提出的适于实用的新的技术方案。

无实质审查,一般申请日后6个月可授权,实用新型专利自申请日起6年。
3、外观设计:针对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适

于工业应用的新设计。外观设计的保护期自注册之日起为15.


日本专利年费
1、发明专利在办理登记手续时缴纳前3年年费,自第4年起开始每年缴一次年费。
2、实用新型专利在办理登记手续时缴纳前3年年费,自第4年起开始每年缴一次年费。
3、外观设计在办理登记手续时缴纳前3年年费,自第4年起开始每年缴一次年费。

 

日本专利审查制度
1、发明专利和外观设计采用先申请原则、早期公开原则、请求审查原则。 
2、实用新型采用登记制,无须实质审查即可获得专利权,5-7个月内准予注册。

韩国专利申请

17-2-13

 【韩国专利法律制度

韩国第一部专利法于1946年诞生,1977年在原专利局的基础上组建韩国工业产权局(KIPO韩国政府于1949523日设立专利局,隶属韩国商工部管辖。1976年韩国《政府组织法》修订后,1977年在原专利局的基础上组建韩国工业产权局(KIPO)。韩国的发明专利法和实用新型法的修改方案于2006年生效并适用至今。

 

韩国专利特点

1、加速审查制度
     以下类别的专利申请可以要求加速审查:
     (1) 在专利申请被公布后,申请人发现本发明已经被他人用于商业目的;
     (2) 专利申请已经被公布后,
          ()和国防工业相关的产品及其制备过程,具体产品目录由国防工业的特定规定所定义;
          (和防止环境污染相关的产品及其制备过程;
          (直接和出口有关的;
          (由中央政府,当地政府或由中央政府或当地政府资助的研究院的职工做出的发明。
希望加速审查的申请人必须提交一书面要求,详细说明其必要性,并提供所有支持该要求的证据。

2、实用新型实质审查授权登记制度
   2006101日起,对实用新型采用了实质审查制度。初步形式审查要求合并入实质审查授权要求中。

3、新修韩国《专利法》
   1)宽限权利要求书提交日期。申请人在递交专利申请日无需提交权利要求书,仅需提交一份发明的详细说明书,但必须在自递交申请日或优先权日起18个月内提交与说明书描述相一致的发明的详细权利要求书。
   2)放宽说明书的记载内容。申请人无需在说明书中对发明的目的、构成和效果进行分别描述。若某些发明在无需对上述款项逐一描述的情况下,能够得到更加清晰简明的陈述,则无需采用规定表述方法。
   3)增强对权利要求审查的制度化。审查员应本着认真负责的态度对每个存在驳回理由的权利要求详细阐明依据条款,让申请人能够一目了然每项权利要求被驳回的理由。

 

韩国专利类型

1、发明专利是指利用自然法则对产品、方法或者其改进所提出的具有高水准的新技术方案;

保护期限:自申请日起20年,关于农药或医药,在一定条件下可以延长保护,最多延长年。
        2、实用新型专利是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新技术方案。实质审查制度,在申请日起年内提出审查请求。
     保护期限:自申请日起10年。
       3、外观设计专利是指对产品的形状,图案,色彩或其结合所作的富有美感的设计。因此外观设计是必须包含在产品上的,该术语产品通常是指一切实在的,可移动的和独立物品。
保护期限:自申请日起15年。


韩国专利年费
1、发明专利在办理登记手续时缴纳前3年年费,自第4年起开始每年缴一次年费。
2、实用新型专利在办理登记手续时缴纳前3年年费,自第4年起开始每年缴一次年费。
3、外观设计在办理登记手续时缴纳前3年年费,自第4年起开始每年缴一次年费。

 

韩国专利审查制度
1、发明专利采用先申请原则、早期公开原则、请求审查原则和授权后异议制。形式审查通过后自申请日或优先权日起18个月自动公布或根据申请人要求在申请日起18个月内进行公开。申请人必须在从申请日起5年内提出实质审查请求。如果申请人未在上述期限内提出实质审查请求,该专利申请将被视为撤回。
2、实用新型采用先申请原则、早期公开原则、请求审查原则和授权后异议制。申请人提出申请后,先进行形式审查,审查通过后自申请日或优先权日起18个月后进行公开,或根据申请人要求在申请日起18个月内进行公开。申请人必须在从申请日起3年内提出实质审查请求。如果申请人未在上述期限内提出实质审查请求,该专利申请将被视为撤回。
3、外观设计采用无审查注册制,即进行初步审查(形式审查),然后做出注册授权决定,缴纳登记费后,就授予专利权;在授权公告后有3个月的异议期。




欧洲专利申请

17-2-13

欧洲专利法律制度
        欧洲专是由欧洲专利局根据《欧洲专利公约》(”European Patent Convention”,简称”EPC”)审查并授权的,可以在其成员国生效的发明专利。欧专局的总部位于德国慕尼黑,在荷兰海牙和德国柏林设有可以处理专利申请的分部。
        目前,EPC包括38个成员国,分别为阿尔巴尼亚、奥地利、比利时、保加利亚、瑞士、塞浦路斯、捷克、德国、丹麦、爱沙尼亚、西班牙、芬兰、法国、英国、希腊、克罗地亚、匈牙利、爱尔兰、冰岛、意大利、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、拉脱维亚、摩纳哥、马其顿、马耳他、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、塞尔维亚、瑞典、斯洛文尼亚、斯洛伐克、圣马力诺和土耳其,其包含了欧盟所有的28个成员国。另外作为扩展国,波黑和黑山也承认欧洲专利在其国内的效力。

欧洲专利的有效期为自申请日起20年。EPO仅负责欧洲专利的审查、授权和异议,对于欧洲专利的维持(专利年费50%上交EPO)、行使、保护,以及他人请求宣告欧洲专利无效,均由各指定国依照本国专利法进行。 

欧洲专利保护特点

★ 一项欧洲专利申请,可指定多国获得保护。一项欧洲专利可在任何一个或所有成员国中享有国家专利的同等效力。简化在多国单独提交专利申请的手续,节开支,方便申请人;

★ 欧洲专利是按照统一的法律审查批准的。不会因为各国专利法在程序和审查要求的不同而造成不同后果,给申请人以安全感;

★ 欧洲专利审批的效率和质量有保证,要比逐个国家申请程序既快又节省开支,特别是商业上能提高发明的价值;

★ 欧洲专利局采用英、法、德三种语言,对申请人有较大的选择使用语言的自由,从而也减少了逐一国家以不同语言申请的费用;

★ 欧洲专利局采用检索与审查分开进行的程序,既有利于申请人对专利申请及时处理,也有利于国际专利合作条约的协调,方便了提交国际专利申请的申请人。


欧洲专利的申请程序

 

  (1)提出申请和对专利申请的形式审查

  申请人可以英、法、德三种官方语言之一向EPO提出申请。

 

  (2)检索请求及检索报告的公布

在提交申请时必须提出检索请求及缴纳检索费。对于主张外国优先权的申请,大约1年内可收到检索报告。

 

  (3)公布专利申请

  对于通过《巴黎公约》途径提出的欧洲专利申请,EPO将于自优先权日起18个月内公布专利申请。

  对于通过PCT途径提出的欧洲专利申请,如果PCT公开的语言不属于EPO规定的官方语言,则该申请将以所提交的欧洲专利申请的语言公开。如果PCT公开的语言已属于EPO规定的官方语言,则该申请不需重复公开。

 

  (4)提出实质性审查请求

  对于通过《巴黎公约》途径提出的欧洲专利申请,申请人应在EPO检索报告公布日起6个月内提出实质审查请求,同时需从EPC缔约国中指定具体成员国,并交纳审查费和指定费。

  对于通过PCT途径提出的欧洲专利申请,申请人应在提交欧洲专利申请的同时提出实质审查请求,同时需从EPC缔约国中指定具体成员国,并缴纳审查费和指定费。如果缴纳7份指定费,EPC的全部缔约国都可被指定。但延伸国的指定费需单独交纳。

 

  (5)实质性审查

  在提出实质审查请求后进入实审程序,申请人通常在提出实审请求后1-3年内收到EPO的审查意见。对于每一份申请文件,实质审查部门中相关领域的审查员将组成三人审查小组,该小组由第一审查员、第二审查员和组长组成。第一审查员主要负责分析申请文件,撰写审查意见通知书,分析申请人的意见陈述和对申请文件所做的修改,建议授权或决定驳回。第二审查员主要负责检查第一审查员提出的授权或驳回的建议,检验将被授权的最终文本的形式是否正确,同意授权或驳回,或者将申请文件连同本人的意见一并返回给第一审查员。组长的主要职责和工作内容为检查第一审查员做出授权或驳回建议的法律依据和技术方面的理由,对申请文件的最终文本做详细检查,同意授权或驳回,或者将申请文件连同本人意见一并返回给第一审查员。


  (6)授权、驳回和异议

  经上述审查后,如果至少两名成员认为该申请符合EPC的要求,则该申请可被授权。申请人选择同意授权文本并允许本申请进入授权程序,或对文本或权利要求做一定的修改,同时付授权费并递交权利要求的其他两个语种的翻译译文。另外,需查询是否已经提交优先权证明文件的译文。上述工作完成后,欧洲专利被正式授权并发出授权证书。

  如果三人小组考虑驳回该申请,则需告知申请人该申请将被驳回。在答复审查意见时,申请人通常是根据审查员的意见进行辩驳或修改申请文件,也可要求启动口头听审程序,进行面对面的意见陈述。如果审查小组中至少两个成员仍然未被说服,则该申请将被驳回。

  授权决定做出后,异议期为自授权公告日起9个月。异议审查小组由三人组成,其中只有一人是原审查员。在欧洲专利被授权后,除专利权人以外的任何人可提出异议。

  在欧洲专利申请程序中,申请人可对受理处、审查部、异议部或法律部所作出的决定提出上诉。此外,在欧洲专利的授权公告日起9个月后,由生效国的专利局自行处理无效请求。

 

  (7)生效

  一般在收到授权通知后,申请人就必须决定在指定国名单中选择生效国。根据各生效国的规定,通常都需要将专利的全部内容翻译成该国的语言,并提交给该生效国。欧洲专利组织成员国需在授权公告起3个月内完成翻译工作并在各国生效。如果申请人未在期限内提交译文,则丧失在该国的专利权。

 

  (8)维持

  完成在不同国家生效的工作后,申请人则拥有不同国家的专利,他们相互独立,每一件都需缴纳年费。

美国专利申请

17-2-13

美国专利法律制度
美国专利制度迄今已有200多年历史,其创建可以追溯到美利坚合众国创立之初。美国专利法于

1790410日由美国总统签署,多次修改后,现行的美国专利法于2011916日生效。

 

美国专利特点

 (1)采用发明原则,即不同当事人就同一内容的发明申请专利时,发明在先者有权获得专利;
      (2)采用发明人制度来确认专利申请人资格。即提交专利申请人必须是发明人本人。即使是雇员发明,也由雇员发明人申请专利权,专利权取得以后,再转让于雇主;
      (3)采取即时审查制不公开审查制,即由专利局独立进行发明专利性的审查,专利局对发明申请既进行形式审查又进行实质审查,审查过程排斥第三者参加;审查材料和申请文件处于保密状态,只有颁布专利权以后,才公开专利申请文件;
      (4)建立职责分明的保护专利司法机构,在美国,一般专利诉讼案件由联邦地区法院受理,巡回上诉法院负责上诉审。对外国人提起的专利诉讼案件由哥伦比亚特区的联邦区法院受理

 

