近日,北京拜克洛克科技有限公司宣布将ofo共享单车更名为ofo小黄车。ofo联合创始人张巳丁表示,ofo的忠实用户已习惯将ofo冠以“小黄车”昵称,此次在“ofo”基础元素的基础上增加“小黄车”三字,体现了ofo尊重用户、融入用户的品牌追求。
澳大利亚专家介绍提交国际商标申请时应注意的问题

一般来讲,那些试图在其他国家为自己的商标寻求保护的澳大利亚企业可以采取下列两种申请形式:
委托当地的代理律师在每个目标国家中都递交自己的申请(即“直接方法”);或者提交一件同时指定了多个目标国家的国际申请(即“《马德里议定书》方法”)。
什么是国际申请
国际申请指的是申请人根据一个源自《马德里议定书》的国际商标制度所提交的申请。上述《马德里议定书》是一个由世界知识产权组织(WIPO)负责管理的条约。借助这个条约,人们只需要提交一件国际商标申请便可以在多个国家或者地区中为自己的商标寻求保护。
通常,在收到这样一件国际申请之后,WIPO会对该申请展开一次形式审查。如果这件国际申请符合适用的形式要求的话,那么WIPO将会在国际注册簿上登记该商标,并在《WIPO国际商标公告》上进行公布。不过,在这里需要指出的是,申请人仅仅是在WIPO完成了注册工作并不意味着相关的商标就能在指定的国家或者地区中获得保护,这是因为国际注册商标在指定的国家或者地区领土内是否能够得到保护最终还是会取决于每一个所指定国家或者地区的法律。
换言之,尽管申请人能够借助马德里商标注册体系来提交一份能够同时指定多个国家或者地区的国际申请,但相关的商标是否能够在各个国家或者地区之中得到保护还是要经过当地知识产权机构的审查和批准,而这些知识产权机构显然只会根据当地的法律法规来做出授权或者驳回的决定。
国际申请的优势
众所周知,提交一件国际申请能够带来诸多好处,其中就包括:
-由于申请人只需要提交一份单一的申请便能够在多个国家或者地区中为自己的商标寻求保护,这无疑会大幅提高申请的效率并降低相关费用和成本;
-在完成国际申请的注册工作之后,商标所有人只需要对这件国际申请进行续展即可,而无需再前往各个指定国家或者地区逐一开展续展工作;
-商标申请人或者所有人能够随时在国际申请中指定新的国家和地区,这意味着商标申请人或者所有人可以把握住更多的商业机会。
国际申请的弊端
凡事有利就有弊,人们在提交国际申请时也应该要注意到这种申请方式所带来的一些弊端。
首先,申请人提交的国际商标申请必须要以其先前已在澳大利亚国内提交的申请或者已获得的注册商标为基础,而且这种关联必须要存在至少5年的时间。换句话来讲,在申请人完成马德里商标国际申请注册工作后的5年内,如果国内的基础申请或者注册商标被认定是无效的,那么整个国际注册也会失去效力。不过,如果发生了这个情况,那么申请人也可以选择立即放弃自己的国际申请策略,改成直接向每一个目标国家或者地区中的知识产权审查机构提交自己的申请,以继续为自己的标志提供保护。当然,此举肯定会产生更多的费用。
其次,国际申请只能指定已经加入了《马德里议定书》的国家或者地区。目前,《马德里议定书》涵盖了超过122个国家或者地区,其中包括美国、欧洲共同体、新西兰和加拿大等。
与分别向各个国家或者地区提交申请相比,对人们根据《马德里议定书》所提交的国际商标申请进行修订的灵活度通常更低。试想一下,如果申请人的国际商标申请遭到了来自第三方的异议,那么这可能会为申请克服相关缺陷带来一定的难度。
总而言之,如果企业想在多个国家或者地区中为自己的商标寻求保护的话,那么提交一份国际商标申请应该是一个最具有成本效益的选项。
来源:中国保护知识产权网
美国专家介绍做好品牌保护工作的经验

众所周知,无论是已经成功运营多年的成熟企业还是正处于起步阶段的初创企业,做好品牌的保护工作并以此来阻止他人侵犯到自己的商标权都是一件非常重要的事情。在向美国专利商标局(USPTO)提交商标申请之前,人们应该主动去了解和掌握相关的知识与信息,从而避免在日后陷入到恼人的纠纷之中。而本文就将着重介绍下申请人在美国开展商标注册工作的流程以及聘请专业商标代理律师的必要性。
来源:中国保护知识产权网微信
苹果获得可折叠屏幕专利 可用于iPhone或其他设备

据CNN报道,美国专利商标局于当地时间周二宣布,授予苹果公司一项可折叠屏幕专利,该屏幕可以用在iPhone或其他设备上。在这项专利中,苹果呈现了一种配备屏幕和可弯曲(柔性)外壳的电子设备。苹果于2018年1月提交了可折叠屏幕专利申请,它只是苹果围绕可折叠屏幕理念提出的众多专利之一。
据CNN报道,美国专利商标局于当地时间周二宣布,授予苹果公司一项可折叠屏幕专利,该屏幕可以用在iPhone或其他设备上。在这项专利中,苹果呈现了一种配备屏幕和可弯曲(柔性)外壳的电子设备。
苹果于2018年1月提交了可折叠屏幕专利申请,它只是苹果围绕可折叠屏幕理念提出的众多专利之一。
韦德布什证券公司(Wedbush Securities)分析师丹尼尔·艾夫斯(Daniel Ives)表示:“可折叠手机和5G技术代表着未来几年下一代智能手机的潮流。”
艾夫斯在接受采访时表示,苹果多年来始终在对可折叠手机持观望态度,直到2017年以来,有关苹果开发可折叠手机的传言才开始流传。苹果曾申请过柔性显示器的专利,这种显示器带有触摸传感器,可以像书那样打开和关闭。此外,苹果还申请了柔性iPhone专利,它可以对折并卡在人的衣服上。艾夫斯说,苹果的新专利非常重要。
艾夫斯认为,苹果最早可能在2020年末或2021年初推出可折叠智能手机。他说:“在可折叠手机方面,苹果远远落后于三星。但目前三星的Galaxy Fold不仅价格昂贵,还存在许多技术问题。”
不能忍!美国公司竟申请注册WUHAN CORONA VAX(武汉冠状疫苗)商标

3月25日,中国市场监管报记者从知识产权领域知名自媒体知产库方面了解到,有一家美国生物技术公司Moderna,早在1月27日,便向美国专利商标局(USPTO)申请注册4件商标,指定使用在药品等商品上。
WUHAN VAX
WUHAN MVAX
WUHAN CORONA VAX
WUHAN CORONA MVAX
记者随后登录USPTO官方网站查询,也查到了该公司申请注册的上述商标。
这4件商标都带有武汉的拼音缩写WUHAN字样。记者搜索后发现,VAX是一些疫苗名称使用的后缀或前缀,例如:
在商标局官方网站查询也可以看到一些带有VAX字样的商标,申请者多为医药公司。
CORONAVIRUS则是冠状病毒的英文。(不是那个科罗娜CORONA啤酒哈!!!)
因此,WUHAN CORONA VAX和WUHAN CORONA MVAX,翻译应该就是“武汉冠状疫苗”。
看到这里,不少人可能要问,申请人究竟是何方神圣?搜索结果显示,该公司是最早为COVID-19大流行提供可行的候选疫苗的美国公司之一,而且并非无名之辈。
第一张图片新闻报道的时间是1月24日,该公司申请注册商标的时间1月27日,也就是说,在开发疫苗没多久,公司就申请注册了这4件商标。
很多读者可能已经注意到,前段时间,商标局集中驳回了一批李文亮、火神山、雷神山等与疫情相关的不良影响商标。那么,这几件商标在美国商标法体系下是否会获得核准注册呢?
美国《商标法》(兰汉姆法)并没有与我国《商标法》第十条第一款第(八)项“不良影响”完全对应的条款,最接近的应该是第1052条——
(a)包含不道德、欺骗或诽谤性内容;含有对生者或死者、机构、信仰或国家象征有贬损或引起错误联想的内容,或包含使之蒙受鄙视或破坏其名誉的内容……
美国公司申请注册WUHAN CORONA VAX等商标是否属于“包含不道德、欺骗或诽谤性内容”,需要美国审查员以美国法的标准作出判断。
美国的商标审查周期在没有异议的情况下通常为8个月到1年的时间,因此短时间内上述商标还不会进入实质审查程序,所以无法很快知道这件商标是否会被驳回。如果USPTO没有驳回上述商标申请,在异议期内,相信也会有很多正义人士对其提出异议,阻止这样的商标注册成功。同时,随着疫情的发展,越来越多的全世界的人们包括美国人民都意识到,病毒是全人类的敌人,基于对病毒逐渐深入了解,USPTO最终核准这样的商标注册的可能性有但并不大。
中国外交部发言人耿爽表示,近来美国一些政客把新冠病毒同中国相联系,这是对中国搞污名化,我们对此强烈愤慨、坚决反对。耿爽强调,世界卫生组织和国际社会明确反对将病毒和特定的国家和地区相联系、反对搞污名化。我们敦促美方立即纠正错误,立即停止对中国的无端指责。
据美国有线电视新闻网(CNN)3月24日报道,特朗普在接受福克斯电视台(FOX)采访时表示,他决定不再使用“中国病毒”这一说法。“我决定不再用这一点大做文章了。”(I decided we shouldn't make any more of a big deal out of it)特朗普说道。
美国总统都已经“不再用这一点大做文章了”,如果USPTO核准上述商标注册,使其获得美国法律保护,无疑是用法律手段将这种污名化的行为予以确认,这是我们绝不希望看到的。希望这家美国公司认识到,这样的商标申请行为严重伤害中国人民感情,能够主动撤回商标申请。
来源:中国市场监管报
费列罗巧克力想把16粒装透明盒子注册成商标,能行么?

3月31日,北京知识产权法院线上公开开庭审理了“FERRERO ROCHER及图”商标(简称诉争商标)商标申请驳回复审行政纠纷一案。
2018年3月22日,费列罗公司在第30类巧克力等商品上申请注册诉争商标。
国家知识产权局经复审认为,诉争商标整体是商品的常用包装七面视图,作为商标使用在指定商品上,消费者不易将其作为商标识别,不具有区分商品来源作用,整体缺乏显著性,已构成《商标法》第十一条第一款第(三)项所指情形,决定驳回诉争商标的注册申请。
费列罗公司不服国家知识产权局的决定,依法向北京知识产权法院提起行政诉讼。
根据商标法规定,下列标志不得作为商标注册: (一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;(三)其他缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。
原告费列罗公司主张,诉争商标独特的立体形状、颜色组合设计、中英文组合及内部的金色巧克力球使商标本身具有显著性,指定使用在第30类巧克力等商品上,并非行业通用包装物的立体形状,可以起到区分商品来源作用。同时,诉争商标中包含的英文、图片部分及内部巧克力球包装已被注册为商标,因此诉争商标整体具有显著性。
费列罗公司认为,作为世界知名巧克力制造商,其在世界范围内知名度极高。诉争商标经原告长期而广泛的宣传和使用增强了显著性,可以起到区分商品来源作用。“费列罗”“FERRERO”“FERRERO ROCHER”等商标的知名度为商标局、各地工商行政管理机关及最高人民法院等行政司法机关所认可,在中国已成为驰名商标。
被告国家知识产权局则答辩认为,诉争商标七面视图整体看,易被相关公众识别为商品包装,消费者不易将其作为商标识别,被诉决定认定事实清楚,适用法律正确。
据了解,费列罗金色巧克力球本身的包装已经注册为立体商标。现在,费列罗公司还想要把装巧克力的透明包装壳注册成立体商标。这样的立体商标“套装”还是比较少见。目前,该案正在进一步审理中。
来源:经济日报
“茶颜观色”告“茶颜悦色”侵权,法院:主观恶意明显,驳回诉讼!

在长沙,茶颜悦色有多火?为了买到茶颜悦色,有人会排队2小时;武汉小姐姐为了茶颜悦色一放假就往长沙跑;更有网友说:想为了茶颜悦色嫁给长沙帅哥。然而,近日“茶颜悦色”却被“茶颜观色”告上了法庭。
4月8日,岳麓区法院一审公开开庭审理了“茶颜观色”告“茶颜悦色”一案,“茶颜观色”注册商标专用权人广州洛旗公司以长沙“茶颜悦色”商标侵权为由,向长沙市岳麓区人民法院起诉,请求法院判令“茶颜悦色”商标注册人湖南茶悦餐饮管理有限公司及授权专用人等赔偿其各项损失21万元,并在微信公众号、微博、大众点评及美团外卖平台上致歉声明,消除不利影响。
当天下午法院当庭宣判:驳回洛旗公司的全部诉讼请求。
茶颜悦色与茶颜观色
“茶颜观色”注册商标专用权人为广州洛旗公司,自2017年3月开始推广“茶颜观色”品牌,2018年8月经受让取得注册商标“茶颜观色”、“茶颜”。商标核定使用的商品类别为43类,包括咖啡馆、自助餐厅、饭店、酒吧、茶馆等,目前尚在有效使用期限内。
2019年5月,洛旗公司在长沙开设了一家“茶颜观色”奶茶店。除在门头使用以外,其在店内装潢、饮品单、杯子、包装袋等物品上使用的商标标识均为“茶颜观色”的标识。以“茶颜观色”为关键词进行网络检索,在2013年长沙第一家“茶颜悦色”门店开业之前,检索不到“茶颜观色”相关商标使用信息。
而“茶颜悦色”,由国家版权局作品登记证书载明,“茶颜悦色文字”及“茶颜悦色图形”美术作品系吕良于2013年创作,登记日期为2017年5月。2013年12月,吕良在长沙开设了第一家“茶颜悦色”门店,并在茶饮料包装、店铺门头、店内装潢上使用了“茶颜悦色”标识。
之后,吕良授权湖南茶悦餐饮管理有限公司使用其美术作品。2015年10月至2018年3月间,茶悦公司先后申请注册了几个商标。商标核定使用的商品类别为30类,以茶、糕点、咖啡、茶饮料为主,有效期为十年。
经调查显示,“茶颜观色”的注册商标专用权是几经转让后,被洛旗公司获得。洛旗公司自2017年3月开始推广“茶颜观色”品牌,2018年8月经受让取得注册商标,商标核定使用的商品类别为43类,包括咖啡馆、自助餐厅、饭店、酒吧、茶馆等,目前尚在有效使用期限内。
最终,法院认为注册商标“茶颜悦色”在使用上,既未超出核定使用的范围,亦与注册商标“茶颜观色”不相近似,不易混淆。故“茶颜悦色”不构成商标侵权。而广州洛旗公司作为同行业竞争者,理应知晓“茶颜悦色”的知名度,但其仍受让使用注册商标“茶颜观色”,并以此作为权利商标对注册商标“茶颜悦色”提起商标侵权之诉,主观恶意明显,违反诚实信用原则,故洛旗公司诉讼请求不应得到法院支持。
罗永浩挑战带货一哥李佳琦,却输在商标布局上?

前锤子科技创始人兼CEO罗永浩摇身一变成为带货直播,宣称要做带货一哥!
直播当晚,老罗全程直播3小时,支付交易总额破1.1亿,订单量90万,音浪收入362万,累计观看人数超4800万人,创下了抖音直播带货的新纪录。
老罗直播早有准备。3月19日,老罗发布微博称:“决定做电商直播,虽然不适合买口红,但相信能在很多商品的品类里做到带货一哥。”如此赤裸裸的挑战,怕是李佳琦的一哥地位不保啊。
老罗的首秀直播的数据是值得炫耀的,但是在整场直播过程中,老罗对于直播流程、产品介绍不熟练、拖沓等问题遭到不少观众的吐槽,比如直播期间口误将“极米投影仪”说成”坚果投影仪“,经工作人员提醒后,他表示对极米道歉。
虽然老罗直播首秀的带货成绩喜人,可是和李佳琦、薇娅相比商标布局可是差了一大截呀!
李佳琦商标保护
该公司从2019年02月20日开始注册“李佳琦”商标,到目前为止,申请的商标名称包含“李佳琦”、“李佳琦心愿节”、“李佳琦的店”、“李佳琦的小助理”“佳琦严选”、“OMG买它”等等。从商标注册的全面性来看,李佳琦还是非常有知识产权意识的网红主播呀!
薇娅商标保护
薇娅的商标保护意识是否到位呢?我们查询到商标网的信息显示,有关“薇娅”商标315件,“VIYA”商标135件,其中申请人多数为“广州薇蜜可思服饰有限公司”(以下简称薇蜜可思),企查查显示,该公司股东分别为董海峰和黄薇,其中黄薇是薇娅的原名。可以看出,薇娅也是很早就开始对个人商标的进行申请保护了。
从时间上看,薇娅名下公司薇蜜可思最早的申请记录可追溯到2017年9月5日,而李佳琦名下公司宁波镁麒最早的申请记录为2019年2月20日,相比之下,薇娅比李佳琦提前近两年意识到个人商标保护的问题。薇娅的商标保护意识也是非常值得称赞的呢!
老罗商标保护
我们最后来看看,老罗的商标布局如何吧?关注老罗的小伙伴应该都注意到,罗永浩的商标在2019年10月就被光山县茗阳阁科技有限公司申请注册了,商标分类为烟草烟具,目前状态为等待实质审查。
除此商标外,老罗的商标申请各类别共计117件,前锤子科技公司注册的“老罗”相关的商标也才9件。说明老罗的商标保护意识非常薄弱,商标保护意识的缺失的确会使名人降低自身的商业价值。
名人、网红拥有超高的流量,商标非常容易被抢注。应及时维护自有品牌权益,才能避免被他人恶意抢注。
“王者荣耀”被抢注为酒商标,腾讯怒告国家知识产权局

昨天,话题“王者荣耀被注册酒商标”冲上微博热搜,不少网民表示:给我来瓶82年的王者荣耀。
人气爆棚的“王者荣耀”被贵州问渠成裕酒业公司注册成为商标,腾讯公司因此起诉国家知识产权局要求对该商标的注册问题重新做出裁定。3.17日北京知识产权法院就涉及“王者荣耀”的商标权无效宣告请求行政纠纷案上庭进行审理。
2018年6月19日,腾讯对贵州问渠成裕酒注册的“王者荣耀”商标提出无效宣告请求。腾讯认为贵州问渠成裕侵犯了腾讯在先著作权,与腾讯公司第18126671号“王者荣耀”商标构成类似商品上的近似商标,易使公众误认等理由,依据相关规定,请求对贵州问渠成裕酒业注册的商标予以无效宣告,并且腾讯提交了《王者荣耀》著作权登记证书、游戏软件排名、获奖情况以及媒体报道等证据。
国家知识产权局认为,贵州问渠成裕酒业注册的“王者荣耀”商标与腾讯游戏“王者荣耀”构成近似商标。但是问渠成裕酒业商标指定使用的“果酒(含酒精)”等商品与腾讯商标使用的“电子出版物(可下载)”等商品在销售场所、服务对象等方面区别较大,未构成类似商品上的近似商标。
此外,国家知识产权局指出,“王者荣耀”为普通印刷体汉字,不能独立表达作品的思想和情感,不属于《著作权法》规定的受保护作品,问渠成裕酒业注册的相关商标未侵犯腾讯公司的著作权,亦未构成《商标法》中“以欺骗手段或其他不正当竞争手段取得注册”的行为。综上,对问渠成裕酒业注册商标予以维持。
庭审中,腾讯方面主张《王者荣耀》游戏是是腾讯2015年开发运营的游戏,该游戏知名度高并且受欢迎程度高。因此,问渠成裕酒业的注册商标容易导致相关公众误认为其经过腾讯公司许可或者与腾讯公司存在特定联系,损害腾讯公司对游戏《王者荣耀》的作品名称所享有的在先权利,违反《商标法》第三十二条规定。
腾讯还主张称,问渠成裕酒业的注册商标具有明显恶意,其还申请了一系列包含“王者荣耀”文字的商标,例如“王者荣耀归来”、“王者荣光”、“王者荣耀1+1”等。贵州问渠成裕酒业法定代表人还设立了“贵州王者荣耀酒业有限公司”,具有抢注商标并牟取不正当商业利益意图。腾讯请求依据相关规定,撤销贵州问渠成裕酒业注册的侵权商标。
目前,该案正在进一步审理中。
国外商标注册有哪些禁忌?

近年来,随着越来越多的中国企业走出国门开拓国外市场,国外商标注册的数量也在不断增多,但是由于每个国家的文化存在差异,其风土人情亦各不相同,商标注册常常因触碰相关国家的禁忌而遭遇各种问题。
那么我们来看看国外商标注册都有哪些禁忌呢?
1、法国人认为“黑桃”是死人的象征,“桃花”是不祥之物,因此,“黑桃”和“桃花”在法国是禁止作为商标的图形使用的。
2、因为三角形具有攻击性的象征,所以国际上通常会把三角形作为警告性标记。因此,建议大家最好别把三角形的图案注册成商标。
3、捷克人认为红三角是有毒的标记。所以,红三角在捷克不能作为商标注册。
4、在土耳其,绿三角是表示“免费样品”,所以最好不要作为商标使用。
5、一些国家不准用数字作为商标。例如,在巴基斯坦、肯尼亚等国,如果你想把“555”申请注册商标是不会被核准的。
6、在信仰基督教的国家里,人们认为数字“13”是不吉利的数字,因为传说在最后的晚餐中,是第十三个门徒犹大出卖了耶稣。所以,建议大家尽量不要在这些国家将13申请注册为商标。
7、因为瑞典的国旗的配色主要以蓝色为主,蓝色在瑞典是比较神圣的颜色,所以,如果想在瑞典注册商标,是不能注册带有蓝色的商标的。
8、在一些阿拉伯国家,想注册带有黄颜色的商标是不可能的。因为阿拉伯国家的人民喜欢白色(象征纯洁)和绿色(象征生命),非常忌讳黄色(象征死亡)。
9、意大利和日本都把菊花当是国家的象征,所以在意大利和日本是忌用菊花作为商标注册使用的。
10、拉丁美洲国家把菊花视为妖花,所以在这些国家最好不要在商标上使用菊花图案。
11、澳大利亚比较忌讳用兔子图案来注册商标。因为澳大利亚是盛产羊毛的国家,特别重视对牧草的保护,而兔子又特别爱吃牧草,所以澳大利亚人还是比较讨厌兔子的。
12、在许多国家玫瑰花是作为赠送亲友的礼物佳品,但在印度和欧洲一些国家则把它作为悼念品,所以不能用作商标。
13、印度和很多阿拉伯国家都忌讳用猪的图形作商标。因为印度的一部分人和阿拉伯国家的大多数人都信奉伊斯兰教,而伊斯兰教认为猪是不洁净的动物,是禁止教徒吃猪肉的。
14、北非一些国家忌讳狗作为商标。
15、熊猫在非洲一些国家是禁忌,不能作商标使用。
16、英国人把山羊喻为“不正经的男子”,因此,我们在英国很难将山羊注册为商标。
17、英国人忌讳用人像作为商品的装潢,认为这样做不太吉利。所以,大家最好别在英国申请注册人像商标。
18、中文中“芳”字的汉语拼音为“Fang”,而作为英文单词,则是“毒蛇牙、狼牙”的意思,那么在英语作为母语的国家使用可能使人感到恐怖,如果作为商品商标使用,需要特别注意。
19、在大多数国家,除非经名人授权,否则无论是组织还是个人,都不能将名人的名字作为商标进行注册的,会侵犯其姓名权。比如美国著名篮球巨星乔丹就因为姓名权被侵犯而将中国乔丹体育股份有限公司告上法庭。
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中美协议签了!关于知识产权有些啥?

随着我国经济总量日益壮大,知识产权对我国经济发展的重要性逐渐凸显。促使国内企业对知识产权的重视程度不断提升,企业的知识产权申报量快速攀升。从召开的全国知识产权局局长会议了解,2019年我国授权发明专利45.3万件,实用新型专利158.2万件,外观设计专利55.7万件,国内每万人口发明专利拥有量达13.3件,注册商标640.6万件,有效商标注册量达到2521.9万件,平均每4.9个市场主体拥有1件注册商标;累计批准地理标志保护产品2385个,注册地理标志商标5324件,专利、商标质押融资总额突破1500亿元。
以上数据充分显示了我国知识产权的综合实力再上新台阶,有望成为重要的知识产权强国。
美东时间2020年1月15日,经过中美两国经贸团队的共同努力,在平等和相互尊重的基础上,中美双方在美国首都华盛顿正式签署第一阶段经贸协议。协议文本包括序言、知识产权、技术转让、食品和农产品、金融服务、汇率和透明度、扩大贸易、双边评估和争端解决、最终条款九个章节。关于知识产权都说了啥?中国社科院专家对协议内容作出相关解读!
加强知识产权保护,是中国经济创新发展的需要。双方在知识产权领域的内容总体是平衡的
比如,关于加强一般专利和商标保护。很多中国知名企业也会碰到商标“被抢注”的现象;有些个人为了谋取利益,甚至一次恶意注册几百个商标。而建立打击恶意注册商标的制度,有利于更好地保护中国市场上所有企业的合法权益。
再如,关于加强保护企业商业秘密、打击侵权假冒。高凌云认为,这有利于更好地保护创新,激发企业的创新积极性。
“从协议文本看,双方在知识产权领域的内容总体是平衡的。”高凌云说,在知识产权方面,双方的权利义务是对等的、互惠互利的,既保护美国企业,也保护中国企业,既保护美国企业到中国的投资,也保护中国企业在美国的投资。把知识产权保护好,也有利于更多国外知识产权和外资进入中国。
进一步完善在技术转让方面的制度,完全符合中方改革开放方向。双方在技术转让方面权利义务对等
高凌云说,值得注意的是,在技术转让这一章节,双方达成的所有协议都是权利义务对等的。比如,双方收购、设立合资企业时,不得强制对方转让技术;不能通过行政管理、行政许可等要求,强制对方转让技术;双方不得将转让技术或者使用对方技术作为市场准入的条件;双方保持行政管理、行政许可透明,在行政监管审查过程中对企业敏感技术信息保密;双方保证对对方企业的执法透明、公平等。“这份双方平衡的协议,有利于保障我国企业在美国更加公平地开展业务。”高凌云说。
加入世贸组织以来,中国积极履行在技术转让方面的承诺。“进一步完善在技术转让方面的制度,完全符合中方改革开放方向,有利于推动政府职能由研发管理向创新服务转变,创造更加尊重知识价值的营商环境,激发创新型国家发展的更大动力。”高凌云说。
美国:涉及DNA专利申请案的可专利性问题

基因专利能够为生物技术产业吸引到更多的投资,推动生物技术创新,并带来更先进的医疗服务。但是基因专利也会阻碍医疗服务的开展,因为所有应用基因专利的医疗服务都必须得到专利权人的许可并支付费用。美国联邦最高法院就Myriad案所做的判决对如何解决这个两难问题进行了详尽的阐述,并对基因可专利性问题作出了明确的表态。
一、Myriad案的基本事实
基因的遗传信息序列、氨基酸的生成以及蛋白质的生成都是在细胞内自然地发生的。但是,技术人员利用实验室方法可以从细胞中直接分离出特定的DNA片段,通常称作分离DNA。技术人员还可以运用遗传学方法通过实验室手段合成新的DNA片段,通常称作合成DNA,例如技术人员利用核苷酸的自然配对特性制造出的互补DNA就是一种合成DNA。互补DNA与分离DNA不一样,互补DNA只包含外显子,这样的DNA分子并不是自然生成的。
1990年,科学家发现了一种与乳腺癌有关的基因,命名为乳腺癌1号基因,英文简称BRCA1。后来,科学家又发现了另一种与乳腺癌有关的基因,命名为乳腺癌2号基因,英文简称BRCA2。这些基因的突变,可以明显地增加乳腺癌的患病风险。美国Myriad公司进一步发现了BRCA1和BRCA2两种基因的精确位置及其核苷酸序列,并据此开发出用于诊断的检测试剂。检测试剂可以检测出病人的BRCA1和BRCA2是否发生突变,医生据此评估病人患癌症的风险是否增加。
Myriad发现BRCA1基因和BRCA2基因的位置及其核苷酸序列后,围绕这些发明申请并获得了大量专利。Myriad案就涉及其中三项专利的9个权利要求,其中美国5747282号专利(以下简称282号专利)的“权利要求1”和“权利要求2”最具有代表性。实际上,282号专利“权利要求1”要求保护的就是代表BRCA1典型编码的分离DNA,“权利要求2”要求保护的就是用于BRCA1编码的互补DNA。
在Myriad案中,法院需要解决的问题包括:(1)根据美国专利法第101条的规定,分离DNA,即自然生成的DNA片段与人类的其他基因组分离以后,是否属于可专利主题;(2)根据美国专利法第101条的规定,互补DNA是否属于可专利主题。
二、美国可专利主题的法律规定
可专利主题是指哪些发明创造可以成为专利法的保护对象。美国专利法第101条规定,只要符合本法规定的条件和要求,任何人都可以就其发明或发现的任何新的且实用的方法、机器、制造品或者合成物及其任何新的且实用的改进获得专利权。但是美国联邦最高法院长期以来都主张,美国专利法第101条包含了一个重要的、隐含的例外,即自然规律、自然现象和抽象思想是不可专利。这是因为它们是科技工作的基本工具,处于专利保护领域之外。如果没有这个例外,有些专利申请的授权将会阻碍这些基本工具的利用,并会限制以这些基本工具为基础的进一步技术创新,这样就会发生非常严重的后果。专利制度的根本目的就是为了促进创造,这将与专利的根本目的发生冲突。
然而,上述自然事物的可专利除外规则并不是没有限制的,因为所有的发明都在某种程度上实施、利用、反映、依据或者应用了自然规律、自然现象或者抽象思想,并且如果将可专利除外规则解释得过于宽泛,就会阉割专利法的核心。专利保护要保证创造、发明及发现的激励与妨碍信息传播之间的平衡。
因此,对于涉及DNA的专利申请来说,法院也应当适用这一普遍接受的标准,判断相关权利要求是美国专利法第101条规定的“新的、实用的合成物”,还是自然发生的事物。
三、美国联邦巡回上诉法院的观点
美国联邦巡回上诉法院参与案件审理的劳里法官、摩尔法官和布赖森法官都认为,互补DNA满足专利法第101条规定的可专利主题的适格条件,但是对于分离DNA是否属于可专利主题,他们却持有不同的观点。
劳里法官认为,整个DNA分子是通过化学键结合在一起的。为了分离出DNA片段,需要断开某一特定DNA片段两端的共价键。从技术上来说,这种方法制造出了具有独特化学组成的新分子。劳里法官据此认为,即使这种化学变化没有改变DNA特性的信息,那么这种化学变化也具有决定意义,因为分离出特定DNA片段的行为在客观上制造出了非自然生成的分子。据此,劳里法官认为,分离DNA不属于自然产物,能够获得专利权的保护。
摩尔法官虽然赞同劳里法官的观点,但是并没有仅仅依据劳里法官的上述推论,即采用化学方法断开共价键足以使分离DNA成为适格的可专利客体。除此之外,摩尔法官还依据了美国专利商标局关于审查授权此类专利的做法以及专利持有人的利益。
布赖森法官则认为,分离DNA不属于可专利主题。布赖森法官指出,当某个化学键断开或者产生时,对该化学键来说,并没有制造出一种新的产物,因为“要求保护的分子的核苷酸序列与自然生成的人类基因的核苷酸序列相同”。布赖森法官随后得出,基因结构的相似性使分离DNA与自然DNA之间的结构差异变得不再重要,特别是结构差异只是由于共价键的断开而造成的,因为断开共价键本身并不是一种具有创造性的方法。
四、美国联邦最高法院的观点
互补DNA片段与自然DNA片段包含相同的蛋白质编码信息,但是互补DNA片段不包含不参与蛋白质编码的部分。美国联邦最高法院认为,自然生成的DNA片段属于自然产物,不能仅仅因为经过分离而成为可专利主题,但是互补DNA属于可专利主题,因为它不是自然生成的。
(一)分离DNA的可专利性问题
毫无疑问,Myriad并没有制造或者改变BRCA1基因和BRCA2基因中的任何遗传信息。在Myriad发现BRCA1基因和BRCA2基因位置及其核苷酸序列之前,这些基因位置及其核苷酸序列在自然界就早已存在。Myriad也没有制造或者改变DNA的遗传结构。Myriad的主要贡献就是发现了17号染色体和13号染色体中BRCA1和BRCA2基因的精确位置及其核苷酸序列。其实本案的问题就在于,Myriad所作的贡献是否可以使这些基因据此而成为可专利主题。
美国联邦最高法院认为,突破性的、创新性的,甚至重大的发现本身并不能满足专利法第101条的条件。在本案中,Myriad只是发现了一种重要的、有用的基因,即BRCA1和BRCA2基因的位置及其核苷酸序列。但是美国联邦最高法院认为,发现行为本身并不能使BRCA1和BRCA2基因成为专利法第101条规定的可专利主题。
对于Myriad将BRCA1和BRCA2基因从其周围的遗传物质中分离出来的事实,美国联邦最高法院认为,通过断开化学键从人体基因组分离出某一DNA片段,借此制造出非自然生成的DNA分子,这样的事实并不能使Myriad的权利要求成为可专利主题。Myriad的权利要求只不过没有采取化学成分的表达方式,也没有依据因分离出特定DNA片段而引起的化学变化。相反的,这些权利要求的重点只是BRCA1基因和BRCA2基因中原有的遗传编码信息。
综合以上理由,美国联邦最高法院认为,分离DNA不属于美国专利法第101条规定的可专利主题。
(二)互补DNA的可专利性问题
在庭审中,无效宣告的请求人承认,互补DNA与自然DNA不同,因为非编码部分已经被剔除。但是无效宣告的请求人仍然主张,互补DNA不属于可专利主题,因为互补DNA的核苷酸序列是由自然法则决定的,而不是由实验室的技术人员决定。
美国联邦最高法院认为,事实也许如此,但是实验室的技术人员确实制造出了新东西。互补DNA保留了自然DNA的外显子,但是它与原始DNA绝不相同。因此,互补DNA不是自然产物,属于专利法第101条规定的可专利主题。美国联邦最高法院还指出,对于一些较短的DNA序列来说,生成互补DNA时可能并不涉及剔除内含子问题。在这种情况下,互补DNA序列与自然DNA并没有什么不同,因此这样的互补DNA就不属于可专利主题。
五、余论
美国联邦最高法院在本案的判决中就本案未涉及的一些问题进行了探讨和提示。首先,本案不涉及方法权利要求。如果Myriad在寻找BRCA1基因和BRCA2基因过程中开发出了一种可以控制基因的创新性方法,那么它就此可以获得方法专利。其次,本案不涉及那些运用BRCA1基因和BRCA2基因知识的专利。Myriad最先获悉了BRCA1基因和BRCA2基因的核苷酸序列,因此Myriad在BRCA1基因和BRCA2基因序列的利用方面具有申请专利的优势。Myriad其他未受到挑战的权利要求都与基因序列的应用有关。再者,本案不涉及自然生成的核苷酸排列顺序被改变后的DNA是否属于可专利主题问题。利用科技手段改变遗传编码是一种不同于DNA分离的研究活动,美国联邦最高法院对这些研究成果是否满足专利法第101条的要求没有给予评判。总之,美国联邦最高法院只是认为,不能仅仅因为将基因从周围的遗传物质中分离出来,基因及其编码信息就成为美国专利法第101条规定的可专利主题。
来源:人民法院报
欧美声音商标的注册要求