美国专利类型

1.发明专利 (Utility Patent)(美国没有实用新型专利),有功能的发明才可以申请发明专利。可申请的发明包括:程序(Process)、机械(Machine)、产品(Article of Manufacture)、组成(Composition of Matter)。其中,程序可为方法(Method)或上述发明的新使用方法(New Use)。发明专利的保护范围是由专利中的权利项所界定,只要竞争对手的产品在权利项所界定的保护范围中,即使产品不与专利内容部分所描述的发明(发明的实施例)一模一样,仍可能够成侵权。保护期自申请日起20 年。
     2. 新式样专利 (Design Patent) ,必须为外观上的设计才可以申请新式样专利。新式样专利保护的范围主要限定在专利中所绘示出的物品外观部分。由于对手很容易经由改变设计而回避新式样专利,因此,相较于发明专利,新式样专利的保护范围显得较狭窄。保护期自获准日起14年。
     3. 植物专利 (Plant Patent),通过植物专利保护无性繁殖的新品种,但不包括块根、块茎植物。保护期限自申请日起20年。 


美国专利年费

1、发明专利年费分3次缴纳,第一次在授权后第3-3.5年缴,第二次在授权后第7-7.5年缴,第三次在授权后第11-11.5年缴。
2、外观设计在授权后无需缴纳年费。
3、植物专利在授权后无需缴纳年费。

 

   【美国专利审查制度
1、发明专利采用实质审查制度,自申请日起18个月即行公开,可申请提前公开。审查周期约为2.5-3年。一般约3-5年授权。
2、外观设计采用实质审查制度,一般11.5年授权。
3、植物专利采用实质审查制度。


香港专利申请

17-2-13

香港专利法律制度

199771日香港回归祖国,成为中华人民共和国的一个特别行政区。但是,由于香港实施的是特别行政区基本法,香港特区有本身独立的专利制度,在中国大陆的知识产权,并不会自动在香港地区生效,如须得到在香港地区的知识产权保护,还须依据新的香港知识产权法例办理相关手续。

香港新《专利条例》于1997528日获立法局通过并于627日实施。香港立法局于199764日通过新《注册外观条例》,其旨在于设立一种无需实质审查的注册外观制度。

 

香港专利特点

1.中国的发明专利及实用新型专利均可在香港申请注册为短期专利。
      2.香港标准专利一经批准即具有独立性,不受原指定专利法律状态变化的影响。 1997627日以后公开的中国发明申请都可以申请香港标准专利。
      3.香港外观设计与中国的外观设计专利近似,但根据香港法例香港外观设计不属于专利范畴,是一独立权利。外观设计必须是工业产品,一个申请可以包括多项外观设计。已注册的外观设计自第一次销售使用之时起,同时享受25年的版权保护,可注册但未注册的外观设计则只能享受15年的版权保护。

 

香港专利类型

1.标准专利:指由指定的专利局审查授予的发明专利,再在香港注册并授予的专利。被指定的专利局有中国专利局、英国专利局和欧洲专利局。标准专利的保护期为自原指定专利的申请起20年。
      2.短期专利:由香港知识产权署直接受理,形式审查合格后即予授权。但申请短期专利时必须递交一份由指定专利局出具的检索报告。短期专利的期限为自申请日或优先权日起4年,并可续展4年。
      3.外观设计:在香港是通过《注册外观设计条例》来保护的。香港知识产权署直接受理外观设计申请,并且不经实质审查即予授权。外观设计注册的申请可以享受在先申请的优先权。外观设计的保护其为自申请日或优先权日起5年,可续展4次,每次续展5年,最多可保护25年。


香港专利年费
1、标准专利可在第3年届满后每年续期一次,有效期最长达20年。
2、短期专利的首段有效期为自申请日起4年,届满后可每年续期一次,有效期最长达8年。
3、外观设计的首段有效期为自注册申请提交日期起5年,之后可以每次续展5年,有效期最长达25年。

 

香港专利审查制度
1、标准专利参照指定专利局的审查结果并采用形式审查制度。
2、短期专利采用形式审查制度。
3、外观设计采用形式审查制度。

巴黎公约途径

17-2-13

巴黎公约途径

是《保业产权巴黎公》(即《巴黎公》)成员国巴黎公的“ 原”,我利法》有明确的体,根据《利法》第二十九第一款定,申人自明或者用新型在中第一次提出利申之日起十二,或者自外观设计在中第一次提出利申之日起六,可根据《巴黎公定,就相同主在《巴黎公 成员国提出利申享有

巴黎公约途径优势

时间较短。此方式直接入指定家,无需经过国际阶段,因此,此方式一般比PCT申所用时间要短。 

 

巴黎公约途径

由于各个国家有不同的本国专利法,因此,在要求直接入指定,就要一次性交多形式,多种语言的利申文件,且需要多次公,多次审查,不形式繁,工作量巨大,而且一次性多的外律师费用和官方用,成本


国外专利申请:PCT申请途径

17-2-10

国外专利申请途径

我国申请人向国外申请专利的常见的途径和方式一般有两种,即巴黎公约申请途径和PCT申请途径。国外专利申请

 

PCT申请途径

PCT (Patent Cooperation Treaty),即《专利合作条约》,是有关专利的国际条约。根据PCT的规定,专利申请人可以通过PCT途径递交国际专利申请,向多个国家申请专利。

    根据中国专利法的规定,中国人在中国递交PCT专利国际申请,必须委托在中国依法设立的专利代理机构办理,其他单位和个人均无法完成这一过程。专利申请人只能通过PCT申请专利,不能直接通过PCT得到专利。要想获得某个国家的专利,专利申请人还必须履行进入该国家的手续,由该国的专利局对该专利申请进行审查,符合该国专利法规定的,授予专利权。

 

PCT申请途径优点

★ 省时省力:只需要提交一份国际申请,在所有成员国均具有申请效力;

★ 提高成功率PCT国际阶段,专利申请人可得到一份国际检索报告和国际初步审查报告(可选择),相当于“审查意见通知书”。专利申请人可结合这两份报告给出能否授予专利权的倾向性意见,决定是否需要继续进行国家阶段的申请;

★ 推迟决策时间,准确投入资金通过PCT专利申请,可以在优先权的30个月内办理国际专利申请进入每一个国家的手续;

★ 完善申请文件申请人可根据国际检索报告和专利性初步报告,修改申请文件。

★ 语言优势:国家专利申请的语言可以是中文、英语、法语、德语、日语、俄语、西班牙语等,并直接递交到中国国家知识产权局专利局。


 (一)国际阶段: 

   1、提出申请:申请人可以在中国或其它PCT成员国或巴黎公约成员国的在先申请的申请日(优先权日)起12个月内以中文或英文向中国国家知识产权局提出PCT国际申请,并要求优先权; 

   2、中国国家知识产权局作为受理局受理该专利申请; 


   3、中国国家知识产权局作为国际检索单位出具国际检索报告,申请人可根据检索报告,对其专利申请文件进行修改; 

   4、国际公布专利申请:国际局将于自最早的优先权日起满18个月即行公布; 

 

   5、提出国际初步审查请求(非必经程序,即为可选程序):申请人应在申请同时或在自优先权日起22个月内提出国际初审请求,并交纳审查费;

 
   6、国际初审单位出具国际初审报告,申请人可根据该报告对其专利申请文件进行修改。 

 

 
    (二)国家阶段: 


    申请人可在自优先权日起30个月届满前选择需进入的PCT成员国,并向该国专利局申请其国家专利,并进入该国的国家阶段。 


    PCT国际申请进入国家阶段时,须要将申请文件翻译为申请国的官方语言,其主要程序与在国内申请专利相同,即包括:申请进入、公布、实质审查、授权/驳回等程序。对于实用新型,大多数国家无须实质审查即可授权;有些国家没有实用新型专利,如:美国、加拿大、英国等,在这些国家只能申请发明专利。 

 

   完成进入不同国家的国家阶段的工作后,申请人则拥有不同国家的专利,每一项都需要缴纳年费以维持专利权。 


外观设计专利申请

17-2-10

外观设计专利:是指对产品的形状、图案、色彩或者其结合所做出的富有美感并适于工业上应用的新设计。外观设计是指工业品的外观设计,也就是工业品的式样。专利申请

外观设计专利容易实施,投资少,风险小,见效快,所以外观设计专利对企业的发展起重要作用。

外观专利的价值

★ 体现、增强企业核心竞争力的重要指标;

★ 申请后的几天内,即可附上专利标识进行宣传;

★ 更快的获得授权,与竞争对手攻防中占据主动;

★ 通过转让、许可他人使用,为企业赢得更多价值;

★ 最简便的程序、最的费用保护外观创新,侵权判定直观;

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年费缴纳:授予专利权当年的年费应当在办理登记手续的同时缴纳,以后的年费应当在上一年度期满前缴纳,缴费期限届满日是申请日在该年的相应日,此年费可由申请人自己缴纳,也可以由我代为缴纳。


发明专利申请

17-2-9

 发    明:是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案发明又分为产品发明(如机器、仪器设备、用具)和方法发明(制造方法)两大类专利申请

发明专利是三种专利类型中技术含量最高、价值最高稳定性最强的专利类型。


 

发明专利的价值

★ 体现、增强企业核心竞争力的重要指标;

★ 高新认定、减税和享受资助政策的门槛;

 专利权稳定性强,不易陷入侵权诉讼;

★ 通过技术入股、融资、质押贷款盘活无形资产;

★ 通过转让、许可他人使用,为企业赢得更多价值;

★ 利于企业科学正确的决策保持领先地位,扩大市场占有份额

 

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发明与实用新型专利的区别

■保护客体:发明保护产品和方法,实用新型只保护产品的形状、构造

■审查制度:发明实质审查、全球检索

实用新型初步审查,创造性标准相对发明的要求略低 

■保护期限:发明20年,实用新型10

■费用不同:发明的费用较高


为什么要申请专利?申请专利有哪些好处?

17-2-7

  专利权是最重要的一种知识产权,专利权作为一种财产可以在市场中进行交易,专利权受到国家专利法保护,未经专利权人同意许可,任何单位或个人都不能使用。


专利权


  市场经济存在着激烈竞争,企业都希望自己的产品占领市场,要达到这种目的,就要把自己的发明创造及时申请专利,使自己的发明创造得到国家法律保护,否则,你的发明创造谁都可以使用,你的产品谁都可以仿造,失去了占有市场的机会。那么申请专利有什么好处下面麦肯锡知识产权小编带大家了解一下。


专利权


  一、为企业的研发成果筑起“堡垒”


  企业通过自己的研发获得发明创造,通过法定程序确定发明创造的权利归属关系,从而有效保护发明创造成果,独占市场,以此换取最大的利益。同时企业的专利权受到国家专利法保护,未经同意许可,任何单位或个人都不能使用(诸多侵犯专利权案件屡有发生,侵权企业往往会付出高昂的代价)。


  二、专利让自己的研发成果立于不败之地


  企业的发明创造需要及时申请专利,使自己的发明创造得到国家法律保护,防止他人模仿本企业开发的新技术、新产品(专利为企业构筑技术壁垒,别人要想研发类似技术或产品就必须得经专利权人同意);如果企业的发明创造如果不及时申请专利,当别人把你的劳动成果提出专利申请,获得专利权后,反过来向法院或专利管理机构起诉你侵犯该专利权,尤其是当企业满心欢喜的带着自己的新产品参加展会时,取得专利权的竞争对手会直接要求企业撤下展品,随之而来的是企业将面临的是高额经济赔偿、产品停止生产与销售。


  三、专利提升企业品质,为企业无声宣传


  一个企业若拥有多个专利是企业强大实力的体现,是一种无形资产和无形宣传(拥有自主知识产权的企业既是消费者趋之若鹜的强力企业,也是众多合作伙伴信任的基础,同时也是政府各项政策扶持的主要目标群体)。


  四、专利既是技术又是商品


  专利技术可以作为商品出售(转让),在风起云涌的商场,众多商家的竞争是相当激烈的,一项好的专利往往会成为商家竞争成败的分水岭,也是商家不惜重金必争的关键。当单纯的技术获得专利权后转让更有法律和经济效益,从而达到其经济价值的实现。


  五、专利让企业收获实实在在的好处


  国家对专利权的拥有企业有一定的扶持政策,如政府颁布的专利奖励政策、以及高新技术企业政策(高新技术企业减按15%企业所得税征收)等,同时也会给予一些经济方面的政策帮助。同时拥有一定数量的专利还作为企业上市和其他评审中的一项重要指标(比如:高新技术企业资格评审、科技项目的验收和评审等)。


为什么要申请版权登记有什么好处?