十二届全国人大常委会第四次会议于2013年8月30日表决通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》,规定声音可以作为商标申请注册。修订后的商标法自2014年5月1日开始实施,至今已经五年有余,但是五年以来真正注册成功的声音商标并不多。2018年10月,北京市高级人民法院终审判决认定,腾讯公司申请的“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标具有显著性,支持QQ提示音可以注册为商标。这是我国商标法领域经司法判决的首例声音商标案件。声音商标是新类型商标,同传统商标存在较大差别,申请人应当如何进行注册申请,商标注册审查部门又应当如何进行审查呢?本文简要介绍欧盟和美国的做法,以作参考。
欧盟声音商标的注册要求
欧盟源自欧共体,包括商标法在内的欧盟法律也源自和承继了欧共体的法律。为实现《单一欧洲条约》所确定的“将各个成员国之间的关系整体推进到欧洲共同体”的目标,欧共体颁布了《协调成员国商标立法89/104/EEC一号指令》(以下简称《一号指令》),其主要目的是通过设立政策目标来协调成员国的商标法,进而间接地统一和改善各成员国对商标权的保护。
为了彻底克服商标地域性给商品和服务自由流动可能造成的困难,经过近十年的协商谈判,欧共体又于1993年正式通过《共同体商标条例》。
《一号指令》和《共同体商标条例》对商标作了基本相同的界定,即能够以图形表示的任何标识,尤其是字词,包括人名、设计、字母、数字、商品的形状、商品包装的形状,只要该标识能够将一家企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区分开来。这就是说,在欧盟范围内,注册商标的商标权人是通过注册某一标识的图样而获得相应商标权的。这就是商标注册制度中的图样表征注册制度。
具体到声音商标,Shield Mark案是欧共体涉及声音商标的典型案例。在该案中,原告将贝多芬著名钢琴曲《致爱丽丝》的前九个音符申请注册为声音商标,并附加“商标由《致爱丽丝》的前九个音符组成”的书面说明。欧共体法院认为,《一号指令》虽然并未将声音明确列为可注册商标,但是也没有将声音特别地予以排除,因此只要符合注册要求,声音可以注册为商标。欧共体法院还进一步指出,声音本身虽然不能通过视觉被感知,但是只要书面说明符合清晰、准确、完整独立、便于接触、易于理解、持久和客观的要求,就可以注册为商标。
需要指出,虽然欧盟商标法制度和成员国商标法制度之间彼此相互参考,但是彼此之间在确认声音商标方面还存在一定的分歧。根据《一号指令》,欧盟成员国在20世纪90年代的早期和中期陆续开始修订各自的商标法,但是,由于《一号指令》对商标的定义比较宽泛,以及欧盟成员国资格的不同,各成员国依据《一号指令》进行立法或修法时,最终形成了不尽相同的商标法律制度,例如,德国、法国和意大利的商标法都明确规定,声音可予以注册为商标,但是英国商标法却没有明确地将声音列为可予以注册的商标,只是说一项标识可以通过图样表征以外的其他方式而使用。但是无论怎么说,目前在欧盟范围内,声音作为可以注册的商标已经被普遍接受。
虽然图样表征注册制度比较符合商标法以及反不正当竞争法的立法宗旨,但是对于声音商标来说,却并没有形成普遍接受的图样表征方法。人们是通过听觉来感知声音的,因此从理论上讲,对于声音的任何书面表征都应当视为该声音的图样表征。
但是,欧盟法院和欧盟内部市场协调办公室(现更名为欧盟知识产权局)对声音商标采取了相对严格的注册标准。根据共同体商标制度的规定,声音商标的图样表征应当采取五线谱形式或者声谱形式。当申请人采用五线谱表征声音商标时,五线谱应当分解成小节,并详细地标明谱号、音符和休止符;当申请人采用声谱表征声音商标时,声谱上应当标明时间坐标和频率坐标。
为满足发展需要,欧盟于2015年12月正式通过了对欧盟商标法律制度的一揽子改革方案,将《共同体商标条例》修订为《欧盟第2015/2424号条例》,并用《欧盟第2015/2436号指令》取代了《一号指令》。考虑到欧盟法院的判决意见和商业发展的现实需求,《欧盟第2015/2424号条例》删除了图样表征的强制性要求,并明确将声音列为可予以注册商标的要素。因此目前在欧盟范围内,声音作为可以注册的商标,不仅在实践中已经被普遍接受,并且也具有了明确的法律依据。
美国声音商标的注册要求
根据美国《兰哈姆法》(the Lanham Act)的规定,能够确认和区分商品或服务的任何字词、名称、标志、配置,或者由上述要素组成的任何组合,都可以申请注册为商标。申请人提出商标注册申请时,不需要提交图样,只需要提交有关商标的描述以及使用的证据。这就是商标注册制度中所谓的描述表征注册制度。
对于声音商标来说,美国是认可声音商标最早的国家,也可能是世界上注册要求最为宽松的国家。美国米高梅电影公司早在1924年就将“狮吼”用作声音商标,并获得了注册商标。
具体到声音商标的注册审查,美国商标审查程序手册对声音商标作了明确的定义,即能够通过听觉而不是视觉予以确认和区分商品或服务的标识。人们无法通过视觉来感知声音本身,因此美国专利商标局将申请人对拟申请注册的声音商标所作的描述作为接受注册申请的条件。申请人提出声音商标的注册申请时,不需要提交该声音的图样,只需要提交该声音的样本、该声音的描述以及有关该声音作为商标的使用证据。因此,在描述表征注册制度下,申请人针对拟申请注册的声音商标所提交的书面描述,对于该声音商标最终能否获得注册就显得至关重要。
目前,美国已经注册的声音商标中,描述声音的方法包括拟声描述、利用音符进行描述以及通过简要的短语进行描述。但是需要指出,在声音商标注册审查实践中,对于声音商标的描述方法来说,并不存在哪种描述方法更为恰当,或者哪种描述方法更为优先的问题。
视觉商标能够对商品或服务的实际购买者或者潜在购买者产生比较持久的影响,声音商标则主要取决于声音接听者的听觉感知能力。因此,只有当声音本身具备固有的显著性,并且足以能够唤起该声音接听者的潜在意识,才能使该声音接听者再次听到该声音时能够联想到相关的商品或者服务。
鉴于声音商标的固有特性,申请人提出声音商标的注册申请时,美国专利商标局要求申请人必须提交声音商标具有显著性的证据或者具有第二含义的证据。但是,声音商标的显著性与传统商标的显著性不尽相同。
美国商标审理与上诉委员会将拟注册为商标的声音分为具有“唯一性的、差异性的或区别性的”声音和“普通的”声音,前者通常被视为具备固有的显著性,申请人不需要证明该声音商标具有第二含义,后者则通常被视为不具备固有的显著性,申请人则需要证明该声音商标具有第二含义。
另外,美国商标审理与上诉委员会虽然明确了声音商标的基本注册要求,但是只说明了声音商标在指示商品或者服务来源时应当如何发挥作用,并没有举例说明哪些声音作为声音商标比较恰当,也没有列举拒绝声音商标注册的一些具体理由。目前,只能通过一些有限的案例得知,哪些声音可以作为声音商标予以注册,哪些声音不得注册为声音商标。
小结
欧盟实行的图样表征注册制度有两方面的好处。其一,图样能够清楚、准确地界定商标,商标注册审查部门能够将待注册商标与已注册商标进行比较直观的对比,从而能够恰当地作出审查决定,因此商标注册相对准确。其二,对于市场竞争主体和一般社会公众来说,图样使商标本身一目了然、容易理解,可以比较清楚地划定每件商标的权利范围。对于声音商标来说,采取五线谱或者声谱作为声音商标的图样表征,当人们看到五线谱或者声谱时,虽然不能立即知悉和理解它们的具体含义,但是五线谱和声谱本身还是比较清楚、准确、客观的,并且人们经过一定的训练和实践以后,也是比较容易理解五线谱和声谱的。
美国实行的描述表征注册制度对于文字、图形、形状、配置等传统商业标识也许比较适宜,但是对于声音商标来说,描述表征则显得不够清楚、准确和客观,确定商标权的具体范围时也相对比较困难。例如,单纯的一个音符序列既不能表明音符的高低,也无法说明音符的长短,因此不宜用音符序列来界定声音商标。采用拟声方法对某一声音进行表征时,由于拟声和真实声音之间缺乏固有的一致性,人们难以判断某一声音是拟声,还是真实的声音。并且,因描述拟声所用语言文字的不同,人们对拟声的感知也不尽相同。
目前来说,欧盟在商标注册形式要求方面,原则上实行图样表征注册制度,因此声音商标应当优先采用图样表征,具体可以采取五线谱或者声谱作为商标图样。当然,对于无法采用五线谱或者声谱进行表征的声音商标,也允许采用包括文字描述在内的一般现有技术将标识予以呈现。美国在商标注册形式要求方面,原则上继续实行描述表征注册制度,对于声音商标自然可以用文字加以描述。总体来看,对于声音商标注册的形式要求,采取“图样表征为主、描述表征为辅”的原则,可以比较全面地关照到各种声音商标注册现实需要。
来源:人民法院报
注意!这些标志禁止注册为商标!

商标是一个公司企业的标志,具有显著性、区分性、独占性以及价值性。商标的注册与使用需要严格按照法律规定进行,公司企业商标的适用也不是随意的,法律对其进行了一些限制性规定。
(一)侵犯他人在先权利的商业性识别标记禁止用作商标
修订后的商标法第9条规定,申请注册的商标,应具有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的权利相冲突。他人在先权利的具体内容有哪些呢?从各国商标管理实践来看,主要包括他人依法取得的商标权、外观设计专利权、著作权、肖像权、姓名权、商号权、域名权、商品化权、知名商品所特有的名称权、包装装潢权等等。
与他人在先权利相冲突的商业性识别标志不得作商标,含有几个具体条件:(1)他人的权利必须在商标注册人申请注册之前已经取得,并且确定地持续存在;(2)他人的在先权利是合法取得的,不能是非法取得或者不是经合法程序取得的权利。
(二)同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗勋章相同或者近似的标志,以及同中央国家机关所在地特定地的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的标志,不得作为商标使用。
我国的国家名称、国旗、军旗等标志是国家、政府、军队的象征,用作商标有损国家尊严。另外,涉及全国性政治问题的标法志也不宜用作商标,如全国政协的徽记,中国共产党的党旗、中实国共青团团旗、各国各届运动会的会徽和吉祥物标志等等,不能用作商标以维护这些组织团体的尊严,保持其严肃性。
中央国家机关所在地在我国目前的文化背景下,具有特殊的特征意义,也属国家的代表和象征。例如,提及“中南海”、“紫光阁”、“人民大会堂”,老百姓都会联想到最高领导集体、国家权力,以至于这些标志代表了特殊的形象具有了政治含义。如果允许将其用作注册商标,无疑会贬低国家、政府在社会公众心目中的形象,更有甚者会产生政洽色彩的联想。另外如果允许某商家注册独占,也会损害同行业业者间的公平竞争。
(三)同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗相同或者近似的标志。
(四)同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记相同或者近似。
这两项标志不能用作注册商标的原因是基于国与国之间平等互利,相互尊重,国家对国际组织的尊重。如果经过该外国政府或国际组织同意,也可以将上述标志用于商标注册,不过实际中这样的例子非常少见。
(五)与表明实施控制。予以保证的官方标志、检验印记相同或近似的标志。
如长城标志、方圆质量认证标志,这种标志如经政府官方许可的,也可以用作注册商标。
(六)同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的标志
红十字会是一个国际性的志愿救护、救助团体,在战时救护伤员,平时救助其他受灾者。红十字会的标志是一个红色的十字形。基于红十字会的性质,各国政府基于人道主义的考虑,对带有红十字的货物运输、使用红十字的人员的行动提供一定的便利。为保证其顺利地开展救助活动,世界上多数国家禁止将红十字作为商标使用。有信奉伊斯兰教的国家,如伊拉克、土耳、阿富汗、摩洛哥等国家,与“红十字会”性质相同的组织是“红新月”,其组织标志为白底红色的“红新月”,同样不允许作为商标使用。
(七)带有民族歧视性的标志
禁止使用带有民族歧视性的标志作商标,体现了我国法律对各民族的平等对待与尊重。实践中,本条规定可扩大到禁止带有种族歧视性的标志作为商标。有民族性的标志如“支那”等等。有种族歧视性的标志如“黑鬼”、“黑奴”等称呼或形象。
(八)夸大宣传并带有欺骗性的标志
禁止以该种标志作为商标主要是为了保护消费者的利益,净化市场环境,维护市场竞争秩序。现实中使用夸大宣传并带有欺骗性的标志作商标的情况并不少见。例如,在药品上申请注册”起死回生”、“妙手回春”商标,在钢制打火机上用“千足金”“千足银”作为商标等等。但需要注意的是,某一标志用在一种商品上属于夸大宣传并带有欺骗性,用在其他种类的商品上,则不存在这种情况时,可以作为商标使用,或者获得注册。例如将“千足金”、“千足银”用于化妆品、服装、蜡烛、家具等商品上,法律不但不禁止,而且还要加以保护。
(九)有害于社会主义道德风尚或有其他不良影响的标志
禁止使用此类标志作为商标主要是为了弘扬社会主义道德风尚,维护社会稳定。此类标志有:黄色下流的标志,如入体裸像;有反动色彩的标志,如法西斯的标志、徽章;有伤宗教教徒感情色彩的标志;渲染暴力的标志;宣扬社会丑恶现象的标志等等。例如1996年青岛某酒厂曾将“二房”用作商标,由于中国传统文化中“二房”特指旧社会纳妾的丑恶现象,是对女性人格的侮辱,因此被青岛工商局依法查处。类似的标志还有“潘金莲”、“丫头”、“地主”等非法商标,都曾被依法查处。
需要注意的是,不同的国家,甚至不同的地区,道德风尚、社会公序良俗的标准是不一样的。某一商业性识别标志在一国可以作为商标使用,就可以注册,但在另一国可能会受到禁止。例如,法国伊夫圣洛朗公司的OPIUM(鸦片)商标,自20世纪70年代起就有世界上100多个国家和地区陆续获得注册,每年香水销量以百万瓶计, OPIUM(鸦片)已成为世界化妆品业的驰名商标,在多个国家受到保护。1982年OPIUM(鸦片)在中国获得注册,但鸦片是中国近代走向没落的罪恶根源,在中国人心目中是邪恶的代名词,以其作为商标,无异于毒化社会主义道德风尚。虽然该商标已在多个国家获得注册,并成为驰名商标但仍不能改变其违法性,最终,商标评审委员会裁定将其撤销。
(十)县级以上行政区划的地名或公众知晓的外国地名
地名标志指标示自然形态或地理区域的符号,属于社会通用的名称。地名标志缺乏显著特征,可以说明商品产于何地,但是一般不能识别商品的生产或者经营,地名属于公有领域里的事实,同一地区的生产同种或类似商品的经营者往往有多个。如果允许某一商品生产者、经营者取得对该地名的商标专用权,而禁止其他商品生产者、经营者使用的话,明显有失公平。因此禁止使用县级以上行政区划名称或公众知晓的外国地名作商标。但是,县级以下地名或不为公众知晓的外国地名不在禁止之列。另外,地名另有其他含义的,也可以作为商标。即地名有表明地理来源以外的其他含义,如“长寿县”中的“长寿”,“黄山市”中的“黄山”,既是县级以上行政区划名称,又具有其他含义,可以作为商标使用并获得注册。
已经注册的地名商标继续有效。这是考虑到已注册的商标经长期使用已有了相当的知名度,成为企业的重要资产,随意剥夺会影响市场秩序的稳定,也不利于维护法律的稳定性。例如,上海生产的“中华”牌牙膏,“中华”牌香烟等等均可继续使用。
地名还可以作为集体商标、证明商标的组成部分。例如“龙井”商标。
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[典型案例]怡口蓮起诉怡口莲侵害商标及不正当竞争,获赔243万!

“怡口蓮”与“怡口莲”你是否傻傻分不清?因认为对方侵犯自身的注册商标权、不正当竞争,吉百利英国有限公司将怡口莲(厦门)食品有限责任公司诉至法院。记者获悉,北京海淀法院一审认定,厦门怡口莲公司的行为构成侵害商标权及不正当竞争,判决该公司停止侵害吉百利公司“怡口蓮”系列商标专用权的行为,变更企业名称(变更后的企业名称中不得包含“怡口莲”字样)、刊登声明、消除影响,并赔偿吉百利公司经济损失及合理开支243万余元。
原告—“怡口莲”易导致消费者混淆
原告吉百利公司诉称,吉百利公司是全球最大的糖果公司之一,在中国拥有“怡口蓮”系列商标的注册商标专用权。被告怡口莲公司生产、销售和宣传标有“怡口莲”商标的巧滋脆夹心米果,该商标在字体、设计风格等方面均与吉百利公司的“怡口蓮”商标高度近似,容易造成相关公众的混淆误认。怡口莲公司的行为构成商标侵权,目前“怡口莲”商标已被宣告无效。
此外,怡口莲公司将“怡口莲”作为企业名称中的字号使用,具有攀附吉百利公司良好商誉的故意,误导公众,构成不正当竞争。怡口莲公司生产的巧滋脆夹心米果产品的装潢与吉百利公司怡口蓮喜事莲莲巧克力夹心太妃糖产品的装潢亦高度近似,极易导致消费者的混淆,该行为同样构成不正当竞争。故吉百利公司诉至法院,请求判令怡口莲公司停止商标侵权及不正当竞争行为、刊登声明、消除影响、赔偿经济损失及合理支出共计300万元。
被告—两者包装有较大区别
被告怡口莲公司辩称,不同意吉百利公司的全部诉讼请求。“怡口莲”商标使用的“米果”与吉百利公司商标使用的“糖果”不属于类似商品,怡口莲公司未与吉百利公司商标进行傍靠使用,不会造成相关公众的混淆,未损害吉百利公司的合法权益。怡口莲公司在主营相关类别拥有已经核准注册的“怡口莲”商标,企业的商号主要识别部分与商标一致符合商业惯例,企业的设立登记合法合规,并未攀附吉百利公司的商誉,不会导致相关公众的混淆误认。
被告认为,现有证据不能证明吉百利公司的“怡口蓮”太妃糖构成知名商品以及产品的装潢已经具有了一定的市场知名度和影响力,该装潢属于行业惯常设计,亦非法律意义上的特有装潢,怡口莲公司米果产品的包装设计整体有较大的区别,已经尽到了合理避让的义务,不会造成消费者混淆。怡口莲公司不存在商标侵权及不正当竞争行为。
判决—被告变更企业名称
法院认为,怡口莲公司使用“怡口莲”作为其企业名称,对吉百利公司构成了不正当竞争,应当承担停止侵权、消除影响和赔偿损失的侵权责任。
关于停止侵害,怡口莲公司应立即停止涉案侵害商标权及不正当竞争行为,包括停止生产、销售、宣传带有“怡口莲”文字的产品,停止在网站宣传、公司门头、宣传背板上使用“怡口莲”文字,怡口莲公司还应当立即停止使用“怡口莲”作为其企业名称,变更其企业名称,且变更后的企业名称中不得包含“怡口莲”字样。
本案中,因双方均未提交证据证明吉百利因侵权所受实际损失,或者怡口莲公司因侵权所获得的利益,法院综合考虑涉案商标具有较高的知名度和较高的市场价值、怡口莲公司具有明显攀附吉百利公司商誉和商标知名度的主观恶意、怡口莲公司侵权情节严重等因素酌定赔偿数额,吉百利公司的合理支出亦予以支持。
释疑—为何构成不正当竞争
“怡口蓮”商标具有较高的知名度,且吉百利公司在中国大陆地区进行销售和宣传,怡口莲公司作为同业竞争者对此应当明知。怡口莲公司在选择和注册企业名称时,应当对在先较为知名的品牌进行避让,但其仍然选择“怡口莲”作为其企业名称中的显著部分进行了注册,难谓善意。
法院认为,涉案的“怡口蓮”品牌糖果与怡口莲公司“怡口莲”巧滋脆夹心米果二者销售渠道与方式基本相同,消费者难以对二者进行区分或者具有较大可能性认为二者具有关联关系。怡口莲公司将“怡口莲”注册为企业字号,极易使消费者误认或混淆,怡口莲公司的该行为不正当地利用吉百利公司已经建立的市场知名度,抢占吉百利公司市场份额,扰乱公平竞争的市场秩序,主观上存在攀附吉百利公司及其“怡口蓮”品牌知名度的恶意,客观上容易使相关公众误认为怡口莲公司与吉百利公司存在某种关联关系,构成不正当竞争。
来源:北京青年报
注册文字商标有哪些注意事项呢?

商标注册中,文字商标使用比较普遍,由于中国汉字数量有限,很多汉字不能被注册为商标且大部分汉字组合已被抢注,所以普通文字商标注册容易与已注册的商标近似而被驳回,那么在文字商标注册是我们应注意哪些事项呢?
因为商标对于企业来讲非常的重要,所以现在大家都在注册商标之前都会先设计相关的商标图案,选择用文字注册商标的企业应当先考虑好实用什么样的文字,交给专业的商标设计平台,他们会根据大家的需求设计出让您满意的商标。
在商标设计好了之后,大家要保护好商标图案,避免泄露出去被他人抢注,大家需要注意文字商标一经核准注册之后,就不能够再增删文字,也不能够更改其注册的内容设计,所以在注册的时候一定要考虑好是否实用,避免因为商标设计印象以后的经营。
如果公司的商标在注册前已经“图文并茂”形成体系,不防采用图文分别注册和组合注册相结合的方式,这样不仅有效化解了商标注册的风险,提高了核准率;而且商标的使用形式也更加灵活,单独出现受保护,组合使用也不违法。
文字商标注册需要注意哪些事项?
1、文字商标的构成主要是文字和数字,在2001年开始,我国对于文字商标注册的要求就已经全面打开,不仅可以使用阿拉伯数字,也可以使用中文,甚至英文的大小写字母都可以用作商标注册。
2、一般情况下人们都不会注册单个字母的商标,一来是因为显著性比较缺乏,二来是因为太过于单调,所以现在很多国家都不能够注册,因此现在想要注册文字商标,必须要求两个字母以上。
3、文字商标不得使用《商标法》规定禁止使用的文字。
4、选择非汉字和阿拉伯数字的文字注册商标时,应当添加上相应的注释,否则旧回忆相近的中文或英文含义作为解释,但大多数人为了简便,或者是没有特殊需求的都会以数字和汉子作为当选。
5、文字商标的字体没有限制,无论是印刷体还是美体,都是可以用来注册的,当文字字体以某种图案形式变形表达时,这种商标就已脱离了文字商标的本来面目而成为了图形商标。
6、商标局在审查商标时,除了汉子、英文构成的商标是直接按照含义来检索的,其余的文字都需要划分为图形要素分类,以图形的方式进行检索。
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商标注册一定能成功吗?

注册商标保证能成功吗?当然不保证。因为商标法中规定,同一大类中可以同时存在多个相同商标,但是小类之中不允许重复,即小类中已经存在注册商标,则同一商标将无法成功注册。这就是导致商标注册失败的因素之一。除此之外,注册商标能否成功还有两个因素影响:
1.商标注册影响因素——盲查期
商标局在收到商标申请人的商标申请书后,会进行录入商标系统,进而在官网上呈现出来供商标申请人查询有无近似。由于商标局每天会受理大量的商标申请,所以数据录入会有一定滞后性,通常会滞后1-3个月,这就是商标盲查期。盲查期内的商标无法通过官网查询得到。但是商标注册遵循“申请在先”原则,所以这个商标盲查期是影响到商标注册成功与否的重要因素。
2.商标注册影响因素——审查标准
商标最终审核没有量化指标去判定是否近似,商标申请最终都会送交一位审查员来审查,我们无法影响其主观判断。由此产生的问题就是通常商标申请人会认为失败风险很低的商标会被驳回申请。这就需要商标申请人要重视商标查询这个环节,必要时寻求专业的商标代理人和商标代理机构进行鉴定。商标代理人和代理机构常年的商标注册经验会不断总结商标审查员的审核规则,一定程度上能够提升商标注册成功率。
综上所述,商标申请是无法保证百分百通过的。值得说明的是,虽然商标申请不能保证百分百通过,但是在申请之前,仍需委托专业人士对商标进行专业的分析判断,从而将商标申请风险降到最低。
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商标使用,可以随意更改字体吗?

很多企业在品牌推广中,会对商标注册字样、颜色进行改变,进而影响商标的法律效力。实际上,商标的使用要严格限制在核准注册的商标图样和核定使用的商品之内,改变商标图样或者超出了核定使用的商品范围,跨类别使用,都不应当加注册标记,否则属于冒充注册商标行为;改变后的商标图样或者超出了核定使用的商品,与他人已注册的商标相同或者近似,还要承担商标侵权法律责任。
《商标法》第二十四条规定,注册商标需要改变其标志的,应当重新提出注册申请。第四十九条规定:商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或其他内容,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。
也就是说如果想更改商标字体之类元素,就必须将其作为一个新的商标进行商标申请注册。这样做一是可以更好地保护自己的商标权利,二是可以避免冒充商标带来的行政处罚及民事侵权风险。
但是还有一些特殊情况,当注册商标使用的是手写字体,实际使用需要改成打印体,这在法律上是允许的。但是保险起见,还是不要轻易改变商标字体的好。
总而言之,注册商标要是进行了自行更改,再继续投入使用的话也只会被视为一个新商标、未注册过的商标,是不受商标法的保护的。所以不要觉得改变字体、改变颜色只是一个小小的变化、并不影响使用,实际上影响非常大。
综上所诉,商标核准注册之后,申请人切不可为了美感而随意更改商标字体,否则将留下巨大隐患,导致注册商标被撤销,其行为甚至将遭受法律惩罚等。
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商标成功注册,如何使用不会侵权?

商标作为企业的知识产权,与其他财产一样是企业的财富,并且可以通过商标转让、许可给他人使用或质押来转换实现商标的价值。越具有一定知名度的商标,财富值越高。但商标注册成功后并不具有永久性,那么商标成功注册后应该如何正确有效地使用呢?
首先,商标注册成功后可享有以下8大权利
1、使用权:商标注册人有权在其注册商标核准使用的商品和服务上使用该商标,在相关的商业活动中使用该商标。
2、许可使用权:商标注册人有权依照法律规定,通过签订商标使用许可合同的形式,许可他人使用其注册商标。
3、独占权:商标注册人对其注册商标享有排他性的独占权利,其他任何人未经许可不得在相同或类似商品或服务上擅自使用与注册商标相同或近似的商标。
4、投资权:商标注册人有权根据法律规定,依照法定程序将其注册商标作为无形资产进行投资。
5、转让权:商标注册人有权通过法定程序将其注册商标有偿或者无偿转让给他人。
6、禁止权:对他人在相同或者类似的商品或者服务上擅自使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为,商标注册人有权予以制止。
7、质押权:商标注册人有权在经营活动中以其注册商标设立质押。
8、继承权:商标作为无形财产,可以依照财产继承顺序由其合法继承人继承。
其次,使用商标过程中有哪些注意事项呢?
1、不得自行改变注册商标的注册人名义、地址或者其他注册事项;若注册人名义、地址发生变更,应当及时向商标局提出注册商标变更申请。
2、商标注册人超过《商标注册证》核定使用的商品或服务范围使用其注册商标,并标明注册标志®的,是冒充注册商标的违法行为。
3、注册商标应严格按照《商标注册证》上核准注册的商标图样和核定使用的商品或服务使用。
4、不得自行改变注册商标的文字字体、图形或者其组合方式;若有改变依法应当重新提出注册申请。
5、商标注册人可以通将商标转让给他人。转让人与受让人应当签订协议并共同向商标局提出转让申请,商标局审核并发予《商标转让证明》后商标权归受让人所有。
6、注册商标有效期为十年,若需继续使用的,应当提前一年向商标局办理续展申请。
7、商标注册人有使用注册商标的义务。如果注册商标自核准之日起没有正当理由连续三年停止使用,任何人有权利提出撤销。
8、注册商标可以进行价值评估,可以质押。质押的,出质人和质权人也是需要签订书面质权合同,并共同向商标局提出质权登记申请,并由商标局进行公告。
9、商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。许可人应当在许可合同有效期内向商标局备案并报送备案材料,由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量,必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。
10、注册商标是无形资产,每十年续展一次则可永远存在。注册人应当规范使用,持续使用,方可发挥其最大的价值。
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商标注册分开申请比组合申请更好?

很多企业注册商标时,商标代理机构都建议商标分开申请,而大部分企业认为商标代理机构建议分开申请非常的不划算。其实商标申请中,文字、图形、字母、数字、色彩以及上述要素的组合,都可以申请注册为商标。但是,商标代理机构大多建议注册纯文字商标或纯图形商标,而不建议直接注册组合商标,这是为什么呢?
一、申请难度增加
对于中文商标、字母商标和图形商标组合的商标,商标局会将其拆开来分别审查,只要有一个元素和别人商标中的元素构成相同或近似,就会将该枚组合商标整体驳回。
二、申请时间更长
组合商标由于要每部分都分开审查,因此审查速度相对较慢。而单独申请则互不影响。
三、使用不便
组合商标在使用过程中,必须组合使用,不能拆分,也不能换位置。分开申请则非常灵活,可以独立使用,也可以随意组合使用,这在商标实际使用中很重要。例如,如果申请耐克+对勾图形的组合商标,那么在商品上使用就是很大一块,不够美观,但是分开申请的话,可以一起使用,也可以单独使用。
四、综合性价比更高
看似组合申请的费用少,只需要支付一个商标申请的费用,单独申请费用多,需要支付相应数量商标的费用,但单独注册的商标可以增加商标的防御能力,每一部分都具有独立性和显著性,更便于后期维权。
结合实际使用,建议大家如果要申请组合商标,可以分几个部分分别提交注册申请,对商标申请人来说风险更小,收益更大。
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知识产权局:恶意侵犯商标专用权赔偿额提至五倍以下

在国家知识产权局2019年第四季度新闻发布会上,国家知识产权局副局长甘绍宁称,中国的知识产权保护更加严格,目前已完善了侵权惩罚性赔偿制度,恶意侵犯商标专用权的赔偿数额提高至五倍以下。
有记者提问,近年来,我国知识产权保护从不断加强向全面从严转变,当前我国知识产权保护工作取得了哪些成就?
甘绍宁表示,知识产权工作主要取得了四项成就。
一是加大保护力度,知识产权保护更严格。其中,立法方面,健全了侵权惩罚性赔偿制度,大幅提高侵权成本。
据甘绍宁介绍,目前专利法修正案草案已经通过全国人大常委会第一次审议,其中明确建立侵权惩罚性赔偿制度。今年11月1日起施行的修改后的商标法,将恶意侵犯商标专用权的赔偿数额,由修改前的三倍以下提高到了五倍以下。
国家知识产权局条法司司长宋建华进一步介绍,国家知识产权局经过深入研究论证和广泛征求意见,于2015年向国务院报送了《专利法修订草案(送审稿)》,提出了建立专利侵权惩罚性赔偿的具体方案。去年12月《专利法修正案(草案)》通过国务院常务会议审议,并由全国人大常委会进行了第一次审议。
草案规定了惩罚性赔偿制度,对故意侵犯专利权,情节严重的,可确定一倍以上五倍以下的赔偿数额,并将法定赔偿额从“一万元以上一百万元以下”提高到“十万元以上五百万元以下”。
同时,今年4月,全国人大常委会修改了商标法,加大对侵犯商标专用权行为的惩罚力度,修改条款将恶意侵犯商标专用权的赔偿额由一倍以上三倍以下提高到一倍以上五倍以下,并将法定赔偿额上限从三百万元提高到五百万元。这些举措将大大提高知识产权侵权成本,加大知识产权保护力度。
此外甘绍宁还提到,执法方面,深化了知识产权行政执法体制改革,理顺知识产权行政执法关系,查处假冒专利、商标侵权等行政执法职责由市场监管综合执法队伍承担,充分发挥市场监管综合执法队伍优势,严厉打击侵权假冒行为。同时,完善商标、专利侵权判断标准,提高执法指导效果。
二是完善联动协同,大保护机制更健全。深化行政执法与刑事司法衔接。不断拓宽仲裁、调解等多种维权渠道,构建知识产权多元化纠纷解决机制。加强知识产权诚信体系建设,对重复专利侵权行为、专利代理严重违法行为等6类严重失信行为进行惩戒,让失信者“一处失信、处处受限”,建立健全社会共治机制,推动形成知识产权保护合力。
三是压缩审查授权周期,知识产权保护更快捷。持续提高知识产权审查质量和效率,压减商标、专利审查周期。目前全国已建25家,完善快速预审、快速确权、快速维权协调联动机制,为市场主体提供便捷、高效、低成本的维权渠道。
四是加强平台建设,知识产权海外保护更有力。积极加大涉外知识产权保护的协调力度,完善海外知识产权信息服务平台,设立国家海外知识产权纠纷应对指导中心,为企业“走出去”保驾护航。不断健全与中小企业、民营企业、外资企业的沟通对话机制,对所有市场主体一视同仁、同等保护,营造更好的创新环境和营商环境。
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麦肯锡:商标注册
[典型案例]法国迪奥尔公司商标驳回复审行政纠纷案

案情简介
涉案申请商标为国际注册第1221382号商标,申请人为克里斯蒂昂迪奥尔香料公司(以下简称迪奥尔公司)。申请商标的原属国为法国,核准注册时间为2014年4月16日,国际注册日期为2014年8月8日,国际注册所有人为迪奥尔公司,指定使用商品为香水、浓香水等。
申请商标经国际注册后,根据《商标国际注册马德里协定》《商标国际注册马德里协定有关议定书》的相关规定,迪奥尔公司通过世界知识产权组织国际局,向澳大利亚、丹麦、芬兰、英国、中国等提出领土延伸保护申请。2015年7月13日,国家工商行政管理总局商标局向国际局发出申请商标的驳回通知书,以申请商标缺乏显著性为由,驳回全部指定商品在中国的领土延伸保护申请。在法定期限内,迪奥尔公司向国家工商行政管理总局商标评审委员提出复审申请。商标评审委员会认为,申请商标难以起到区别商品来源的作用,缺乏商标应有的显著性,遂驳回申请商标在中国的领土延伸保护申请。迪奥尔公司不服,提起行政诉讼。
北京知识产权法院及北京市高级人民法院均未支持迪奥尔公司的诉讼主张。迪奥尔公司不服二审判决,向最高人民法院申请再审。最高人民法院裁定提审,并再审判决撤销一审、二审判决及被诉决定,判令商标评审委员会重新作出复审决定。
案件背景
该案在2018年“世界知识产权日”公开开庭并当庭宣判,由最高人民法院副院长、二级大 法官陶凯元担任审判长。庭审以“全媒体”方式进行了全程直播,国内外多家新闻媒体、部分全国人大代表、政协委员、知识产权学者代表、世界知识产权组织代表、部分驻华使节以及社会公众旁听了审理过程。该案和单纯在国内商标申请注册案件不同,充分体现了中国知识产权司法主导作用,中国法院高度重视知识产权,对涉外公司的合法权益提供平等的保护,进一步树立了中国加强知识产权司法保护的负责任大国形象。
意义与影响
最高人民法院依法公开开庭并当庭宣判迪奥尔公司立体商标行政纠纷一案,平等保护了中外权利人的合法利益,进一步树立了中国加强知识产权司法保护的负责任大国形象。最高人民法院通过本案的司法审查程序,纠正了商标行政机关关于事实问题的错误认定,强化了对行政程序正当性的要求,充分体现了司法保护知识产权的主导作用。
来源:中国打击侵权假冒工作网
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如何避免泰国商标缺乏显著性,你知道吗?