17-2-7

登记版权

  首先我们来看看什么是版权,就是一个作品在诞生之日起就拥有的著作权就是版权,不管有没有登记注册,一个作品的版权都是受国家著作权保护,但是登记了可以维护作者或其他着作权人和作品使用者的合法权益,有助于解决因着作权归属造成的着作权纠纷,并为解决着作权纠纷提供初步证据.所以版权登记是为了证明这个作品是自己的,是最有利的证据,那么登记版权具体有哪些方面的好处下面麦肯锡知识产权小编带大家来看一下。


登记版权


  一、保护。在发生著作权争议时可以更好的保护自己的作品。版权登记公信力强,可以确定作品的版权归属,化解潜在纠纷,是解决版权纠纷和侵权的重要凭证,可以凭借登记证明向人民法院提起诉讼,请求司法保护。


  二、宣传:版权登记成功,是一项官方认证凭证,是一种荣誉,通过登记机构的定期公告可以向社会宣传自己的产品。


  三、增值:版权登记证明还可以作为许可使用和转让版权的法律凭证。在进行版权贸易时,版权登记证书可以作为权利证明,有利于交易的顺利完成。同时,国家权威部门的认证将使您的作品价值倍增。


  四、求职职称晋升:版权登记证书是您水平的客观反映,国家权威部门对您能力的认可将使您在求职应聘时更加自信。在职称晋升时,版权登记证明可以作为一个加分项申报上去。


  版权登记时间大概需要1-2个月,个人出书的版权认证的有效期是直至作者死亡50年内有效,单位与法人版权有效期为作品首次发表后50年。我国鼓励版权登记,对相应作品进行版权登记,才能有效保障原创者的权益。当合著作品双方登记意见不一致时,比如说一方支持一方不支持,协商无效的话,想登记的一方可以单独行使权利登记,只是在使用时需要注明作者。


政府发福利了!!政府贴钱给企业规范知识产权管理!!

17-2-4

  在激烈的国际竞争和挑战下,绝大多数中国企业知识产权管理水平良莠不齐、知识产权意识不强、人才匮乏、知识产权贯标知识产权保护能力不强,导致企业发展处处受阻,在此背景下,由国家知识产权局制订,经由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准颁布了《企业知识产权管理规范》国家标准,旨在帮助企业建立科学、标准化的知识产权管理制度。贯标申请成功后,可申请省科技局奖励5万元,广东省各市另有奖励:东莞市政府奖励10万元、深圳市政府奖励20万元、广州市政府奖励10万元、中山市政府奖励10元、.....。这可真是政府贴钱为企业引进一套科学的国家标准,这套国家标准能有效提升企业的国内、国际竞争力,保障企业的可持续发展。

知识产权贯标

省市奖励金额


  一、什么是“贯标”?


  “贯标”对于企业来说,就是贯彻《企业知识产权管理规范》国家标准。企业知识产权管理规范的国家标准由国家知识产权局制订,经由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准颁布,于2013年3月1日起实施,标准号是GB/T29490-2013。


  《企业知识产权管理规范》是国家知识产权局牵头制定的一项国家标准,旨在帮助企业建立科学、标准化的知识产权管理制度,形成贯穿生产经营各环节的知识产权管理体系,实现对知识产权的获取、维护、运用和保护,提升企业的国内、国际竞争力,保障企业的可持续发展。

知识产权贯标

贯标证书

知识产权贯标

  您的企业是否也遇到上面的各类问题?


  种种的知识产权难题,是不是让企业束手无策?知识产权贯标可以有效帮助您的企业解决各类知识产权难题,科学规范的制度可以大大的避免知识产权问题的出现,使得企业知识产权管理顺畅。


  贯标对企业的意义:


  1.价值,即有助于提升企业无形资产价值,在企业融资上市、投资并购及企业出售等资产运作上获取更大的收益。


  2.地位,即有助于巩固企业市场竞争地位,使企业开发的具有知识产权保护的产品在销售市场上的地位明显增强。


  3.降低,即有助于降低企业生产经营风险,避免或减少企业在产品全生命周期管理过程中出现知识产权或法律风险。


  4.竞争,即有助于提升企业核心竞争力,通过提升企业技术创新能力,支撑企业持续良性发展,保持企业活动与动力


  5.资质,即企业知识产权管理规范认证情况是目前科技立项,高新技术企业认定、知识产权示范企业和优势企业认定的重要参考条件。


  截止2016年9月,我省共有111家企业通过贯标认证,其中广州19家,深圳23家,珠海1家,佛山11家,顺德3家,惠州10家,东莞37家,中山2家,梅州1家,揭阳1家,江门2家,汕头1家。

知识产权贯标

深圳贯标认证通过的23家企业名单

知识产权贯标

知识产权贯标

东莞贯标认证通过的37家企业名单


  二、“贯标”的操作流程有哪些?


  (1)贯标启动:成立企业贯标工作小组,制定企业贯标工作计划,召开企业贯标启动大会,对主要参与部门、人员进行贯标相关培训。


  (2)调查诊断:调查企业基本信息、组织架构、相关制度,诊断企业知识产权管理现状。


  (3)体系构建:制定企业知识产权方针、目标,策划企业知识产权职能架构,构建企业知识产权管理体系。


  (4)手册编写:编写企业知识产权管理手册,编制企业知识产权管理制度、控制程序、记录表单。


  (5)发文宣贯:颁布企业知识产权管理手册、制度、程序、表单,开展企业知识产权宣贯培训,指导各个部门、人员正确理解和执行。


  (6)实施运行:运行企业知识产权管理体系,填写体系运行记录,定期进行体系运行监测。


  (7)内部审核:企业对其自身的知识产权管理体系进行审核,并对审核中的不合格项采取纠正和改进措施。


  (8)管理评审:企业最高管理者就企业知识产权管理体系的现状、适宜性、充分性和有效性以及方针和目标的贯彻落实情况进行评审。


  三、“贯标”认证所需时间


  启动---辅导--内审--管理评审-认证申请--现场考核--发证,全程大约需6个月左右。

知识产权贯标

  知识产权贯标认证对企业好处多多,现在省科技局和市政府对企业贯标认证支持力度大,对认证成功的奖励丰富,机会难得,企业应把握好机会,借着政策的东风,速速筹备认证。东莞市精哲知识产权有限公司有超过10年的执业经验,有专业的贯标认证辅导人才,提供全面的贯标辅导服务,认证通过率高,期待您的合作。


版权与商标有何不同?版权登记为何重要?

17-2-4

  在这个互联网时代,我们在微博,微信等各种社交平台最近看到和听到是两个字“版权”,照片拍摄有版权,美术作品有版权,视频版权,小说有版权,音乐需要版权等等,版权到底是什么东西,为什么越来越多的人重视起这个东西呢,版权具有什么用处呢?版权和商标之间又存在着怎样微妙的关系呢?今天麦肯锡知识产权的小编就来和大家聊聊版权吧?版权

版权

  问:版权是什么?


  答:版权(英文名称:copyright)即着作权,是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的权利(包括财产权、人身权)。版权是知识产权的一种类型,它是由自然科学、社会科学以及文学、音乐、戏剧、绘画、雕塑、摄影和电影摄影等方面的作品组成。


  问:版权登记是什么?


  答:版权登记是权利人对作品的人身权(如署名)、财产权(如转让权、收益权)的一种法律确认。


  问:版权作品形式?


  答:版权作品的形式丰富多样,常见的形式有:美术作品(LOGO、图画、书法等)、文学作品、文字作品(广告语)、产品设计稿、计算机软件。


  问:版权与商标的关系?


  答:版权与商标、专利共同构成知识产权体系,三者交织成网,越完善的保护越能减少漏洞加强保护体系。


  问:商标或版权只选其一?


  答:(1)商标申请是按类别的进行注册的,相应的保护也是按类别,您的商标暂时还没有做到全类覆盖,那么版权起到一个很好的辅助保护作用。


  (2)商标申请周期较长,版权申请周期短,在商标核准前版权证书也可起到一定的防御保护作用。


  (3)版权虽然没有类别限制,但是如果遇到侵权情况,如果仅有版权登记证书,法院和当地工商是很难仅凭此去维权的,尤其是工商,他需要商标证书做为立案依据。


  问:版权的作用?


  答:总结起来就是,是对权利归属的一种明确的法律确认。办理周期短,保护年限和保护地域范围广。能和商标一起更好的保护企业品牌运营和法律权利。


  那申请版权的到底有什么好处呢?


  1、版权的保护时间最长,如果权利人是个人,即该作者一生及身后50年; 若权利人为单位的即为50年;均从作品完成之日起算。


  2、版权不受地域的影响,及全球都承认的。你在中国完成的,在其他国家依然享有着作权(版权)。


  3、在发生着作权纠纷时,《着作权登记证书》是主张权利的有力武器,可以维护作者或其他着作权人和作品使用者的合法权益,作为权利的初步证明,同时也是向人民法院提起诉讼,请求司法保护的前提。


  4、在进行软件版权交易,进行版权转让、许可使用等活动时,也需要《软件着作权登记证书》作为权利证明,有利于作品,软件的许可、转让,有利于软件作品的传播和经济价值的实现。更有利于交易的顺利完成。


  5、企业申请是办理双软认定、高新技术企业认定得前提,可以享受国家税收优惠政策,是企业创新实力的表现,增强企业市场的有效竞争力。


商标防御注册保护 商标异议的成功率到底多高?

17-2-4

  商标的“使用范围→发展范围→保护范围→禁止范围”这四大维度提前防御注册保护,才是更健全的商标保护方式。专利商标

专利商标

  抢注商标与异议


  商标异议是指公众对某一经过初步审定并公告的商标,在法定期限内,向商标局提出该商标不予注册的反对意见,即要求商标局在规定的3个月异议期满后不要核准该商标注册。而商标异议的成功率有多高呢?今天,就跟大家唠唠这个话题。


  有的人认为:既然商标局都已经给公告了,我提异议还有什么用?


  ※正因为商标局公告了,才需要提出商标异议,如果没有公告是不能提出商标异议的。商标局公告只是因为在商标系统里你没有在这个类别或群组里注册,没有重复的就会公告。并不表示你提异议就不能成功,提异议能否成功主要取决于你商标的使用情况。


  商标异议的成功率有多高呢?


  ※1、这个如果不看商标,不看证据材料,还不能完全确定。但是如果两个类别的商品或服务非常接近,而且商标又完全相同,甚至地域也相同,更有甚者被异议人抢注许多知名商标,且异议人的商标知名度也很高。综合多种因素,商标异议会成立。


  ※2、商标异议审查为书面审查,因此证据材料是成功的关键。如果当事人坚持要问成功率只能说如今商标异议总体的成功率不足50%。但这个数据还不足以评估具体的异议案件是否能够取得成功。因为任何一件商标异议案件其具体情况是大不相同的,商标的使用情况各不相同。


  ※3、商标异议的审查实行的都是个案认定。其中:一、申请人是否具有较高知名度。二、申请人是否为知名商号。三、申请人是否有其它的在先权利(包括着作权、专利权)等有助于商标异议的成功)四、二商标的商品或服务之间是否足以导致误认。五、被异议人确系恶意抢注。六、二商标人之间有业务往来,有代理事务等证据等。在商标异议案件中都会起到作用。


  既然商标异议的成功率不高,我为什么还要提异议?


  ※提出商标异议一方面是要考虑其成功率,另一方面也是保护商标的表现。如果对他人抢注的行业置之不理,久而久之,商标再进行保护就很难。如:“麦丽素”、“狗不理包子”、“久久鸭”、“酒鬼花生”、“吉普”等极盛一时商标由于保护不力而成了通用名称,企业再想保护商标也已经很困难。


看看以下三招教你提高商标注册成功率

17-2-4

  注册商标时什么最重要?价格?服务?性价比?no no no!当然是成功率!一切不以注册成功为目的的商标注册都是耍流氓,成功拿到商标注册证才是每一个商标申请人的最终目标。今天,麦肯锡知识产权小编带大家了解一下,如何才能简单又有效地,让你的商标注册成功率提高提高再提高!商标申请


  慎!商标取名要谨慎


  给商标取名的时候,大家都想取一个好听又好记的名字,可以帮助企业扩大知名度和影响力,但是,小编要提醒你,不是所有高端大气上档次的名称都可以拿来当做商标注册的。


  我国《商标法》第十条、第十一条等等条款都规定了不能作为商标注册的标志,有些甚至都不能直接拿来使用,比如国家名称、国徽国旗、红十字标志,或者带有民族歧视性的、侮辱性质的字眼,统统都不可以使用或注册。


  除此之外,如果使用了商品的通用名称,或者商标名字缺乏显着性等等,也是没办法通过商标局审查的,最终会导致商标注册失败。


  因此,为了提高注册成功率,在选择商标名称的时候,就要开始注意了!除了考虑到名字好听、好记、便于宣传等影响传播力的因素之外,更要考虑商标是否具有显着性、独创性、近似性等专业问题,这样才能顺利通过商标局审查,让你的商标注册成功率UP!UP!。


  细!近似查询要仔细


  据统计,商标注册失败最常见的原因就是,你想要申请注册的商标跟别人在先注册的商标相同或近似了。这就相当于,别人已经先跟商标局预定了这枚商标,这之后你才来说我也要这枚商标,正直不阿的大人们当然不会把商标给慢半拍的你了,给多少钱都不好使。因此,在提交商标注册申请之前,一定要仔细查询商标近似情况。知己知彼,才能拿下商标!


  小伙伴们可以登录商标局指定的网站自己去查询是否有相同或近似的商标存在,也可以委托商标代理平台进行商标近似查询。


  在注册前,先了解准备申请注册的商标与他人已注册或正在注册的商标是否相同或近似,及时换掉有可能近似的商标名称,就可以大大降低商标注册风险,提高商标注册成功率,避免你花冤枉钱哦。


  快!提交申请速度要快


  商标名称没问题、近似查询没问题,就可以高枕无忧了吗?图样图森破!


  我国遵循“申请在先原则”,也就是说差不多的几个商标注册申请,谁先把申请材料递交到商标局,谁就能拿下这枚商标。手快有,手慢无,商标注册先到先得,拼的就是速度!


  有时候一天之差,就决定了商标注册的成败。


观望2017年知识产权:预期

17-1-20

  随着我们的背后转向2016年,现在期待2017年,从早期阶段很清楚,在商标将在2017年发生很多。知识产权贯标

知识产权贯标

  虽然没有什么可以肯定的,2016年的效果将看到一些主题继续,一些事件继续发展。


  首先, 当英国开始离开欧盟的过程时,英国的知识产权立场如何受到影响仍然不确定。 什么是肯定是在2017年可以投射一个更多的光。 英国退欧谈判不可能在2017年达成任何结论,但它很可能已经开始,这意味着更加确定英国和欧盟将如何联系以及当前的知识产权保护将如何存在。


  坚持欧洲主题,单一专利和统一专利法院的实施将于2017年进行。最近宣布,英国决定离开欧盟并没有影响其对单一专利的参与。 它以前是专用于2017年初,但它已经明确,日期是现在不确定。 然而,到年底应该取得重大进展。


  展望未来,商标在国际上有所增长。 这是由中国驱动的,中国以前因为对商标保护和执法的宽松办法而闻名。 2016年中国法院系统的发展,促进了中国申请人。 这是一个积极的步骤,现在将允许非中国公司在国内正确保护他们的品牌。 这应该提高更多的意愿扩大在该国的业务。


  最后,一般来说,知识产权在2016年一系列高调的案例之后变得越来越普遍。苹果vs三星专利战斗正在持续开启人们关注专利保护,以及如何帮助保护创新产品或过程。 此外,注册设计成为了焦点,特别是在Trunki案后在英国。 这涉及到在儿童手提箱上的流行骑的设计。 Trunki案件被媒体广泛报道,因此允许更多的公众参与和形成意见。 有趣的是,如果这种兴趣和媒体关注的持续增长将进展到2017年。


  正如你可以看到2017年将是一个商标包装的一年,因此保持你的眼睛不断更新的一切商标

商标注册成功后,企业商标监控有何重要性?

17-1-18

  很多企业认为商标注册成功后就可以一劳永逸,但实际上,在商标的使用过程中,商标纠纷、被“撤三”、被侵权等问题层出不穷,导致企业商标无法正常使用,稍有不慎就会影响到企业的正常经营,从而造成企业整体收益的下降。在这种情况下,对商标进行监控,及时获知商标动态,迅速做出应对措施变得尤其重要。商标注册

商标注册

  商标监控是指企业或个人依照商标文字或图形,对商标动态、商标使用情况、市场商标侵权情况,以及竞争对手或特定行业


  内的商标注册情况进行定期监测,令企业或个人可以及时、全面地了解商标使用情况。


  商标监控是企业维护商标合法权利的重要途径之一,通过商标监控,不仅可以及时得知商标动态,令企业迅速做出反应,避免不必要的损失,还可以及时制止他人“傍名牌”“搭便车”等侵权行为,以免企业品牌信誉度受到影响。


  商标监控的目的与作用


  1、及时掌握商标动态,第一时间得知商标续展时间、被异议、被“撤三”、被争议等商标异常情况,令企业可以迅速做出应对反应,保护企业商标权利;


  2、可尽早发现他人申请的相同或近似商标,在初审公告期即可提出异议,及时“截杀”近似商标,提前消除相同或近似商标可能对商标权人造成的潜在危害;


  3、全面了解市场动态,对擅自使用企业注册商标的侵权商家、假冒伪劣产品迅速采取必要措施,及时制止与打击商标侵权行为,保护企业合法权益;


  4、通过商标监测还可以充分了解竞争对手和企业所处行业的商标注册情况,及时了解竞争对手和行业的发展趋势,及时调整自己的经营策略。


  商标监控方式:


  1、市场监控


  企业可在重要市场定期进行暗访或做好商标监控布局,建立长效的监控机制,及时掌握假冒产品信息及商标侵权行为,并做好档案记录,快速采取行动,向相关执法机关投诉,严厉打击侵权行为,及时消除侵权产品和侵权行为对企业信誉产生的不良市场影响。


  2、网络监控


  随着网络侵权、网络售假问题的日益增多,企业对商标进行网络监控也变得越来越必要。一方面,企业可通过国家工商总局商标局网站,对企业商标进行定期检索,及时获知商标异常动态,并查看是否有他人注册近似商标或在其他类别注册相同商标的行为,以便企业可以快速采取应对措施。


  另一方面,企业需要在各大电商平台和销售产品的专业性网站进行重点监控,全面掌握网络售假信息,保存相关证据,及时向各大平台进行投诉,将有效遏制网络侵权问题的发生。


  一般来说,企业可通过市场监控与网络监控结合的方式进行立体化商标监控,以便全方位、多角度、灵活地保护企业商标权利。


  最后,大掌柜提醒企业,商标监控的目的是为了保护企业的合法权益,企业对监控到的“傍名牌”“搭便车”“打擦边球”等商标侵权行为,应采取必要的措施及时制止,通过向当地工商部门投诉或向法院提起诉讼的方式进行维权,切实保护企业合法权益,维持良好的市场秩序。


你们还不知道商标申请的重要性?商标有那么重要吗?

17-1-11

  品牌重要吗?很多人都会说很重要。但是要说起商标,大部分人却说不出所以然来,若要用一句话来概括品牌和商标之间的关系:品牌若是企业的灵魂,商标则是企业灵魂附着的肉体。商标申请

商标申请



  “嘀嘀打车”由于没有在早期及时注册商标,在 2014年下半年因为商标侵权被索赔8000多万,并被迫更名“滴滴打车”,目前还处于商标侵权的漩涡中。


  “陌陌”由于没有及时注册陌陌商标,在 2014年上市前遭遇商标侵权突袭战,差点耽搁上市进程。


  “微信”商标之争,正在搅动公众更为敏感的神经,到底鹿死谁手还未可知…… 商标,顾名思义就是商品、服务信誉和企业信誉的最好标识。


  商标对于企业在市场竞争中的影响力至关重要:一个有信誉的商标对于吸引消费者、提高商品竞争力、打开商品销路都起着十分重要的作用。


  商标是企业的标识、商品的品牌,是企业/个体工商户为了使自己生产或经营的商品同其他企业生产或经营的商品区别开来而使用的一种标识。权利人对注册商标享有垄断的专用权,并且受到国家法律的保护,他人不可仿冒。


  1. 能够保护好自己的市场宣传和品牌投入,防止为他人做嫁衣;自己辛苦使用的产品名称或设计若被他人在先注册商标,则必然失去自己精心策划、苦心经营的市场,自己也很可能成为商标的侵权方,从而使得损失雪上加霜。


  2. 消费者眼中企业信誉的载体,有利于商品/服务的广告宣传和市场竞争。


  3. 可作为企业的高价值的无形资产,为企业带来更为直接的经济效益。


  4. 商标注册人拥有商标的专用权, 并且受国家法律的保护,从而可以不受制于人。


  5. 商标还有附加功能。现代科技不断进步,商品的技术含量越来越高,商品越来越趋向于同一化,加上产品的复杂程度加大,消费者几乎无法对商品的质量进行直接的判断。


  由此,消费者开始从对商品的直接性评价转向依靠对商标知名度、美誉度认同的间接性认知,这就使得商品的商标成为了引导消费者了解和选购商品或服务的主要依据。


专利商标:公司破产后的救命稻草

16-11-21


  三鹿”商标曾集驰名商标、免检产品、中国名牌等众多荣誉于一身,在三鹿集团鼎盛时期,国内某机构曾评估其品牌价值达到150亿元。自从三鹿牌婴幼儿奶粉三聚氰胺事件发生后,业内人士普遍认为其本身的无形价值基本归零。于2009年5月12日, “三鹿”牌及相关保护性商标以整体打包的方式拍卖,起拍价为700万元,在进行了三次竞价后,最终被一位神秘买家以730万元的价格拍下。专利商标

 

专利商标 

  2013年浙江省农博会上,浙江三鹿实业有限公司展会上的三鹿商标重新进入群众的眼中,重回食品行业,三鹿又以有机粗粮的身份重出江湖 ,其定位是有机粗粮面、粗粮米系列等中高端产品。浙江三鹿的市场铺设已经在进行中,该公司希望是立足浙江,再从北上广等一线城市着手,进入全国市场。把它打造成为中国有机食品第一品牌。真正担起振兴民族品牌的重责。

 

专利商标

 