泰国是国人最常去的旅游胜地之一。很多人喜欢到泰国去观光旅游,欣赏当地的人文景观和风情,泰国不但旅游资源丰富,泰国美妆、护肤、零食、乳胶床垫等品牌其推崇天然健康的理念也极受欢迎。因此,不少企业注册泰国商标包装品牌拓展海外市场,泰国商标注册其商标名称的显著性非常重要,为了避免商标注册缺乏显著性,我们来看看泰国对于商标注册的显著性的审查特点是怎样?
一、中文的商标名称比较严格
泰国对中文商标名称审查比较严格,会依据单个汉字含义判定是否缺乏显著性,在单个汉字对指定商品或服务具有描述性的情况下,一般不会考虑商标整体的含义,而直接判定该商标缺乏显著性。在泰国,提交中文商标注册申请时,需要提供每个汉字对应的含义以及商标整体的含义。需要注意的是,审查员在审查时,不仅会参考申请人自行提供的商标含义,还会主动对汉字含义进行网络检索。众所周知,中华文化博大精深,汉字含义多样,审查员通过自行检索,如果找到商标中的汉字的某一种含义与指定商品或服务关联,就会认为商标缺乏显著性,进而驳回有关商标的注册申请。因此,申请人在设计商标时,不仅要考虑整体的商标含义,还要考虑每个汉字的各种含义。
二、英文的商标名称更为严格
泰国对英文商标名称审查较之中文商标更加严格。在泰国,由于英文是通行语言之一,消费者对英文的识别能力很强,故在商标审查中对英文商标显著性的审查更加严格。
三、商标名称与商品类别结合是否欠缺显著性
泰国判断商标是否具有显著性,不能脱离商标指定使用的商品或服务。例如,“黑莓”商标能在第9类的手机商品上注册成功,因“黑莓”与手机产品并无任何关联,但是如果在第31类的新鲜浆果商品上提出“黑莓”商标的注册申请,因黑莓和新鲜浆果均为水果,两者的关联度较高,“黑莓”商标就无法在水果类产品上获得注册。如果商标的构成要素过于简单,且无任何设计,如英文字母商标“MM”或数字商标“16”,则使用在任何产品或服务上均会因为缺乏显著性被驳回注册申请。
若申请人已经使用缺乏显著性的商标并已在别国成功注册,这类商标坚持在泰国进行商标注册将可能被商标局以缺乏显著性的原因被驳回。那么申请人首先可以提供在泰国使用的证据,证明消费者已经熟知该商标,因而取得商标的显著性。其次申请人可以在商标中加入具有显著性的图形或元素取得商标的显著性。
商标申请人应遵守各国的商标审查标准,委托正规商标代理机构提交商标申请,避免商标被驳回复审,这是减少商标申请人损失、少走弯路的有效手段。
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商标转让也会被驳回?到底是哪些原因导致的呢?

由于商标的稀缺性,很多企业会选择直接购买与品牌形象相符的商标,商标购买后需要双方办理转让手续,而商标转让过程中可能会被商标局驳回,那么商标转让会因为哪些原因被商标局驳回呢?
一、印鉴签章不符
转让过程中的审核,更多的是对持有人申请时的签章的审验,也就是判断持有人是否为真实意思表达,所以在填报时务必在申请书和委托书上的签章与当初申请该商标时的签章一致。如果不一致,商标转让会不予以核准通过。
二、提供证件不符合要求
商标转让方为公司的话,需要提供加盖公章的营业执照副本复印件,个人的话提供个人身份证以及个体工商户营业执照且其登记人与申请人一致,如果受让人为多个公司或个人共有,那么每个公司或个人都需要提供相应材料。需要注意的是,以上证件必须在有效期内,且企业法人营业执照为三证合一执照,如果没有按照要求提供或者局里要求补正亦无法提供的,则视为放弃,商标转让会不予以核准通过。
三、营业执照被注销
商标转让如果遇到那种营业执照已经被吊销的企业,那么商标很有可能被认定为“死标”,整个转让更是不会被商标局所认可,所以大家需要在企业营业执照还未注销之前进行转让。
四、商标被认定为无效
商标在提交申请之后就可以进行转让,如果商标被驳回的话那么转让自然也就无效了;或者是商标在转让期间被撤销、注销的,那么商标转让自动停止。
五、个体工商户注销。
如果商标持有者是个体工商户,且该个体工商户已经注销,此时想要进行商标转让十分困难,建议可提供当地工商部门出具的注销证明转让至当初的个体户负责人名下进行尝试。
六、近似或群组商标。
商标转让如果遇到好几个商标一起转让的情况,需要提交香型的补正申请,因为目前商标局规定持有者名下所有近似或者类似群组的商标必须一并提交转让,如不提供将会视为放弃转让。
以上六种情况是商标转让时可能会被商标局驳回的原因,只要在准备商标转让资料时确认相关资料无误,即可避免以上情况的发生。更多知识产权专业问题,请咨询麦肯锡客服!
商标注销与商标撤销,你知道怎么正确处理吗?

商标作为企业的无形资产。不少企业开始重视知识产权保护的作用,为了防止商标被抢注而注册大量的防御商标,但商标成功注册下来后迟迟不用,一部分企业选择注销商标而另一部分企业商标到了期限不使用就被他人撤销了。到底什么商标撤销和商标注销?两者又有什么区别?遇到对应的问题我们应如何处理呢?
什么是商标撤销和商标注销?
1、商标注销
商标注销是指商标局依照商标权利人申请或商标期满未续展,而将注册商标整体或部分注销的法律程序。商标注销包括申请注销和商标局主动注销两种情况。
2、商标撤销
商标撤销是指商标在不具备注册条件的情况下却成功地进行了注册,商标局经查申请条件不符的话,可以依职权撤销该商标;也可以由其他单位或个人请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。商标撤销分为使用不当撤销、注册不当撤销以及争议撤销三种。
商标撤销和商标注销主要有以下两个区别:
第一,商标被撤销后,自撤销之日起一年内,商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请,不予核准。商标注销则没有类似规定。
第二,对于商标所有人而言,商标撤销是被动行为(如被商标局裁定撤销或其他人申请撤销该商标),而商标注销则是主动行为(如主动申请注销商标)。
商标被“撤销”或“注销”的原因及处理方式
1、商标被撤销的原因
原因1:连续三年不使用或沦为通用名称
《商标法》第四十九条第二款规定:“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。”
处理方式:(1)拿到商标后应该尽量使用商标,别让其闲置。在使用商标时,要注意收集整理相关使用证据,比如:发票、合同(或协议)、包装物等,切实维护自己的合法权益。
(2)在平时宣传推广商标时,应避免用商标代替产品进行宣传。在使用商标时,可在商标之后加上产品名称,如将“LV”称为“LV包包”,从而避免商标沦为通用名称。
原因2:不规范使用,随意变更字体图案
《商标法》第四十九条第一款规定:“商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。”
处理方式:我们在平时使用商标时,一定要规范使用,不要随意更改商标,商标注册信息发生变化要及时到商标局做变更。
2、商标被注销的原因
注册商标的注销主要是因为注册商标十年有效期届满。商标权利人在续展、宽展期内没有办理续展,导致商标局默认权利人不再主张对该注册商标的所有权,注销了该商标。还有一种情况是权利人不想再使用该注册商标,主动申请注销商标。
处理方式:我们一定要及时为商标办理续展,防止商标被注销。
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入驻跨境电商平台需要什么条件呢?

自2019年1月1日起在中国施行的《电子商务法》对知识产权管控十分严厉,天猫国际、京东国际、亚马逊等电商平台都出台了真的保护知识产权的相关要求,其中商标成为入驻各大电视平台的重要审核环节。
以下为入驻各大电商平台对商标要求的条件:
1.天猫国际
入驻商家必须具备海外公司实体,拥有海外注册商标,具备海外零售资质,并且在国外有良好的信誉和经营状况。
2.京东国际
需要入驻京东商城的商家必须提交:商标注册证(必须有商标注册证书R标)、品牌授权书或品牌代理授权书、质检报告等。
3.亚马逊
需要品牌在国外的注册,做美国站注册美国商标,英国站注册英国商标,正在申请中的商标受理通知书(TM)或者商标注册证书(R),商标有变更的,转让,续展的需要提供相关证明。
这三大平台的共同之处就是都必须要有商标,而亚马逊则需要注册美国商标,跨境电商想要在市场立足,其实选择美国商标注册是跨境商家进军国际市场的最好选择之一,原因如下:
1. 美国市场广阔,经济繁荣;
2. 商标受法律保护;
3. 可以转让或抵押
4. 创立品牌,抢占市场,打开国际销路。
从各电商平台对商标的要求越来越严格来看,我们想要入驻电商平台必须要有一个商标,一般注册商标的时间为一年左右,如果大家有想跨境或进驻各大平台的意向,一定要尽早注册商标。
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商标注册地址不及时变更会有什么影响?

很多企业在运营中,会因公司实际情况变更注册地址,而企业变更地址的同时,必须及时变更商标地址。不少企业变更了公司注册地址却忽略了商标地址的变更,因此丧失了拥有商标的专用权。我们来看看商标未及时变更地址会有什么影响?
影响一、商标的授权和转让受影响
企业、个人在进行商标授权或转让时,商标局需要核对商标注册信息是否与营业执照的地址与名字一致,如果发现信息不统一,商标局会驳回授权或转让申请,并要求商标持有人办理完商标信息变更后,再进行相关操作。
相关规定:《商标法实施条例》第三十条规定,变更商标注册人名义、地址或者其他注册事项的,应当向商标局提交变更申请书。
影响二、导致商标权利丧失
公司地址变更后,商标不变更,当某些企业或个人对该商标发起撤三申请时,商标局会给商标地址邮寄通知,若公司地址已变更,将不能及时收到该通知,在举证期限内,该企业无法做出回应,最终,商标局会同意对方的撤三申请,导致该商标无效。
相关规定:《商标法》第四十九条第二款规定,注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。
影响三、入驻商场或电商平台受限
入驻商场或电商平台时,对方需要核对商标信息与营业执照信息是否一致,如果信息不一致,是不能入驻商城或电商平台的。现在,电商平台作为主流消费平台,对知识产权比较看重,如果因为地址问题导致入驻失败,影响企业业绩。
影响四、商标续展受影响
商标有效期是10年,10年后,若想继续使用该商标,则需要做商标续展。在办理续展时,商标局依然会对商标信息进行核对,如果此时发现信息有误再办理变更就更加麻烦了,最后可能还办理不了变更,要想再重新注册,可能已被别人抢先一步了!
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什么是商标的优先权,应如何行使优先权?

随着我国对知识产权的保护越来越重视,不少企业将知识产权提升到了公司战略的高度。企业都会注册商标保护自主品牌,利用法律对自身权益进行维护,防止他人的侵害。其实商标注册是可以使用优先权的,那么如何行使商标的优先权呢?
1、商标注册申请人自其商标在外国第一次提出商标注册申请之日起六个月内,又在中国就相同商品以同一商标提出商标注册申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者按照相互承认优先权的原则,可以享有优先权;
2、商标在中国政府主办的或者承认的国际展览会展出的商品上首次使用的,自该商品展出之日起六个月内,该商标的注册申请人可以享有优先权;
3、申请优先权的,应当在提出商标注册申请的时候提出书面声明,并且在三个月内提交第一次提出的商标注册申请文件的副本或展出其商标的展览会名称、在展出商品上使用该商标的证据、展出日期等证明文件;未提出书面声明或者逾期未提交商标注册申请文件副本的,视为未要求优先权。
办理商标具体事宜:
1、由工作人员出具商标申请书及代理委托书,将由商标申请人签字或盖章。
2、办理申请交费。
3、向商标局提交商标注册申请。
商标注册宜早不宜迟,早日完成商标的注册才能早日保护自主品牌权益不受他人侵犯,更多知识产区专业问题,请咨询麦肯锡客服!
美国商标注册后,需要如何去维护呢?

美国商标注册成功后并非一劳永逸,需要定期对商标进行证据提交、宣誓、续展相关的维护工作非常重要,一旦忽略了商标的维护,商标专用权则非常容易被他人侵犯权益。美国商标后期需要做哪些维护工作呢?
一、证据提交
美国对于注册商标的实际使用是非常重视的,所以在美国商标注册成功之日起的5-6年内和注册后的每个10年都需要向美国专利商标局提交商标使用的证据,逾期(有6个月的宽限期)就要缴纳一定的罚金,而且那些还尚未投入使用的商品需要进行删除处理。
二、商标宣誓
美国商标法规定,美国商标法第8款,在商标注册后第5年和第6年间,商标注册必须向美国专利商标局提交经其签署的第8款宣誓书,宣誓商标注册在商标注册后5年内将注册商标使用在注册所核定的所有商标和服务上,如果5年内未使用,将面临着被撤销的风险。美国商标注册后在以下情形需进行宣誓:
1.美国商标意向使用需要宣誓
2.美国商标注册后第5-6年需要宣誓
3.美国商标法第15条“不可争议”需要宣誓
4.美国注册商标续展前使用需要宣誓
(注:基于意向使用申请、基于实际使用申请和基于国内注册申请的起算之日均为自注册之日起算,若是基于马德里商标注册指定的起算之日为非马德里国际注册日)。
三、商标续展
美国商标续展与国内一样也是10年续展一次,续展后的有效期是10年(1989年11月17日前的商标注册和续展注册有效期均为20年)。提交续展的时间是注册期满前半年至注册期满后3个月内,如果是在注册期满后的3个月宽展期内提交续展还需要支付罚金。
美国对商标的使用非常重视,商标的证据提供及商标宣誓也影响着商标后续使用和是否能继续拥有使用权,如果企业错过维护商标的时间,则有可能失去商标的专用权。
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通过联邦注册美国商标,对企业有什么好处呢?

通过联邦注册美国商标,对企业有什么好处呢?
1. 可在联邦法院起诉商标侵犯行为;
2. 可在起诉商标侵权的诉讼中获得赔偿费、堂费、律师费 及“3倍金钱损失”;
3. 可享有假定的有效注册;
4. 可享受不能推翻的某种权利;
5. 可在货品、产品上印有注册符号;
6. 如将注册文件递送美国海关处,可防止侵犯商标货品进口美国;
7. 建立推断性拥有权的告示;
8. 可作民事和刑事诉讼起诉假冒货品;
9. 可到其他国家申请注册商标,享受双边优惠。
在各州注册的商标,则可保证注册商标着在该州的商标权益,若受到侵权可到州法庭起诉。任何从事美国进口的商标人员都应考虑本身工业产权的利益,通过美国律师申请注册商标,以免受到侵犯。
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商标注册对于亚马逊有多重要?

亚马逊是全球最大的电商平台,占领了美国45%以上的市场,拥有超6000万会员。目前也是全球商品品类最多的电商平台。目前商家选择境外跨境电商首选平台就是亚马逊,而这么人入驻亚马逊背后,却存在许多的疑问,为什么很多人做亚马逊注册商标备案?商标备案后又哪些好处呢?如何进行亚马逊国际站商标备案呢?
首先,为什么要注册商标来进行亚马逊品牌备案呢?
(1) 保护品牌, 防止跟卖;
(2) 省下UPC,登记品牌后可以不需要UPC上传listing;
(3) 申请产品加锁,防止产品资料被改, 对产品拥有更多的控制权;
(4)打造国际知名品牌
(5)品牌溢价,赚取更多价值
那么, 如何在Amazon上创建自己的品牌?
亚马逊品牌创建和备案分为2种,一种是在亚马逊平台申请注册的亚马逊品牌备案,这种相对来说比较简单,按照亚马逊的要求提供相应的材料就能进行备案,另外一种是在美国商标局(欧盟商标局或者对应的站点国际商标局)申请商标注册,然后再提交给亚马逊进行认证。2种备案都有效,但如今跟卖卖家猖獗,前者备案是无法满足保护亚马逊店铺品牌被跟卖的。所以,现目前越来越多的人进行第二种,在各个国家的商标局进行注册商标来备案,做亚马逊美国站注册美国商标,做亚马逊英国站注册欧盟商标,做日本站注册日本商标就可以了,因为商标注册是有通过率的,建议可通过专业的国际商标代理公司来进行注册,专业的人干专业的事。
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美国商标的侵权标准,你都知道吗?

在美国,判断商标侵权的最基本的标准。一个商标的拥有权,是由商标的注册时间先后决定的。也就是说,谁先使用一个商标,谁就拥有该商标。因此,判断一个商标是否侵犯另一个商标的权利,就看谁先使用这个商标。
但是,并不是任何两个相同的商标都不允许同时存在。这时,判断商标是否侵权的另一个标准是,新商标的出现是否让消费者对两个商标品牌产品产生混淆。如果两个商标是在完全不同的行业或不同的地区,有着不同的客户群体,并且有着不同的销售渠道,那两个相同的商标是可以同时存在的。
但是,这一判断标准对那些著名的商标并不适用。比如说,如果您使用麦当劳的商标甚至是相似的图案去卖汽车,这看起来似乎与麦当劳卖的快餐风马牛不相及,法庭仍然会判您侵权。事实上,即使是法庭最终的判决对您有利,您也很难有精力和财力与一家大公司在法庭上周旋,等到法官判决的那一天。
所以说,在选择美国商标时的一个重要原则,就是要避免与任何著名的商标相似。否则,会有侵犯他人商标的风险,将面临着侵权诉讼。
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美国商标如何判断是否近似呢?

在进行商标申请之前,做好申请前的准备工作是一个非常重要的事情,因为这可以一定程度上保证申请商标的通过率,以免浪费不必要的时间和金钱。而商标查询便是其中非常重要的一个环节,那么美国商标查询的结果是否近似,应该怎么判断呢?
美国商标近似基本上可以从以下两个方面来判断:
1.商标近似
判断商标的整体部分是否近似,包括外观显示,组成字母,发音,文字含义,文字翻译,整体商业印象等方面,判断商标是否近似。
2.产品/服务项目近似
美国对于产品/服务项目的近似判断,与国内有很大的区别。美国对于一些交叉的产品或者服务项目,即便不处于同一个类别,同样
认为属于交叉近似。比方说,申请9类的电子产品和申请35类的电子产品零售服务就可能判定近似。
甚至有时候对于产品的生产渠道,销售渠道,相关衍生产品也有可能判定近似。比方说,有一个叫做“ABCD”的商标是在美国申请
了3类化妆品类的商标,同时产生较好的知名度和品牌效应,那么当别人再在18类申请“ABCD”这个商标做箱包产品,那么审查员就有可能判定这个商标可能与第3类的产品近似。理由是:首先两者的商标一模一样,其次,如果都是线上销售那么销售渠道也相同,并且审查员会说,化妆品类产品和箱包产品一般都是会让客户产生关联感,比如,迪奥,香奈儿等品牌,既卖化妆品也卖箱包,会让客户产生关联感,发生误导。
除此以上主要两点判断方法之外,还有其他一些不太常见的判断标准。总之在申请之前寻找专业的国际代理机构进行前期查询是非常有必要的。
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注意:美国商标可以不注册在USPTO?

美国商标注册中,很多申请人会好奇美国商标是在哪里注册的呢?甚至不知道美国商标分州商标和联邦商标申请的,那在商标申请时又该如何选择呢?今天我们就来普及一下美国商标申请的相关知识。
美国商标联邦注册是注册于美国专利商标局,适用于州际间贸易及美国与其他国家和地区间的贸易。联邦注册在美国的50个州以及西萨摩亚群岛、关岛、巴拿马运河区、维尔京群岛、波尔多黎各岛北马利亚纳群岛有效。
州注册的保护范围仅限该州,且商标权的范围因州而异。州商标注册的主管单位一般是州政府,申请注册的要求及费用都由各州自行拟定。
联邦商标比州商标注册的优势较为明显,联邦商标可享受优先权、保护范围更广、费用较申请全部的州商标便宜、可以在海关备案等。作为中国企业,如果想在美国注册商标的话,联邦商标注册是最合乎企业利益的决定!
商标注册的类型选择应谨慎对待,并不是每个商标都可以注册于USPTO。 每个标记也不是合法保护的。 也就是说,一些标志可能无法作为寻求阻止他人在相关商品或服务上使用类似商标的法律索赔的依据。
商标具有一定的特殊性,很多申请人在商标注册前未对商标进行检索,排除商标存在的风险,最后提供的商标会各种原因难以注册。
在提交商标/服务标志申请之前,您应该考虑(1)注册的商标标记是否可注册。(2)根据所选标记的强度保护您的商标是否很困难。
在这方面请注意,美国专利商标局只注册商标。作为商标拥有人拥有全权负责执行商标的权限。
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美国商标注册,那些你不知道的专业知识!

随着互联网的发展,国内进驻跨境电商的企业保持快速扩张的态势,美国作为全球第一大经济体是中国出口跨境电商主要目标市场,而美国商标注册是跨境电商中非常重要的一个环节,在亚马逊平台通过商标品牌备案可以防止跟卖这一恶性行为,达到保护产品的目的。但很多企业不清楚注册美国商标有哪些问题是必须要了解的,那么我们看看美国商标注册前要了解那几点事项呢?
一、商标申请基础
美国商标注册遵循“使用在先”原则。即商标权的获得以商标的实际商业使用为基础,商标注册证作为权利证明的一种初步证据。因此申请人应既保证商标的实际商业使用以取得商标权,又应及时注册以巩固权利。美国商标的申请基础大致分为以下三种:
1、“实际使用”:适用于申请商标已在美国使用的情况,提交申请时需同时提交使用证明。为节省手续和成本,目前较多国内申请人采用此方式,但对实际并未使用的申请人来说,需要承担诚信风险。
2、“意向使用”:适用于申请商标打算在美国使用的情况,相关的使用证明可在初步授权后6个月内提交,每次可延长6个月,最多不得超过3年,并需缴纳额外费用。
3、“国内基础”:适用于申请商标在中国已注册或已申请的情况,申请人可以就该国内注册或申请为基础向美国递交一份商标申请,但该申请须与国内基础相一致。
二、区分“主簿”和“副簿”
美国专利商标局将注册薄分为主薄和副薄。只有具有显著性的商标才能在主簿注册进行注册申请,显著性来源于商标独特的特征或对商标长期广泛的使用。副薄注册商标指在注册时不具有显著特征、但又具有一定区分商品或服务作用的标志。虽然商标暂时没有很强的显著性以致无法很好地起到区分来源的作用,但能够通过长期地使用而产生第二含义或者获得限制特征。
主簿注册的优势?
(1)注册证是商标使用的表面证据,一般情况下可直接展示商标注册证用作商标在美国商标的使用证明;
(2)注册证是证明商标注册人在美国持有该商标并使用该商标的证据;
(3)注册证可用作宣示商标专用权;
(4)可在美国专利商标局数据库中检索;
(5)主簿注册的商标可在美国海关和边境保护局进行备案,以增加进出口商品的保护力度;
(6)主簿注册的商标在主张权利或处理侵权纠纷时可向联邦法院提起诉讼程序;
(7)主簿注册的商标可依据马德里协定延伸至其他马德里成员国;
(8)主簿注册的商标可在其使用的货物上标注®的字样;
(9)主簿注册的商标可在注册期满5年后进行不可争议宣誓,宣誓后商标不可因缺乏显著性为由对该商标提出无效;
(10)主簿注册的商标在法院裁定中可享受三倍损害赔偿原则,包括律师费以及其他各种费用;
副簿注册的优势?
(1)副簿注册的商标同样可在其使用的货物上标注®的字样;
(2)副簿注册的商标在主张权利或处理侵权纠纷时可向联邦法院提起诉讼程序,但需同时主张不正当竞争;
(3)副簿注册的商标可被商标局引证作为在先权利驳回在后申请的商标,对在后申请注册主簿的商标同样适用;
(4)副簿商标申请审查结束后不再进行异议公告而直接注册,因此任何第三方无法对副簿商标申请提出异议;
美国商标副薄注册不能转为主薄注册,商标注册中也并不存在这个程序。如果在副簿注册获得商标注册的所有人欲在主簿注册获得商标注册,可在商标通过大量使用获得显著性后重新申请该商标注册于主薄。
通常,美国商标注册于主薄中,主薄注册获得的商标保护力度比副薄注册更加大,但副薄注册与主薄注册更为灵活,企业可根据实际情况选择主薄注册或副薄注册。
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注册美国商标需要符合的实质法律要求!

自2013年以来,来自中国的申请人向美国专利和商标局(USPTO)提出的商标申请增长了11倍多。一方面,中国政府鼓励中国企业在境外发起专利、商标等的申请或登记。另外,互联网线上购物的国际化,使得跨境电商业务蓬勃发展,跨境电商平台对平台上商家的商标使用提出了更多的要求。
但是美国商标局接到的许多来自国外的申请由非专业的境外中介完成,其材料质量参差不齐,影响审查效率。对此,美国政府规定:自2019年8月3日起,所有非美国地址的商标申请人必须聘请美国律师作为代理人。
即使有美国商标律师的专业服务,对广大企业来说,对美国商标法的基本了解对其在美国的经营和发展会大有裨益。美国商标法下成功注册商标必须满足三大实质性条件:显著性、非功能性和在商业活动中使用该商标。
一、显著性
“显著性”是商标法上特有的概念,与专利法中的“新颖性”和著作权法中的“独创性”相对应,但含义不同。商标法上的显著性指“可以标明自身并与其它商品或服务相区别”的特性,主要分为两种:固有的显著性和获得的显著性。前者指商标标识由于其本身的特性或者使用的情景而具有显著性,后者指标识本身并没有显著性,但是通过在经营中持续的使用而积累起与其它商品或服务相区别的特征。
在美国,显著性不是简单的“有”或者“无”的问题,被认为是一个连续体或者谱段。美国最高法院在 Abercrombie & Fitch诉Hunting World案中确立了认定商标显著性的“Abercrombie谱段”。
从显著性要求来说,在选择商标时可以考虑:第一,如果还未确定商标,那么可以创造一个新词汇,或者选择与自己的商品或者服务无直接关联的词汇。第二,如果商标已在使用当中,而且属于“描述性”的,那么只能选择获取“衍生含义”的途径,也就是通过广泛和持续的使用扩大商标的知名度,在消费者群体中建立该商标与申请人的直接联系。
二、非功能性
商标法规定,申请注册的商标不得具有功能性。其原因涉及到与专利法的衔接,具体而言,专利的本质在于“公开获得垄断”,即专利权人通过公开其专有技术获得法律保护的“排它使用权”,但是,出于公共利益的考虑,这种保护是有期限的。期满后,专利技术就进入公共领域,可以被他人无偿使用。
跟专利不同,注册商标可以续展,因而获得长期(理论上无限期)的法律保护。所以,如果某项具备实际功能的特征可以作为商标注册而获得无限期保护的话,那么将导致与专利立法政策的直接冲突,破坏专利制度的设计。
有可能涉及功能性的商标大多不是文字性的,而主要是商品的外观设计。功能性指的是“某种设计对商品的使用或者目的而言是必备的,或者会影响到商品的成本或者质量”。一般来说,如果某种设计已经成功申请了实用专利,那么就具有功能性。相反,外观设计专利本身则不具备功能性。
功能性分两种——实用功能性和美学功能性。先说实用功能性的两种情形:产品外观设计可以实现某种功能,并且如果不采用这种设计就无法达到该功能;或者某种外观设计使得该商品具有相当的优势,以至于其他商家如果不采用相同的设计根本无法与之相竞争。
美学功能性是指某个设计主要是为了增加商品的美感,而不具备实际的使用便利。但是这种设计使得商品具有极大的吸引力,其他商家如果不效仿就无法竞争,比如,情人节巧克力的心形设计既是如此。
三、在商业活动中使用商标
说起这个要件,必须提到美国商标法在传统上与许多其他国家商标法的一个重大区别。试想,假如有两个(或多个)申请人对相同的商标标识提出注册申请,那么谁可以获准注册呢?
对此,传统的美国商标法采用使用在先的原则,先采纳并使用商标的主体享有优先权,可以优先于其他主体申请注册。与此相对,世界上大多数其他国家(如欧洲大陆和中国)采用申请在先的原则。顾名思义,这意味着无论各方何时开始使用,最先提出注册申请的一方将获得优先。
申请人必须在商业活动中(如销售或者宣传时)使用自己的商标标识,用来指示其商品或服务,或者与同类其它商品或者服务相区别。典型的使用方式诸如:将商标粘贴或标注在商品上;在宣传手册或者广告中使用商标;或者在提供服务的场所展示商标,等等。
美国国会在1988年通过了“商标法修订法案。该法案于1989年生效,允许商标申请不基于“实际使用”,而是基于“诚意的使用意图”。这意味着,申请人在注册时即使尚未使用商标,只要出具声明表示其有使用该商标的意图即可。
这种注册申请并不能免除申请人的“实际使用”义务。申请人在审查期间必须提交 “实际使用”的证据供商标局审查,才可能获得最终注册。
“使用意图”申请将确定“优先权”的日期从传统上的实际使用日提前到了申请日,对许多申请人而言更加有利。所以,一般而言,如果准备采用这种方式申请注册的话,应当尽早提交。
来源:中国贸易报
震惊!这位律师咨询费高达10万1小时?

最近热播的《精英律师》成为了律师同行的热议话题,剧中由靳东饰演的男主角一小时六千至十万的律师咨询费,配专职司机的林肯,还有妖娆美艳的女秘书,坐落于北京CBD的超大办公室。话说普通合伙人待遇什么时候变得这么好了,真是让人大跌眼镜!
6000元-100000元一小时律师咨询费
剧中男主说资深律师咨询一小时的收费标准,在六千到十万之间,后面男主角主动降低价格说咨询费不低于五万!这个价格,太夸张了!说实话,现实中普通合伙人每小时咨询收费10万是不可能的。
律师行业都是专业人士,按级别收费,一般律所不同级别的律师、合伙人收费都是明码标价的,看看下面的收费标准就知道了。
某国际律所的收费标准:
国内律师每小时收费汇总统计(2017年):
中华人民共和国知识产权法是哪部法律?
看到剧中的《中华人民共和国知识产权法》时,才是真正让人哭笑不得!我国保护知识产权的法律有《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国著作权法》等等,着实没听过《中华人民共和国知识产权法》这到底是哪部法律?
原来我们和每小时收费6000-100000元之间的距离是差了一部《中华人民共和国知识产权法》。
律师咨询到底该不该收费?
这个问题成为了咨询者与律师之间永恒的话题。很多咨询者认为,我只是问律师几句话而已,也没让律师帮我做什么工作,这也要收费吗?对于律师来说回复咨询者的问题需要放下手上繁重的案件,专心聆听咨询者的诉求再利用自己多年的法律知识、执业经验,给出建议结论。虽然是几个问题的回复,但是这也属于脑力劳动,也应该得到大家的尊重。而且大家很有必要知道知识产权律师的收费模式,请看下面:
一、定额型
委托人支付诉讼费、差旅费、公证费、律师费等所有费用,律师费的数额是确定的,案件胜负与律师费没有联系。这类模式适合有一定知名度的中上律师,是否接洽该案对律师来说具有较大选择权,收费数额将比较高,这类案件数量不多,个案比较明显,且案件对客户比较重要。
二、定额+提成型
与定额型不同点在于,案件胜诉后委托人额外按照一定数额或比例奖励律师代理费。由于采用这种模式,前期基本代理费一般会比定额型的略低一些,期待案件胜诉后的奖励,可以将律师费与案件的胜负关联,增加律师的关注度。该类模式可以适当降低客户风险,或者在客户信任度还没有百分百的情况下的一种缓冲方式。
三、半风险型
委托人支付诉讼费、差旅费、公证费等办案费用,先约定基本律师费但暂不支付,案件胜诉获得赔偿后,从赔偿额中先支付基本律师费,并按一定的比例另外支付提成律师费。当然在实际过程中,还可以出现直接按赔偿额的比例支付律师费的情况。这类案件适合中商标、专利案件,且为个案或小批量案件,律师对商标侵权或专利侵权进行了基本判断,胜诉可能性大于50%的案件,此时提成的比例通常会达到20-40%之间。
正所谓艺术源于生活、高于生活,《精英律师》剧情中引入了老百姓日常生活的多种情景案例,涉及了知识产权、版权、商业秘密等法律知识。该剧不仅向观众普及了法律知识,也默默地传递着法律精神。
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麦肯锡:商标注册
没品牌备案上传不了产品?亚马逊又搞事了!

一年一度的年终旺季正如火如荼地进行,亚马逊卖家们鼓足干劲冲刺销量不断上架商品,但是卖家们反映现在没有品牌备案上架不了产品?亚马逊又有什么骚操作?
亚马逊对品牌政策进行了更新,根据公告显示,消费者所作出明智的购买决定依赖于品牌名称等详细的页面信息,而准确的品牌信息将会帮助客户在选购时找到相应的产品,并对产品进行评估。因此,Listing上的品牌属性应该与生产该产品的品牌名称一致,若Listing不属于任何品牌,则品牌属性应填写为“N/A”。例如,AmazonBasics产品应始终在商品详情页面上显示“ by AmazonBasics”。若商户试图创建不符合该政策的Listing,系统则会要求其在列出之前先对品牌属性进行修复。
此前,亚马逊因售卖假货被特朗普政府考虑将亚马逊旗下的一些海外网站列入“假货恶名市场名单”中。改名单主要针对销售冒牌货的零售商。而亚马逊在经受该事件后,投入数十亿整顿治理平台假冒伪劣商品,完善品牌信息,提高消费者购物体验。
经过此次整顿,跟卖产品的卖家很难上架商品,使得高仿山寨的产品将无处遁形。品牌是检验产品的唯一标准,这次亚马逊推行的品牌政策,提示着卖家们商标注册是亚马逊运营中品牌备案的关键一步,也是必须的一步。没有品牌商标的卖家必定要注册商标才能敲响亚马逊的大门。
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商标法如何保护品牌商标?相关法例是这样规定的!

随着企业的知识产权保护意识不断增强,而商标法作为申请商标时的法律依据,企业应了解商标保护相关的法律法规,对于预防商标侵权非常有帮助。那么品牌商标保护的法例有哪些呢?
《中华人民共和国商标法》第13条规定:就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。
就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。
《中华人民共和国商标法》第41条第2款规定:被恶意注册的驰名商标所有人在请求商标评审委员会裁定撤销使其蒙受损失的注册商标时,不受本款中的五年的时间限制。
《驰名商标认定和保护规定》第13条规定:当事人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记,可能欺骗公众或者对公众造成误解的,可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记,企业名称登记主管机关应当依照《企业名称登记管理规定》处理。
《驰名商标认定和保护规定》第14条规定:各级工商行政管理部门应当对驰名商标加强保护,对涉嫌假冒商标犯罪的案件,应当及时向有关部门移送。
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第2条规定:依据商标法第十三条第一款的规定,复制、摹仿、翻译他人未在中国注册的驰名商标或其主要部分,在相同或者类似商品上作为商标使用,容易导致混淆的,应当承担停止侵害的民事法律责任。
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注册美国商标为什么会被驳回呢?应如何处理?

随着国内电商市场逐渐趋向饱和状态,各大电商平台规则也越来越严格,不少卖家开始转战国外市场进驻跨境电商平台大赚美金。但是进驻美国电商平台首先得注册美国商标保护自主品牌,在美国商标申请过程中,不少企业会收到商标申请的驳回通知,那么商标通常是什么原因被驳回?该如何处理呢?
1. 商标信息不规范
若商标申请人不熟悉美国商标的申请流程以及应该注意的细节,也未委托专业商标代理机构申请商标,卖家们可能因递交商标信息时不规范而受到审查员的商标驳回通知,审查员也会建议商标申请人委托专业的商标代理机构代为操作。此类审查意见答复基本上能通过。
2. 商标描述信息不规范
因美国官方对商标信息要求准确细致的描述,而每一个商标都有独一无二的设计理念。在申请资料中,个别卖家没有寻求专业代理机构进行办理,填写商标描述性信息不规范被驳回。此类商标驳回基本上能通过。
3. 商标虚假证据
美国是遵循商标在先使用的国家,而很多卖家会在产品尚未上市时申请商标,伪造商标使用证据进行提供。美国商标局审查商标时会怀疑使用证据的真实性,伪造使用证据被驳回是比较常见的。这种情况被下发商标驳回通知,可以重新递交真实使用证据。
4.商标申请图样不清晰驳回
因商标申请图样不清楚被驳回,可直接联系专业代理机构重新提交商标申请图样,这种情况基本上都可以答复通过。
5. 商标近似驳回
商标因近似被驳回,需美国专业律师根据商标近似的具体情况判断商标答复的难易度进行答复,因此,美国商标申请前期的检索筛选显得异常重要,商标检索可避免大部分的商标近似问题。此类商标驳回需根据具体情况进行具体分析。
以上几种情况是较为常见的商标驳回原因,其他商标驳回原因需根据具体情况答复。
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个人名义和公司名义注册商标区别在哪?咋选?

商标注册量不断上升,很多人都不清楚商标注册是使用公司名义还是个人名义进行申请,而根据商标法的规定,商标注册使用公司名义或个人名义申请都是具有同等法律效力。那到底个人商标注册和公司商标注册有什么区别呢?
一、商标注册材料
1.公司名义注册提供:公司营业执照复印件
2.个人名义注册提供:个人身份证复印件、个体工商户营业执照复印件
二、商标归属权
1.公司名义商标
所有权属于公司,企业法人或者企业股东不享有注册商标专用权。如果公司注销,商标将失效,商标属于公司财产需要清算。
2.个人名义商标
个人注册的商标只属于个人所有。虽然在申请时提供了《个体工商户营业执照》副本复印件,但该商标注册成功后属于个人,由个人使用和控制。
三、商标稳定性
1.公司商标欠缺稳定性
当公司名义或者地址亦或是公司法人的变更,商标也要相应做商标变更。
2.个人商标相对稳定
个人的身份证一般是不变的,商标也不需要进行变更,相对稳定。
四、商标支配权
1、公司注册要由公司决定商标的使用情况。
2、个人注册权限比较集中,个人享有商标的专用权。
五、商标使用证明
1、公司名义使用证明
公司的活动、产品、服务比较多,只要其中一项使用了商标就属于商标的使用。
2、个人名义使用证明
个人很难证明使用过商标。
六、商标注册申请人名义要求
1、企业注册商标
申请人必须是《营业执照》上的企业名称,不能更改其它的。
2、个人注册商标
个体户申请可以以其《个体工商户营业执照》登记的字号作为申请人名义提出商标注册申请,也可以以执照上登记的负责人名义提出商标注册申请;个人合伙可以以其《营业执照》登记的字号或有关主管机关登记文件登记的字号作为申请人名义提出商标注册申请,也可以以全体合伙人的名义共同提出商标注册申请。
个人或企业名义注册商标没有太大的影响,两者在法律上都是同等效力。若商标使用中遇到纠纷,可咨询专业商标代理机构处理法律纠纷问题。
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重磅!电商领域知识产权侵权或遭封杀?

国家知识产权局知识产权发展研究中心12日发布的《中国电子商务知识产权发展研究报告(2019)》显示,不断加大打假防假技术研发和应用投入力度,是加强电子商务知识保护的有效举措之一。
报告称,以阿里巴巴为例,2018年,96%的疑似侵权链接一经上线即被封杀,因疑似侵权被平台主动删除的链接量下降67%。数据背后是该平台开创性地将语义情感分析、商家全景视图、直播防控体系等新技术应用于知识产权保护。报告认为,借助互联网、大数据、区块链等新技术,可以更加精准打击侵权违法行为,解决维权成本,降低侵权风险,有助于推动全社会知识产权意识的提升。
报告提出法治护航、平台自治、社会共治、智慧之治的“四治”理念。即依托于法治的知识产权保护,是激励电子商务创新发展的基本保障;完善的平台治理体系是电子商务知识产权保护体系的重要组成部分;政府、电商平台、权利人、消费者等各方共享共治格局初现;技术创新驱动治理手段升级。
报告认为,虽然电子商务领域的知识产权保护相关的各项数据、指标持续向好,但依然面临包括跨境维权、平台治理等问题。报告建议,应加强合作与对话、促进创新与升级,通过广泛联合和共同关注重要的知识产权问题,依托日新月异的技术手段、齐心协力的共同治理和日臻完善的知识产权保护标准与规则体系,为全球共治提供新方案,为创新发展注入新动能。
国家知识产权局知识产权保护司有关负责人介绍道,2018年,该局共办理电商领域专利侵权假冒案件33025件,同比增长66.4%。下一步,国家知识产权局知识产权保护司将以电子商务领域为重点进一步加大知识产权保护力度,加强跨部门、跨地区执法协作和政企合作,进一步发挥调解和仲裁在化解知识产权纠纷中的作用,形成保护合力,探索建立更加便捷、更加高效的电商行政保护机制。
麦肯锡:专利申请
来源:科技日报
中国知识产权保护得到国际认可 专利是这样“炼成”

“今年前7月,国外申请人在中国提交的发明专利申请达9.2万件,同比增长8.3%;在中国提交的商标注册申请达到14.9万件,同比增长13.1%。”9月12日,国家知识产权局副局长甘绍宁向记者介绍。
当日,数十名中外媒体记者走进国家知识产权局,与一线审查员和相关负责人面对面,了解中国知识产权工作的最新进展。
专利审查员总数达1.4万人
“这是一件新的申请,申请人是一家日本公司,它们对手术机器人的机械臂结构进行了改造。”在国家知识产权局专利局审查协作北京中心,审查人员正在电脑上演示专利审查的过程。
第一次审查结束后,审查员会撰写审查意见通知书,申请人也可以根据意见继续提交陈述。通常要沟通几个来回,才能最终做出授权或驳回的认定。
数据显示,从2013年到2018年,国外来华申请发明专利和商标数量累计达79.8万件和108.8万件,年均增长分别为3.9%和10.5%。与数量增长同步的,是知识产权审查质量和效率的提升:今年上半年,中国发明专利审查周期为22.7个月,而商标注册平均审查周期则压减到5个月以内。
专利审查离不开审查人员。据介绍,除北京中心以外,国家知识产权局还在江苏、广东、河南、湖北、天津、四川等地建成了6个京外审查协作中心,目前审查员总数已达1.4万人。
北京中心主任郭雯介绍说,“中心设立18年以来,发明实审结案总量已经由200余件增加到200万件,审查业务也从发明实审拓展到实用新型初审、外观设计初审,实现了技术领域的全覆盖。”
推动营商环境不断优化
加强知识产权保护是完善产权保护制度最重要的内容,也是提高中国经济竞争力最大的激励。在专利申请量不断增长的同时,中国正在加快修订知识产权法律法规,大幅提高侵权违法成本。
甘绍宁说,中国在知识产权领域强化“严保护、大保护、快保护、同保护”,将加强知识产权保护作为扩大开放的重大举措和塑造良好营商环境的重要方面。
近年来,中国积极构建依法严格保护知识产权的良好环境,得到了国内外申请人和国际社会的高度认可和评价——
去年底世界银行发布的《2019营商环境报告》显示,中国营商环境在全球排名从2017年的第78位大幅跃升至第46位;
最近,美中贸易全国委员会发布的2019年度《中国商业环境调查报告》显示,58%的美国企业认为,过去一年中国加强了知识产权保护,创下2011年开展该调查以来的最高水平;
美国商会全球知识产权中心发布的《2018年国际知识产权指数报告》,不仅将中国排名比前一年提升了两位,还对中国在专利权和著作权领域的改革效果、各级政府和执法机构对知识产权的重视、研究机构和个人的知识产权意识及运用能力给予积极评价。
(来源:人民日报海外版)
警惕!商标注册新骗局,这些快递不要随便收!

电话欠费、冒充公检法、调包二维码、微信伪装身份、娱乐节目中奖、微信伪装身份,这些日常生活的骗术很多朋友都曾无法辨别而受骗。在知产界,不少骗子利用大家商标知识薄弱的弱点设局行骗,而骗子使用的这种新式商标注册骗局,使得不知就里的朋友身陷骗局。
近来一些业内客户表示,自己收到了一份由凌云或泠沄专利中心的公司发出的商标公告快递,寄件地为广州和郑州,需要货到付款20多元,快递上面还写明:“拒签视为该公告送达,请务必签收。”不懂就要问,据说,快递中寄出的是一份A4纸大小的纸质“商标公告”。
而令人感到奇怪的是现在纸质的“商标公告”已经非常少见了,并且商标网在2018年11月已经发出了“关于商标网上服务系统全面上线运行的公告”。
公告中已经提到:商标网上服务系统2018年11月5日全面上线运行。届时,通过商标网上服务系统提交的商标申请所产生的全部商标文件,除商标注册证外,其他商标文件将采取电子文件方式送达,不再以纸质文件方式送达,用户可自行登录商标网上服务系统下载打印使用。以纸质文件方式提交商标申请的,商标文件仍以纸质文件方式送达。
所以综合商标申请的情况来看,绝大多数商标申请目前都是网上申请。并且网上申请的纸质商标公告不再送达,只要商标审查通过,就会有电子版的《商标公告》,申请人或商标代理机构可自行下载打印。
值得注意的是,纸质公告的寄送主体是商标局。即便个别纸质申请的商标有商标公告,那也是商标局官方寄送的某一分册《商标公告》,并且商标公告的工本费和快递费都是免收的。
正常来说,商标纸质公告的寄送主体是商标局,而不是凌云或泠沄专利中心,经过查询,泠沄只是一家普通的专利代理中心并非专利中心,而且官方地址与快递单上的地址不一致,目前是否这家公司暂时不确定。
这两家专利公司冒充商标局,向商标申请人不法收取快递费的行为明显是“到付骗局“,算一算到付件一般为21~25元不等,按照平均价23元一件的话,一个月发一万件,得18万元;如果发出十万件,180万;100万件发出去买就有1800万了,照这么发展下去,骗子真的是趟赚啊!可是骗子们这种挑衅法律的行为注定是不会得逞的。
在这个骗子横行的时代,这次的“到付骗局“只是其中一种行骗手段,还有伪造国家公文谎称国家机构、商标不查询就注册等层出不穷的黑心手段都是骗子为了获取不法利益的途径。在此,呼吁所有的商标申请人,遇到不法分子冒充商标代理机构索取钱财时应立即与商标申请代理机构联系确认,及时制止犯罪分子的违法行为。
红牛商标败诉,审理费1800万,斗牛之战将持续上演!

近日,中泰红牛商标系列纠纷案的判决引起各界人士的关注!
红牛最初起源于泰国,隶属于泰国天丝医药保健有限公司(下称泰国天丝)旗下品牌产品。1984年,华彬集团初创于泰国,并于1995年与泰国天丝合作成立了中国红牛维他命有限公司,此时华彬集团通过授权拥有了“红牛REDBULL”商标在中国的经营权,正式将红牛引进中国市场。
红牛进入中国市场后,华彬集团负责红牛的生产和销售,泰国天丝负责品牌授权和技术支持。在华彬集团对品牌的20余年深耕下,红牛占据了中国功能性饮料“大哥”地位,年销量最高曾突破60亿罐,华彬集团陆续新建了3家红牛公司,拥有近50个加工厂,华彬集团及投资者们赚得盆满钵满,而华彬集团也产生了自立门户的想法,注册了多个类别的红牛商标,以作防备之用。
红牛商标案正式爆发
因利益不均,泰国天丝与华彬集团的关系逐渐产生了裂痕。2016年10月,中国红牛商标授权到期,泰国天丝多次表示拒绝延期合作经营;2017年泰国天丝把中国红牛饮料罐生产商奥瑞金告上法庭,同时也向红牛国内关联公司提起商标侵权诉讼。诉讼中,中国红牛实控方华彬集团称握有一份关于双方承诺合作50年的法律文件,可以为红牛中国的经营期限延续时间,此说法并未有实质证据支持。至此,双方不止陷入了红牛商标授权的二十年”和“五十年”之争。
中国红牛作为原告,请求法院确认其对17个红牛系列商标享有所有者的合法权益,并要求泰国红牛向其支付共计37.53亿元的广告宣传费用。
不过,在北京市高级人民法院的判决中,未对这两项给予支持。北京市高级人民法院认定:自红中国红牛成立的20余年,泰国红牛与红牛中国签订了多份商标许可合同,在此期间双方关于商标属权并无争议,“红牛系列商标”的权属状态是明确的,均归属于泰国红牛所有。
红牛中国出于自身商业利益考虑,在相关广告宣传费用已经投入过公司运营成本的情况下,要求泰国红牛承担相关费用,该请求缺乏事实及法律依据,法院不予支持,驳回了中国红牛的全部诉讼请求并向法院缴纳案件受理费人民币1880万余元。
最后,中国红牛表态一审判决回避了案件的核心诉求是请求法院确认原告对‘红牛系列商标’享有合法权益,而非请求法院确认本公司为登记注册的商标所有权人,本次案件偏离了原告的真正诉求,未能体现公平原则,对此中国红牛将继续向最高人民法院提起上诉,维护自身合法权益。
继“王老吉”商标案,红牛商标案又给中国企业上了一堂知识产权课,商标授权中使用他人商标时把品牌做大做强只是空中楼阁,企业自身拥有商标注册所有权才是最有利的保障。
国外参展,遭遇展位被封,该如何应对?

近年,我国不少企业发展国外业务,通过国外展会开拓市场,而展会上知识产权侵权纠纷时有发生。
国外参展被查封展位
常州某独轮自平衡滑板车企业带着自家Trotter滑轮车参加拉斯维加斯的美国国际消费者电子产品博览会(CES)。展会首日,美国联邦法警带着小拖车停在展位前出具了相关文件和取证材料,向参展人员表示警方接到投诉,该企业产品涉嫌侵权行为需接受警方搜查,当即以涉嫌侵犯别家专利权威理由没收了展台内的独轮平衡车样品、标语和宣传资料。
美国硅谷Future Motion公司说他们的独轮滑板产品已申请了两项相关的国际和美联联邦专利,他们“听说有类似产品出现在CES上,经过与公司专利律师咨询,并通过正常美国司法程序获得了临时禁令。这是第一次有公司试图在美国境内出售一款仿造产品。”一旦胜诉除将可以向中国公司索赔,要求罚金之外,补偿法律费用,还可以永久禁止败诉公司在美国市场销售侵权产品。
受此事件影响,菲思特同类上百款类型产品在B2B网上的销售被强制下架,网上结算被中止,生产也被迫停止,企业几乎陷于瘫痪!
国外展会期间遇纠纷应如何处理?
第一、参加展会之前,要对参展使用的商标、图案设计、产品外观设计、技术结构方案等,提前向参展国递交专利、著作权、商标注册申请;对递交申请知识产权未授权出证的,最好通过专业代理机构进行全方位的检索、分析,及时排除风险,对可能存在侵权风险的产品做调整,以便做到未雨绸缪。经常参展的企业最好聘请常年知识产权顾问,也可企业内部完善知识产权贯标体系。
如果遭遇知识产权纠纷,应该迅速做出回应,切忌逃避,如果逃避,就等于默认对方的指控。及时寻求当事国知识产权律师的帮助,由于各国法律不同,当事国知识产权律师可以帮助企业对对方所主张的知识产权的法律状态进行评估并且尽量避免后续的一系列后果,比如被拒绝参加展会、拒绝签证或者甚至被提起公诉,以及可能带来的与客户关系的影响。
第二、如果在海关处被没收货品,要积极配合海关方面的处理,对海关需要签名的文件,只有在了解了内容之后才能签名,并复印一份保存。
第三、如果遭遇权利人的警告信或者要求你签署停止侵权的声明时,对警告信要引起重视,不能置之不理,一定要了解对方的要求及是否正当;在未获得知识产权律师的建议之前,一定不要随便签署停止侵权的声明,如果签署该声明,则意味着已经认同对方的指控。但是如果对警告信不予理睬,权利人可能会申请法院的临时禁令。
第四、如果接到法院的临时禁令,不能以临时禁令没有翻译成中文或英文而置之不理。临时禁令通常是法院在仅仅听取权利人的意见而做出的,并未考虑到被告方的意见,所以此时,企业应该积极寻求知识产权律师的建议,认真对对方主张的知识产权进行分析,找出对自己的有利因素,积极争取自己的合法权利。
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你必须要知道商标未注册就使用的风险有多大?

商标是一个企业的灵魂,是企业品牌的象征,很多品牌初创都是重点推行品牌产品,忽视了商标注册的重要性,就出现了商标未注册就使用的情况,在受外部环境的影响下,最后商标注册存在非常大的风险。
那么商标未注册就使用有哪些风险呢?
一、侵犯他人权益
企业虽然在一定时期内使用某项商标,但因未及时申请注册,最终有可能失去该项商标。因我国实行注册原则,这种事情是时常发生的。当企业使用的未注册商标与他人在先注册的商标相同或近似时,有可能侵犯该企业的商标专用权,面临商标侵权诉讼。
二、被他人抢注
我国《商标法》明文规定,商标专用权是通过商标注册来获得,我国申请商标采用的是申请在先原则,即是谁先申请商标注册,谁就获得该商标的专用权。若企业宣传的商标未提交商标注册申请的商标非常容易被他人抢注,一旦竞争对手抢注成功,企业就无法再使用该商标。这样企业利益将会受到损害,同时企业的品牌价值也会被削弱,随意企业必须的注重商标的注册。
三、不受法律保护
《商标法》第三条规定:“经商标局核准注册的商标为注册商标,包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标。商标注册人享有商标专用权,就享受法律保护。”换言之,商标未进行注册就不会受到商标法保护。使用未经商标局核准注册的商标,很难维权成功,难以得到及时、有效的保护。
四、未注册商标不能形成工业产权
工业产权是指人们依法对应用于商品生产和流通中的创造发明和显著标记等智力成果,在一定地区和期限内享有的专有权。
我国《商标法》规定,只有注册商标的专用权才受法律保护,未注册商标不受法律保护。由于未注册商标不受法律保护,就不能形成工业产权,也就不能成为使用人的无形资产。
而且在商标提交申请未成功注册的情况下,同样也不能擅自加注标记,若违反相关规定将面临以下后果:
一、未注册商标在使用中,加注注册标记或标称“注册商标”,既是对消费者的欺骗,也损害了商标管理秩序,视为冒充注册商标的违法行为。
工商部门可以依据《商标法》第五十二条规定予以制止,限期改正,并可以予以通报;违法经营额五万元以上的,可以处违法经营额百分之二十以下的罚款,没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的,可以处一万元以下的罚款。
二、使用未注册商标也有可能侵犯他人的商标权或其他在先权利,如著作权或企业字号权等等,即有被诉侵权的可能。
商标的本质是区别商标或服务来源,商标注册标记可以起到警示的作用,告知他人这是已注册商标,获得法律保护,不要擅自使用。
所以,在品牌推广前要先把商标注册起来,维护企业权益的同时也避免侵犯他人的商标权,企业懂得商标维权的重要性,必然会减少在商标纠纷中给企业带来的伤害。
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商标注册前未查询,可能会被驳回?

商标注册前对商标名称进行检索这是最基本的步骤。而目的是对商标名称进行风险评估,降低商标注册的风险,能够帮助商标申请人避免因在先商标的出现而被驳回或者异议,同时也是为了能够减少驳回或异议造成的不要费用和时间损失。
那如何查询商标是否被注册呢?
1、进入国家商标局网站进行商标查询;
2、委托专业商标注册代理公司查询。
需要商标注册申请人注意的是:商标查询的时候将查询不到近期3-6个月的商标申请情况,因此,就会存在查询盲期。所谓的商标查询盲期是指商标局录入商标申请的时间,由于申请量较大,商标注册申请从提交到录入商标局系统的时间3为-6个月不等,这段时间内是无法查询是否近似商标的,如果在这六个月中有人提前申请了申请人想要注册的商标,那后申请的人就不能注册了。
作为提交商标注册申请前的准备工作,商标查询往往是非常必要的,尤其是当打算申请注册的商标对申请人非常重要,申请人希望提高注册的成功率,或者商标本身的独创性较差,如为代表常见事物的图形、文字或者纯文字商标字数较少,存在在先注册及申请的可能性较大时,商标查询可以使申请人对其商标能否比较顺利地注册做到心中有数。如果查询结果显示,在相同或近似商品上不存在已注册或已申请的相同或近似商标,那么所查询的商标最终注册的可能性大。
商标查询的分类包括哪些?
1、商标近似查询。商标近似查询是指:按图形、文字等商标组成要素分别进行近似检索,可检索到在相同或类似商品上是否已有相同或近似的在先注册商标或在先申请的商标;
2、商标状态查询。通过商标申请号或注册号查询有关商标业务流程状态的方法;
3、商标综合查询。商标号、商标名称、申请人名称等方式,查询某一商标相关信息的检索方法。
商标查询显示无相同或者近似情况时,商标注册申请人因尽快进行申请办理,商标注册申请与商标方法一致,如果商标申请人办理商标查询的时候选择的是委托专业商标注册代理公司办理,那么申请商标注册也可以选择该方式。
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商标为何要全类注册,看完“抖音”和“老乡鸡”案例你就明白了

一个全类注册的商标可以为企业解决90%的品牌侵权问题。
当今社会,注重知识产权的企业不在少数,而因缺少商标全面布局意识的企业也比比皆是,由此带来的企业经济损失不可计量。
百密终有一疏—抖音
抖音,作为一个新兴的短视频APP,以传播广而快的特点在国内迅速走红。创立之初字节跳动公司便注册了企业核心类目商标如:第9类(APP软件)、第35类(广告宣传)、第38类(即时通讯)、第41类(娱乐服务)、第42类(软件开发)、第45类(交友服务)。
紧跟随后,字节跳动公司又马不停蹄地注册了大量抖音家族的防御商标,包含“抖苗、抖响、抖游、抖律、抖一手、防抖音”等。可是百密一疏,抖音并没有注册10类商标,该商标恰恰被长沙一家电子商务公司瞄准在2017年就被抢注了,抖音当然是不服输又重新提交了抖音10类商标的注册申请,但是后续抖音迎来的是商标驳回复审、异议等维权官司。抖音相比于其他企业,品牌商标保护的意识还是比较强,但是对于品牌而言,全类商标注册才是最安全的保障。
中式快餐NO1—老乡鸡
老乡鸡,原名肥西老母鸡,取自当地一句顺口溜,“从肥东到肥西,买了一只老母鸡”。由于2012年大力拓展市场,扩大品牌影响力,改名为“老乡鸡”。而早在2011年“老乡鸡”就已全类别(45个大类)申请注册商标,当品牌进入市场前就已经做到商标无忧,提前布局和规划好品牌,完全隔断了品牌侵权的风险,已然无后顾之忧。
截至2019年11月8日,“老乡鸡”目前共申请了商标159件,对于商标的全面布局可以看出“老乡鸡”对商标保护的重视。
那么全类别注册商标有什么好处?
1.防止他人攀附自己的品牌价值
企业在45个类别上做好商标保护,一方面能防止自己的商标因为他人在其它类别注册了相同或近似商标而被淡化。一方面也可以防止在自己的品牌做大做强后,被别有用心的人“利用”,在自己主要经营的商品或服务以外的类别进行注册,搭便车、打擦边球,攀附自己辛苦创造的品牌价值。经过无数个侵权案例得到的教训:申请全类商标是最好的品牌维权,花一个商标申请费用的钱远远比异议他人、无效他人商标或购买他人商标的费用低。
2.塑造商标优势,保持品牌竞争力
商标体现了一家企业的品牌形象和品牌价值,如果不同行业的企业在不同的类别上注册的商标与自己的商标相同或近似,一旦人家先崛起并不断强大,不但对企业经济构成威胁,更多的是对企业形象和品牌价值造成影响。
3.防止品牌价值被他人“破坏”
全类注册防止他人注册相同或近似的商标对自己的品牌产生不良影响,防止给消费者混淆品牌概念,从而使自己的品牌价值遭受损失。
4.为企业发展、品牌壮大“铺路”
目前企业的发展趋向多元化和跨界发展,比如白酒品牌江小白跨界做医美面膜,故宫跨界美妆口红,当企业拓展产品领域就凸显出全类注册商标的重要性了。而且企业在发展融资、上市估值等商业活动中,全类注册更显得重要。
总的来说,全类注册商标不但是品牌的保护伞,还增强了品牌的凝聚力,突出品牌的差异性,防止品牌过度透支。
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商标注册字体也侵权,到底哪些字体能用?

商标注册时,很多企业想模仿大牌商标的字体设计提交商标申请,其实这种行为会涉及商标侵权,影响商标注册的成功率。到底商标字体要如何应用呢?
商标名称日常使用的方正、汉仪等字体是有版权的,不建议轻易使用,而免费的常见字体有宋体、黑体、仿宋、隶书、楷书等。
依据我国相关法律的规定,设计商标时使用了受著作权保护的字体,如果没有取得著作权人的许可而使用的,注册商标时就会构成侵权。
《中华人民共和国著作权法》
第四十七条 有下列侵权行为的,应当根据情况,承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任:
(一)未经著作权人许可,发表其作品的;
(二)未经合作作者许可,将与他人合作创作的作品当作自己单独创作的作品发表的;
(三)没有参加创作,为谋取个人名利,在他人作品上署名的;
(四)歪曲、篡改他人作品的;
(五)剽窃他人作品的;
(六)未经著作权人许可,以展览、摄制电影和以类似摄制电影的方法使用作品,或者以改编、翻译、注释等方式使用作品的,本法另有规定的除外;
(七)使用他人作品,应当支付报酬而未支付的;
(八)未经电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、计算机软件、录音录像制品的著作权人或者与著作权有关的权利人许可,出租其作品或者录音录像制品的,本法另有规定的除外;
(九)未经出版者许可,使用其出版的图书、期刊的版式设计的;
(十)未经表演者许可,从现场直播或者公开传送其现场表演,或者录制其表演的;
(十一)其他侵犯著作权以及与著作权有关的权益的行为。
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品牌商标注册对企业有什么好处?

商标就是商品的牌子,是商品的生产者和经营者为了使自己生产或经营的商品同其他商品生产者或者经营者生产或经营的商品区别开来而使用的一种标记。
(1)商标是市场中的流通证
1.申请微信、微博等官方认证务必要商标;
2.入驻当当、天猫、京东等各大电商网站也必须要商标;
3.印刷厂印刷各类标签、以及包装或者在各种媒体上做广告宣传也都需要出具相关品牌的商标注册证明文件。
4.只有申请注册商标的商品才能进驻各地区的大型卖场、超市;
(2)是资产中的重头戏
商标的评估价值能增加企业的总资产额,作为一种无形资产,可以通过转让,许可给他人使用,或质押来转换实现其品牌价值。
(3)是消费者眼中的识别码
利用商标宣传商品、服务,言简意赅、醒目突出、便于记忆,给消费者留下深刻印象,以吸引诱发其“从速购买”的欲望,从而达到创名牌、扩大销路的效果,时买卖双方保障的桥梁。
(4)是企业融资的中转站
商标专用权质押贷 款业务是以企业商标所有权为质押物,通过第三方评估确认企业商标价值,银行采用灵活的抵、质押模式,为有融资需求的企业发放企业商标价值一定比例的贷款。
(5)是品牌纠纷中的盾牌
商标注册人拥有商标专用权,受法律保护,别人不敢仿冒,否则就可以告其侵权,获得经济赔偿。但若被他人抢先注册,自己反而可能成为侵权被告。
综上原因企业拥有一枚自己的合法商标是很有必要的,让企业发展顺利的同时还会带来意想不到的利益何乐而不为呢!如对知识产权方面有疑问,请咨询麦肯锡知识产权客服!
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商标注册名称,应如何避免踩雷?

创业时代,衍生了各式各样的新品牌,自然品牌商标保护是必然的,但品牌商标注册前必须得要有个好的商标名字。
如何给商标取名符合申请商标注册的要求呢?请看以下几点:
1.不宜采用数字作商标名称
许多国家认为以数字作为商标名称为缺乏显著性,有些国家很忌讳个别数字,如西方国家认为“13”是个不幸、凶险的数字,任何场合都尽量避开它。有一些国家的法律规定数字可作为商标注册,但以该商标已经广泛使用或已出名成为名牌为条件。所以,为出口商品设计商标,最好不要采用数字作为题材。
2.文字、图形、颜色等如有不好的含义应避免作为商标名称。
有些国家商标法根据本国的风俗作了一些特殊规定,或者在习惯上忌用。出口商品的品牌商标设计,应注意要和各地的社会文化传统相适应,不要违背当地的风俗习惯和各国的宗教信仰,特别是各地的忌讳。
3.商标名称避免使用姓氏进行注册
一些国家的商标法规定,用姓氏名称作为商标必须征得本人同意。如本人死去不久,则要征得其法定代表机构或代理人的同意。我国有些商标所附英文恰巧就是外国人的姓氏名称或有姓氏的含义。如“紫罗兰”商标的英文“Violet”,“前进”商标的英文“Forward”,“钻石”商标的英文“Diamond”,“天鹅”商标的英文“Swan”分别与英国人的威奥莱特、福沃特、戴蒙德和斯伍森的姓氏音相同或相近,这样的商标在国外注册时都遇到了困难,有的根本不能注册。
4.地理名称不建议作为商标名称
地理名称作商标,只能说明商品的产地,起不到使消费者辨认商品生产者的作用,而且容易造成产地的混淆。在国内市场上以地理名称作为商标的为数很多,如黄河牌汽车、北京牌彩电等,但出口的商标最好不要使用地理名称,因为许多国家的商标法都以地理名称缺乏显著特征和地理名称属大家共有,不应为某一生产者独占为由而不予注册。有的即便勉强注册也要附带许多限制条件,如青岛牌啤酒、中华牌香烟等在外国注册就遇到类似的情况。
总之,按照以上几点给品牌商标取名,基本能符合商标注册的要求,但注册商标前建议先选择专业权威的商标代理机构进行专业商标检索,再进行提交商标申请注册。
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遭遇商标侵权,聘请律师将起到什么作用?

近年,商标维权的优势不断突显,不少企业对于品牌商标越加重视。由于竞争对手在商场相互的激烈战争中各显其能,一些企业在利益的驱使下无视国家的法律法规,损害竞争对手的商标权。面对这种情况,企业会选择聘请专业的律师帮助维护自主品牌的知识产权。
那么律师可以在哪些方面给您提供帮助呢?
第一、了解商标侵权案件的现状。
现国家正在不断完善法规,多方面保障商标持有人的合法权利,打击商标侵权行为。但由于我国商标保护方面的工作开展得比较晚,相关保护机制不够健全,根据现状来看,商标侵权现象还是比较常见。
第二、了解商标的特殊属性。
商标在限定的时间内续展,可永久性使用。若客户需无限期使用商标, 国家对于商标权的规定没有时间的限制。此外,很多人还有一个误区,认为商标是一个产品,这是不对的,商标只是产品上被用来起到识别作用的标记。
第三、处理案件,提供建议。
聘请律师主要是处理官司以及提供专业的法律建议。企业运营,必须要提高商标的品牌保护意识,才能防范他人意图侵权的行为。
第四、企业遭遇商标侵权行为,最好寻求主攻商标方面专业律师的援助,对于案件的处理将起到非常重要的作用。
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这些行为竟然属于侵权,您的商标侵权了吗?

商标怎样属于侵权?商标侵权的表现形式有五种,主要包括:伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的。商标法对侵犯商标专用权的行为做出了法律上的界定,有下列五种:
(1)未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的,为商标侵权行为。
注册商标
核定使用的商品相同的商品;类似的商品是指在商品的功能、用途、原料、销售渠道、消费对象、生产经营者等方面,易使消费者难于辨别其来源而产生误认、误购现象的商品;相同商标是指在视觉上无差别或差别甚为细微的商标;近似的商标是指对商标进行整体比较,不易辨别,使消费者产生混同的商标。
(2)销售侵犯注册商标专用权的商品的,为商标侵权行为。
这是指作为商品的销售者不应当销售侵犯注册商标专用权的商品,如果销售就是一种商标侵权行为。但是要使每一个经销商品的人,弄清数以千计、数以万计的商品的使用商标的状况,也不是一件容易的事,所以要考虑实际情况,正确地理解和运用这项法律规定。
(3)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的,为商标侵权行为。
这里应当强调的是,商标作为区别商品来源的标志,它的有形载体是商标标识,商标是通过商标标识发挥识别商品的作用。商标标识包括带有商标的包装物、标签、封签、说明书、合格证等物品。正是由于商标标识是体现商标专用权的一种载体,所以伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售这些商标标识的行为是商标侵权行为。
(4)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的,为商标侵权行为。
这项侵权行为的产生是由于在经营行为中未经商标注册人的同意而更换商标,所谓经营行为是将商品更换了商标后再投入市场。
(5)给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为,也属于是商标侵权行为。
这一项是概括上述四项不能包含的其他商标侵权行为,从这一项规定中表明了侵犯注册商标专用权行为的最基本的特征,就是给他人的商标专用权造成损害,可以说,是否造成损害是是否侵权的重要标志。
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商标注册名称重复了,能通过审查吗?

商标名称在不同类别、不同行业是可以注册相同名称的。就比如服装品牌,专门生产美妆产品,注册了3类商标“聚美”,其他企业可以注册“聚美”在与3类不相关的类别,比如食品、家居等等,都是可以注册的。
然而,就跟注册商标一样,注册重名的商标也有许多需要考虑的事情,甚至比注册普通商标还要多,下面就说说什么情况下不可以注册重名商标。
注册重名商标时需要注意什么
1.相同类别:
在注册商标的时候,一定需要仔细观察,所注册的商标是否与重名商标在同一个类别,位于同个类别的话,基本上就不会注册成功,都会被驳回或者异议的。
2.相似类别:
除了类别相同,还需要查看是否相似类别,因为同一个行业并不一定就是在同一个类别的,同一个行业涉及到的类别有可能有好几种类别,这种情况下注册商标很容易被他人提出异议。
3.驰名商标:
除了类别的因素之外,还需要查看是否驰名商标,比如你去注册服装类的“可口可乐”的商标,那么不论是什么类别,都会被驳回的。而驰名商标的因素还需要根据驰名商标的受保护程度而定。然而,不论受保护程度有多少,最好都不要注册驰名商标哦。
4.版权保护:
有些企业不仅仅注册商标,还将商标登记为版权。如果是这种情况的话,那么注册商标的成功率就比较低了。近日也有人成功注册商标,但是被版权所有人提出异议,立马就撤销无限无效了。
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你一定要知道哪些人不能注册商标?

商标对于品牌保护的权威性,使得越来越多的创业人士重视商标注册的重要性,但是商标注册对于特定的人群规定不能注册商标从事营利活动。我们来看看,究竟是哪些人不能注册商标呢?
一、国家公务员不得从事或者参与营利性活动,不得在企业或者其他营利性组织中兼任职务。
二、公务员辞去公职或者退休的,原系领导成员的公务员在离职三年内,其他公务员在离职两年内,不得到与原工作业务直接相关的企业或者其他营利性组织任职,不得从事与原工作业务直接相关的营利性活动。
三、法官、检察官不得从事营利性的经营活动。
四、法律、行政法规规定禁止从事营利活动的人,不得成为企业投资人。
五、有下列情形之一的,不得担任法定代表人,企业登记机关不予核准登记:
(一)无民事行为能力或限制行为能力的;
(二)正在被执行刑罚或正在被执行刑事强制措施的;
(三)正在被公安机关或国家安全机关通缉的;
(四)因犯有贪污贿赂罪、侵犯财产罪或破坏社会主义市场经济秩序罪,被判处刑罚,执行期满未逾五年;因犯有其他罪,被判处刑罚,执行期满未逾三年的;或者因犯罪被判处剥夺政治权利,执行期满未逾五年的;
(五)担任因经营不善破产清算的企业的法定代表人或者董事、经理,并对该企业的破产负有个人责任,自该企业破产清算完结之日起未逾三年的;
(六)担任因违法被吊销营业执照的企业的法定代表人,并对该企业违法行为负有个人责任,自该企业被吊销营业执照之日起未逾三年的;
(七)个人所负债务数额较大,到期未清偿的;
(八)有法律和国务院规定不得担任法定代表人的其他情形的。
六、有下列情形之一的,不得担任公司的董事、监事、高级管理人员:
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿。
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天猫商标成功入驻,为什么还被投诉侵权?