  作为互联网的先驱,雅虎的很多专利都是互联网领域最具价值的基础专利。雅虎专利的正向引用值为21.95,仅略低于Google、微软。专利引用值是评价专利价值最有效的依据。

 

  在死亡线上挣扎多年的雅虎近日拍卖其3000项专利。本次出售的3000项专利约占雅虎专利总数的一半,包括网页搜索和在线广告相关的基础专利。雅虎在出售其互联网业务时,将把另外1100件美国专利作为搭售内容赠送。雅虎尚留有1000多项专利自用,以支撑其剩余业务的发展。2016年4月,雅虎将2659项专利剥离至一家名为Excalibur IP的公司,这些专利也就是此次要拍卖的专利,目前可以公开检索到,业界预测最终成交的价格在10亿美金之上。

 

专利商标

 

  微软以72亿美元收购诺基亚手机业务,其中50亿美元用于收购设备及服务,22亿美元用于获得诺基亚十年专利许可。

 

  据不完全统计,诺基亚拥有与智能手机通信相关的标准必要专利1713件,非标准必要专利5647件。另外,诺基亚已经在中国注册了10件涉及短信、近距离通信、视频等领域的核心专利。值得注意的是,诺基亚在此次交易中未将其专利转让给微软,而是采取了专利使用授权的方式。这体现了诺基亚在知识产权方面的强大实力。

 

专利商标

 

  诺基亚收购阿尔卡特-朗讯后,诺基亚借助自身的技术、网络和阿尔卡特-朗讯拥有的专利组合,诺基亚在移动设备等领域有着大量的技术优势。另外,诺基亚与三星将扩大专利授权协议范围,同时也会在其他行业中寻求新的专利授权机会。

 

专利商标

 

  谷歌以125亿美元收购摩托罗拉移动,谷歌将获得摩托罗拉移动近25000项专利,其中包括17000项摩托罗拉移动已经获得授权的专利。其中许多专利与无线标准有关,但另有一些专利也被视为是非必要专利。

 

  收购摩托罗拉移动,将能使谷歌为Android生态系统提供更好的支持。25000项专利及专利申请,将使谷歌在保护Android平台,使其免受苹果和微软等竞争对手的诉讼挑战中,处于更加有利的位置。

 

专利商标

 

  根据美国专利商标局公布的文件显示,苹果公司已经获得柯达公司数项数字影像技术专利,包括焦距测量、数字图像显示及分享以及无线网络数字图像分享技术。苹果很有可能会将这些专利用于进一步保护其全球畅销的iOS产品阵容以及Mac电脑中。尽管苹果自身没有单独研发数码相机,但是苹果目前大部分产品都有内置摄像头。

 

  柯达公司为了进一步提升在初步完成战略转型后的核心业务发展对外转让了1000多个图像相关专利,这次转让的专利仅仅占柯达公司全部专利储备中的10%左右,且与公司的核心投资和未来发展无关。显然,柯达公司此次的专利转让是为了让公司未来发展作铺垫,积累资本。

  

  无论对科技厂商及影像产业发展而言,柯达公司此次专利技术转让无疑可以发挥推波助澜的价值,这也印证了柯达品牌所奉行的分享理念。

 

  “三鹿商标拍卖价格730万...

  雅虎出售站总数一半的专利技术(3000项)价值超过10亿美金...

  诺基亚的专利授权,体现了诺基亚的强大知识产权实力...

  谷歌收购摩托罗拉移动,看中其专利,并为Android生态系统提供更好的支持,使谷歌在保护Android平台,与苹果和微软等竞争对手的诉讼挑战处于更加有利的位置...

  柯达公司将专利权授权给苹果公司,柯达公司为了进一步提升在初步完成战略转型后的核心业务发展对外转让了1000多个图像相关专利...

 

  三鹿、雅虎、诺基亚等企业破产或被并购,表面上看似该企业无法生存了,实质上,企业拥有的无形财产(商标、专利、版权等)可以使得企业通过出售抵押授权获得一笔不菲的资金,用来抵偿债务,或者起死回生、东山再起!!!

 


申报中国驰名商标 打造强大品牌

16-11-21

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一、中国驰名商标的定义:

 

《驰名商标认定和保护规定》第二条  驰名商标是在中国为相关公众所熟知的商标。

 

相关公众包括与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者,生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。

 

二、中国驰名商标认定的好处:

 

1、 保护范围扩大,拥有跨类保护特权。即不仅在该商标注册范围内保护商标专用权,还会禁止他人在其他有一定关联性的领域擅自使用该商标。这样就能有效防止他人“搭便车”,防止他人将企业的商标淡化,同时为企业在时机成熟时采取多元化发展、在多个生产和服务领域广泛使用核心品牌打下坚实的基础。

 

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2、 保护力度加大。全国各级执法机关在处理商标纠纷时,中国驰名商标在各个环节都可受到更多的礼遇。

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3、保护的领域增加。不仅仅在商标领域进行保护,在企业名称、互联网域名、微信公众号等其他领域,中国驰名商标仍可得到更多的保护。这就会更加突出该商标的显著性,使其商标的无形资产大大增值。

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4、中国驰名商标获得政府优待,获得更多政府政策支持。目前全国各地各级政府纷纷把所属地区的企业“争创中国驰名商标”作为政府工作的重心之一,“广东省对中国驰名商标历年来采取大力支持的态度,对获得"中国驰名商标"荣誉的企业进行大力支持.在被认定为中国驰名商标后,企业将获得其他企业难以企及的更大力度的政府支持,如质押融资、上市、拿地、政府项目推广、政府采购等等。

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5、做大品牌打造市场——“驰名商标”有益于企业扩大商标的社会知名度和市场影响力。许多企业纷纷通过申请“中国驰名商标”来推动企业的发展战略。

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6、企业无形资产的增值——有人曾说,如果一个企业倒闭了,它的商标就会一钱不值。事实并非如此,企业多年靠智力劳动投入到商标中的信誉,决不会因企业倒闭而立即完全丧失。“可口可乐”公司的老板曾说,一旦本公司在全球的厂房、货物全部失于火灾,自己第二天就能用“可口可乐”这一商标作质押,贷出资金来恢复生产。因为每年“金融世界”都把“可口可乐”的价值评估到数百亿美元。

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 7、“驰名商标”是中国商标领域的最高荣誉,有利于品牌代理、品牌运作和资本运作。目前经评估的驰名商标,少则价值1500万元,多则价值5000-6000亿元,企业的无形资产因此而大大增值。驰名商标可以作为无形资产作价入股,还可以按评估值对公司进行注资,增加公司的注册资本。目前,在企业申请发行股票上市的时候,无形资产是证监会审查的一个重点,驰名商标这一巨大的无形资产对于公司上市极为有利。根据目前上市新股(特别是中小板、创业板)的高PB可以测算,拟上市公司获得驰名商标后,会因为无形资产的巨大增值,而使得上市后的市值急剧增加。

 
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三、中国驰名商标认定途径

1、行政认定:在商标异议中认定


商标异议是指经过商标局初步审查通过的商标,在获得注册商标证书之前,商标局先行进行公告,在公告期内任何人都可以以合理的理由提出异议。申请人在提出异议的过程中,可以同时申请认定自己的商标是驰名商标。

2、行政认定:在商标争议中认定


商标争议是指某企业认为已经获得注册的商标侵犯了自己的商标,而向商标局提出撤销该注册商标的争议申请。在提出撤销对方商标的同时,可以提出申请认定自己的商标为驰名商标。

3、行政认定:在商标案件管理中认定


哪个商标如果被假冒,那么说明使用该商标的商品是非常畅销的。正是基于这点,地方工商局在打假过程中,如果发现有假冒这个商标的行为,就可以根据当事人的申请,向国家工商总局商标局提出认定该商标为驰名商标的要求。

4、司法认定:中级以上人民法院认定


根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十二条:“人民法院在审理商标纠纷案件中,根据当事人的请求和案件的具体情况,可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。”

四、中国驰名商标认定提供证据资料

《驰名商标认定和保护规定》第九条  以下材料可以作为证明符合商标法第十四条第一款规定的证据材料:

(一)证明相关公众对该商标知晓程度的材料。
  

(二)证明该商标使用持续时间的材料,如该商标使用、注册的历史和范围的材料。该商标为未注册商标的,应当提供证明其使用持续时间不少于五年的材料。该商标为注册商标的,应当提供证明其注册时间不少于三年或者持续使用时间不少于五年的材料。
  

(三)证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的材料,如近三年广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等材料。
  

(四)证明该商标曾在中国或者其他国家和地区作为驰名商标受保护的材料。
  

(五)证明该商标驰名的其他证据材料,如使用该商标的主要商品在近三年的销售收入、市场占有率、净利润、纳税额、销售区域等材料。
  

前款所称“三年”、“五年”,是指被提出异议的商标注册申请日期、被提出无效宣告请求的商标注册申请日期之前的三年、五年,以及在查处商标违法案件中提出驰名商标保护请求日期之前的三年、五年。

 


智慧资本是企业发展的源动力

16-11-21


随着经济全球化和中国经济新常态的日益强化,企业所面临的市场竞争压力也日益增大。面对日趋激烈的市场竞争,只有保持持续的创新能力和创新绩效,企业才能在全球竞争和新常态环境下找到出路,其中,智慧资本已经被普遍证明在企业创新过程中扮演着核心角色,对打造企业核心竞争力有着至关重要的作用。知识产权贯标

知识产权贯标

 

  企业等于有形资产与智慧资本之和

 

  当今企业除了必须具备管理、销售、人事、财务等一系列机能外,智慧资本的管理也日渐重要,智慧资本的运用效果将直接影响企业的生存与发展。

 

  智慧本是企业创新和竞争力的核心支柱,那到底什么是智慧资本呢?

 

  智慧资本是指能够转化为市场价值的知识,是企业所有能够带来利润的知识和技能。智慧资本的价值,就是人的智慧所在,只不过表现形式不同而已,比如:知识产权、人力资本等,都离不开人的智慧这一关键性因素。进入信息经济、知本经济时代,企业的价值来源除人力成本、固定资产外,智慧资本起着越来越重要的的作用。

知识产权贯标

 

  智慧资本的组成:

 

  市场资本:市场营销、销售渠道、客户的信赖等。

 

  知识产权:包括商业机密、版权、专利和商标等。

 

  人力资本:包括所有体现在员工身上的技术能力、创造能力、解决问题能力、领导能力、管理能力等。

 

  基础结构资产:专指企业文化、管理方式、市场或客户数据库、业务操作程序等构成企业运行方式方面的内容。 ?

 

  “智慧资本”企业一旦熟练掌握,就能成为公司强大的竞争利器

 

  华为、阿里巴巴、腾讯、沃尔玛、微软、谷歌公司之所以能成为了不起的企业,并不是因为它们的有形固定资产很值钱,而是因为它们拥有远比物质或金融资产更具价值的东西,那就是智慧资本。这些企业全球拥有庞大的知识产权,拥有一支高素质的精英人才,拥有完善的企业管理制度,拥有顶尖的战略策划系统等等,这些智慧资本造就了企业的核心竞争力,企业创始人用厚德吸引了一批又一批精英人才,他们利用强大人力资本构建完善的公司体制,利用全球庞大先进的知识产权垄断市场、打击竞争对手,利用顶尖的战略策划吸引着庞大的消费者……他们创造的神话一直被人们津津乐道着!!!!!!

 


苹果收购初创公司,隐藏什么惊天秘密?