现在注册商标越来越难,很多商家会选择去购买商标入驻天猫,但是有些商家成功入驻了天猫却被其他商家投诉商标侵权,难道是商标有什么问题?
黄先生购入一个3类的化妆用品商标,已成功入驻天猫美妆旗舰店,店铺经营包括口红、化妆产品、美容仪器、养颜内服等产品。而美容仪器属于10类,养颜内服产品属于5类, 但黄先生却没有这两个类别的商标,那这种情况会侵权其他品牌吗?是否可以继续销售产品呢?
如果遇到这类问题商家应如何解决呢?
1. 提前布局,统计天猫店铺所有的销售类别的产品进行商标注册,这样可以避免侵权其他商标的情况出现,同时亦有效的保护自主品牌商标权的全面性。
2.提前低价购入多个类别的商标,避免其他商家对于侵权行为提起诉讼,商标注册通过率底的名称可考虑购买所需类别的商标。
3.若商标提前被他人抢注且被投诉品牌侵权,在价格合适的情况下可考虑购买所需类别的品牌商标,价格过高的情况下,亦可通过法律途径解决。因商标法规定:不可以恶意抢注商标以及商标有在先使用权等法规。
关于知识产权法律问题应先咨询正规的商标代理机构,为后期的维权做好准备。
天猫商城入驻用R标还是TM标呢?

现如今,入驻天猫必须得有商标,而商标是品牌独有的象征,商标注册过程中分为R标和TM标的两个阶段,那么在入驻天猫是这两种状态是什么意思?有什么区别呢?
首先我们先认识一下TM标,TM标是"正在注册中的商标"的标志,表示的是该商标已经向国家商标局提出申请,并且国家商标局也已经下发了《受理通知书》,进入了异议期,这样就可以防止其他人提出重复申请,也表示现有商标持有人有优先使用权。
R标,是"注册商标"的标记,意思是该商标已在国家商标局进行注册申请并已经商标局审查通过,成为注册商标。R商标具有排他性、独占性、唯一性等特点,属于注册商标所有人所独占,受法律保护,任何企业或个人未经注册商标所有权人许可或授权,均不可自行使用,否则将承担侵权责任。
TM商标和R标最大的区别就是前者是还没有正式建立的商标,后者已经归权利人所有了。需要注意的是TM标的优先使用权是建立在申请的时候所有审核都通过,如果审核过程中出现了资料不齐或者是和别的商标冲突,这种情况优先权就会顺位传递。 而R标就像是天猫的旗舰店一样,唯一且排他。
商标即使已经成功注册了,在天猫入驻的时候也有可能因为商标的问题被驳回申请,比如与已经存在的大牌商标相似,和知名人士重复,同时商标建议使用非纯图片形式。
品牌商标被盗用,会有什么负面影响吗?

品牌商标被高防、盗用的现象已司空见惯,但盗用品牌商标私自用于商业范畴属于商标侵权行为,是指行为人未经商标权人许可,在相同或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标,或者其他干涉、妨碍商标权人使用其注册商标,损害商标权人合法权益的其他行为。
品牌方的产品一旦被冒充,知识产权受到侵犯是可以拿起法律的武器保护自主品牌的权益,但品牌被长时间仿冒,不免会引起负面影响,我们一起来看看会造成哪些影响?
1、欺骗消费者
商家盗用品牌商标的目的是冒充品牌产品,使消费者对品牌产品产生混淆,这种情况下消费者为此买单,产品品质和售后服务都得不到保障。
2、扰乱品牌市场
盗用商标冒充品牌商品,这种情况一定会给品牌市场造成冲击。尤其是假货仿货又以低价为自己的销售卖点,这让品牌自己的产品、旗下的分销商的市场都受到打击。
3、品牌流失消费者
盗用品牌商标的假货仿货所产生的商品质量、售后服务等问题,会直接影响到品牌在消费心目中的形象,时间长了品牌会逐渐流失掉消费者,毕竟如今的电商发展是很迅速的,同类竞争产品又很多,消费者的选择也很多。所以品牌问题产生不得到有效解决的话,是很容易流失掉消费者的。
所以,品牌在面对盗用商标,假冒品牌商品等事件时,一定要及时采取措施。运营法律武器保护品牌权益。
商标名称后直接加字,能通过审核吗?

商标注册量居高不下,现可注册商标的汉字也越来越有限,所以各位老板的商标取名也是各显神通,那么直接在商标名称的后面加字,这样注册通过率高吗?
注册商标名称后面加字,有以下两种情况:
无含义词后面加字
若已注册的商标名称没有含义,比如“鑫丽”,其本身没有特定的含义,只有寓意可讲。建议大家加一些表示特定场所的词,加上以后使其能够形成新的寓意,比如“鑫丽家”、“ 鑫丽社”等。
如果后面加文字以后与已注册的商标确实形成了不同的含义,比如“绅士”已经注册“绅士风”是否可以注册呢?这样也是不行的,可以将其理解为“绅士”包含“绅士风”的意思,您加上“风”字所形成的含义,仅仅是原来商标的一部分。
有含义词后面加字
若已注册的商标名称为“菠萝”, 在后面加字变成“菠萝园”或“菠萝院” 。原本商标名称是表示一种可食用的水果,而后面加字以后的商标名称是指菠萝院,与水果没有太大的关系,这种加字方式可以参考。
如果所加文字与已注册的商标名称没有关系,比如注册“菠萝淼商标,世界上并没有这种东西,也并没有特指某个具体物体,单纯是臆造出来的词,那么这样的商标注册风险就会很高,不建议大家注册使用。
商标取名注册,建议在前面加字,比在后面加字通过率更高!
天猫总是入驻失败?可能您的商标这些地方不合格!

如今,入驻天猫店铺的卖家仍然会因为入驻申请驳回而困惑,天猫入驻真的那么难吗?您的商标到底存在什么问题会被拒绝入驻呢?我们一起来看看吧!
1.商标与已注册的大牌商标近似或者相同,由于需保证已入驻的天猫商标不被他人恶意盗用和抄袭或者是仿冒,避免消费者混淆品牌产品,所以入驻商标万万不可存在“傍大牌”的嫌疑。
2.商标与已入驻的天猫店铺同名的商标也是会被驳回申请的,提醒需购买商标的各大商家,购买商标的时候请看清楚,是否已有同名店铺存在,否则购买后在天猫商城中是不能使用的。
3.现天猫已不支持图形商标入驻,因纯图形商标无法给店铺命名,所以知道注意的是图形商标与文字标识需组合注册商标使用。
4.若商标名称和知名人士或熟悉地名相同,在商标注册的审查中,会有较大的机率被驳回,即使注册成功,在入驻天猫过程中亦会有被驳回申请的风险,因平台需评估商标名称是否与名人或者地名重复,易使消费者产生混淆,进而误导消费。
以上是麦肯锡知识产权整理的商标入驻天猫被驳回申请的相关问题,商标被拒的商家可以参考这篇内容进行调整或咨询麦肯锡知识产权客服解决疑难问题!
从TATA木门胜诉侵权案看,法院如何认定驰名商标?

“驰名商标”并不稀奇,而通过法院判定的“驰名商标”却是让人耳目一新。
“TATA木门”与“TATA橱柜 全屋定制”开设于一家居卖场内,不知内情的消费者认为两者属于同一品牌,这一消息“TATA木门”证实后,随即开展维权程序。
“TATA木门”把”TATA”橱柜告上了哈尔滨市中级人民法院,“TATA”木门指控哈尔滨市呼兰区宝业装饰材料商店使用“TATA”橱柜名号作为商业使用,实施侵权行为。虽然“TATA橱柜”并非“TATA木门”的旗下品牌,但查询中国商标网,从“TATA橱柜”主体所注册的“TATA衣柜”“TATA全屋定制”“圣象集成吊顶”等商标可以看出“TATA”橱柜主体显然是出于傍名牌的目的而注册。
法院判决书中描述“TATA木门”:“TATA木门在市场中具有较高的知名度和信誉,被公众所熟知。根据使用北京闼闼公司涉案第3647006号‘TATA’、第9242066号‘TATA木门’注册商标的商品的市场份额、销售区域、利税,涉案注册商标的持续使用时间,涉案注册商标的宣传方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围,涉案注册商标享有的市场声誉等事实,足以认定,在被诉侵犯商标权行为发生时,北京闼闼公司涉案第3647006号‘TATA’、第9242066号‘TATA木门’注册商标在中国境内已为相关公众广为知晓,符合《中华人民共和国商标法》第十四条第一款和《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条规定的商标驰名条件,属于驰名商标。”
经过法院审理,根据TATA木门提供的充足有力的证据,判定TATA木门完全符合驰名商标的标准,被判定为“驰名商标”。被告刘某及哈尔滨市呼兰区宝业装饰材料商店被判定“应立即停止生产、销售、宣传推广使用带有‘TATA’、‘TATA橱柜’、‘TATA全屋定制’等标识的商品,赔偿TATA木门经济损失50万元,并在《生活报》上刊登消除影响的启事”,一场关于侵犯TATA木门商标权的维权案,以TATA木门的胜利而告终。
法院认定“驰名商标”需要什么条件?
《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条规定:“当事人主张商标驰名的,应当根据案件具体情况,提供下列证据,证明被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生时,其商标已属驰名:(一)使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等;(二)该商标的持续使用时间;(三)该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围;(四)该商标曾被作为驰名商标受保护的记录;(五)该商标享有的市场声誉;(六)证明该商标已属驰名的其他事实。”
中国驰名商标认定有什么好处呢?
1.形成品牌效应,提升品牌公信力,拉动业绩增长,使企业在激烈的市场中获得竞争优势;
2.公司上市中为无形资产评估增值加分;
3.获得政府政策支持,在申报其他项目中优先特殊考虑;
4.防止其他公司以企业注册商标作为公司名称注册,杜绝出现诸如企业注册商标相同的其他类型公司等容易使消费者产生混淆的公司名称出现,以免给公司声誉带来负面影响;
5.可避免在电子商务领域中企业注册商标名称域名被注册的问题,未来电商领域发展空间不断扩大,认定驰名商标可防止商标域名被他人注册,使消费者产生混淆,损害公司声誉、利益的情况发生。
6.从法律层面,所受到的法律保护在诸多方面也明显超过普通商标。根据商标法和相关行政法规,认定驰名商标后专有权、禁用权范围更大,在商标跨类保护、企业名称、网络域名等其他领域可获得更多、更有效的保护,在工商及公安对商标侵权及立案时,不再受立案金额的限制;
现各行业傍名牌的现象不断加剧, “TATA木门”的维权胜利向更多傍名牌的企业警示着恶意注册商标作为商业谋利带来的法律后果,被侵权的企业应迅速拿起法律的武器维护品牌权益,向“傍名牌”行为说“不”!
为防止被高防品牌侵权,符合中国“驰名商标”标准的企业品牌可要赶快开展认定程序,最新认定的中国“驰名商标”东莞市现最高可申请100万的政府补贴哦,品牌主们快快行动起来吧!
【好消息】大家翘首以盼的东莞专利补贴政策终于出来啦!

继商标补贴政策更新后,东莞2019年最新的专利申请补贴政策官方也陆续更新了,那么各企业最关注的专利补贴政策,现在究竟可
以补贴多少钱呢?我们一起来看看吧!
发明专利资助方式及额度
(一)鼓励高价值专利申请,国内授权发明专利每件资助不超过5000元,获得过国家知识产权局费用减缓的,每件资助不超过2000元。
(二)获美国、日本、英国、欧盟国家授权的发明专利每件资助不超过20000元;在设有专利审批机构的其他国家或地区(港澳台除
外)获授权的发明专利每件资助不超过10000元;获得港澳台授权的发明专利每件资助不超过5000元。同一技术方案最多资助2个境
外国家或地区的专利授权。
(三)通过《专利合作条约》(PCT)途径申请境外发明专利并进入国家阶段(国外)的,每件资助不超过5000元。
对上述(一)、(二)、(三)项的资助,实行最高资助额限制,具体如下:
1.同一个人同一年度三项资助数量分别不超过5件;
2.对事业单位和被列入规模以上工业企业、国家高新技术企业、市“倍增计划”试点企业、专利示范优势企业、市新型研发机构等
名单的企业,同一企事业单位同一年度三项资助额分别最高不超过300万元、100万元和100万元;对其他企业同一年度三项资助合计最高不超过20万元;
对于被确认存在非正常专利申请、弄虚作假骗取资助等不规范行为的专利申请人,情节严重的,五年内不再给予发明专利资助。
专利金融资助项目的资助方式及额度
(一)对开展专利权质押融资的企业,按其实际支付专利权质押融资贷款利息不超过70%给予贴息。其中,东莞市财政贴息比例不超
过50%(纳入科技金融产业三融合信贷支持范围,具体标准参照三融合统一标准执行),国家财政贴息比例不超过20%,同一企业每
年贴息额度最高不超过50万元;对其获得银行专利权质押融资实际发生的专利价值评估费用的50%给予资助,同一项专利价值评估费
最高资助不超过30万元;
专利保护项目资助方式及额度:
(一)对本市企业为维护自身专利权益,主动提起或被动应对的国内外专利诉讼,并获得胜诉,每件给予资助不超过1万,每个单位
每年资助不超过10万元;
政府不断加强知识产权的补贴政策力度,对于符合条件的企业给予不同程度的支持,各位老板必须得赶上2019东莞专利补贴申请这趟福利啊!
腾讯、酷狗的商标均被驳回,声音商标为何这么难注册?

随着商标法的不断完善,除了已有文字商标、图形商标、立体商标的注册形式,目前声音商标已纳入可申请注册商标的范围内,其中电脑开机的WINDOWS系统旋律、诺基亚的开机声音、恒源祥“羊羊羊”的童声,腾讯“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”都是已经注册成功的声音商标。我国共有716件声音商标 的申请,由于声音商标注册的特殊性,能成功注册下来的屈指可数。
声音商标申请难?
自2014年5月起,新《商标法》明确表示声音可以申请注册为商标。不少企业纷纷加入注册声音商标的队列中,关于声音商标的诉讼案件也逐年增加.
首批申请声音商标的腾讯公司,其想把QQ提示音“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”等在内的众多声音申请注册为声音商标,随后商标局、商评委认为腾讯“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标缺乏显著,相继提出了驳回复审请求。终于,功夫不负有心人,在腾讯公司持续四年的反复诉讼中,成功拿下了这件声音商标。意味着“滴滴滴滴滴滴”成了中国第一个得到官方认可的“声音商标”!
2014-2017年期间,酷狗公司陆续向商标局申请注册39件“hello kugou“声音商标,涵盖9、36、41、42等多个类目,但都被商标局驳回了。
酷狗公司不甘心,在2017年再一次申请“hello kugou“声音商标,却再一次被商标局驳回,酷狗公司向商标局提交了驳回复审请求。
酷狗表示此商标具有显著性,经过宣传已经拥有较高的知名度和影响力。而且第41类“酷狗”商标已经被认定为中国驰名商标,“HELLO KUGOU!”也获得在第9类和第41类商标的注册,甚至在中国香港、美国、欧盟等地都获得了商标保护。
北京知识产权法院认为,酷狗提交的证据证明该商标在计算机软件、计算机程序、可从互联网下载的数字音乐等方面具有特定联系,取得了显著特征,但在耳机等其余商品上,不具有显著性,因此被部分驳回。
声音商标注册难在哪儿?
声音商标易识别、易传播、个性化、认知度高的特征极具显著性,且长时间的宣传与品牌产品形成的特定联系,十分便于区分商标及服务的来源。
我国实行商标注册制度,声音要想成为商标,必须经过注册,进而取得专用权。声音注册为商标必须符合以下几个重要条件:
第一、特殊声音不得注册。就声音商标而言,与我(外)国国歌、军歌,国际歌等旋律相同或近似的声音不得申请注册为商标;同时,声音中不得包含民族歧视的话语等。
第二、不得损害他人在先权利。我国商标法规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
第三、通用性、功能性声音不得注册。若某一声音被某一行业的经营者广泛使用且众所周知,或者某一声音对商品的使用目的来说是必不可少的,则该声音不得注册为商标。例如“结婚进行曲”就不能被注册成为婚庆服务行业的声音商标,微波炉的提示音“乒-(音)”也不能被注册为该行业的声音商标。
第四、具有显著性。根据商标法、商标法实施条例等法律法规的规定,只有具备显著特征的标志或声音才能注册为商标。显著性是商标注册,尤其是声音商标注册的核心要件。
声音商标存在的独特性,不仅丰富了商标的形式,更为消费者带来丰富的听觉体验,于品牌而言更可创造无限的联想空间,其中潜藏着无可估量的商业价值,而声音商标必定拥有广阔的前景。
浅谈“兔子”商标的那些事

提起兔子,大多数人的印象是它呆萌可爱的外表与温顺的性情,常被视为吉祥如意的好兆头。所以不少企业会以兔子的形象作为商标,今天我们来聊聊与兔子相关的商标。
史上最早的商标—白兔捣药图
我国最早的兔子商标出现于北宋时期,当时济南有家姓刘的针铺店,以白兔作为商标,这个商标是用铜版印刷的,近似方形,中间
刻着一只拿着铁杵捣药的白兔,白兔上方刻着“济南刘家功夫针铺”,“认门前白兔儿为记。”下写“收上等钢条,造功夫细针,
不误宅院使用。客转与贩,别有加饶,请记白。”等字样,这个印刷铜版,现陈列在中国历史博物馆,为世界商标史上最珍贵的文物。
美丽的神话—兔爷
兔爷的诞生源于北京城里一个美丽的民间传说,泥做的兔爷兔首人身,披甲胄,插护背旗,脸贴金泥。不同造型的兔爷也具有不同的含义:如坐象兔爷,寓意吉祥如意;坐虎兔爷,寓意事业兴盛,人脉广博。
通过查询,目前,“兔爷”商标的申请注册记录共有3件,分别由辽宁卫星生物制品研究所(有限公司)申请注册在第5类生物制药上、由宁波飞隆制衣有限公司申请注册在第25类服装上、由麦趣尔集团股份有限公司申请注册在第30类咖啡饮料、蜂蜜商品上。
商标注册受阻的兔子—流氓兔
韩国麻希玛柔娱乐有限公司在第9类及第29类等商品上提出申请“流氓兔”的商标。2005年8月,商评委经审查后驳回该商标申请,不予初步审定公告的复审决定。麻希玛柔公司不服,将商评委告上法庭。
麻希玛柔公司称,其申请商标“流氓兔”是金在仁创作并授权原告申请和使用的“MASHIMARO”动画形象的中文名称,该形象是一只很有个性的兔子,在中国已经使用多年,在消费者心目中具有了相当的知名度。在中国,带有申请商标文字及图形的文具、首饰、家居用品等都有大量销售,互联网、杂志、报纸等各种媒体也对申请商标有大量的宣传介绍,其申请商标已经深入人心,成为具有特定含义的名词。
法院及商评委认为,考虑到大众对“流氓”一词的反感,以及带有“流氓”字样的词汇作商标一般不为传统理念下的社会公众所接
受的状况,以“流氓兔”作为商标使用,容易对一些社会青少年的观念产生误导,易产生不良影响。据此,法院作出一审判决,维
持了被告提出的关于“流氓兔”商标驳回复审决定。
跨国维权的兔子—彼得兔
2003年,社科出版社出版了1.08万套彼得兔系列丛书。该系列图书的封面、封底、书脊、页码等显著位置使用“兔子小跑图形”标
志。随后,拥有“兔子小跑图”商标专用权的英国费德里克·沃恩有限公司向北京工商局投诉社科出版社商标侵权,2005年9月,北
京高级人民法院做出最终审判,认定社科出版社使用“兔子小跑图形”标志侵犯了英国费德里克·沃恩有限公司商标专用权,但尚不属于情节严重,决定对社科出版社罚款30余万元则显失公正,予以纠正。
痛击对手的兔子—MY MELODY
福州上绮文化用品有限公司(以下简称上绮公司) 于1998年11月向商标局提出注册第1348452号“快乐宝比Happy Buddy及图”商标,三丽鸥股份有限公司(以下简称三丽鸥公司)认为,该商标抄袭其在1983年1月成功注册的第169840号“MY MELODY及图”商标,二者足以使消费者产生混淆,请求撤销该被异议商标不予注册,在要求没有获得商标局支持后,三丽鸥公司向商评委提出复审申请。
商评委审理后认为,“快乐宝比Happy Buddy及图”商标和“MY MELODY及图”商标的部分表现手法和外观近似,构成实质性相似。2008年8月,商评委作出判决,裁定被异议商标第1348452号“快乐宝比 Happy Buddy及图”不予核准注册。
积极维权的兔子—花花公子
2006年,美国花花公子集团一纸诉状将在香港注册的美国新派花花公子集团有限公司以及深圳市新派花花公子鞋服实业有限公司、
义乌市迷你兔制衣厂和店铺老板陈某告上了北京市第二中级人民法院。美国花花公子集团称,新派花花公子集团3被告销售的衬衫上
使用了与其雷同的商标。报道称,在中国香港注册的该公司英文名称为“PEARLBOY”,与花花公子的英文注册称“PLAYBOY”非常相似。花花公子集团要求被告立即停止销售侵权产品,更改企业名称,未来商标内也不得含有与“花花公子”相同或类似的文字,
同时还提出了55万余元人民币的赔偿要求。
在商标注册方面,“花花公子”、“PLAYBOY”商标的注册情况呈现多样性。仅“花花公子”商标就有46件注册申请,产品也从五金到服装和医疗用品不等。看来,“花花公子”(PLAYBOY)这只兔子的维权路漫漫啊。
甜蜜的兔子—大白兔
大白兔奶糖是人们难以忘却的童年味道,深受大家的喜爱。在农历新年期间,不少家庭都可以找到大白兔奶糖的踪影。2004年,大
白兔奶糖销售额达6亿元人民币,每年以双位数百分比递增,并向外出口至40多个国家和地区,包括美国、新加坡等。
目前,冠生园(集团)有限公司共申请注册了500多件商标,其中包括“大白兔”、“大白兔小东”等。而且,从上世纪90年代开始,
该公司在不同的出口国与地区注册大白兔商标。早在2006年时,该公司已在马德里协定的近30个成员国和其他一些国家和地区拿到
“大白兔”商标注册证。
大家可以由上述案例中一一领略从北宋到现代的经典白兔商标的风采,享受多样商标的历史趣闻。
企查查商标被天眼查抢注,还被索偿520万,这波什么操作?

近日,企查查商标被天眼查抢注的事件引发知产界热议!
企业征信行业领跑者企查查,从2018年5月至2019年9月先后申请的多个批号的“企查查”商标结果被判无效,企查查提出商标复审请求仍然被驳回。而驳回原因是企查查商标已被竞争对手天眼查抢先一步注册。
2016年,天眼查申请了7件“企查查”商标,申请类别为第42类、第41类、第38类、第36类、第35类、第16类、第9类,并且部分商
标已成功注册。
2017年,企查查提起了无效宣告,但让人失望的是多次无效宣告均被商评委驳回,尤其是第19743876和19743872号“企查查”商标,最终仍然归属于天眼查的运营公司北京金堤科技有限公司。
今年7月,“查公司,查老板,查关系”的广告语争夺还在继续,天眼查把企查查诉至法院,要求其停止侵权并赔偿520余元。
天眼查称:“查公司,查老板,查关系”这句广告语是其于2014年11月首创,随后投入了近两亿的资金,这句广告语已与天眼查形
成了特定的、固定的联系。企查查在宣传时,采用了与“天眼查”整体相似的广告装潢设计,更重要的是将“查公司,查老板,查关系”这句广告语用在自己的广告宣传中,给其造成了严重的经济损失。
企查查是征信领域的独角兽,但忽略了知识产权的全面布局,终究为此付出代价。截至目前, 天眼查运营主体拥有600余项专利、
商标、版权等知识产权,特别是在商标方面,天眼查的注册商标高达520件。而企查查及其两家股东公司的所有商标加起来,只有256件,不及天眼查的一半。
知识产权是企业的核心竞争力,缺乏知识产权意识的企业,它的发展将会受到重大影响。此次,企查查商标事件,再一次证明了抢注商标,提前保护品牌的重要性,以免商标被抢注而追悔莫及。
2019年粤港澳大湾区知识产权最新补贴政策汇总!(上集)

如今,我国与外国企业间的国际贸易越来越频繁,知识产权成为企业竞争不可忽视的一部分,政府也纷纷出台扶持政策支持企业的知识产权发展工作。
我们一起来看看2019年广东省东莞、深圳、广州地区最新修改的知识产权资助补贴有哪些?
东莞市
国际商标注册
1.马德里注册,每件最高资助不超过商标注册官费的60%(按成功注册国家计算),但最高不超过50,000元;
2.在欧盟或非盟取得注册的,每件资助不超过10,000元;
3.在单一国家、台湾、香港和澳门地区取得注册的,每件资助不超过2000元;
4.同一件商标资助总额不得超过10万元。
国内商标注册
取得地理标志商标、证明商标注册证的,地理标志商标每件给予资助最高不超过20万元,证明商标每件给予资助最高不超过5万元,此二项不重复资助。
广州市
国内(包括港澳台)发明专利
职务发明专利,资助3,000元/件;非职务发明专利,资助2,000元/件;费减申请发明专利,资助500元/件;
国外发明专利
美国、日本、英国、欧盟发明专利授权,资助20,000元/件;其他国家或地区发明专利,资助10,000元/件。每件专利资助总额不超
过40,000元;
PCT专利申请
通过PCT途径申请专利并进入国家阶段(国外),职务申请人的,资助10,000元/件;非职务申请人的,资助5,000元/件;
发明专利年费
发明专利,自申请之日起维持到第6年的,资助1,800元/件;或维持到第8年及以上的,资助4,800元/件。费减的发明专利,自申请
之日起维持到第6年的,资助700元/件;或维持到第8年及以上的,资助2,800元/件。(一件发明专利只能领取一次年费资助。)
深圳市
国内发明专利
1.发明专利授权(含港澳台),每件给予资助2500元;获得减缴申请费、实质审查费的不予资助,且个人年度资助数量不超过5件。
2.对于非个人首次获得发明专利授权的,每件增加资助7500元。
所需材料:
(一)项目申请表;
(二)申请主体资格材料;
(三)国家知识产权局出具的申请费、实质审查费的收据凭证;
(四)发明专利证书。
国外发明专利
1.美国、欧洲、日本发明专利授权,每件资助4万元。
2.其他国家或地区发明专利授权,每件资助2万元。
3.个人年度资助数量不超过5件、公司年度资助总额按在深圳缴纳分等级资助,最高不超过2000万元。
所需材料:
(一)项目申请表;
(二)申请主体资格材料;
(三)发明专利证书和专利授权公告文本扉页以及中文翻译件;
(四)年度国外专利申请资助总额超过200万元的,提供税务主管部门出具的上一年度的纳税凭证。
PCT专利
1.公司申请的每件给予资助1万元(按缴纳税额发放,年度资助总额不超过1000万元);
2.个人申请的,每件给予资助3000元(年度资助数量不超过5件)
所需材料:
(一)项目申请表;
(二)申请主体资格材料;
(三)PCT国际公布文本扉页;
(四)年度PCT专利申请总额超过200万元的,应提供税务主管部门出具的上一年度的纳税凭证。
1.马德里注册,每指定一个国家或地区资助1000元,每件最多资助20个国家或地区。(年度资助总额不得超过50万元);
2.欧盟、非盟注册,每件资助3000元。(年度资助总额不得超过50万元);
3.单一国家已取得国外商标注册证书,每件资助1000元(年度资助件数不超过3件);
4.港澳台商标注册,每件资助1000元(年度资助件数不超过3件);
5.国内证明商标和集体商标每件资助20万元,地理标志每件资助50万元。
所需材料:
(一)项目申请表;
(二)申请主体资格材料;
(三)商标注册文本,非中文的商标注册文本还应提供中文翻译件。
著作权登记
1.软件著作权年度登记量20件以上(含20件),每件资助300元(公司年度资助不超过10万元,个人年度资助不超过1万元);
2.一般版权作品年度登记量5件以上(含5件),每件资助200元,公司年度资助不超过10万元,个人年度资助不超过1万元。
所需材料:
(一)项目申请表;
(二)申请主体资格材料;
(三)著作权登记证书(《计算机软件著作权登记证书》或《作品登记证书》)
(四)申请软件著作权登记资助的,提供著作权登记代理机构相关发票和合同
更多知识产权疑问咨询,请联系麦肯锡客服人员!
马云的“达摩院”商标被驳回,原因是对社会造成不良影响!

一个好的商标,商业品牌自带关注与流量,其凝聚了多年维护的商誉价值,无疑是一笔巨大的无形资产,商业价值不可估量。
高含金量的商标品牌忽略了商标法的申请条例,同样面临着官方的驳回通知。
1.深受粉丝喜爱的“哔哩哔哩(bilibili)”弹幕视频网站,因申请注册小电视商标,被北京知识产权法院认为该商标与五年前日本公司“niconico”的商标存在相似性而下达驳回通知书。
北京知识产权法院认为,“bilibili”所提供的材料并不能证明该商标具有区分于引证商标的显著性,与日本“NicoNico”网站两者在元素构成、整体外观、视觉效果等方面相近,如果使用在同一领域,会产生误会,因此驳回申请。“bilibili”随后提出驳回复审请求。
2.同样,阿里巴巴在申请注册第33145533号“达摩院”商标因涉及宗教词汇被商标局驳回,由于“达摩”作为佛教历史上的祖师爷级人物,与佛教有着不可分割的关系,用作商标指定使用在保险信息等服务上,容易伤害宗教人士感情,从而产生不良的社会影响。
商标提交申请注册被驳回的原因多种多样,总体来说,规避以下几种情况,商标注册成功率大大提升:
1、注册商标与已有商标相似或相同
商标注册者们提交商标后,商标审查员会对商标进行审查,他们会根据商标数据库检索后判断商标是否能够继续注册。当他们发现同一商标在同一种商品或类似商品上被多人提出注册申请,那么根据“申请在先原则”,商标局就会驳回该商标的注册。
2、缺乏显著特征
若注册的商标太过简单,仅有简单的线条、普通的几何图形,那么商标审查员会认为商标缺乏显着特征,不可识别,在这样的情况下他们也会驳回商标。
3、商标近似
若商标审核员在审核时发现两个商标以文本字形,发音,含义,图形构成和颜色,整体结构,三维形状和颜色组合的形式被拒绝,容易被公众误解或混淆。那么这样的商标会被判为商标近似,也会被驳回。
4、商标名称采用通用名称、描述性词语
一般来说,行业内通用的名称以及描述性的词语仅仅只能用来描述产品等,不能用作商标注册,否则会引起歧义,描述产品特征的词语不能作为商标注册,否则会被驳回。
5、禁止注册的标志
《商标法》规定了包括中华人民共和国的名称、国旗、国徽、国歌、勋章在内的若干种不可作为商标注册使用的标志,其中,人名、地名以及容易使公众对商品质量、产地产生误认的名称或标志都不可注册为商标,若使用了禁止注册的标志作为商标注册,则会被驳回,不予注册。
商标被驳回要怎么做?
申请人收到驳回通知书,在提出商标驳回复审前,分析商标被驳回的原因。如因商标违反了禁止性条款,与他人商标近似或相同、含有通用名称等而被商标局驳回,则复审成功的可能性较小。如因商标缺乏显著特征而被驳回,通过向商标局提交增强商标显著性的证据,复审成功的可能性较大。
商标注册申请人不接受商标驳回结果,可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。”
注意:如果收到的是《商标驳回通知书》的电子发文,则可自文件发出之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。从复审的申请提出到有复审结果需要经过9个月。
为避免违反商标注册的禁止条例,建议申请人委托专业的商标代理机构进行深入的检索查询再提交商标申请注册,站在法律的保护伞下,给自己的商标加上一层保障。
麦肯锡:商标注册
吃货们认准这个官方“专用地理标志”啊!千万不要买错了

梅州金柚、阳澄湖大闸蟹、郫县豆瓣、烟台苹果、库尔勒香梨……这些耳熟能详的美食产品的特点是带有地域名称,她们都有一个响亮的统称—地理标志产品。
地理标志产品是指标示出某商品产自特定地区,商品具有的特定质量、声誉或其他特性取决于产地的自然因素和人文因素,经审核批准以“地名+品名”进行命名的产品,进行地域专利权保护。
“地名+品名”是地理标志的核心内容,属于当地全体生产经营者共有的权利,只要在当地生产的产品都可标注地理标志,不允许个
人独自注册,如独家注册则会剥夺该地域内其他生产经营者的使用权。若地理标志注册为证明商标或集体商标,可依据商标法进行维权,禁止某些企业或个人假冒证明商标或集体商标产品,防止损害证明商标或集体商标产品在消费者心中的声誉。
地理标志本身是一项独立的法律权利,并不是商标。地理标志和商标的关系是:因为是地理标志,所以才可以注册为集体商标或证明商标,从而获得商标法的保护,并不是因为注册为集体商标或证明商标,才变成了地理标志。
申请地理标志或注册商标,均可大幅提升产品的知名度和美誉度,若产品打上商标或地理标志的标签,就标示着产品的质量与安全、消费与信誉。从品牌的角度看,大大地提升了产品的品牌价值与影响力,销量自然不断上升。截至2019年6月底,累计注册地理标志商标5090件,累计批准地理标志产品2380个(含国外地理标志61个),核准专用标志使用企业8295家,建设国家地理标志产品保护示范区24个。
地理标志能够无效其他商标?
根据我国《商标法》的规定,如果所申请的地理标志商标,该商标商品并非来源于地理标志所表示的地区,是不予注册的。对于已经注册的地理标志商标,则可以继续使用。最高人民法院颁布《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》,对此进行了重新解释。《规定》指出,地理标志可以无效与之相同名称但不是同一商标的商标。
《规定》原文如下:
第十七条 地理标志利害关系人依据商标法第十六条主张他人商标不应予以注册或者应予无效,如果诉争商标指定使用的商品与地理
标志产品并非相同商品,而地理标志利害关系人能够证明诉争商标使用在该产品上仍然容易导致相关公众误认为该产品来源于该地区并因此具有特定的质量、信誉或者其他特征的,人民法院予以支持。
如果该地理标志已经注册为集体商标或者证明商标,集体商标或者证明商标的权利人或者利害关系人可选择依据该条或者另行依据商标法第十三条、第三十条等主张权利。
该条规定中涉及到《商标法》中第十三条和第三十条等内容,如下:
第十三条 为相关公众所熟知的商标,持有人认为其权利受到侵害时,可以依照本法规定请求驰名商标保护。
第三十条 申请注册的商标,凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册或者初步审定的商品相同或者
近似的,由商标局驳回申请,不予公告。
农产品地理标志是推进优势特色农业产业发展的重要途径和有效措施。国家对特色农产品实行地理标志保护,旨在打造农产品区域性品牌,促进农业产业化发展和高效农业发展,规范特色农产品市场竞争秩序。
麦肯锡:地理标志
商标新规即将实施,这样申请商标不予注册?

如今,国内企业的知识产权保护意识不断增强,不少企业疯狂注册防御商标,大量的商标注册泛滥成灾,仅今年上半年我国商标注册申请量达到343.8万件,完成商标注册351.5万件,同比增加67.8%,目前商标有效注册量超2274万件,稳居世界首位。
不以使用为目的恶意囤积商标,阻碍有正常经营需求的市场主体申请注册商标,持有人将囤积的商标高价转让给使用人以获取暴利,同时也伤害了正常的商标注册秩序,这些都是商标代理行业乱象丛生的表现。
网红名称被恶意抢注商标的事件频频发生,庞大的商标注册量敲响行业警钟
1.知名博主敬汉卿一个在哔哩哔哩网拥有451万粉丝的主播,他的账户名称同时是用了22年的真实姓名,竟被他人抢先注册商标,被
告知侵权,且注册敬汉卿商标的公司“镜湖区某产品销售部”在两年内注册了将近一百多个商标。
2.暑假的影视黑马《哪吒·魔童降世》票房突破47亿元,上映15天后某传媒公司疯狂申请了1818个相关《哪吒》电影的商标名称,大量注册商标的某传媒公司同时面临着恶意囤积商标的质疑。
3.2018年商标申请量最多的公司是腾讯公司,第二名的是一个叫做“广州某商贸有限公司”的批发业企业。该公司在2018年这一年
内申请了6000多个商标。这不禁让人质疑注册商标的目的。
为遏制恶意大量囤积商标的现象,官方出台《规范商标申请注册行为若干规定》
一、在《商标法》第4条第1款新增“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”的规定,并将该情形作为提出异议和请求宣告无效的事由。该规定旨在打击恶意囤积注册商标,谋取不正当利益的行为。其次,对商标代理机构的恶意行为作出了规制:
其一,在《商标法》第19条增加了商标代理机构的注意义务,即商标代理机构必须审查委托人的商标注册申请是否存在《商标法》第4条规定的情形。
其二,在《商标法》第68条中增加规定,明确对商标代理机构的恶意申请商标注册、恶意诉讼行为的处罚措施。
二、提高恶意侵犯商标专用权的法定赔偿数额
修订后《商标法》将恶意侵犯商标专用权的法定赔偿数额从300万元提高到了500万元。这一修订旨在进一步加大侵权成本,惩罚恶
意侵权人,给予权利人更加充分的补偿。
三、增加打击假冒注册商标行为的规定
修订后《商标法》对涉及假冒注册商标的设备和侵权物品的处理作出了明确规定。根据第63条新增规定,“对属于假冒注册商标的商品,除特殊情况外,责令销毁;对主要用于制造假冒注册商标的商品的材料、工具,责令销毁,且不予补偿;或者在特殊情况下,责令禁止前述材料、工具进入商业渠道,且不予补偿。”“假冒注册商标的商品不得在仅去除假冒注册商标后进入商业渠道。”上述修改将销毁和禁止进入商业渠道作为最主要的处置手段,大幅度提高了假冒注册商标行为人的违法成本,应该说威慑力较大。
商标资源可贵,恶意抢注囤积商标的行为,破坏了国家正常的商标申请注册程序,亦损害了正规企业的利益,商标新规从严监管商标注册各申请环节,打击恶意囤积商标的非正常申请行为。
麦肯锡:商标注册
这家企业擅自改变注册商标,竟面临高达900万罚款!

商标成功注册下来,各位老板必是满心欢喜地开启品牌建设之路,然而由于使用者的商标知识匮乏,根据自己的审美标准自行改变商标字体、颜色、大小、组合方式等进行品牌宣传,那么商标能否随意更改使用呢?不规范使用商标将会产生什么样的后果?
《商标法》明确规定“注册商标需要改变其标志的,应当要重新提出注册申请。”商标注册人自行改变其注册商标的文字、图形或者其组合的,即属于擅自改变注册商标的行为。而在未经核准注册的商标上加注注册标记,包括在注册商标核准使用的商品范围之外的其他商品上使用该商标并加注注册标记,则属于冒充注册商标的行为。
因此,商标成功注册后,商标使用标识需与核准注册的商标标识一致。企业使用商标,严格限制在核准注册的商标图样、核定使用的商品或服务类别商标,申请人不能随意更改其注册内容。若使用者执意改变商标内容,在保证完全没有法律风险的情况下,最稳妥的方法是正确规范地使用商标标识。
同类案件中,滨河集团为“滨河九粮液”商标不规范使用的行为向五粮液集团赔付900万巨款最高人民法院审理认为,五粮液股份公司商标保护的注册商标为“WULIANGYE五粮液及图”“五粮液68”和“五粮液”,其中“五粮液”文字为主要识别部分,滨河公司被诉侵权商品上使用的标识是“滨河九粮液”或“九粮液”,“滨河九粮液”标识中的“滨河”二字较小、“九粮液”三字较为突出。被诉侵权标识“九粮液”主要识别部分“九粮液”与“五粮液”相比,仅一字之差,且区别为两个表示数字的文字,同时使用在酒类商品上,考虑到“五粮液”、“五粮春”系列商标的知名度,使用“九粮液”“九粮春” 容易使大众对商品的来源产生混淆误认或者认为二者之间存在关联关系。滨河公司生产、销售被诉侵权商品的行为构成对五粮液股份公司“WULIANGYE五粮液及图”“五粮液68”注册商标专用权的侵害。
起初五粮液针对滨河集团的维权之路并不顺利,甘肃滨河集团的“九粮液”、“九粮春”产品销量较大,拥有较高的知名度和荣誉,且“滨河九粮液”与“五粮液”并无证据显示使消费者产生商标混淆误认的情形。北京高院一审判决认定滨河集团生产、销售“九粮液”、“九粮春”酒产品的行为不侵害“五粮液”、“五粮春”商标权,当中“滨河九粮液”商标也是经最高人民法院肯定的。五粮液公司不服提出上诉,北京高院维持原判。
其时,虽然滨河集团持有有效商标,因未能规范使用商标,于后面的案件审理中,被最高院认定侵权事实,判决滨河集团共赔偿五粮液 900 万元。判决结果源自:(2017)最高法民再235号、(2017)最高法民再234号.
由此可见,经商标局核准注册的商标,最好不要随意改变使用,正确规范地使用注册商标才是最保险、安全在长久之计。
麦肯锡:商标注册
商标侵权的主要形式

商标侵权是指未经商标所有权人同意,擅自使用与注册商标相同或近似的标志,或者妨碍商标所有权人使用注册商标,并足以引起消费者混淆的行为。下面企帮帮小编就来给大家讲讲商标侵权的主要形式吧,欢迎大家来阅读。
一、使用他人注册商标
未经商标注册人的许可使用他人注册商标是典型的商标侵权行为,是最为直接的商标侵权行为。该种行为往往发生在商品的生产领域,侵权人一般为商品的制造者或服务的提供者。反映在商业活动中,就是我们常说的制假行为。在法律层面,法条对此的规范也较为明确,主要涉及在《商标法》第五十七套的第1、2款。分析上述两款法条的规定,为便于理解,我们通过排列组合的方式归纳此种侵权行为的四种表现形式:
未经商标注册人的许可:
1、在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;
2、在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,容易导致混淆的;
3、在类似商品上使用与其注册商标相同商标,容易导致混淆的;
4、在类似商品上使用与其注册商标近似的商标,容易导致混淆的。
二、销售侵犯商标权的商品
违法行为往往伴随着对经济效益的追求,而商品光光有制假行为并不能产生经济效益,这就意味着在制假环节之后必然还有流通市场的行为产生。禁止和制裁侵权商品也必然要求在商品销售、流通环节进行法律规制。对此,《商标法》第五十七条第3款明确的规定,销售侵犯注册商标专用权的商品的,也属于侵犯注册商标专用权的行为。该种情况下,侵权人一般为商品的经销商。
三、伪造商标标识和协助侵权行为
法律上将协助商标侵权的行为也直接归纳在侵权行为中。而先行法律框架中分别规定了伪造、销售商标表示和协助侵权两类侵权行为。但我们认为两者在实质上都是为制假售假提供便利。因此,本文将两者归为一大类。具体如下:
《商标法》第五十二条第4款规定了:伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的,属于商标侵权行为。该类侵权行为的侵权行为人一般认为是从事商标印制的主体,其实质是为制假受假提供了便利条件。实务中,对于没有授权或超出授权制造商标标识、以及售卖商标标识均认定为侵权行为。
四、更换他人注册商标
所谓更换他人注册商标系指未经商标注册人同意,将其商标撤下对应商品后换上自己或第三人商标,并将该商品再次投入市场的行为,又称“反向假冒”。对于反向假冒,虽然侵权行为人并未侵犯商标标识本身,但是商标标识的价值在于和优质商品的联系和商品来源的区分。优质的商品本身是价值的来源,而标识与价值来源的绑定是有效使用商标的正当权利。侵权人更换商标的行为相当于掠夺了商标注册人正当使用商标的权利,故而也构成侵权。
五、商品名称或者商品装潢侵权
典型的商标侵权要求侵权行为人对于被控商标局限于商标性使用,而商标法实施条例中对“商品名称”和“商品装潢”情形下的侵权,突破了商标性使用的要求,而延伸到“其他商业标志使用”。也就是说当行为人在商品的名称和包装上利用他人注册商标的影响力误导消费者发生商品来源混淆时,依然能够构成侵权而不局限于行为人是否把他人注册商标作为自身商品商标来使用。我们认为对于此种情形,严格从法理上来说当属于不正当竞争范畴,但因为立法而提升到直接商标侵权范畴。
商标侵权的主要形式
六、字号使用和域名使用侵权
除了以上几类侵权行为外,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条的第1和第3款还分别规定了如下两种侵权行为:
1、将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的也属于商标侵权行为。需要注意的是该种情形要求行为人“突出使用”了相关字号,正常使用字号则不在法律制约的范畴。
2、将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的也属于商标侵权行为。在网络极为发达的今天,域名在一定程度上也起到了区分商品、服务来源的功能。据此,法律将诸如此类的不正当域名使用也归为侵害商标权的行为。
七、驰名商标跨类保护
驰名商标跨类保护是商标法律体系中的一个基础原则,具体不再赘述。商标法律法规中对此主要规定在《商标法》第十三条、《商标法司法解释》第一条第2款之中。
麦肯锡:商标申请
注册商标,别让低价、包过、加急给忽悠了

陷阱一:超低价注册
注册商标,别让低价、包过、加急给忽悠了
由于竞争激烈,部分商标代理机构推出廉价甚至负价代理。国家商标局每受理一件商标会收取固定的规费,代理机构自身也存在经营成本。单件商标代理机构收费低于参考价2000元/10年,就会存在营运困难。几年后,可能会导致破产,那么,企业的后续服务也就难以为继,直接影响到企业的商标权利。
陷阱二:包成功,不成功退款
骗吃“定心丸”,商标注册有严格的法律审查程序,其本身具有一定的风险。有的代理机构向客户口头承诺保证成功,有的则不管类别与商品,随意选择注册,有的公然违反法律规定的核定商品及使用商品范围,还有的甚至申请不上报,卷款逃逸。
陷阱三:短时间注册
按规定,注册一件商标从查询-申请-核准-公告-发证,一般需一年左右,有异常情况的时间会更长。因此,部分代理机构低于一年内拿到商标注册证书的宣传是不现实的。
陷阱四:多次索要费用
很多代理机构在给客户《受理通知书》和《商标注册证》时索要手续费或者工本费、证书费等。实际上这些都是代理公司的“计谋”让你多次重复缴费。
麦肯锡:商标注册
申请的专利为什么会失效

在这个知识产权强保护时代,广大创新创业主体都十分注重自身创新成果的保护。然而,有些企业伙伴在忙着申请专利来保护研发成果的同时,却忽略了以下几方面事项,导致辛苦研究换来的专利失效,痛失企业无形资产。
申请文件不符合初审要求
在受理专利申请案后,要对其中申请手续是否完备、文件是否齐全、著录项目是否符合专利法规定、申请人的身份是否符合专利法要求、发明主题是否属于专利法保护范围、是否已缴纳申请费等进行初步审查。
申请人在申请公布后撤回
经初步审查后认为发明专利申请符合专利法规定,即行公布申请人的发明。申请人应在法定期间内请求进行实质审查。如果申请人不请求实质审查,则该申请视为撤回,成为失效专利。
申请人无正当理由逾期不答复
对发明专利进行实质审查后认为不符合专利法规定的,则通知申请人,要求其在指定的期限内陈述意见,或者对其申请进行修改。申请人无正当理由逾期不答复的,则视为撤回,由此成为失效专利。
未按期缴纳费用
专利权人必须履行缴纳专利维持费的义务,无正当理由而不按时缴纳的,即视为自动放弃专利权,也成了失效专利。
申请案被驳回
国家专利行政部门认为专利申请人的陈述和修改还是不符合专利法的规定,驳回了专利申请。
撤回申请或被宣告无效
申请人在被授予专利权之前撤回了专利申请,或在授予专利权后,被其他单位或者个人发现该专利权的授予不符合专利法有关规定,可请求专利复审委员会宣告该专利权无效。
自动放弃专利权
有些专利技术虽然还在保护期内,但专利权人也认为不具备利用价值,不愿意继续为之承担各项义务,而自动以书面形式声明放弃。
保护期届满
授权专利保护期限届满之后,专利权人不再享有独占权。我国的发明专利保护期是自申请之日起满20年,实用新型专利及外观设计专利保护期是自申请之日起满10年。
麦肯锡:专利申请
为什么有的公司的公司名和商标不一样

原因一:公司名称核准和商标注册是两套系统
企业名称由省级工商管理局进行核准,一般以“行政区划+企业字号+企业类型”形式组成。由于企业名称一般由各省工商管理局管理,又有“行政区划”的前置区分,所以“跨省重名”是合法的,这与“注册商标全国范围内的排他性”有别。
这就造成同名企业争夺“同一商标文字”的情况,所以后来者即使企业名称被核准,但商标依然无法注册。
原因二:公司名称核准比商标注册时间要短
想要注册商标,一般都先注册公司,也就是说,公司名称核准永远在商标注册之前。商标注册需要一年多时间,所以你注册完公司,很可能,商标早已经被别人注册了,这也是公司名称和商标注册不一致的重要客观因素。
客观上来说,商标注册成功率比公司名称核准通过率要低很多。
麦肯锡:商标注册
想申请一个专利大概需要多少钱

您可能已经知道,专利有三种类型:发明、实用新型和外观设计。发明的创造性最高,外观设计最低。
据初步了解,目前发明专利的代理费价格每项5 000元到 20 000元,实用新型专利的代理费价格每项3 000元到6 000 元,外观设计专利每项1 000到3 000元。价格相差这么大,区别在哪呢?
在说明费用标准之前,应该先简单了解一下专利申请的几项主要工作。
标准的专利申请过程并不复杂,一般来说,为了保证获得高质量的专利文件,专利申请有四个重要节点:专利挖掘、专利检索、专利撰写、必要情况下的二次发明。
(1) 专利挖掘是针对没有太多专利申请经验的企业而开展的服务内容。可以采取在企业开展现场培训或是直接在生产车间通过询问的方式,一方面让专利律师了解企业的技术及产品;另一方面也让企业的管理者及研发人员了解:哪些技术是可以申请专利的?如何申请专利才是对企业最有效率的?如何结合专利申请的目的实时制定专利申请策略?
(2)专利检索是指在专利申请前先在世界范围内查询一下是否已经存在类似的技术,如果已经有类似技术,则应该放弃申请,或者进行技术改造之后再申请专利。
(3)专利撰写是指在上述工作已经完成的情况下,基于现有的技术资料,完成整个专利申请文件的撰写。
(4)必要情况下的二次发明是指专利律师通过第二项工作即“专利检索”之后,基于检索结果认为欲申请专利的技术高度不够,通过与发明人的合作,对技术方案进行调整,俗称“二次发明”。通过这项服务,技术得以提升,从而大幅度提高授权的可能性,最终的专利技术仍旧归发明人所有。
由于服务项目的不同,所以价格也有非常大的差距。大部分专利代理机构仅做第三项,即“专利撰写”工作,所以其服务质量难以得到认可,发明人甚至认为他们做的工作只是复制和粘贴,专利律师对于发明人的技术甚至都还没有理解便已经完成了专利文件的撰写。
笔者认为,第一次申请专利还是应该寻求有全面经验的专利律师,一般来说,经验丰富的专利律师会向发明人提供从发明申请策略、专利申请、专利保护到专利运营全方位的咨询,并能够将专利代理工作前移,深度介人发明人的发明过程。如果发明人经过这次专利申请,对专利有了一定的了解,之后的专利申请可以尝试由自己独立完成。
麦肯锡:专利申请
商标是不是只要注册成功就行了,错了你还得注意这些

我们费尽心力,等了一年多的时间,终于拿到了注册商标,这就完事了?不不不,商标注册成功后,下面这些问题一定要注意,否则商标分分钟会被撤销!
1、尽快使用商标,别被提“撤三”
《商标法》第四十九条第二款规定:“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。”
《商标法》的这条规定意在禁止那些囤积商标高价倒卖的行为。注册商标就是拿来用的,大量囤积商标长时间不使用是对国家资源的严重浪费。所以,大家在拿到商标后一定要把商标用起来,并且保留完整而详细的使用证据,比如:发票、合同(或协议)、广告物、包装物、商标印制证明材料等。
我们在拿到商标注册证书后,只有不断使用和宣传商标,才能让商标知名度不断提升,才能让自己的企业名气越来越大!
2、规范使用商标,及时做商标变更
《商标法》第四十一条规定:“注册商标需要变更注册人的名义、地址或者其他注册事项的,应当提出变更申请。”
如果注册人名义、地址与商标注册证书上的名称地址不符,应及时向商标局提出变更申请,否则商标如果被他人提异议,商标局会按商标注册证上的地址以向商标注册人邮寄相关材料并提醒其进行答辩,商标注册人会因无法收到而错过答辩,导致商标被撤销。
3、小心商标被宣告无效
《商标法》第四十五条规定:“已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。”
具体法条如下:
《商标法》第十三条
第二款 就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。
第三款 就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。
《商标法》第十五条
第一款 未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。
第二款 就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册。
《商标法》第十六条
第一款 商标中有商品的地理标志,而该商品并非来源于该标志所标示的地区,误导公众的,不予注册并禁止使用;但是,已经善意取得注册的继续有效。
《商标法》第三十条
申请注册的商标,凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。
《商标法》第三十一条
两个或者两个以上的商标注册申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告。
《商标法》第三十二条
申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
所以,我们成功注册商标后,应尽快使用商标,使用时一定要符合相关法律规定,千万别超范围使用。如果注册商标的信息发生变化要及时向商标局提出商标变更申请。
4、商标有效期满前及时续展
《商标法》第四十条规定:“注册商标有效期满,需要继续使用的,商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续;在此期间未能办理的,可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年,自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的,注销其注册商标。”
商标注册成功就OK了?你还得注意这些
使用了十年的商标一般都具有了较高的知名度和认可度,是含金量较高的商标,所以建议大家能在商标有效期满前及时做商标续展。
5、扩大商标的使用范围,应追加注册
《商标法》第二十三条规定:“注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的,应当另行提出注册申请。”
如果我们想在注册商标核定使用范围之外的其他商品或服务使用注册商标,是需要重新提出注册申请的。所以,建议大家在首次申请注册商标时,好好考虑一下企业未来的发展方向,选择适合的商品或服务分类进行注册。
商标注册成功就OK了?你还得注意这些
希望大家拿到注册商标后也别掉以轻心,一定要在平时的使用中注意上面五个问题,把商标安安稳稳地握在自己手里。为了让心爱的商标更安全,建议大家来社标网为自己的商标定制一份个性化的【商标监测】服务,及时发现侵权商标,让自己的商标更加安全!
麦肯锡:商标申请
关于香港公司注册有哪些好处和注意点?

关于香港公司注册有哪些好处和注意点?
香港作为全球经济贸易中心之一,衔接国际和亚太区重要的经济、金融和航运枢纽。同时也是内地进军国际的桥梁之一。近年来,注册香港公司业务受到内地投资经营者的追捧,香港注册公司的人数不断增多。下面和大家介绍关于香港公司注册有哪些好处和注意点?
关于香港公司注册有哪些好处和注意点?
一、关于香港公司注册有哪些好处?
1、拥有健全的法律体,公司经营范围极少限制。
2、可以选择比较大气的名字,比如行业上允许含有学院、国际、集团、控股等字眼。
凭借香港在国际市场上的知名度,容易获取国际信任;
3、香港税制简单、且税率低,一般税种为利得税,税率仅16.5%,无营业税、增值税等。
4、开设离岸银行账户,收取离岸交易款项,可免缴税款;合理进行税务筹划。
5、作为国际金融中心,拥有多元化的融资管道;
6、可收取或者转让信用证,方便可靠;
7、以离岸公司作为控股公司,投资融资无限制;
8、提升企业国际品牌知名度和企业价值,且后续服务简单;
9、方便返程投资、在国内做品牌包装。
10、方便设立外汇账户,方便外币资金和国内资金顺利转化;
二、关于香港公司注册有哪些注意点?
注册香港海外等离岸是可以帮组企业降低税务成本和方便国际贸易支付结算,实际运作中也没有说一定要到多少利润率才可以去办理,从实际出发,重要的是在选择代理的时候你必须考虑的是代理的专业性和长期提供服务的稳定性。
1、注册公司要根据自己的情况,离岸公司/帐户不是可以解决你贸易往来的所有问题;
2、香港公司注册价格是要考虑,但是请结合服务,注册也会产生后续维护费用,成本要考虑清楚;
3、多和一些已经注册过香港公司的朋友交流下实际业务的操作,这个其实也是很重要的。
4、香港公司注册后并不能保证香港银行账户就能顺利开通,需要结合你公司的实际情况做出分析。
以上就是关于香港公司注册有哪些好处和注意点的简单总结。友情提醒:在香港公司注册时候还是需要找个专业的秘书公司根据您公司的实际情况出发帮助你解决在香港公司注册和后续相应的服务问题。
麦肯锡:香港公司注册
大陆投资者注册香港公司需要哪些条件?

注册公司在普通人眼中就是高大上的一种事情,注册香港公司就更加不容易了。其实注册香港公司并没有那么复杂,只需要满足一些条件即可。下面和大家介绍大陆投资者注册香港公司需要哪些条件?
大陆投资者注册香港公司需要哪些条件?
一、注册香港公司需要哪些条件?
注册香港公司需要满足以下条件:
1.公司名称
香港公司起名较自由,不论注册资金大小,公司名称需以“有限公司”或“LIMITED”结尾。
2.注册资本
有限公司最低注册资本为港币1万元(无上限);无须验资。
3.公司董事/法定代表人
一位或是一位以上董事股东;所有股东必须超过18岁,在成立公司前必须先确定股东人数及
4、法定秘书/注册地址
香港公司法规定有限公司必须委任一名法定秘书,法定秘书须由香港公民/永久居民/法人担任。(秘书公司可以提供)
5、经营范围
香港公司的经营范围原则上并没有太大的限制。一些在国内比较难注册的公司在香港都可以注册。
二、注册香港公司注册方式有哪些?
一般来说,有两种方式。
1、是投资者自行前往香港公司注册处办理,但这个对投资者的要求比较高,要对香港有关公司注册的法律法规熟悉,注册流程熟悉,不管在注册过程中,遇到的任何问题,都要自行解决等等,而能做到这几点的投资者,只有极少数。
2、另一个方式就是找专业的注册代理公司,这个是目前市场上普遍认可的方式。不仅省时省力,而且在专业人士的指导下注册香港公司也让公司未来的发展更有保障。
3、注册香港公司费用,总体来说并不高,因投资者选择的注册方式不同而不同。2019年香港公司注册费用下调了2000元,由于离岸政策缩紧,香港银行开户门槛提高了。
以上就是关于大陆投资者注册香港公司需要哪些条件?的简单总结目前的政策非常适合注册香港公司,但相对来说香港银行开户难了。因此,在香港公司注册时候有一点需要注意,一定要提前和秘书公司沟通清楚香港银行开户的相关情况,避免香港公司注册下来后香港账户没有相应的开通成功,影响贵公司的业务拓展。
麦肯锡:注册香港公司
哪些行业适合有自己的香港公司?

香港作为国际知名的贸易中心及金融中心,拥有无限商机,吸引了全世界企业家的关注。而香港公司及香港银行账户的易维护性和便利性更是深得大陆企业家的青睐。到底哪些行业适合注册香港公司呢?今天小编就来给大家做个总结。
一、个人外贸创业
个人SOHO注册香港公司后,方便以公司名义开展业务。利用香港公司在香港或大陆开设外币账户,无限制收外币;申请外贸网站会员及参加境外展会。
二、外贸企业
内地进出口公司,利用香港公司账户无限制收外汇,外汇进出自由,主要用来进出口转口及其他业务需要,还可获得出口退税。
三、制造、加工企业
生产型企业可以用来做贴牌加工,利用香港公司的知名度,提高产品的竞争力。树立国际公司形象、创立国际品牌!经营范围没有限制,公司命名更为自由。
四、制造、加工企业(有进出口业务)
除了上述所说的用来做贴牌加工的企业外,还有一类有进出口需要的企业,一般通过买单或者代理出口,有了香港公司后方便将资金留在香港,使得外汇进出自由、转口及其他业务需要,还可获得出口退税。
发展跨国业务,提升企业形象,当今世界经济日益一体化,商业越来越呈现跨国界的发展趋势,企业也经常用跨国经营来增强企业实力,扩大企业经营区域。
而注册成立香港离岸公司是企业走向世界,开展跨国业务,提升企业国际形象的捷径。成立跨国公司和集团公司,不仅可以更好地提高形象及带来更多的经济效益,在某些合同签署时,项目谈判往往需要香港公司的配合及参与,可提高您企业的信誉并顺利达到谈判目的。
需要了解香港公司注册相关信息的可以随时私聊小编!!!
麦肯锡:香港公司注册
在申请专利时怎样可以更省钱

随着经济发展压力的日益剧增,特别是随着中国面向国际市场的大门越开越大,导致更多的境外企业蜂拥而入,充斥在中国市场当中,形成了多一股的竞争力量。中国企业要想在内外夹击的市场环境中获得生机,快速发展不得不依靠新技术、新产品。而对新技术、新产品的技术保护也是非常重要的。在申请专利的时候,选择最省钱的方法无疑都是这些企业普遍的关注的问题。从专利申请的途径与实际发展来看,多快好省的专利申请需要注意这几点。
价格最便宜并不是最省钱的。不管是对于专利申请人而言还是对于企业而言,在申请专利的时候,都希望能够质量高一些,价格好一些,最好是非常便宜的。但是根据事物的相对发展规律而言,鱼和熊掌不可兼得。从中国已经逐渐从一个劳动力大国向制造大国、创新大国方向的转变,原本便宜的简单劳动力成本如今也因为劳动力价格的上扬而变得偏高了一些,因此,对于有经验的专利申请代理人来说,价格上不可能太便宜。在申请专利的时候,专利申请人一定要明确,在挑选代理人的时候不是为了价格而寻找,而是为了寻找最合适的代理人,在价格预算上,在业务服务上都最适合。最终目的是为了多快好省的成功申办专利权。
专利申请代理机构的地位决定了其价格的高低。通常情况下,位于一线大城市的专利申请代理机构的费用受大城市经济发展的影响,注定了水涨船高。比如北上广,在全国专利申请服务费的收取上是非常高的。但是我们在选择专利申请代理机构的时候,还要综合考虑很多因素,比如说公司的发展规模,代理专利的数量,有无工商资质违法信息,以及行业口碑等。
选择一家靠谱的专利申请服务质量好的专利代理机构,才是对于企业来说最省钱的办法。
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国家知识产权局停止代缴5元印花税,5元印花税今后该怎么缴纳

近日,国家知识产权局发布了一则公告,从2019年8月25日起,国家知识产权局停止代征代缴印花税业务,纳税人缴纳印花税应按照国家税务机关的相关规定办理。
这则公告出来肯定给有专利的个人或者企业会造成不小的困扰。国家知识产权局停止代征代缴印花税业务后,专利人或者企业,这5元钱的印花税到底该还需不需要缴纳,又改如何缴纳?
下面就由麦肯锡知识产权为你讲解一下,专利5元印花税的相关问题。
首先要肯定的是,专利印花税是肯定要交的,只是国家知识产权局不在代征代缴而已。那又该如何交呢?
1、专利印花税该去哪里交?
专利印花税去当地税务局缴纳就行。
2、专利印花税在什么时间缴纳呢?
专利印花税的缴纳时间是在收到专利证书的一个月以内。
3、专利印花税一定要到税务局去缴纳吗?我可以在网上缴纳吗?
如果你是企业,专利印花税是可以在网上申报的,但是如果是个人,就需要您拿着专利证书直接到税务大厅缴纳。
4、缴纳专利印花税需要带哪些资料呢?
缴纳专利印花税需要携带申报表2份及身份证明,可以提前线上取号。
5、国家知识产权局什么时候开始不再代收专利证书印花税?
缴费截止日在2019年8月25日之后的专利。
6、缴费截止日在2019年8月25日之后的专利,大概多久能拿到证书?
只需要在期限内缴纳首次年费,国家知识产权局即会在一个月左右颁发证书。
7、不缴印花税会不会影响证书发放?
不影响,先交年费领证书,再缴印花税。
8、忘记缴纳或者不想缴纳印花税会有什么影响?
超出应税日期未交的从滞纳之日起,按日加收万分之五的滞纳金和罚款,每逾期一次另罚款(企业50元,个人20元)。
9、税务局会有通知吗?
税务局不会主动通知专利权人缴纳税费,但被税务局查到未缴纳的则应补缴所有罚款。
10、具体的缴费方式有哪些?
如果权利人是公司的,可以登录电子税务平台,向税务局缴纳印花税费5元,需要列明专利号或布图登记号信息,缴纳后税务局则会在系统中登记已纳税。
如果权利人是个人的,则需要在办税大厅缴纳印花税费5元,需要列明专利号或布图登记号信息,取得印花贴,粘贴到证书上。
港澳台企业或个人,可以到国内任意一地的办税大厅缴纳印花税费5元。
11、国外的专利权人可以代缴印花税吗?
专利权人为外籍且不在深圳的,可以代缴印花税。
12、国外的专利权人代缴印花税需要准备哪些材料?
需要出示护照原件、复印件、经办人身份证原件、复印件、印花税申报表;专利权人是外国公司的,只用印花税申报表。
13、各地方税务的要求一致吗?
不一致,各地方税务针对印花税缴纳也有不同要求,具体请申请人咨询地方税务确认。
14、咨询电话是多少?
咨询电话:12366。
麦肯锡:申请公司专利
企业申请专利的意义

企业申请专利的意义
随着经济发展,竞争日益激烈,专利成为企业竞争中的一项利器!越来越多的企业开始重视专利的相关问题,虽然说每个企业申请专利的项目不一样,但其中心目标只有一个:企业利益。
那么拥有专利对于企业来说到底有什么作用?为什么各大品牌都在申请专利呢?今天,小编就给大家科普一下~
获得政府贴息贷款,拥有专利的企业更容易获得政府的贴息贷款,目前我国各省市相关机构都有政策规定:企业的专利证书可以用作抵押,获得银行的贴息贷款。
不仅如此,相较于其他商用贷款,用专利证书抵押的贷款申请流程简便、速度快,并且贷款额度可以从几十万到几千万不等。
由此可见,企业专利不仅象征着企业的技术力量,还可以为企业解决资金问题哦~
创新奖励与扶持,目前,我国多地政府机关都有关于企业专利证书的相关优惠政策,可以获得政府的创新奖励与资金扶持。政府会有专项资金,用于扶持创新型企业。
占领市场,对于企业来说,拥有专利证书是非常有利于在市场竞争中取胜的。比如,在企业产品的推广宣传中,拥有专利标识的企业更容易获得消费者的信任,从而拥有更大的优势来开拓市场,促进企业发展。
利于上市,对于想上市的企业来说,专利证书就大有用处啦!拥有专利的企业更容易找到风投,顺利上市。因为,拥有创新专利的企业更容易受到投资者的认可,便于快速提升企业生产价值与影响力。
有效宣传窗口,申请成功的专利,是可以在国家官网上查询的,这意味着拥有专利的企业可以登上国家级网站。相信了解互联网的老板们一定知道,这对于企业知名度的提升可不是一点半点了。
麦肯锡:公司专利怎样申请
商标的价值如何而来?

1、商标注册难
自己注册商标得有一个好听有创意的好名字,或者生动独特的图案。还得再经历商标查询、商标审查、注册公告等繁琐的一系列手续。这个过程费时费力,而且还存在风险,即使能够顺利通过并拿到商标注册证也需要很长时间 。
2、商标升值空间
商标本来就是企业的一种无形资产,企业若在开始的时候多花一点钱买一个好一点的商标那么该商标的升值空间就很大,而且升得快。而且商标随着你的企业发展,一同是在升值的。
3、好商标本身就是对企业的免费宣传
就像是一些知名品牌,你每每谈起一次,就是在为它无形地营销和宣传。为什么企业都要在各种宣传媒体和各种传播媒介上打广告呢,目的:为了让人记住自己的商标。
商标不仅起到标识商品的作用,更凝聚了商标权人长期经营的商誉价值,是一笔巨大的无形资产。拥有商标不仅能使企业免受侵权风险,扩大产品影响力,更重要的是一个好商标能为企业孵化巨大的财产利益,其价值往往是难以估量的。
我国商标实行“在先申请”的保护原则,企业可以根据其自身经营的实际情况,选择注册45大类,尽可能做到全面布局,预防商标抢注、傍名牌问题发生;同时在产品宣传使用中,规范使用商标,保留使用证据,做好商标预警机制,有效规避商标侵权、被撤三、无效等问题。
麦肯锡:申请公司专利
商标取名的诀窍

商标是维护公司品牌的一个手段,在注册商标的过程中有许多的注意事项与技巧,今天呢企帮帮小编就来给大家讲讲商标取名的诀窍吧,欢迎大家来阅读。
众所周知,一个好的商标名称可以帮助企业扩大知名度和影响力,甚至有可能决定着企业的长远发展,但是,不是所有高端大气上档次的名称都可以作为商标被注册。我国《商标法》第十条、第十一条等条款规定了不得作为商标使用或注册的标志,企业若是使用了国家名称、国徽、红十字等不得作为商标使用的标志,或是将商品的通用名称、缺乏显著性的名称作为商标注册,那么将无法通过商标局审查,最终导致企业商标注册失败。因此,企业在选择商标名称的时候,除了考虑到名字好听、好记、便于宣传等影响传播力的因素之外,更要考虑商标是否具有显著性、独创性、近似性等专业问题。
其实中国很多企业,其中不乏大企业,注册商标时都格外偏爱行业通用词,希望自己的品牌被消费者一看就知道是做什么的,但问题也来了,商标法中明文规定,注册商标是不可以用行业通用词来表述的,因为这缺乏显著性,就好比世界上的男人和女人,总要起个名字来加以区分,绝不可以大家都叫男人或女人,所以行业通用词的问题其实在商标注册中是个很大的陷阱问题。
现在特别亮眼的名字越来越少了,主要是因为早期那些容易熟记、朗朗上口的名字越来越少。而时下个性成为了另一个标签,就是一定要独特,好比“滴滴、摩拜、ofo等时下很热点的品牌”。在以前,相信不可能有人会去想用这样的商标,其实主要原因很简单,因为现在受众人群变了,你的消费者在变,你再不个性起来就要落后了,所以商标注册也是一样的,大众偏爱词已经失宠了,请尽量远离。
麦肯锡:公司专利怎样申请
什么样的发明专利可以申请进行优先审查

国务院专利行政部门受理发明专利申请以后,必须依照专利法规定的程序进行审查。发明专利申请的主要审查程序有,初步审查、公布专利申请、请求实质审查、实质审查。那么可以优先进行审查的发明专利主要有哪些特点呢?
可以优先进行审查的发明专利:
1、涉及低碳技术、节约资源等环保类的专利申请;
2、涉及新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等技术领域的重要专利申请;
3、其他对国家利益或者公共利益具有重大意义需要优先审查的专利申请。
特别注意:
1、请求优先审查的发明专利申请应当是电子申请。
2、请求对尚未进入实质审查程序的发明专利申请进行优先审查的,申请人应当启动实质审查程序。
发明专利想要办理优先审查需要的资料:
1、《发明专利申请优先审查请求书》(需要由省、自治区、直辖市知识产权局审查并签署意见和加盖公章)
2、符合规定格式的检索报告。
麦肯锡:申请公司专利
商标和版权究竟有什么不同?