16-11-21


    提到初创公司与苹果,我们会第一时间想起专利和收购这两个名词,苹果爱收购初创公司是人皆尽知的事情,苹果频繁收购大量的初创公司,究竟背后隐藏了什么惊天的商业秘密? 专利商标

  专利商标

   不过当我们提及苹果收购初创公司那些事情时,目光总是聚焦在个别初创公司身上,比如以色列相机技术初创公司 LinX,对 Siri 有非常直接的帮助和对完善 Siri 的体验有非常大的提升的 VocalIQ 和 Perceptio 和 Emotient,信息安全资讯公司 LegbaCore ,增强现实公司 Flyby Media 和 Metaio,动作捕捉技术初创公司 Faceshift ,图像识别公司 Perception ,机器学习初创企业Turi,健康数据公司Gliimpse和Beats等等,还可能有其它多家类似于Gliimpse的初创企业已经被苹果收购,特别是那些从事深度学习或健康技术等热门业务的初创企业。

 

专利商标

  最简单的例子就是由 Flyby Media 公司开发的以视觉为基础的惯性导航系统专利,苹果在收购了 Flyby Media 后,很快就提交了相关的专利申请。收购了 Beats 之后,苹果很快又推出了发展势头非常好的 Apple Music 。

专利商标

硅谷--企业创新的摇篮   

    在过去几十年中,不断的有大公司在硅谷收购着初创公司。而在最近,遭受到持续破坏的压力迫使它们更加加快了收购的步伐。

 

  企业的业务发展和战略合作高管前赴后继地奔向硅谷,目的就是寻找5类创新。为此,很多风险投资公司比如红杉资本和安德森霍洛维茨也在不断招募新的合伙人,以便与它们投资的初创公司合作。他们每年和每个季度都会积极组织活动,将财富500强企业的决策者召集在一起,目的是促成企业投资或直接收购初创公司。

 

  风险投资公司非常乐于促成收购交易,就象他们愿意看到自己投资的公司IPO上市一样,因为收购一家公司所支付的价格通常要高于被收购的公司当前的价值。对于收购方来说,这也是很有意义的,因为它们将初创公司与自己现有的业务整合在一起之后,就可以把初创公司的潜在影响计算在内。然而,这些估值会令正确整合被收购的公司变得更加重要。收购方通常会犯的一个错误是千篇一律地对待所有的收购交易。

 

专利商标 

 

总结 

  1、购买知识产权-专利,为新产品上市扫清法律潜在风险; 

  2、收购初创公司以获得知识产权研发团队; 

  3、收购潜在竞争对手公司为了垄断市场赚取更大利益; 

  4、为了收购好的品牌-商标; 

  5、为了给公司注入优质资产,提升品牌价值。

专利商标

 

 


智慧经济时代:知产律师就是这么贵!

16-11-21

  1923年,美国福特公司有一台大型发电机不能正常运转,公司里的几位工程技术人员百般努力都无济于事。福特焦急万分,只好请来德国籍科学家斯特罗斯。麦肯锡知识产权

 

  斯特罗斯来到福特公司后,爬上爬下地在电机的各个地方静听空转的声音,然后用粉笔在电机的左边一个长条地方划了一条线。

 

  “毛病出在这儿,”科学家对福特说,“多了16圈线圈,拆掉多余的线圈就行了。”

 

  技术员照此一试,电机果然奇迹般运转了。

 

  大家对斯特罗斯表示非常的感谢。

 

  “不用谢了,给我1万美元就行了!”斯特罗斯说。

 

  “天哪!划条线就要1万美元?”技术人员大吃一惊

 

  “是的!”斯特罗斯傲慢地说,“粉笔划一条线不值1美元,但知道该在哪里划线的技术超过9999美元!”

 

  福特愉快地付了1万美元酬金,并表示要高薪聘请他。谁料科学家说现在的公司对他有恩,他不想轻易背叛。为了得到这位科学家,后来,福特只好花重金买下了斯特罗斯原先所在的那家公司。

麦肯锡知识产权

    很喜欢斯特罗斯说的一句话“粉笔画一条线不值1美元,但知道该在哪里划线的技术超过9999美元”,说出多少知识产权律师的心声,人们总说知识产权的律师贵,只有作为律师才知道一点都不贵,我们就值这么贵~知识产权律师费贵是有依据的。

 

  ▼▼

 

  律师成本高

 

  要成为一名律师之前需要苦读4年大学,背各法律的法规、解释成了大学4年生活的必需品,还有看不完的案例,一到期末考试,都不知道熬多少个夜晚,都不知道自己是有这么牛逼的,4年后,花多少成本去准备司法考试,只有当事人才知道,知识产权的律师相比其他律师需要更强的专业性,拥有专利代理人执业证,拥有所以知产律师的教育成本、时间成本更大,收费更贵也就是自然而然的事情。

 

  拥有双证的律师不是你有钱就请得起,还要看律师的心情好不好,愿不愿意做你生意,双证是指持有律师执业证和专利代理人执业证。截止2016年9月,全国执业律师人数已超过29.7万人,全国执业专利代理人14795人。根据2014年的统计专利双证代理人(具有专利代理人执业证和律师执业证)“大咖”全国仅有695人。全国拥有双证的律师的数量是严重短缺,比国宝还要宝贵。

 

  (图片:专利代理机构分布图)

 

麦肯锡知识产权

 

(图片:专利代理人分布图)

麦肯锡知识产权        

目前,专利代理人机构和专利代理人占大部分在北京,广东省排名第二,其他省份相对较少,西藏为0,专利代理机构和专利代理人的在我国分布严重失衡,人数数量严重短缺,难以满足社会的需求,急需扩大规模。

(以下信息来源:智权百科)

麦肯锡知识产权

      从考试参考人数的考试通过率来看,2002 年~2011 年的通过率比较低,大致 在 10~16%之间。最近 3 年的通过率则大幅度提高,在 25~26%之间摆动。司法考试近年来的通过率在 10%左右,专代考试与其相比,通过率要高出不少。

 

  如果算单科通过率,那考试难度还会进一步降低。根据国知局公布的消息, 2014 年有 1.413 万人参加了法律知识部分的考试,通过人数为 6340 人,通过率 为 44.87%;有 1.5101 万人参加了专利代理实务科目的考试,通过人数为 5224 人,通过率为 34.59%

 

  中共中央政治局常委、国务院总理前温家宝说过:世界未来的竞争,就是知识产权的竞争,因为全面建设小康社会,走新型工业化道路,是我们在新的国际竞争形势下屹立于世界民族之林的战略选择,而知识产权正是实现这一战略目标的有力支撑;国民经济的持续发展,国际竞争能力的稳步提升,维护国家利益和经济安全,是我们在激烈的国际竞争中立于不败之地的根基,知识产权正是夯实这一基础的根本保障;完善的市场体系,规范的市场秩序和社会信用体系的建设,是我们参与国际竞争和在激烈的国际竞争中立于不败之地的制度保障,而知识产权则是建立这种制度保障的重要手段。在未来的发展道路上离不开知识产权的竞争,而知识产权律师也越来越值钱。

 

  咨询要收费

 

  老师站在讲台上课收学费人们可以理解,医生发表诊疗意见收费人们可以理解,同样是说话,为什么向律师索取意见就不能理解呢?律师每一个字、每一句话、每一个意见都值钱,为什么?因为律师每说一句话能帮你解决你不能解决的问题,以更快的途径帮你走少弯路,避开必要的麻烦,达到目的,这些都是律师用来换区财富的宝藏。

 

  免费做法律服务的律师,都是亏本的,律师的时间是有限的,他为你做免费的法律服务就失去了做收费服务的时间,如果一个免费电话咨询形成不了收费法律服务业务,做咨询的律师也就失去了兴趣。咨询的律师没有获到相应的价值,能给你提供多专业有用的意见?

 

  美国的律师是计时收费,一般收费是根据为客户提供法律服务所花费的时数来收费,有名望的律师普遍采用高定价、计时收费,一般在75美元至500美元之间。

 

  日本的法律咨询在30分钟以内收费在5000日元以上,超过30分钟按上述标准增加收费。

 

  知产律师的价值

 

  作家一本书的报酬是按每个字计算,一个牛逼的作家能靠写作成为百万富翁,字字都是钱,同样是写作,律师的撰写就被看得不值钱,律师的每撰写一份文件都是需要花费时间成本、付出专业的知识,写一份知识产权侵权建议书至少要4-6个小时,律师在写作时需要准备大量的信息,整理资料,写作方式、构架也是有讲究的。例如:撰写权利要求书是专利的核心,它决定了这个专利是否得到了保护,权利范围有多大,价值有多高,用几十万甚至数百万购买专利,实质上买的就是权利要求书上记载的技术方案,字字值千金。

 

  律师不是耍嘴皮子

 

  在电视剧上看见律师在法庭上质问被告人、与对方律师辩论,与法官对话,都让我们不得不佩服律师的口才、以及他们迅速的应变能力,我们不得不承认电视剧的扮演的律师真的好威风凛凛,在电视剧的误导,很多人都觉得律师是个薪酬高,又威风的职业,在现实生活中,律师是一份又苦又累,又不太被尊重的职业。人们却不知道律师在上庭前需要准备很多有关的资料,收集有力的证据,相关的政府机构部门不断的来回跑,人们不信任自己请来的律师,认为不会打官司,还教律师应该什么样打官司,竟然请了律师帮你解决法律问题,就请相信你的律师的专业素质。

 

麦肯锡知识产权

  律师因无数个案在庭上口若悬河,唇枪舌剑;在庭下调解谈判,调查取证。

 

  律师因无数个案在纸上信笔驰骋,文采飞扬;以情动人、以理服人。

 

  法学是人文学科中的象牙塔,律师当仁不让地站在象牙塔之上,因为律师处理的都是别人没能力或者不愿去办理的危机、混乱、麻烦、矛盾和纠纷。所以请不要抱怨律师费贵!

 

  广州药业与加多宝公司多年的知识产权纠纷案件,有知产律师的身影

 

  三星与华为、思科与华为专利诉讼大战中,有知产律师的身影

 

  美国针对中国的平衡车337调查案件中,依然是知产律师在前线与山姆大叔大棒过招

 

  .......

 

  别忘了,在企业一次次被竞争对手起诉要求赔偿上亿元天价赔偿的时候,是知产律师这群“扫地僧”化解了危机,拯救了一批又一批企业。

 


专利注册的各种好处

16-10-31

 

  一、个人篇

 

  1、拥有发明专利的小学生,在小学升初中的关键环节,可以破格被重点初中、民办初中、外国语初中录取,这是一项含金量很高的特权。专利注册

 

  2、拥有发明专利成果的初中生,在中考升学中,有的地方可以直接加分,有的地方作为科技特长生直接被重点高中录取,有的地方就有资格参加重点高中的自主招生而降分上重点高中。

 

  3、教育部规定:高中生拥有发明专利或实用新型专利,就可以参加985、211等名牌大学、重点大学的自主招生,相当于降20分甚至更多的分数进重点大学。而拥有发明专利或实用新型专利的高中生参加全国青少年科技创新大赛或明天小小科学家奖励活动获得一、二等奖者,可以免试保送进名牌大学。所以高中学生的专利证书用处最大,相当于可以加很多的分。而且拥有专利证书的考生进了大学之后可以换好专业,即选择不热门的专业进好大学,被录取后向大学提出转专业申请,转到热门的专业读,因为你有专利证书,你就有这个特权。

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  4、拥有发明专利的大学生,好处也是多多:

 

  ①获得基础创新学分

 

  一般高校都设有必修的课外创新实践学分,如某校参加一次暑假的三下乡活动,最多也只能得到0.5分,但是如果申请了专利,拿到受理通知书便可加1分,拿到专利证书又可以加4到6分)

 

  ②加分获取奖学金

 

  学校都会为取得国家专利证书的学生额外加分(此证书属国家级证书)。因为学业分也可以加很多,所以您会更容易拿到各种奖学金。例如:某学院学生,只要在班排名前20,有了国家专利证书加分后,一般都较容易拿到各类奖学金,不管是500~2000不等的校级一二三等奖学金,还是3000~8000不等的国家奖助学金。


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   ③帮助申请创新基金

 

  国家专利证书一般很少人能拿到,像属于某广州本科大学的专利只有77个,一般学生拿到专利证书都可以有一定名气!一般学校都设有国家专利的奖金,各学校不同,少则几百多则几千,您可以去申请!另外重要的是,还可以凭此专利去申请创新基金(理工类学生尤其重视)!