很多人会有这样的误区:认为拥有了商标的商标权等同于拥有了商标的版权。但事实并非如此。如果想要同时
商标和版权的区别是什么?商标与版权是两个不同的概念,但两者有时候对作品的保护又是相辅相成的,因而导致很多人分不清商标与版权的区别。而要了解商标与版权的区别,那得先知道商标和版权的定义概念。
商标权VS版权
商标权指的是商标专用权 ,即商标注册人对其注册的商标所享有的独占的、排他的权利。
在我国由于商标权的取得实行注册原则,因此,商标权实际上是因商标所有人申请、经国家商标局确认的专有权利,即因商标注册而产生的专有权。商标是用以区别商品和服务不同来源的商业性标志,由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合、声音或者上述要素的组合构成。
版权即著作权 ,英文名称copyright,是指文学、艺术、科学作品的作者或其他人(包括法人)对其作品享有的权利(包括财产权、人身权)的总称。版权是知识产权的一种类型,它是由自然科学、社会科学以及文学、音乐、戏剧、绘画、雕塑、摄影、图片和电影摄影等方面的作品组成。
商标和版权有哪些相似点?
1、商标权和版权同属知识产权,并且都是对无形资产的保护。
2、商标权和版权都会受到时间和地域的限制。
商标和版权有什么区别?
1、申请机构不一样:商标是通过商标局进行申请的,版权是通过中国版权登记中心进行登记的。
2、保护对象不同 :我国商标权的获得必须履行商标注册程序,而且实行申请在先原则。《中华人民共和国商标法》规定,经商标局核准注册的商标为注册商标,商标注册人享有商标专用权,受法律保护。著作权一般自动产生,不需要经过某些特别程序,根据《中华人民共和国著作权法》的规定,我国的公民和法人以及非法人组织是以作品的完成为著作权产生的标志而不是发表时。
3、注册时间不同:注册商标的申请时间在目前来说,需要13个月左右。而版权登记一个月左右即可拿证,两者花费时间相差太远。
4、保护期限不同:注册商标的有效期是十年,也就是在十年有效期内专用注册商标是受保护的,但可以无数次续展,所以商标权限有无限期的可能。版权的作者是自然人的,保护期限是作者有生之年至死亡后50年,若作者是公司,则保护期为50年;需注意的是作品创作完成后50年内未发表的,将不再受法律保护。
5、客体不同:商标是区别同一商品或者服务的不同经营者并表明商品或者服务质量的商标标识本身。而版权(著作权)是针对文字、音乐、艺术、科学创作等原创的保护。
商标和版权可以同时注册?
很多人会有这样的误区:认为拥有了商标的商标权等同于拥有了商标的版权。但事实并非如此。如果想要同时拥有商标的商标权和版权,应当在申请人为自己的商标做过原创设计而使之构成具有版权作品特征的标志时,商标和版权可以同时注册。商标可以申请成为版权,但是版权不一定是商标。
由于商标申请周期较长,为避免被他人抢注,因此很多人在商标申请前都会进行版权登记来保护自己的原创作品。那么当商标注册被核准后,就产生了注册商标专用权并兼具作品版权。这是商标权与版权的共通之处。
商标注册和版权登记双重保护有利于企业进一步完善知识产权保护体系,发挥企业自主知识产权优势,增强企业核心竞争力,形成持续创新机制。同时通过版权登记,在发生版权纠纷时可以作为权利归属的初步证据,有助于维护作者或其他著作权人和作品使用者的合法权益,有助于解决版权归属造成的权利纠纷。所以,建议大家能早点为自己的产权“撑上一把保护伞”,在注册具有版权作品特征商标的同时登记版权,让产权更安全。
拥有商标的商标权和版权,应当在申请人为自己的商标做过原创设计而使之构成具有版权作品特征的标志时,商标和版权可以同时注册。商标可以申请成为版权,但是版权不一定是商标。
由于商标申请周期较长,为避免被他人抢注,因此很多人在商标申请前都会进行版权登记来保护自己的原创作品。那么当商标注册被核准后,就产生了注册商标专用权并兼具作品版权。这是商标权与版权的共通之处。
商标注册和版权登记双重保护有利于企业进一步完善知识产权保护体系,发挥企业自主知识产权优势,增强企业核心竞争力,形成持续创新机制。同时通过版权登记,在发生版权纠纷时可以作为权利归属的初步证据,有助于维护作者或其他著作权人和作品使用者的合法权益,有助于解决版权归属造成的权利纠纷。所以,建议大家能早点为自己的产权“撑上一把保护伞”,在注册具有版权作品特征商标的同时登记版权,让产权更安全。
麦肯锡:公司专利怎样申请
你知道商标到底有哪几种吗?

做了这么多年的商标代理人,您知道商标到底有哪几种吗?今天,咱们就聊聊商标的种类,一起长知识啦!
如何划分商标的种类?我们可以按照这三个维度(是否注册、使用对象及功能、构成要素)来划分商标的种类。
1、按是否注册划分
根据商标是否注册,我们可以将商标分为注册商标和非注册商标。
注册商标,是指经商标管理机构依法核准注册的商标。商标一经注册,注册人便获得了使用注册商标的专有权和排斥他人在相同或相似的商品或服务上使用与其注册商标相同或者近似商标的禁止权。
中国现行的商标制度是商标注册使用制度,注册商标的权利主体对其商标依法享有专用权,他人在相同或相似的商品或服务分类注册、使用的商标不得与在先注册的商标相同或相似。
非注册商标,是指未获得国家主管机关的注册,使用人不具有商标专用权的商标。未注册商标不享有商标的专用权,不能援引《商标法》进行保护。使用的未注册商标不得在相同或类似商品和服务上与他人已注册商标相同或近似。
2、按使用对象及功能划分
根据商标的使用对象及功能不同,我们可以将商标分为商品商标、服务商标、集体商标和证明商标。
商品商标,是指商品生产者在自己生产或经营的商品上使用的商标。商品商标可以是具有某种含义或毫无任何意义的文字、图形或其组合。如同其它商标一样,只要不违反法律的禁用条款,不损害公共道德或他人的利益,具有商标的显著性,均可成为商品商标。
服务商标,是指提供服务的经营者为将自己提供的服务与他人提供的服务相区别而使用的标志。与商品商标一样,服务商标可以由文字、图形、字母、数字、三维标志、声音和颜色组合,以及上述要素的组合而构成。它一旦被服务企业所注册,该企业也就拥有了对该服务商标的独占专有使用权,并受法律的保护。
如果企业是做有形的商品,那它申请的商标就是商品商标。反之,如果它是提供无形的服务的,那它申请的商标就是服务商标。
举个例子:像某宝、某东这类企业,他们给消费者提供的是服务,所以它们的商标属于服务商标。像食品企业,他们给消费者提供的是有形的商品,所以它们的商标属于商品商标。
集体商标,是指以团体、协会或者其他组织名义注册,专供该组织成员在商事活动中使用,以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。
证明商标,由对某种商品或服务具有检测和监督能力的组织所控制,而由其以外的人使用在商品或服务上,以证明商品或服务的产地、原料、制造方法、质量、精确度或其他特定品质的商标。比如“绿色食品”标志等。
3、按构成要素划分
根据商标的构成要素不同,我们可以将它分为文字商标、图形商标、字母商标、数字商标、颜色组合商标、立体商标、声音商标、组合商标等。
文字商标,是指用汉字及其拼音字母或其他文字、字母组合而成,使用在商品或服务上的标志。
图形商标,是指以具有某种形象的图案、简单明了的几何图形或色块组织构成的商标。
字母商标,是指用拼音文字或注音符号的最小书写单位,包括拼音文字、外文字母如英文字母、拉丁字母等所构成的商标。
数字商标,是指用阿拉伯数字、罗马数字或者是中文大写数字所构成的商标。
颜色组合商标,是指由两种或两种以上颜色,以一定的比例、按照一定的排列顺序组合而成的商标。
立体商标,是指由三维标志或者含有其它标志的三维标志构成的商标。
声音商标,是非传统商标的一种,与其他可以做为商标的要素(文字、数字、图形、颜色等)一样要求具备能够将一个企业的产品或服务与其他企业的产品或服务区别开来的基本功能,即必须具有显著特征,便于消费者识别。
组合商标,是指用“文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合”六要素中任何两种或两种以上的要素组合而成的商标。
麦肯锡:公司专利
公司申请商标了为什么还要申请专利?

知识产权能够保护财富、变成财富,这个真命题能够找到各种论据充分论证。大家对商标的认知和保护意识普遍加强了,但是对专利的认知却不是那么深刻。
商标与专利的区别
简单来说,商标和专利属于完全不同的两个概念,但因为同属知识产权范畴,所以也有一些相关联系。
法律概念上是这样描述的,商标是商业主体在其提供的商品或者服务上使用的,能够将其商品或服务于其他市场主体提供的商品服务区别开来的标志。
专利是专利权的简称。它是指管理专利工作的国家机关按照专利法的规定,授予发明创造申请人在一定时期内独占、实施和处分其发明创造的权利。
从字面上不难看出,商标其实重在使用,因为它只是区别其他商品和服务的标志。而专利重在独占,更能够实现抢占市场的可能。严格意义上说,如果别人没有侵犯你的商标权,是不用依靠商标的手段去打击竞争对手的(除了能够从品牌塑造与产品质量上与对手进行较量和比较,但不是商标本身的功能),然而专利可以。
如果说一个企业只申请了商标,而没有相关专利进行保护的话,那么这个企业做的知识产权保护还很初级。别人照样可以利用专利权击垮你,不要说你生产的产品没有技术含量,有一种专利权叫外观设计专利,其主要目的就是为了保护“外观设计”的。
我国的《专利法》实行的是先申请原则,没有像商标那样存在在先使用这一说法,也不对在先使用但没有申请专利的产品或方法进行保护。试想一下,如果是服装行业,在服装设计上没有进行保护,但被其它商家抄袭了,反过来人家再去告你专利侵权,该是多么悲哀的事情!
商标与专利的联系
首先,商标和专利同属知识产权范畴,都是企业的无形资产和软实力的体现,也同样能实现企业知识产权的保护、创造财富的功能,也同样可以进行运营。
商标可以进行转让、许可、质押等属于运营范畴,但行业内一般不用商标运营这个词。商标在市场概念中实际承载的是品牌的功能,而品牌概念中实际包含和代表的还有产品质量、企业形象及其企业品牌定位及市场定位的所有延伸的产物。专利在其中也扮演着重要的角色,因为专利往往承载着科技的力量,是为品牌增值和加分的关键因素。
专利运营同样实用,专利转让、许可、质押、融资等都可以直接帮助企业赢得财富。
商标和专利还有一点联系是立体商标与外观设计专利都是对商标外形或与实体包装相关的。但两者也有明显的区别,如保护的时间不同等。
哪些产品可以申请外观设计专利?
只要是对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的集合所做出的富有美感并适用于工业应有的新设计,如手机、手表、电视、电脑、茶壶、汽车,只要符合上述条件,都可以申请外观设计专利。
外观设计的载体必须是产品,不能重复生产的手工艺品、农产品、畜产品、自然物不能作为外观设计的载体,也就是说这些非产品的载体不能申请外观设计专利。
从上面的描述不难看出,所有产品都可以申请外观设计专利。而商标分为商品商标、服务商标、集团商标和证明商标。45类商标中包含了所有商标的申请注册,只要是和产品相关的都可以申请,但外观设计专利只保护外观设计或包装,也可以是产品本身的外观设计,并不是产品的性能够或结构等。
所以,想要对知识产权进行完备的保护,不能只在一个领域上注册或申请,要进行知识产权的整体保护,制定相关战略。
麦肯锡: 公司专利怎样申请
商标全类别注册真的适合你吗?

商标注册分为45大类别,有的企业会对所要申请注册的商标进行全类别注册。那商标全类别注册有什么好处?以及
哪些情况更适合全类别注册?
商标的全类别注册可以防止他人“傍名牌”。一旦全类别注册成功,那么,其他人便很难在任何类别注册相同或近似的商标。而且,他人未经同意使用时,你还可以依法维权,避免他人攀附你的品牌价值。
可以强化商标优势,保持品牌竞争力。商标全类别注册可以提高消费者和不同行业商家对你企业的识别能力,是企业实力的一种标志,也能提高企业在行业中的地位及市场竞争力。
能够获得比“驰名商标”更大的保护。驰名商标并不是无条件地获得全类别保护,往往只能获得不同程度的跨类保护,而商标全类别注册一旦成功,则你的商标将获得“最强保护”。
可以防止品牌价值被他人“破坏”。商标全类别注册能防止他人在性质冲突、用途冲突,甚至会对你的商品/服务产生不良影响的商品/服务种类上,注册相同名称的商标。
比如,你有一家做食品的企业,申请注册了一个食品相关类别的商标,但一家做老鼠药的企业在其它类别中申请注册了与你相同的商标。如果对方的企业做大做强了,品牌叫响了,这种情况下,你的食品还怎么卖?而全类别注册就可以避免这种尴尬。
有经济能力的企业、受公众关注程度高的企业,以及有长远规划的大中型企业等,都应该考虑申请商标全类别注册。
除此之外,如果你要申请注册的商标是一个臆造词汇,显著性较强,出于保护自己创意的想法,也可以考虑进行全类别注册。
另外,你所要申请注册的商标是一个原创的、显著性较强的美术作品,同样应该考虑进行商标的全类别注册。
凡事都要量力而为,也要具体情况具体分析。商标全类别注册无疑要付出较高的成本,因此,申请人也可以“分步走”,先申请注册若干主要类别,然后再慢慢覆盖全类别。
麦肯锡:公司专利
商标被仿损失上亿!是谁“逼疯”五粮液?

五粮液心里苦!在海外被抢注商标,因为被花样碰瓷而疯狂注册“山寨”商标,商标战打了九年,获得900万赔偿,却损失上亿!作为首批中国驰名商标的五粮液,在商标这条路上,交了好几次学费!
被抢注扼住后颈皮
五粮液成立于1997年8月19日,是中国最高档白酒之一,同时也是中国三大名酒“茅五剑”之一。2003年,五粮液发现,有个韩国人在其国家申请注册了品牌汉语拼音“WULIANGYE"商标。
由于韩国商标法的特殊性,异议程序不同于我国有3个月的期限,在韩国一旦正式受理商标申请和发布公告,仅有30天时间供其他相关权益人提出异议申请。五粮液在发现的时候就只剩9天了,时间非常少,五粮液只能马不停蹄向韩国商标总局递交异议申请,并出具了五粮液作为国际知名商标和品牌使用在先的证据。
但是韩方却辩称,“五粮液”在韩国不足以达到驰名商标程度,注册不存在误导消费者。其后,注册人还提出私下解决。
五粮液义正言辞拒绝之后,开始对这名注册人展开调查,发现这个韩国注册人不仅申请将“WULIANGYE"注册成商标,在此之前还将红星二锅头、湖南酒鬼酒等知名商标抢注,这从侧面反映了他的注册动机。
14个月后,韩国商标总局最终做出了裁定:“根据异议方提出的观点和证据材料,引证商标不仅在中国为驰名商标,而且在韩国也被认为是驰名商标。因此,申请商标应视为从非公平竞争方面申请注册该商标,从而误导消费者和与商标相关商品的原产地。"并据此驳回了韩国注册人的注册申请。
而除了商标被抢注,五粮液还得面临商标被山寨。
打不赢山寨,这么气人!
康师傅到康帅傅、奥利奥到粤利粤、上好佳到上好娃......这些处心积虑的山寨让正牌不得不防,不出意料,五粮液也有别人山寨。
2010年8月,七粮液、九粮液、二粮液、三粮液、四粮液、六粮液、八粮液等N粮液进入了五粮液集团的眼帘。都说山寨就是山寨,不成器的,可这山寨十分气人,就如甘肃滨河集团的“九粮液”、“九粮春”产品销量已经特别巨大,尤其是“九粮液”已经成为甘肃省五张名片之一,甘肃酒类第一品牌,不但在全国大量挤占中高端酒类市场,且销往国外,其中一单销售额高达8000万元。
商标被仿损失上亿!是谁“逼疯”五粮液?
五粮液认为,“五粮液”商标系我国知名度最高的驰名商标之一,不但知名度极高,而且其独特的命名方式“数字+粮液”经过长期使用,获得了极强的显著性,“N粮液”属于摹仿、借光著名品牌“五粮液”的傍名牌性质,应当认定侵权。
于是,五粮液集团从七粮液开始起诉,接着是九粮液,最后再起诉其他“N粮液”,全面维权。
然而前几个维权倒还顺利,到了九粮液的时候,竟然败诉。
2014年1月,法院判决认定滨河集团生产、销售“九粮液”、“九粮春”酒产品的行为不侵害“五粮液”、“五粮春”商标权。
五粮液集团不服,向北京高院提起上诉,北京高院于2016年5月作出终审判决:驳回上诉,维持原判!
2016年11月五粮液向最高人民法院申请了再审。最终,在2019年5月,最高人民法院作出了认定“九粮液”、“九粮春”侵权。
五粮液:我疯起来自己山寨自己
在察觉到山寨的注册商标方式后,五粮液也踏上了山寨自己的道路。
一粮液、二粮液、三粮液、四粮液、五粮液、六粮液、七粮液、八粮液、九粮液、十粮液,从一到十,注册得整整齐齐。
除此之外,还有五粮系、五粮醇、五粮春、五粮菜、五粮坊、五粮荔、五粮贡等等,光是包含“五粮”的商标就有894件。
作为一个国民老品牌,五粮液的商标之路走得颇为艰辛,但这些无疑证明五粮液实红!
麦肯锡:商标注册
商标的概念和功能

什么是商标,如何在法律上做出定义,商标是怎样产生的,有何种功能,这是制定商标法时应有的基本认识,也是建立商标法律制度在认识上的重要起点。
因为,如何认识商标,怎样评价商标的功能,会直接影响商标法的立法目的、立法指导原则,并表现于商标法律制度的导向上和规范化的要求中。下面作具体叙述:
1.商标的定义
什么是商标,当前在世界上比较一致的看法为,商标就是能够将一个企业的商品或者服务同其他企业的商品或者服务区别开来的标志。换言之,商标是一种用于商品上或者服务中的特定标记,消费者通过这种标记,识别或者确认该商品、服务的生产经营者和服务提供者。这一基本定义表明了商标的本质属性和主要特征。也只有在这个基础上,才能在不同的形式中对商标做出界定,并展开构建商标法律制度,确定其具体内容。
在中国商标法中,对商标作出的界定是,“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与 他人的商品区别开来的可视性标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合,以及上述要素的组合”。这项界定表明,商标是一种标志,用于商品上,具有区别性,在当代它是一种可视标志。中国商标法对商标所作的定义是准确的,揭示了商标的本质特征。
这项定义与国际上一些通常采用的商标定义也是一致的,比如世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协定》中确定,“任何标记或标记的组合,只要能够将一企业的货物和服务区别于其他企业的货物或服务,即能够构成商标;此类标记,特别是单词,包括人名、字母、数字、图案的成分和颜色的组合以及任何此类标记的组合,均应符合注册为商标的条件;……
这些标记应为视觉上可感知的。”又比如,在欧洲共同体商标条例中,商标“可以由能用书写表示的任何标志,特别是文字,其中包括人名、图案、字母、数字、商品形状或其包装组成,只要这些标志能够将一个企业的商品或服务同其他企业的商品或服务区别开来”。这些关于商标的定义都揭示了商标的本质特征,说明了人们对于商标在认识上的共同性。
确定了商标的科学定义,有了法律上的界定,随后进行的就应当是紧紧扣住商标的本质特征,以实践为基础,形成一整套围绕商标的制度,包括权利的具体构成、权利的确认、权利的运用、权利的保护,以及与权利相适应的种种义务,国家对商标的管理等。这些内容体现于法律形式,就是商标法律制度。
对于商标,有一个科学的、反映其本质特征的定义是必要的,或者说应当对商标有科学的、符合实际的认识,否则就有可能贬低商标、误解商标,甚至是否定商标应有的作用。这种现象,在历史上若干事实可以引为教训。所以正确地认识商标是什么,把握住它的科学定义,是理解和研究商标法律制度的重要起点。
2.商标的产生和发展
考察一下商标的产生,实际上也就是研究商标的定义是怎么形成的,这将有益于加深对商标法律制度的理解。对于商标的产生,应当注意以下事实:
商标产生于有商品生产之后,是商品经济的产物。未有商品生产之前,在器物上的文字、图形标记,仅仅是作为其制作者或所有人的标记;而当有了商品生产,出现了商品交换,用在商品上以示区别的标记,便是应运而生的商标。
商标产生之后,经历了随商品经济的发展而发展的过程。由于商品生产日益发达,同类商品有了多个生产者,商品市场上竞争日趋激烈,商标的作用充分发挥,其本质特征充分显露。所以商标从初期出现,经过发展,趋于成熟,是一个历史的过程,商标的定义是一个历史的概念,不是从初始到当代一直如此,应当将商标置于发展的过程中来认识它的出现及其后的演变。
中国在宋代就有白兔商标等,但由于受制于商品生产的发展程度,从而也就未能进一步发展。欧洲的18~19 世纪,由于商品经济高度发达,商标作用得以发挥,商标制度逐步建立,对商标的认识和运用达到了新的高度。
今天在中国或是在许多国家中,对商标的认识以及商标制度的建立,都是与一定的历史发展过程相联系的,认识历史就是为了更好地把握住商标的本质属性,重视它的价值,建立和完善反映其本质特征的法律制度。
商标从产生到发展的过程,也是商标定义逐渐形成的过程。在发展中,商标的内涵不断丰富,采用的形式增加,但其本质特征不是一下子就显露出来,而是在实践中逐步为人们所认识。人们只应依据商标的特点去发挥它的作用,挖掘它的潜在价值,完善它的功能,并体现在法律制度中。
比如,最初商标只是为了表明该商品的生产者,而后又发现它是市场竞争的重要手段;使用商标不仅是表明商品的来源,而且可以作为商品品质的象征;商标不仅是生产经营者对自己的商品所作的标记,而且还发展为一种自我救济手段,即在法律保护下,防止他人假冒自己名义生产销售商品。
总之,回顾商标产生与发生的一些重要事实,就是应当以发展的眼光看待现代经济中的商标,认识其本质,充分发挥其作用。
3.商标的功能
今天,人们几乎处处可以接触到商标,商标进入了很多人的脑海。商标有广泛的作用,有多种不可忽视的功能,主要表现在:
识别商品来源的功能、或者说商标具有识别性,这是商标的基本功能、首要功能,商标就是由于要识别商品的来源才得以产生,所以有此功能者方可成为商标,无此功能者不能称做商标。商标识别性作为基本功能,由其延伸开来,商标还有若干与之相联系的功能。
促进销售的功能、生产经营者使用商标标明商品的来源,消费者通过商标来区别同类商品,了解商品,做出选择,这样,商标成为开拓市场,在市场上展开竞争的重要工具,这是商标的又一重要功能。
保证商品品质的功能、生产者通过商标表示商品为自己所提供,服务提供者通过商标表示某项服务为自己所提供,消费者也通过商标来辨别商品或服务,对其质量做出鉴别,这种鉴别关系到生产经营者的兴衰,因此,商标的使用促使生产经营注重质量,保持质量的稳定。
在现实中,牌子倒了,整个企业难以为继的现象时有出现。因此,商标的使用可以使生产经营者体会到市场竞争的压力,而关注商品质量,商标从而起到了保证商品品质的作用。当然这种保证是通过商标将生产经营者与消费者联系在一起的一种特定的关系。
广告宣传的功能、现代的商业宣传往往以商标为中心,通过商标发布商品信息,推介商品,突出醒目,简明易记,能借助商标这种特定标记吸引消费者的注意力,加深对商品的印象。商品吸引了消费者,消费者借助商标选择商品,商标的作用便显而易见。在现实中,商标成为无声的广告,更显出商标的优势。
树立商业声誉的功能、商标用于显示商品来源,保证商品的质量,进行商品的广告宣传,作为其开拓市场的有效手段,这都表明,商标凝结了被其标示的商品以及该商品的生产经营者的信誉,商标是商品信誉和与之有关的企业信誉的最佳标记,因此树立商誉的有效途径是形成声誉卓著的商标。
这种富有声誉的商标既可有益于消费者选择可信的商品,又可以帮助生产经营者的商誉免受侵害。而且,商标使用的范围越广泛,这种树立商誉、维护商誉的作用越大,以至于企业的竞争、商品的竞争变成了商标的竞争,商标愈孚众望,竞争力越强。
上述商标的功能,正是基于将商标准确定义,且置于市场经济的背景下所作出的不同角度的分析。这些相互联系的各项功能,也可以说是商标的基本功能、传统功能的延伸和发展。
麦肯锡:商标注册
商标注册后必做的保护措施和证据收集

商标权利人在商标注册成功后,往往忽略了保留商标在使用过程中的证据,如果这时有人对其商标提出撤三或无效宣告时,权利人拿不出商标的使用证据的话,往往会使自己陷入被动,而且商标还容易被人无效掉。
《商标法》第四十八条 本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。
商标使用证据无论是在商标的注册、异议、驳回复审程序中、商标侵权案件中或是驰名商标认定程序中,商标的使用情况均是审查相关案件的重要因素,在很大程度上影响了案件结果。因此,使用证据的保留是经营者必须要修的一门课。
商标注册后必做的保护措施和证据收集
其实,使用证据的保留并没有想象中的那么复杂,只要认清哪些可以作为商标使用证据,把这些资料留存拍照或者纸件保留起来即可:
合同、协议是在销售商品或提供服务时重要凭证,也是可以作为商标使用的有效证据,但在签订合同的时候需要注意几点:合同签订的时候一定要标注商标的名称标识,最好能写的时候把注册商标的名称和注册号一起写在合同里,还有注意标注清楚合同的签订时间,为商标的使用留下有效的证据。
发票是作为商业交易的最好体现方式,企业在销售产品或者提供服务的时候要及时给消费者开具发票,以此证明交易的产生,在开具发票的时候不能只填写商品或服务的名称,这样的发票并不能作为商标的使用证据,企业在开具发票的时候,一定要规范开具发票是的填写,在发票填写商品或服务名称的同事也要把商标的名称填写上去,为商标的使用留下有力的证据。
广告、包括在广播、电视、报纸、杂志等各种媒体上发布的商品和服务广告。广告宣传有几种形式:
(1)在报纸、刊物、电视、广播、灯箱、路牌、大型户外设施等传统广告媒体上进行宣传推广的资料,
(2)在互联网平台上进行的宣传推广资料。
产品外包装
权利人生产的产品上的外包装上带有商标标识的材料,不过因为产品外包装上的证据材料比较难证明其商标的使用时间,因此还需要其它证据进行佐证。比如委托印刷时与印刷厂签订的合同等,合同要标明商标名称。
其他可以作为商标使用证据的材料还包括产品说明书、产品报关单据、标签、标牌、发货单据、物流运输凭证、参加产品会展的相关证明材料等,只要只写证据材料真实有效,且能体现出商标的使用,都可以作为商标的使用证据保留下来。
商标有效使用证据的正确保存方式
在实践中,与商标使用紧密联系的就是商标使用证据的保存,能够证明商标实际使用的证据有很多种,较为常见的包括协议、票据、宣传资料等。
商标注册人提供这些证据并不困难,但是由于行业惯例、交易习惯、企业日常管理制度等多方面因素影响,很多商标权利人所能提供的证据并不规范,从而导致其证明力降低。
商标注册后必做的保护措施和证据收集
因此,企业在留存商标使用证据过程中,有必要注意以下几点:
1、日常对商标的使用要规范,尽量与注册证上的商标标样一致。
2、在日常的使用中,对于可以留存原件的证据材料,一定要保留原件。
3、商标使用证据之间需要能够形成完整的证据链,可以同时证明使用时间、商标标识、使用商品三要素。
如商标附着在商品的包装、容器、标签上或服务的菜单、价目表上,这些证据根本无法体现商标使用的时间,自然很难被商标局予以采纳。
通常情况下,商品或服务的交易文书或文件资料,如合同、发票、维修维护证明、广告宣传资料等,这些都是比较“优质”的使用证据,也是企业比较容易保存的证据。
为了明确体现出商标所使用商品,在出具上述证明文件时,商品的名称一定不要用简称、甚至型号来代替,以免使证据的针对性模糊化,从而导致证据效力降低。
在对商标进行广告宣传时,包括媒体广告、网络广告、广告牌、展览会或博览会等,应当及时保留好相关的网页链接、视频、杂志、照片等,同时能够签订协议的,尽量签订广告协议,并同时开具发票。
4、商标的使用不仅局限于商标注册人的使用,被许可人的使用也可以视为对商标进行了有效的使用。
在我国,大家注册商标的时候习惯会注册中文商标,而我们常用的汉字只有8000个左右,随着商标的需求量越来越多,我们能够注册的商标越来越少了,因此,“撤三”就成了很多商标申请人获得商标权的手段之一,所以,企业在发展过程中应该有意识的留存商标使用证据,只有这样,才能抵御随时都可能到来的危险,把商标牢牢握在自己手中。
麦肯锡:商标申请
小专利、大垄断,外观设计专利在电商平台投诉一般怎么操作?

淘宝电商、拼多多商家正经历着史无前例的专利投诉,而尤以外观专利侵权投诉最为突出。有商家问,这是专利流氓吧?他们凭什么仅凭一个专利证书就可以投诉下架我的商品,我置之不理,结果经营了几年的店铺也被淘宝给关闭了。淘宝还好说,我可以很快的另起炉灶,通过申诉和小二哥交涉,有可能会有恢复商家或者恢复开店的可能,但是拼多多直接给下架关店,永不能恢复上架,真是太惨了......
电商商家遭遇到的投诉可以说越来越多,但是遭遇同行使用专利来进行的知识产权投诉则是致命的,威胁最大的。要规避类似的被投诉下架的风险,刘律师先给您捋捋一个知识产权权利人或者专利权权利人准备投诉前需要做的哪些工作吧。
原创是第一步
原创,原创,原创,没有那么多原创怎么办?可以借鉴,呃,借鉴,有抄袭的成分吗?不排除有,但是抄袭部分应该不是权利人最核心的技术,比如核心的技术或者设计方案设计好了后,其余的小的细节上参考下现有别人的技术方案是允许的。有人说,他的专利我怎么感觉都是抄的呢?好吧,别人抄也是有水平的,将多个技术方案的现有设计整合在一起,从而具有了一定的独创性,这样的抄袭是具有创造性的,是可以被专利局所认可的借鉴的。
确权是第二步
去哪里确权?专利局,具体来说是国家知识产权局专利局,现在国家知识产权局已经合并至市场监督管理总局,好吧,全称就叫做:国家市场监督管理总局国家知识产权局专利局,三个局,级别是不一样的,但是都是该领域国家最高的权威认证机构。扩展下,商标局也是隶属于国家知识产权局的,但是版权局嘛,暂时还没有整合在一起的。原创者或者改进者自己或者国家认可的代理机构向专利局提交专利申请,外观设计专利一般经过6-12个月左右,会有审查结果,授予专利权或者驳回专利申请的通知,如果授予专利权的话,办理登记手续,则就等着领证书吧,不过现在的证书就是简简单单的一张纸,已经不像从前还有本证书的封面和技术方案的详细内容在里面,现在要想获知证书里面的技术方案或内容的话,只能去专利局的官方网站去检索查询下载打印了。
专利评价是第三步
为什么要评价?我们国家的专利审查制度规定了,外观设计专利和实用新型专利只需要经过形式审查而不需要经过实质审查就可以发证书了,所以,专利要进行维权之前,必须经过国家专利局的专利评价,也就是经过一个类似实质审查的过程,才能评价这个已经发了证书的外观设计专利或者实用新型专利具有不具有专利性。是不是有点绕?笔者作为专利代理师也是感觉有点绕,证书发了,还不能立即进行维权,更何况,现在实用新型专利和外观设计专利在申请审查发证的过程中,已经变得像发明专利一样,既有补正通知书,也有审查意见通知书,还有对比文件进行评判申请文件的创造性了(可能表面上写的还是新颖性),实质上,这些专利已经在进行实质审查了,为什么还必须要进行专利评价报告呢?没办法,在专利法修改之前,法院审理专利侵权纠纷时需要,淘宝知识产权平台需要,拼多多也需要......
技术比对是第三步
想要投诉的商品,有没有跟专利权构成类似或者相同呢?需要进行技术比对,具体来说,就是将外观设计专利里面的设计方案分解成不同的设计元素,跟被投诉商品的设计方案一个个的元素进行比对,从而得出完全相同或者基本上类似的结论来,这样可以锁定即将要投诉的商品,进而继续下一步的行动。
证据保全是第四步
针对将要投诉的商品,在进行平台投诉之前,需要将该商品的链接进行证据保全,以防被投诉方私自下架删除链接后造成的证据消失,尤其是在权利人直接向法院起诉时,被告收到传票后,会尽快删除该链接下架该宝贝,故而在起诉投诉前的证据保全就尤为重要,一般通过公证员的公证购买或者通过可信时间戳的网页公证等具有公信力的第三方机构来证明该侵权商品的存在,并且可以实际购买到该商品。
投诉起诉是后面的步骤
这些就通过后续的文章来具体解释说明吧,既然商家清楚了投诉之前需要准备的工作,后面商家在商家宝贝之前,该需要做哪些工作来规避被投诉下架的风险呢?后面的文章会持续更新,欢迎您的持续关注,您有知识产权电商投诉申诉方面的问题,欢迎您评论留言或者私信。
麦肯锡:专利申请
商标注册和公司注册同时进行有什么好处

商标是一个企业的品牌,一般来说我们看到商标就会直接联想到这个企业,就像名字对于一个人而言。而一个好的商标名字,不仅仅是一个企业表面的象征,它还蕴含着企业的品牌形象,文化内涵,企业的商品质量以及售后服务等。
那么何时开始注册商标比较好呢?准确的说商标在公司注册好之后,就马上进行商标申请。所以说注册商标最好和注册企业的时候同步进行。
以下是商标和企业同步注册的好处:
1. 商标与产品或者服务统一。
在生产和销售过程中,企业要根据自身经营的产品或服务,来确定需要的商标名称。比如,生产食品零食的时候,加入一些卡通形象的人物或者动物。这样的话,商标与产品统一并形成互动,消费者能够快速的了解。
2.便于宣传推广。商标是要用来宣传推广的,因此,商标起名最重要的一点就是容易记,有含义,让品牌与消费者产生共鸣!我就经常看到有的商家把商标设计成没有规则的字体,很多消费者看都看不懂,何谈推广?
3无禁止情形。商标在申请注册过程中,要提交商标局审核,批准后才能获得独占使用权。而要想成功通过审核,在商标的设计制作过程中就要注意不能有任何禁止情形。比如县级以上的地方行政名称,不得作为商标申请。
4具备独特性。商标局数据统计,目前全国有效商标已达1700多万。在如此巨量的商标面前,企业要想脱颖而出,具备独特性是很重要的。具备了一定的独特性,那么在商标注册审核的过程中,以及对企业后续的发展都是有好处的。因为市场竞争下,消费者选择趋多“酒香也怕巷子深”,没有独特性不可能获得消费者青睐的。
4避免触碰禁忌。在某些行业或地区,会有一些禁忌的情况,这都是需要避免的。比如说在潮汕地区,在商标中加入“烧浦”的话,容易引发一些不好的联想。毕竟企业是要不断壮大的,在更多的地区、行业发展,就需要考虑禁忌情况。
不要觉得商标保护是一件既费钱又浪费时间精力的事情。别等到品牌红了,想注册商标时,才发现自己的商标早就被他人抢先注册了,到时您是花大价钱买回商标权还是花更多的时间精力更名呢?
不要以为产品火了,品牌红了,就可以攻城略地,坐着等收益了!多的是因为商标权利付出惨痛代价的悲伤故事,比如“鲍师傅”“耳光馄饨”等等,在维权之路上花费大量的时间和金钱。咱们得从一开始就要深谋远虑,有保护品牌的意识!做好第一手的前期注册保护,把风险预防到未来。
麦肯锡:商标注册
专利保护期限从哪一天起开始计算