 

  ④容易找到高薪的工作

 

  拥有专利的大学生容易被录取而且更容易找到高薪的工作。

 

  ⑤享受优惠政策

 

  北京、广州、深圳、上海等部分省市都有相关优惠政策,如《东莞市积分制入户管理办法》规定:发明专利的发明人,或作为优秀科技成果主要完成人,加100分;《2016年东莞市义务教育阶段进城务工人员随迁子女积分制入学积分方案》

  规定:发明专利、实用新型专利的发明人或优秀科技成果的主要完成人加20分。

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  5、作为创业者, 80年代创业靠胆量,90年代创业靠机遇,21世纪创业必须靠脑力,这是一个知识经济的年代,要想创业成功,必须选择有技术壁垒、法律壁垒的项目,否则,你的创业将难见光明。建议创业者选择获得国家专利的项目创业,专利项目拥有极强的法律壁垒,具有一定的垄断性,获得专利的创业项目容易获得投资。武汉大学市场营销系的吴斌同学大学期间发明透明创可贴,并申请了国家专利保护,作为身无分文的大学生,吴斌凭借自己的专利项目获得人福科技股份公司1000万投资,截至目前,他的专利产品已经打入武汉三甲医院,员工人数已经过百人。

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  6、拥有专利证书的员工、技术员容易被提拔重用。

 

  7、拥有专利证书的技术人才可以用知识产权获得股份、股权,成为企业的股东,每年都可以享受股权分红。

 

  8、拥有专利证书的医生、技师、教师、科研人员在评职称时可以获得加分。

 

  9、公务员、官员拥有专利证书容易被作为技术官员、专业官员、业务官员得到提拔晋升。

 

  10、对于想出国移民的人来说,拥有发明专利证书,就可以技术移民,费用低、签证速度快、签证成功率高。

 

  11、对于误入歧途被关进监狱的囚犯来说,《刑法》第七十八条第三款和《监狱法》第二十九条第三款规定:服刑人员获得发明专利可以得到减刑等奖励。因为如果有发明创造或重大技术革新的,可以算是立功表现(按专利产生的效益、贡献大小可获得如重大立功,立功,或者嘉奖、表扬等)。

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  二、企业篇

 

  1、取得垄断权:中国专利是向全世界公开的,并且中国专利局和世界上最权威的知识产权组织有合作,我们就某项发明创造在中国申请专利,可以阻止世界上任何人就同样的发明创造获得专利。同时专利权人可以直接防止商业对手相应的竞争,可以取得更高的利润回报。

 

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  2、赚取特许费:一项专利可独家“垄断”专利产品销售市场,独自实施专利,获得经济效益;即使市场没有即时需要,那么日后很可能有人会察觉到该专利的用途,并愿意支付专利使用费。美国施乐公司发明了图形用户界面,但未申请专利,其后微软公司及苹果公司利用图形用户界面作为其个人电脑操作系统的基础,初步估计,施乐公司已白白损失了近10亿美元的特许费,而在另一方面,IBM公司在2001年通过转让专利,获得17亿美元的收入。

 

  3、以小胜大,增强企业竞争力:专利对大、中、小型企业及新型企业都同等重要,在竞争激烈的市场上,小型企业完全可以利用专利的新发明反胜大型企业用巨额广告树立起来的主导产品。

 

  4、增加企业的价值:企业无形资产的存量,提高了企业的品位,如有第三人愿入股投资一公司,若该公司拥有若干有价值的专利,则公司的股价将可大幅度提高。?1997年微软公司以4.25亿美元收购一家拥有不足6000用户的小公司,收购价是按用户数目计算的业内平均价格的40倍,微软公司愿意以该股价支付是因为该公司持有35项以互联网传送电视内容的重要专利。

 

  5、质押贷款:《担保法》规定,动产可以质押,知识产权也可以质押。企业可以用专利获得政府贴息贷款。各省市科技厅和人民银行中心支行都有政策规定,企业用专利证书质押获得银行贴息贷款。用专利证书贷款申请程序简单、贷款额度大(可以从几十万到几千万),贷款速度快(各银行都不受贷款指标的限制优先放贷),贷款利息低(政府贴息总利息的50%),所以中小企业通过委托我们专利梦工场研发专利申请到专利证书,只要花少量的研发费,就可以解决融资难的问题,又可以每年都省下几十万甚至几百万的利息,是小投资大回报的策略与行动。


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  6、申请高新技术企业认证,从而减免税收

 

  专利技术也是企业评定高新技术企业、争取国家创新基金的必要指标。目前,各级政府对于高新技术企业的扶持力度越来越大,企业一旦获得高新认证,就能得到相应的税收优惠和科研基金支持,如东莞市政府对评定为高新技术企业的,企业所得税减免10%,市政府奖励30万,部分镇区再奖励5-15万不等。

 

  7、增加企业的融资机会、上市资格

 

  专利技术有助于企业增加融资机会。最近几年,国内外资本到处寻找投资项目,而一个企业或项目是否值得投资,投资人越来越看重该企业或项目有没有的专利技术,以及有多少专利技术。如果企业针对其核心产品布局了大量的高价值  专利,相信会对投资人产生相当大的吸引力。

 

专利注册

 


G20国家创新竞争力,中国排名第几呢?

16-10-31

    《二十国集团(G20)国家创新竞争力发展报告(2015-2016)》显示,美国、英国、日本位列二十国集团(G20)各成员前三名,中国排名在第9位,是G20集团中唯一进入前十名的发展中国家。项目申报

 

项目申报

  整体水平呈现上升趋势

 

  根据G20集团各成员创新发展的实际,构建了G20国家创新竞争力评价指标体系和数学模型,按照科学、客观、系统、可比的原则,对其国家创新竞争力进行评价分析,为G20各成员提升国家创新能力提供参考依据。

 

  通过对比2013年至2014年G20国家创新竞争力得分变化情况发现,G20国家创新竞争力的整体水平呈现上升趋势,说明这些年G20各成员为了尽快从经济危机的困局中实现恢复性增长,采取了创新战略,推动了创新能力的提升。

项目申报

  有分项排名我国位列第二

 

  2014年,中国国家创新竞争力得分增幅比较显著,在亚洲地区排第3位;在“金砖五国”中,中国排在第1位。

 

  中国国家创新竞争力得分高于G20国家创新竞争力得分的平均变化水平,中国是作为发展中国家在创新竞争力排名中靠前的国家,说明近年来中国实施创新驱动发展战略取得了明显成效,有力提升了国家创新竞争力。

 

  就分项排名情况来看,在国家创新投入竞争力、创新持续竞争力等方面,中国处于第二方阵,但在国家创新基础竞争力、国家创新产出竞争力等方面,中国处于第一方阵,排名分别在第五位和第二位。

 

  G20国家创新产出竞争力中国排第二位,较之前有了很大进步,这说明整个国家创新条件跟创新环境不断在改善,特别对科技成果转化的重视和整个市场培育程度的加强。这些提升也推进了创新产出效果的不断提高。中国既要在新技术革命领域迎头赶上,还要充分利用新技术革命来改造提升传统产业,用好全球的资源和市场,深入推进结构性改革,为创新提供体制机制保证。

 

  中智科学技术评价研究中心主任李闽榕说:“中国与世界经济发展越来越融为一体,互相之间的影响越来越大。在世界金融危机冲击的背景下,中国经济增长对世界经济的稳定和发展作出了重要贡献。未来,从中国经济与世界经济特别是与G20集团成员之间的经济关联来看,共同发展的趋势越来越突出。”

项目申报

 各国创新竞争力得分差异较大,发展中国家唯有中国排在第二方阵

 

  2013-2014年,共有9个国家的创新竞争力排位发生变化,其中上升幅度最大的是加拿大,上升了2位,土耳其、沙特阿拉伯、巴西、南非均上升了1位;下降幅度最大的是法国和墨西哥,均下降了2位,俄罗斯和阿根廷均下降了1位。此外,只有1个国家发生了跨方阵变动,即加拿大由第二方阵迈入第一方阵。

 

  发达国家的整体创新竞争力水平比较高,排位比较靠前,且比较稳定。从综合得分及其变化来看,9个发达国家的创新竞争力得分都比较高,从综合排位及其变化来看,发达国家的创新竞争力排名都很靠前,均处于第一方阵和第二方阵,而且第一方阵都被发达国家所占据;同时,各国的排位相对比较稳定,变化幅度较小。

 

  而新兴市场国家的整体创新竞争力水平比较低,排位比较靠后,变化不大。10个新兴市场国家的创新竞争力排名都比较靠后,只有中国处于第二方阵,其余国家则处于第三方阵或第四方阵。但在各种因素的综合作用下,总体竞争力水平有略微上升,尤其是创新环境竞争力上升相对较快。

项目申报

    国家创新竞争力较高的国家主要分布在发达国家,9个发达国家全部处于第一方阵和第二方阵,只有排在第9位的中国是发展中国家,这突出反映了发达国家长期以来经济、社会发展基础比较好,创新投入、创新人才资源和创新制度环境优势明显,因此,这些国家创新能力和竞争力也比较强。国家创新竞争力较低的主要是发展中国家,集中分布在第三和第四方阵,这是缘于这些国家的经济社会发展水平相对较低,而且在创新环境、创新投入、创新效益等方面都还与发达国家存在明显的差距,需要花大力气来改变这种状况,不断提升国家创新竞争力。

 

 


一算吓一跳:每天平均1万多商标申请

16-10-31

  客户问得最多商标注册代理人的问题:这个商标百分百能注册成功吗?一般注册代理人不会向客户保证百分百注册成功,不是代理人不负责任的表现,注册商标过程中存在查询空白期等客观因素,这些因素都不是代理人能轻易控制和改变的。那么什么是查询空白期?商标申请

这商标申请量惊人

商标申请
  2016年1-6月份,国家工商总局共受理商标注册申请174万件

 

  我们来计算下2015年商标申请的每个工作日申请量有多少件

 

  工作申请量的计算方式:年申请量÷工作日,工作日 = 365天 - 年双休日总数 - 节假 日总数2015年工作日申请量=年申请量÷工作日 =2876048件÷250天 =11504件

 

  2015年的工作申请量就达到11504件,而且数据每年都在迅速增加,每年申请商标的数量都非常惊人的速增,数据的背后让我们意识到中国人的知识产权意识在逐渐增强,这是一件值得高兴的事,同时也告诉我们商标申请的竞争也越来越大了,虽然中国的文化博大精深,可是中国文字也是有限,根据《现代汉语常用字表》,中国常用汉字共3500个,包含2500个较常用的和1000个次常用的汉字。商标要从这几千常用字组合成既要有创意;也能通俗易懂,能轻易被消费者记住,吸引消费者消费,这是需要企业或个人费劲脑筋想得。好的商标名字都被别人注册了,越往后,想要申请一个好的名字商标会越来越难,甚至要花高价买别人已经注册过的商标。

 

  「

 

  商标查询空白期

 

  」

 

  申请商标的流程第一步商标查询,也是最重要的一步,当个人或企业打算注册商标时,注册人或商标代理人需要在中国商标网的商标数据库里查询要注册商标是否已被人注册和是否有相同或类似的商标,但是,由于商标局每天都接受来自全球各地上万件商标申请,数据录入数据库也需要一定的时间,因此,商标申请递交后,数据库还不能查到商标的信息,俗称为“空白期”,一般为5个月左右,这5个月期间就有173万个商标申请的信息,我们是查询不到的。

 

  空白期对商标注册的影响

 

  《商标法》第三十一条规定:两个或者两个以上的商标注册申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告。

 

  如果在空白期的这5个月左右,申请人提交商标注册申请,但是有人先比你提交了,就会造成商标注册被驳回,商标注册被驳回,就是商标空白期对商标注册最大的影响。

 

  举个例子:有人2015年10月21日申请注册“猴赛雷”这个商标,在1月-5月已经有122个申请“猴赛雷”这个商标,其中43类别就要17个在申请,除去还有部分信息无法查询的,相当于17个商标,只有一个人抢到,无法查询到的信息,这就是所谓的“查询空白期”。很多客户经常打电话来催结果,商标代理人也只能照实回复客户,客户半信半疑的,商标代理人也很无奈,毕竟我们不是发证的人。

 

商标申请

  从上图数据中,我们可以看得出我国申请商标注册的数量是非常庞大的,截至2015年,我国商标累计申请量超过1800万件,累计注册量1200余万件,有效注册量1000余万件,我国是名副其实的商标大国,令人不得不担心,每天有这么多商标申请,自己能不能成为那位幸运儿脱颖而出,注册成功。

 

  我们都知道注册公司在当地工商局办理就行了,但是,你知道吗?注册商标是不管在哪里注册,都需要提交到北京的工商总局商标局。商标局下设24个职能处,编制285人,除去领导和后勤等,剩下的审查人员大概只有200人,每年商标申请量有2百万件以上,可想而知商标局的工作人员的工作量是有多大。打比方:2015年的商标申请量为287.6万件,平均每个审查员每年审查近14380件商标。

 

  看以上的数据后,商标注册拿证风险那么高,已经注册拿证的企业是不是感觉自己特别幸运呢?正在申请中企业和老总也不要灰心,虽然总体数据看起来比较让人心惊胆战,下面小麦的建议,看后相信您会信心大增:

 

  1、商标共分为45个大类,每个类别每种商品的商标申请量都不一样,风险也自然不一样;

 

  2、想名字申请商标时尽量想一些独创性和显著性比较强的商标,不要随波追流;

 

  3、剩下的就是找一家靠谱点的商标代理公司了,因为商标申请查询不是在商标局系统查查那么简单,考虑分析的问题还非常多,专业的事找专业的人做是再好不过的。

 

  商标本身是区别于企业之间的市场竞争的有力工具,同时是企业自身保护的有效手段,更是企业的无形资产。曾经可口可乐公司总裁说过,就算有一天公司倒闭了,可口可乐还是能很快发展起来,就是因为“可口可乐”商标就已经值七百多亿美元,这就是商标的价值意义。虽然商标注册审请虽然有风险,但,商标代表着企业的脸面,具有独特性,能够给企业创造巨大的商业价值,所以任何的风险困难都不能阻挡我们迈向社会繁荣经济的前进脚步!

 


马云双十一打假 关18万淘宝网店

16-10-31

准备又有一大批剁手党要剁手了,双十一的到来,当然买!买!买!抢特惠商品,不但要手快,还要眼精,不然一不小心就买到假冒品。虽然阿里巴巴作为全球最大的电商平台,但贩卖侵权物品的问题十分严重,马云曾经表示,“假货是阿里巴巴未来30年的最大挑战,阿里巴巴必须严肃的对待假货,采取所有的方法去打击假货”。商标申请

商标申请

 

阿里巴巴知识产权工作发展历程

 

商标申请

  ▼何为“四维打假”?

 

  在打假方面,阿里已经实现了“线上追踪”“线下定位”“权利人共建”“24小时全年无休”的四维打假模式。作为一家互联网公司。

 

  四维打假,意味着在法律允许范围内,对用户在电子商务行为中产生的海量数据开展分析、提炼、归纳、建模,之后对有关涉假行为直接处理,或者把这些涉假信息提供给执法机关,并协助其开展线下打击。

商标申请 

▲ 阿里巴巴大数据打假模式图

 

  理论上,大数据打假比传统线下打假威力要大许多,主要表现在:

 

  ●利用大数据技术,可以将电商平台上的假货清除干净,并提醒消费者不要购买;

 

  ●将大数据技术收集到的线索提供给线下执法部门,将打假行动从线上扩展至线下;同时,大数据技术还能根据网友的举报、权利人投诉等绘制成“打假地图”,对线下假货泛滥的区域进行重点监督与侦查,让假货没有发挥的余地。

商标申请

阿里巴巴线下打击运作模式

 

  阿里巴巴在本月7日致函美国贸易代表办公室(USTR),称截至8月,在过去12个月内已撤下3.8亿个产品页面,关闭18万间淘宝店,并关闭了675家生产丶存储或销售假货的运营机构。从以下数据中能看出阿里在打假方面真的下了很大“功夫”,才能达到这个显著的效果。

阿里巴巴公布了这些数据

 

商标申请

 

  阿里1年的打假,比中国线下各种打假活动30年的总量还多。

 

  2015年,阿里巴巴大数据打假已经实现每秒分析数据1亿次,淘宝涉假商品信息1.2亿。

 

  截止2016年4月,全国范围共分析挖掘售假团伙为3518个。

商标申请 

(阿里巴巴首席治理官“灭绝师太”郑俊芳)

 

对于电商平台,打假难在哪里?

 

  1、周期长、成本大、治理太零散

 

  一般来说,一个售假的商家只要从黑市买一套身份证和银行卡齐全的认证资料,就可以进行货品的上架,而上架一件涉假商品只需一分钟,但下架的法律流程却是一天甚至是一周。

 

  2、平台在明处,涉假商贩在暗处

 

  一件官方售价为1760元的产品,典型假货商家卖80元,而卖880元的商家是不是售假商家呢?

 

  3、法律法规滞后,定罪处罚难,违法成本低

 

  相比互联网技术的日新月异,技术不断迭代,法律法规的滞后问题就显得尤为突出,从一定程度上也降低了售假者的违法成本。根据相关规定,已销售案值5万元,未销售案值15万以上的售假者认定承担形式责任。而为了规避风险,一些不法商家将产、供、销等环节进行了物理隔离,从而避免现场查获“足量的”假货”。

 

  4、平台间缺乏联动

 

  一些售假者为了规避风险,开始把电商平台当成一个流量入口工具,通过社交App来完成假货的展示、推广、议价等过程。平台与平台之间缺乏联动,给了售假商贩可乘之机。

 


致命损失,品牌无效因商标未变更???

16-10-31

致命损失,品牌无效因商标未变更???

 

有不少企业怕花钱、怕费事、嫌麻烦,在发生企业名义、地址变更时,忽视了依法办理商标变更手续的工作,该做的不去做,酿成了“大祸”后,脑袋里还有一万个问号,为什么会这样子?小麦在这里跟大家说说商标地址变更的重要性。品牌营销策划

▼▼

商标成功申请仅仅只是商标运营的第一步,

决定商标权是否长久,商标的细节管理很重要

品牌营销策划

 

  一般情况下,一个商标申请下来的时间大概是一年半左右;如果遇到其他特殊情况的话,如:商标被异议、被提无效宣告、被提出三年不使用撤销申请等等,则有可能需要花上五年以上的时间,打交道的部门也会从商标局到法院;再加上,注册商标是需要每十年进行一次续期。所以,商标注册流程的时间跨度比较长,不仅说明商标注册过程的艰辛与不易,这也导致了申请人很有可能已经更换了联系方式,或者申请人的地址早已更换,而未办理相关的手续导致商标注册的地址却还是原来的地址,不自觉的就违反《商标法》第四十九条第一款的规定,可能造成来之不易的商标被商标局撤销的可能性。

 

  《中华人民共和国商标法》第四十九条第一款规定:“商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。”

 

  关键词:几个对商标权人有着“致命”影响的实体权利条文

 

  第四十四条已经注册的商标,违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

 

  第四十五条?已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。

 

  第四十九条 第二款注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。

 

  以上三个法律条文,如果商标局寄送了相关文件给商标权人,而商标权人没有及时(三个月内)回复处理都有可能导致自己的商标权丧失。

 

  其实我国的《商标法》对于商标注册地址变更的问题也做出相关的规定: 第四十一条规定,注册商标需要变更注册人的名义、地址或者其他注册事项的,应当提出变更申请。

 

  公司发生变更,商标注册人或地址不及时变更,会造成以下影响:

 

  1、影响商标转让、授权

 

  《中华人民共和国商标法实施条例》第三十条?变更商标注册人名义、地址或者其他注册事项的,应当向商标局提交变更申请书。变更商标注册人名义的,还应当提交有关登记机关出具的变更证明文件。商标局核准的,发给商标注册人相应证明,并予以公告;不予核准的,应当书面通知申请人并说明理由。 变更商标注册人名义或者地址的,商标注册人应当将其全部注册商标一并变更;未一并变更的,由商标局通知其限期改正;期满未改正的,视为放弃变更申请,商标局应当书面通知申请人。

 

  除相关法律规定外,企业、个人进行对商标转让、授权时,商标局是需要核对商标注册的信息和营业执照的地址、名字是否一致,若被发现商标信息的企业名字、地址不一致,商标局会驳回申请,需要先做变更申请,才能再进行商标转让、授权等手续。

 

  2、有可能商标会被别人撤销

 

  《中华人民共和国商标法》第四十九条 第二款注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

 

  从字面上看,注册商标如果连续三年停止使用,任何个人或者单位都是享有申请撤销的该注册商标的权利。若商标局收到任何人提出该商标三年未使用的申请撤销,商标局会向商标注册人寄往通知书,通知书收件地址是根据商标注册人提供的地址,若企业已迁移,无法收到通知书,在举证期限,商标注册人无法提供商标使用证据,商标局会发文100%撤销该商标。

品牌营销策划

 (针对收不到官文的商标,商标局发文公告截图)

 

品牌营销策划

(撤销决定公告截图)

 

品牌营销策划

(商标局官网商标被撤销流程截



品牌营销策划

商标局发文撤销商标决定书截图)

 

  3、进驻商场或网络商城会受影响

 

  一般进驻商场或网络商城时需要对商标信息和营业执照的名称、地址进行核对,信息不一致,是不能进驻商场或网络商城。一家服装公司要进驻某广场,服装公司早期地址有做更改,并没有做商标地址变更,核对时发现信息不一致,导致一系列计划、推广无法进行,大半年业绩下滑,因为商标地址变更时间为5-7个月左右。

 

  4、申报市知名/著名商标、省著名商标、省名牌产品和中国驰名商标等荣誉会受影响

 

  商标名称、地址未及时更改,申报市知名/著名商标、省著名商标、省名牌产品和中国驰名商标等荣誉时是不能申报的,只能等到5-7个月后,商标变更完才能申报,不仅浪费了宝贵的时间,而且如广东省名牌产品,针对某些产品申报都是每隔3年报一次的,如果错过则要再等3年,会严重阻碍企业的发展。

 

  5、在办理招投标、银行、商标质押等业务时,影响审批

 

  商标名称、地址未及时更改过来,在办理招投标、银行、商标质押等业务时,也影响审批。

 

  6、影响商标后续办理续期

 

  商标的使用期限为10年,10年后,仍需使用就需要办理续期,办理续期时也必须对商标信息进行核对,发现商标名称、地址没有进行变更,商标期限越近,办理的手续就越麻烦、时间又长,搞不好商标到时办理不了续期,商标过期,如果想重新注册,有可能已经有人提前申请了,辛辛苦苦经营起来的品牌只能“让”给别人了。

 


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