对专利权的保护对于专利来说至关重要,但专利保护都有是有期限的,专利在保护期内是合法有效的,超过法定的保护期,专利权也就不存在了,专利保护期限从哪一天起开始计算?不同类型的专利保护期限是不同的,一般来说发明专利保护期限比较长,而实用新型专利和外观专利相对短一些,发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年,均自申请日起计算。
专利保护期限从哪一天起开始计算
专利保护期和可以延期吗?通常来说是不可以延期的,上述所提到的十年二十年已经是最长保护期限了,需要注意的是,专利保护期并不是一直拥有的,如果权利人忘记缴纳相关年费和其他费用,保护期也是有可能终止的,但是大家不必太过担心,忘记缴纳也没关系,通常都有宽限期的,宽限期内按时缴纳就依旧享有保护期,宽限期通常是一个月,如果超过宽限期仍没有缴纳就会产生滞纳金了,这一点需要注意。
专利权也有可能在期限届满前终止:
(一)没有按照规定缴纳年费的;
(二)专利权人以书面声明放弃其专利权的。
在这两种情形出现时专利终止,当然还有第三种情况,就是专利期限到期,专利终止时,保护自然结束,那么我们最后总结一下,专利的保护期限首先是短于专利期限的规定,起始日是专利的申请之日,终止日取决于专利权人,但最长时间至专利期限终止日。
专利一旦到最终保护期限,知识产权局会发出相关公告,这时全社会都可以使用这项专利技术,所以专利最终也是造福社会的,以上就是对专利保护期限的简单介绍,对保护期的管理以及年费的缴纳,权利人如果无暇顾及或者是担心遗忘,可以找专利机构寻求帮助,机构通常会帮助权利人进行实时监控,避免出现过期的现象,
麦肯锡:专利申请
一个专利躺赚20年,获利超5亿

一个专利躺赚20年,获利超5亿
说起专利的重要性,相信大家都清楚的。最典型的就是高通,靠着3/4G的通信专利,向全球的智能手机厂商收取专利费,比如华为、苹果都乖乖向高通付专利费。今年苹果和高通和解,支付了40多亿美元的和解费,证明有专利是多么的强势。
再以2018年数据为例,高通营收约为227.32亿美元,其中芯片业务收入约为173亿美元,专利授权费用约为55亿美元,可见专利是有多么的好赚钱。
当然,高通能够赚这么多,自然不只一件专利,而是成百上千件核心专利的效果。而在中国有一家企业,基本只靠着一项“核心专利”,向全世界厂商收钱。这一收就是20年,这20年累计专利授权费用超过了5亿元,也算是非常不错了。
这家中国厂商就是朗科,而这一项核心专利就是“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”,简单的来讲就是“U盘”,朗科是全球第一个发明“U盘”的公司,然后并申请了专利。
这个专利朗科于1999年11月14日申请成功,专利权期满终止日为2019年11月14日,也就是20年期限。
而申请了这个专利之后,全球所有的推出U盘的厂商都得向朗科交授权费,包括国际巨头,比如三星、索尼、镁光、金士顿等等等,不交就侵权,朗科就告它们。
据网上数据在2011 年到 2018 年的这段时间当中,进有关专利的诉讼就高达上百次,专利诉讼几乎成为了朗科最重要的收入来源。
只是因为现在U盘销量低,所以授权费也在下滑。在2018年数据为例,朗科营收9.67亿元,其中专利授权费用为3629.26万元,同比下滑了10%左右。
看起来似乎只占3.75%,但要知道这部分的授权费用毛利达到了100%,而朗科全年的营业利润仅为7,686.80万元,这3629.26万元的授权费用就值钱了吧,占到了营业利润的近一半了。
而统计朗科这近20年以来的所有费用,累计超过了5亿元,虽然看起来不算多,但考虑到也就是一个核心专利的事情,所以一个专利换回这5亿元,真的是相当相当的不错了,你觉得呢?
麦肯锡:专利注册
影帝张家辉申请渣渣辉商标!商标到底有多重要,明星纷纷把名字注册商标

一代影帝张家辉前段时间因为一句话让网友们大笑不已,原因是因为张家辉代言的一款游戏,期中的台词张家辉的港式普通话“大家好,是我是渣渣辉,是兄弟就来砍我啊”!直到现在渣渣辉的台词依旧很火。大家看到影帝张家辉第一个不是想到他的电影,而是想到他经典的台词“大家好,是我系渣渣辉。近日张家辉一举动再次激发了网友们的笑点,原来人家商业鬼才开始申请渣渣辉商标了。
很多明星都通过把自己名字和肖像注册为商标,然后在通过和商家们的合作来获取利益,一般说,很少人愿意把自己名字变为商标。相信明星们把自己名字注册商标的主要目的肯定也是为了保护自己的知识产权,防止自己的名字被别人抢注。还有哪些明星已经把自己的名字申请了商标呢?
贝克汉姆一家人都是行走的品牌,贝克汉姆和维多利亚早在2000年及2002年已将自己的名字注册商标,后来又陆续为几个儿子,包括Brooklin、Romeo及Cruz注册了商标。而这三个儿子个个都极具商业价值。另外,贝克汉姆不仅仅在英国,在世界其他多个国家都是将自己的名字注册了商标。
周杰伦把作曲著作权献给女儿,《前世情人》是周杰伦升级当奶爸之后的首个正式MV作品,周董出道18年来,歌曲的作曲人一栏第一次出现了周董以外的名字,那就是他的女儿hathaway。由于灵感来源于女儿四个月时在键盘上的随手乱弹,所以极具版权意识的周董,坚持在作曲人里加上了女儿的名字。不得不说,杰伦爸爸真的很厉害,版权意识不是盖的,周杰伦还开玩笑的说之所以把女儿名字加上去,是怕女儿将来告他。
奶茶妹妹章泽天申请注册90个商标,奶茶妹妹,在15年就已经把“奶茶妹妹”,以及她自己的名字“章泽天”申请注册了商标,申请的类别也不少,商标列表中总共有90个序号,代表奶茶妹妹的公司已经申请注册了90个商标!而这当中,均为“章泽天”以及“奶茶妹妹”的商标,奶茶妹妹对自己的名字保护的相当严谨啊!
还有很多明星比如说郭德纲,郭德纲早已申请注册了自己的名字“郭德纲”商标,而且是全类别注册,全类别注册的意思就是所有的商标类别,45个类别都注册了商标!
C罗对商标的保护也不含糊。在中国,国家商标局网站显示,Cristiano Ronaldo名下拥有包括“C罗”、“CRISTIANO RONALDO”“CR7”等40多个注册商标,成功狙击了国内一些个人和企业抢注C罗相关商标。
2002年,姚明团队针对十几种与“姚明”名字有关的产品提交了商标注册申请。随着姚明在NBA的大红大紫,2006年,姚明又提交了45件商标注册申请。
根据商标网2017年5月31日更新数据,目前共有45件“鹿晗”或者包含“鹿晗”的商标申请,已有12件“鹿晗”商标获得注册,12件“鹿晗”商标获得初步审定公告,这些申请人除了鹿晗投资的“南京鹿晗影视文化工作室”之外,更多的是其它想蹭名牌的商家非法进行抢注,经营范围覆盖到影视演出,化妆品,服装饰品,日用百货,家居用品,食品、饮料、酒、烟、日用百货零售,投资咨询,技术服务,室内外装饰装潢工程,蔬菜种植等领域。
虽然很多明星将自己名字注册商标都是无奈之举,但不得不说明星们的维权意识非常的好。姓名作为一种符号,本身便具有区别个体的作用。名人的姓名因为包含着为社会公众所共知的信息内容,当名人姓名与特定的商业活动联系在一起时,可能产生促进商品销售的结果,由此便具有了商业价值。
商标中的®和TM有什么区别?

相信大家都有个习惯,逛超市买东西的时候,第一看品牌,第二看价格。在同种类的商品中,你会优先选择“黑人牙膏”、“海尔冰箱”这些商品是吧!当然,企业想要自己的产品也能得到这样的效果,首先要拥有自己的商标,做自己的品牌,后期的宣传也是非常必要的。
"®"与"TM"之分别
经常有人询问:TM商标是什么?TM商标有什么用?TM商标受法律保护吗?利用TM商标能起诉别人侵权吗?……
我们的回答可能令不少客户失望:法律上根本就没有TM商标。
不必惊诧或不解,下面就让小编带领大家一起认识一下TM商标的“前世今生”,相应问题就会不表自明啦!
TM商标的“法律效力”
根据《商标法实施条例》第六十三条规定:使用注册商标,可以在商品、商品包装、说明书或者其他附着物上标明“注册商标”或者注册标记。注册标记包括和®。使用注册标记,应当标注在商标的右上角或者右下角。
上述法律法条只适用于已被授权的商标,而不适用于TM商标。
不必再找啦,即使您找遍中国所有的商标相关法律法规,也是找不到关于TM商标法条的。
通俗的讲,“TM商标”就是不被官方或法律认可的“黑户口”,故“TM商标”根本就是没有法律效力的。
如上所述,“TM商标”根本就是没有法律效力的,但是,为何在日常生活中,还是能够经常见到在许多商品、商品包装、说明书或者其他附着物上标记有“TM商标”呢?
这种现象只能充分说明,“TM商标”还是有用的,其主要作用如下。
“TM商标”作用:明确告诉世人,我们已经将该商标向国家商标局提交了商标注册申请,您就别再跟着捣乱,再重复提交申请啦!仅此而已!
当然,在特定的情境下,“TM商标”的确也略有警告作用:等该商标授权啦,如果您还一直侵权,我们就起诉你!
TM商标的“无用”
1、TM商标没有法律效力,不受法律保护。
2、TM商标不具有排他性,任何人都可以随意使用。
3、TM商标不能起诉别人侵犯商标权。
关于TM商标,有两点要特别提醒大家
1、使用TM商标是存在着侵犯别人商标风险的,对此要特别留意。
2、申请人最好等收到中国国家商标局发放的《商标注册申请受理通知书》以后,再使用TM商标,否则,很可能后悔莫及!
而®商标呢?你是否还在为别人使用了你在使用的商标而苦恼?亦或者你因为使用了别人的注册商标而被罚款?是的,这些都是因为你忽视了商标注册的重要性,不知道注册商标有什么作用及规则造成的。
注册商标®有哪些作用
1、商标注册人拥有商标专用权,受法律保护,若有人侵权,可以要求其赔偿经济损失。
2、便于消费者认牌购物,为创名牌打下基础。
3、商标注册证是商品获准进入商场销售的凭证。
4、注册商标可以提高产品的知名度,树立品牌形象,有助于打开国际市场。
5、商标是一种无形资产,可对其价格进行评估,可以通过转让,许可或质押来实现其价值。
6、商标是办理质检,卫检,条形码等的必要条件。
7、商标一经注册,10年有效,需要在续展期内续展。
8、地方各级工商局通过对商标的管理来监督商品和服务的质量。
别人不能仿冒注册商标,否则就可能会被告其侵权而赔偿经济损失。这就是我们不能随便使用别人的商标的原因。若我们常用的商标被他人抢先注册,则必然失去自己精心策划苦心经营的市场,所以告诫我们若准备用这个商标打入市场,那必须提前注册。
还有,据小编了解,根据国家部委有关规定:企业产品(包括工业产品和农副产品)进入商场、超市等销售部门,应当具备注册商标。是的,没有注册商标连商品进入商场、超市的资格都没有。
你知道你的商标值多少钱吗?

商标作为一种无形财产,一般他的价值不好估计,有的一个商标只值几千块,而有的商标能够值上百亿。那你知道你的商标的价值吗?现在就为你介绍一下,怎么估值自己商标的价值。
商标自身价值。商标的价值是不确定的,且随着市场的变化商标的价值也是在不断变化的。商标最基本的价值是由该商标赋予的商品质量以服务来决定的。如价值高的商标肯定是口碑以及服务都不错的,相反,口碑差服务差的商品那么商标的价值自然就随之降低。如电商平台京东,那么京东的物流服务及配送服务在业内是非常专业的,京东的商标价值自然而然也随着这些口碑和服价值在上升。
商标品牌知名度。商标的品牌知名度是由企业进行大规模的品牌宣传来决定的。市场渗透率越大,品牌知名度越高,商标的价值就越大。但是这个知名度是建立在口碑好的状态下,一旦企业留下的恶名,不仅要降低商标的价值,还会对企业留下不可预估的隐患。只有在良好的商誉基础上提高知名度,才能提高商标的价值。
商标的名字以及标志设计。商标的名字是非常重要的,商标可分成文字商标和图形商标,容易让消费者记住的商标才是好商标。所以一个好商标是价值连城的,不仅仅能够节约企业的市场宣传成本,更能够帮助企业将商品的销量翻番。一个好商标一般会具有几个特色。
通俗易懂。就是消费一听到商标名字或者看到图形商标就能够想起你的商品。能够在别人脑海里第一闪现你的商标。
简短易记。能够让别人记住的商标,名字肯定会简短简洁的。比如“苹果”“IPAD”“加多宝”等商标,商标具有较强的识别度以及传播性。
商标符合产品定位。商标名字的选择、设计应符合商品、行业特点,比如“飘柔”洗发水,体现那种飘逸。一个设计得比较好的商标在宣传上可以起到事半功倍的效果。
麦肯锡:商标注册
什么是商标?什么是logo?什么是品牌?

什么是logo?
Logo是徽标或者商标的英文说法,是希腊语logos的变化,是现代经济的产物,它不同于古代的印记。现代标志承载着企业的无形资产,是企业综合信息传递的媒介。在企业形象传递过程中,是应用最广泛、出现频率最高,同时也是最关键的元素,通过不断的刺激和反复刻画,深深的留在受众心中。然而logo并不就是商标,我们要把LOGO拿去商标局申请注册,注册成功的商标才能使品牌受到法律保护。
什么是商标?
商标是用来区别一个经营者的品牌或服务和其他经营者的商品或服务的标记。商标是由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合,或上述要素的组合,具有显著特征的标志,是现代经济的产物。经国家核准注册的商标为“注册商标”,受法律保护;我们通常所说的商标均为注册商标。
什么是品牌?
1960年,美国营销学会给出了对品牌较早的定义:品牌是一种名称、术语、标记、符号和设计,或是它们的组合运用,其目的是借以辨认某个销售者或某销售者的产品或服务,并使之同竞争对手的产品和服务区分开来。而商标是指按法定程序向商标注册机构提出申请,经审查,予以核准,并授予商标专用权的品牌或品牌中的一部分,商标受法律保护,任何人未经商标注册人许可,皆不得仿效或使用。可以看出,品牌的内涵更广一些。如果把品牌比作一个巨大的冰山,商标只是冰山露出水面的一小部分。商标是品牌的一个组成部分,它只是品牌的标志和名称,便于消费者记忆识别。但品牌有着更丰厚的内涵,品牌不仅仅是一个标志和名称,更蕴含着生动的精神文化层面的内容,品牌体现着人的价值观,象征着人的身份,抒发着人的情怀。
例如,可口可乐的品牌内涵远不止是“可口可乐”这几个字构成的标志和名称,它体现着美国几代人“乐观向上”的美国文化。
而LV(LOUIS VUITTON)的品牌自1854年就流传下来,代代相传至今,以卓越品质、杰出创意和精湛工艺成为时尚旅行艺术的象征。尽管LV的产品做工也有丑闻曝出,折损品牌形象,但它依然站在消费者心目中的奢侈品行列。甚至出现大家已经无所谓一些缺点不足,就因为LV这个牌子,也依然愿意为之买单。品牌的力量不可忽视。
中国是一个商标大国,中国的商标注册量目前已经名列世界第一;与此同时,中国又是一个品牌弱国,全球最有价值的100个品牌,中国品牌屈指可数。注册商标要成为一个真正的品牌还要经历一个艰辛漫长的过程,好比修建万里长城,丝毫不夸张。
更多资讯:商标申请
一夜暴富不是梦:一个专利让他个人净赚4个亿

如今的社会,金钱一直是一个较为敏感的话题,对于一位科学家而言更是如此。经常发出这样的疑问,科学家们应不应该有钱,应不应该赚钱,对此人们也都一直讳莫如深,在绝大多数人的眼里,似乎科学家们天生就应该两袖清风,一穷到底。
科学家真的都这么穷吗?回答是否定的,下面我们要说的这位科学家的事迹就是一个“科学家成功致富”的案例,它向我们证明,科学家也可以很有钱,可以赚很多的钱。
有位科学家名叫毕玉遂,是山东理工大学的一位很普通的教授。2017年,因为转让价值5亿的“无氯氟聚氨酯新型化学发泡剂”专利,获得了其中80%整整4个亿的收益。
首先,这个专利打破了世界垄断;其次,它能够解决泡沫生产污染的问题,对全球的环境保护能起着十分重要的作用。
2003年,毕玉遂第一次意识到泡沫生产过程中存在的问题,即会产生大量的氟利昂,会对臭氧层造成较大的破坏。其实,破坏臭氧层并不是冰箱的“专利”,只要生产过程中会使用到泡沫的产品,比如沙发、床垫,飞机、汽车,甚至是航天器使用的构配件,都会造成这样的问题。
生产泡沫需要使用到一种叫发泡剂的材料,传统的发泡剂生产方式会释放出大量的氟利昂,这种物质在大气中保存的时间能够超过一百年。其中,泡沫是这种污染物的重要来源之一,然而,发泡剂的生产技术一直被欧美垄断着,始终没能够解决生产过程中的环保问题。找到更清洁的发泡剂,是解决这一问题的关键所在。
一休知识产权是一支拥有百余经验丰富的高素质专业人才“军队”,我们用职业的专业素养和渊博的专业知识为客户提供一流的知识产权代理、交易、咨询等服务,并由具有思维前瞻的复合型精英管理团队带领。
49岁的毕玉遂通过多次深入研究之后发现现有的发泡剂都属于物理发泡,不会参与到泡沫反应当中,而在这一方面上,欧美的技术已经非常完善了,想要取得较大的突破,几乎没有任何的可能。
在毕玉遂的脑海里,每天想的都是如何去攻克技术难题,如何让实验能够更快得出成果。实验过程中,如果需要用到纸杯,他们就自己去采购。每天用掉的纸杯有几麻袋,5年的时间里,他们总共采购了16万只纸杯。
放弃跟国外企业合作的机会
2008年,毕玉遂和他儿子开始一起进行化学发泡剂的合成试验研究。
为了保密,实验过程中,只有他们父子两人参与。经过了几万次的反复试验,于2011年,他们终于明了了聚氨酯发泡的化学反应原理,合成了反应过程需要的新物质。眼看着试验就要成功了,就在此时问题也跟着又来了。样品刚刚研发出来,就有感兴趣的跨国公司想要检测他们的样品。
2011年3月17日,毕玉遂和儿子以及两名学生,带着2500毫升样品,来到了在国外公司委托的华东理工大学高分子实验室。
整个检测过程都在异常紧张的氛围之中进行,对方的目光一直盯着刚刚研发出来的样品。测试时,毕玉遂就亲自拿着样品往里慢慢加,一滴都不敢外漏。测试结果出来之后,这家公司非常满意,邀请他们去德国进一步去做实验。
这一次,仍然所有的实验过程均在毕玉遂与毕戈华的视线范围之内进行。测试实验结束之后,对方也非常满意,希望能够继续合作,但他们提出要求,想要先提供半吨的产品。如果那个时候,毕玉遂选择与他们合作的话,收益一定十分可观,但是,他从一开始想的就是这项研发技术对国家的意义。
因此,他选择拒绝了,“那绝对不可以,我们的研发产品还没有得到专利的保护,这是原则性问题”。于是,合作就此终止了。
为研究成果进行专利布局
得到了试验成果,在申请专利的时候,新的问题又来了,毕玉遂找了好几家当地的专利代理机构,但是,他们的专利代理业务水平远远达不到要求,于是又耽搁了许多年。直到2016年2月,申请专利这件事才出现了转机,新上任的山东理工大学校长王学真,了解到情况之后,给国务院写了一封信,详细地介绍发泡剂研发这一技术,信很快得到回应。
2016年5月份,国家知识产权局调研组进驻山东理工大学,指导国内国际专利的布局、撰写、申请等工作,最终高效完成了4件国内核心发明专利和1项国际专利的主体撰写,让科研成果获得最大保护。
2017年,这一技术的专利网布局完成。
此时,毕玉遂已经63岁了。经过14年的奋战,付出终于有了回报。这一技术专利的价值高达5亿元,刷新了山东省专利许可记录,也是迄今为止,全国高校专利授权的最高纪录。
在2018年科技成果转化报告中,山东理工大学凭借毕玉遂的这一技术成果排名第一,清华等名校都排在这首普通学校的后面。
这项技术每年可减排将近20吨量的二氧化碳,它使我国由最大的聚氨酯生产国,变成该领域最先进技术的引领者。历经十几年艰苦奋斗之后,一夜之间,从普通大学教授变成亿万富翁。
麦肯锡:专利注册
苹果又陷专利纠纷,第三方苹果电池遭限制

苹果自iPhone 7 plus上首次使用双摄像头,之后每年苹果都有新机型搭载双摄,不过双摄这一配置似乎在近期给苹果带来了麻烦。
据外媒报道称,以色列摄像头技术公司Corephotonics日前针对苹果提起诉讼,针对的机型是iPhone X、iPhone XS和iPhone XS Max这样的双摄机型。
指控苹果故意在其最新款iPhone上使用Corephotonics已申请专利的双摄像头技术,然后试图用大致相似的知识产权文件进行掩盖。Corephotonics正在寻求损害赔偿以及一项永久性禁令,并要求苹果支付诉讼费。
据了解,Corephotonics成立于2012年,由影像行业资深人士创建,目标是开发下一代智能手机摄像头技术。文件显示,2012年该公司开始尝试与苹果建立合作关系,并向苹果的硬件和软件团队进行了技术演示,但双方始终未能就授权协议达成一致。
其实早在2017年11月Corephotonics就首次对苹果提起侵权诉讼,Corephotonics检查发现,包括iPhone 7 Plus和iPhone 8 Plus等几款苹果手机涉嫌侵犯了其专利。2018年4月,Corephotonics又针对iPhone X的提起侵权诉讼。不过,这两起案件都被行政部门搁置,等待各方对专利进行审查。
除此以外,据知名拆解机构iFixit发布的检测报告,苹果近期在其iOS系统中激活了“dormant software lock” ,对非官方更换iPhone电池加以功能限制。由此,苹果再次陷入了电池争议之中。
目前, dormant software lock只在iPhone XS、XS Max 或iPhone XR上激活了,在iOS 12和iOS 13都能适用。
它本质上是一项软件限制:如果由未经苹果授权进行维修的第三方公司更换的电池,即使是苹果原装电池也会显示服务通知,提示无法验证此iPhone是否配有正品苹果电池,此电池无法提供健康信息。
值得一提的是,这个dormant software lock不会完全禁止用户使用采用第三方电池,它仅仅会让iPhone部分小功能做出限制,如电池健康功能,手机完全可以正常使用。
麦肯锡:专利申请
商标转让的优势有哪些

每一家公司在成立的第一件是就是给自己的公司或者产品取一个独一无二的名字,我们一般把这个叫做商标。
自1950年中国商标颁布以来,至今我国的商标申请注册已经有几百万件。累计申请3000多万件,累计注册2000万件。平均每6个市场就有一个主体拥有一个商标。
顾名思义商标越来越多,所能注册的量就越来越少,当然这是指五个字以下的,毕竟商标字太多了不利于记忆。所以商标就成为了一种资源,针对这种资源产生了一个新的行业,商标买卖转让。
既然商标都可以注册,那在商标的转让过程中,企业到底买到的是什么?下面就具体来介绍一下。
稀缺性:别人拥有而我没有,是最能够说明商标的稀缺性的。商标是他人独占的,想到好的商标都在他人手里,而我注册的新商标因为和别人相似而被驳回,为了能够得到这个商标,就不得不就行买卖了。
实用性:快速抢夺市场,现在市场竞争越来越强,而在国家知识产权局注册一个商标,最快也得半年甚至更久才能注册下来。而半年的时间往往拖住了企业的后退,使企业商品不能够快速进入市场。所以快速买一个商标,让商品快速进入市场无疑是很好的选择。
投资性;很多有商业头脑的人就看到了这一块的市场。既然商标越来越稀缺,好的商标越来越难以注册。所以投资商标就是一个很好的商业途径。不过商标投资有一个缺陷,那就是如果商标三年不使用,就会被知识产权局撤销。商标会变为无效。所以商标投资必须快速出手。否则就会被撤销。一般投资商标的人很难有大量的商标。
麦肯锡;商标转让
您不了解的“专利发明人”,读后一定收获不小

“专利发明人”对我们来说是最熟悉不过的字眼,但是如果问您“专利法对发明人的人数有限制吗?”、“发明人的署名有先后顺序吗?”、“发明人名字能更改吗?”、“发明人与专利权人有什么区别?”、“职务发明人应该获得多少报酬和奖励?”,我想能答上来的屈指可数吧。为此小编对这些问题进行了详细整理。如果您感觉好,别忘了点赞啊!
专利发明人的定义
专利发明人是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中,只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人,不是发明人。
您不了解的“专利发明人”,读后一定收获不小
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专利法对专利发明人的要求
专利法、专利法实施细则以及专利审查指南中均没有对发明人、设计人的人数进行限制。
在专利局的审查程序中,审查员对请求书中填写的发明人是否符合该规定不作审查。也就是说,这个专利的发明人是不是真正的发明人,专利局不管。例如:小米的工程师发明的一款手机节能装置,在专利申请的时候发明人写的确是雷军,但是实际上雷军根本不参与这个装置的研发。所以,发明人很多公司都是直接写老板的,专利局对这块并不做实质审查。
发明人应当是个人,请求书中不得填写单位或者集体,例如不得写成“××课题组”等。
发明人应当使用本人真实姓名,不得使用笔名或者其他非正式的姓名。多个发明人的,应当自左向右顺序填写。不符合规定的,审查员应当发出补正通知书。申请人改正请求书中所填写的发明人姓名的,应当提交补正书、当事人的声明及相应的证明文件。根据法律规定,发明人署名无先后顺序,权利也没有差别。如果没有指明联系人的话,第一个视为联系人。事实上,有些单位在职称评定、计算工作绩效的时候,仍然延用对待论文的办法来对待专利,所以,实际上,发明人的署名顺序先后就可能会有差别。具体情况要根据自己单位的相关规定考虑。
发明人可以请求专利局不公布其姓名。提出专利申请时请求不公布发明人姓名的,应当在请求书“发明人” 一栏所填写的相应发明人后面注明“(不公布姓名)”。不公布姓名的请求提出之后,经审查认为符合规定的,专利局在专利公报、专利申请单行本、专利单行本以及专利证书中均不公布其姓名,并在相应位置注明“请求不公布姓名” 字样,发明人也不得再请求重新公布其姓名。提出专利申请后请求不公布发明人姓名的,应当提交由发明人签字或者盖章的书面声明,但是专利申请进入公布准备后才提出该请求的,视为未提出请求,审查员应当发出视为未提出通知书。外国发明人中文译名中可以使用外文缩写字母,姓和名之间用圆点分开,圆点置于中间位置,例如m·琼斯。
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专利权人和发明人的区别
专利权人是指在国家知识产权局专利登记簿上记载的专利权的所有人。职务专利发明人或设计人,享有获得奖励,报酬的权利和署名的权利,却没有独自使用、据有、处分专利的权利,例如,发明人不能将专利作价进股,转让专利权,许可他人实施其专利,发现他人侵犯专利权的,也无权加以制止。这些权利只有专利权人才能享有。
如何变更发明人
1、如果是在申请的时候写错了、或者少写、多写的情况,后续可以更改、增加或减少,但是任何一种变更,都需要原始申请阶段的所有发明人签字确认。如果是姓名写错了,需要提供身份证复印件。
2、专利证书下发后,专利发明人可以更改,办理著录项目变更手续。因漏填或者错填发明人而提出变更请求的,应当提交全体申请人(或专利权人)和变更前全体发明人签字或者盖章的证明文件。
(1) 因发明人更改姓名提出变更请求的,应当提交户籍管理部门出具的证明文件;
(2) 因漏填或者错填发明人提出变更请求的,应当提交由全体申请人(或专利权人) 和变更前全体发明人签字或者盖章的证明文件;
您不了解的“专利发明人”,读后一定收获不小
(3) 因发明人资格纠纷提出变更请求的,可以参照“专利申请权(或专利权) 转移该如何处理”的内容;
(4) 因更改中文译名提出变更请求的,应当提交发明人声明;
(5) 发利发明人变更费用一般是200元,专利代理机构收费一般是50元。
职务发明人或设计人的奖励和报酬
1、为何要针对职务发明设置奖励和报酬制度
职务发明的一项重要内容是奖励和报酬,这是发明人对职务发明享有的物质性权利,也是保证发明人与单位利益平衡的关键。因为发明创造从根本上来说,是发明人、设计人智力活动的成果。一项发明创造的完成,凝聚着发明人或者设计人的知识、智慧以及辛勤的劳动。因此发明人或者设计人虽然不能享有职务发明创造的专利权,但对其智力劳动,应当给予相应的回报,这有利于发挥个人创新的积极性,促进科学技术进步,也关系到整个职务发明制度的公平与合理
2、职务发明奖励和报酬具体内容
目前,我国《专利法》及《专利法实施细则》对职务发明的奖励和报酬作了明确规定。《专利法》第十六条规定被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励;发明创造专利实施后,根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或者设计人给予合理的报酬。这里所说的“经济效益”,既包括被授予专利权的单位自己实施专利所取得的经济效益,广义上也包括许可他人实施或者转让专利权所取得的经济效益。
《专利法实施细则》则以专章的形式规定了奖励和报酬制度的约定优先原则、最低保障金额及报酬比例等。被授予专利权的单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励、报酬的方式和数额。企业、事业单位给予发明人或者设计人的奖励、报酬,按照国家有关财务、会计制度的规定进行处理。
您不了解的“专利发明人”,读后一定收获不小
(1)被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励的方式和数额的,应当自专利权公告之日起3个月内发给发明人或者设计人奖金。一项发明专利的奖金最低不少于3000元;一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1000元。由于发明人或者设计人的建议被其所属单位采纳而完成的发明创造,被授予专利权的单位应当从优发给奖金。
(2)被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的报酬的方式和数额的,在专利权有效期限内,实施发明创造专利后,每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%,作为报酬给予发明人或者设计人,或者参照上述比例,给予发明人或者设计人一次性报酬。
(3)被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的,应当从收取的使用费中提取不低于10%,作为报酬给予发明人或者设计人。
麦肯锡:专利申请
如果自己的发明专利被侵权了,一般可以赔多少钱

专利侵权如果比较严重,那么相应的侵权人将受到严厉的打击,特别是一些重要的发明专利,侵权专利技术会根据专利的时间以及侵权人的收益来衡量赔偿的额度,那么一件发明专利侵权一般赔偿多少钱呢?如何解决侵权他人的
按权利人因被侵权所受到的损失计算。权利人因被侵权所受到的损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。
按侵权人因侵权所获得的利益确定赔偿数额。侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。
被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定,有专利许可使用费可以参照的,人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节、专利许可使用费的数额、该专利许可的性质、范围、时间等因素,参照该专利许可使用费的1至3倍合理确定赔偿数额;没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的,人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素,一般在人民币5000元以上30万元以下确定赔偿数额,最多不得超过人民币50万元。
以上就是关于发明专利侵权一般赔偿多少钱的主要内容,专利人需要时刻记住使用的专利一定要是自己的专利,并且自己的专利还需要是已经申请通过的专利技术,这样使用专利才能保万无一失。
麦肯锡:专利申请
商标被驳回、被异议、被撤三,需要提供哪些证据才有用

苦等商标审核,却等来商标注册被驳回的通知?好不容易通过了商标审核,却在公告期内被异议?费了九牛二虎之力获得注册商标却被第三人提出撤销申请。如果商标出现这些问题应该怎么办?
商标局在收到商标“驳回” 、“异议” 、“撤三”、申请之后,将通知该商标注册人在限期内提供商标使用证据,逾期不提供或者提供的证据证明无效的,商标局将依法撤销该注册商标。那么商标注册人应提交哪些证据呢?
一、商标使用在指定商品上的具体表现形式有:
1.采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上,或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上;
2.商标使用在与商品销售有联系的交易文书上,包括使用在商品销售合同、发票、票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单据等上;
3.商标使用在广播、电视等媒体上,或者在公开发行的出版物中发布,以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的商品进行的广告宣传;
4.商标在展览会、博览会上使用,包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品以及其他资料;
5.其他符合法律规定的商标使用形式。
二、商标使用在指定服务上的具体表现形式有:
1.商标直接使用于服务场所,包括使用于服务的介绍手册、服务场所招牌、店堂装饰、工作人员服饰、招贴、菜单、价目表、奖券、办公文具、信笺以及其他与指定服务相关的用品上;
2.商标使用于和服务有联系的文件资料上,如发票、汇款单据、提供服务协议、维修维护证明等;
3.商标使用在广播、电视等媒体上,或者在公开发行的出版物中发布,以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的服务进行的广告宣传;
4.商标在展览会、博览会上使用,包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品及其他资料;
5.其他符合法律规定的商标使用形式。
三、以下情形,不被视为《商标法》意义上的商标使用:
1.商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明;
2.未在公开的商业领域使用;
3.仅作为赠品使用;
4.仅有转让或许可行为而没有实际使用;
5.仅以维持商标注册为目的的象征性使用。
四、仅提交下列证据,不视为《商标法》意义上的商标使用:
1.商品销售合同或提供服务的协议、合同;
2.书面证言;
3.难以识别是否经过修改的物证、视听资料、网站信息等;
4.实物与复制品。
五、有以下情形之一的,属于连续三年不使用的正当理由:
1.不可抗力;
2.政府政策性限制;
3.破产清算;
4.其他不可归责于商标注册人的正当事由。
产品专利是怎么对产品实施保护的,其实施过程是怎样的?

专利在对企业创新的新型商业模式在进行保护时,其实施步骤如下:
创新的梳理
首先需要企业对吱声的商业模式进行梳理,必须把自身的运行逻辑理清,从中理出能够影响商业运行模式的关键所在,并根据关键点对商业模式的影响程度确定其基本高低,一般基本可分为高、中、低三个级别。以便在后续申请专利时能够进行评级。专利可以通过对关键点的保护以达到保护整个商业模式的目的。
其次,企业需要对每个关键点进行分析,找出这些关键点有哪些创新、或者是整合了哪些新的资源能力等。采取了与利益相关者共贏的商业策略或者业务系统,或者采用了创新的技术手段等。
在最后企业还需要确定这些创新的定位、业务系统、盈利模式、关键资源能力、现金流结构中的哪个要素或者哪几个要素上。
企业可通过如下两种方式对创新的关键点进行技术方案化:
1.提取具有技术手段参与的部分
企业要分析每个创新的关键点的具体实现方式,从中提取出具有技术手段参与的部分,并将这些具有技术手段参与的部分作为潜在的专利保护方案。
2.将创新的关键点转化为技术方案
当创新的关键点中没有明显的技术手段参与时,企业一方面要分析其可能的其他实现方式,判断是否具有技术手段参与的可能性、必要性、可行性和优势,若有则将具有技术手段参与的实现方式作为技术方案;另一方面要着眼于未来,分析未来对商业模式进行升级、优化和发展时是否有必要或者可能引入技术手段,以提升商业模式的运行效率等。
麦肯锡:专利申请
全类注册都有哪些好处?企业为什么要申请商标全类注册?

一、什么是商标全类注册?
商标全类注册是指同一个申请人就同一个商标在《类似商品和服务区分类表》所列全部类别(目前共45个类别)向国家工商行政管理局商标局申请注册的行为。
二、商标全类注册的三要素
1、同一申请人,申请人必须是同一个自然人、法人或其他组织。
2、同一商标,即申请全类注册的商标必须是同一个商标。
3、45个类别,商标全类注册的类别是《类似商标和服务区分类表》上所列的全部类别,即45个类别。
三、商标全类注册的好处
1、防止他人抢注自己的商标
商标全类注册最直接的意义在于,商标一旦注册成功,任何企业或个人在任何商品或服务分类都无法注册与该商标相同或近似的商标。如果有人未经授权擅自使用该商标,商标持有人可向法院提起诉讼,要求侵权方立即停止侵权、赔偿损失。
2、保持品牌的竞争力
商标作为品牌的基石,在很大程度上代表了企业的形象和品牌价值。如果其他企业在不同的商品或服务分类上注册了与本企业相同或近似的商标,一旦该企业先做大做强,品牌知名度不断提升,会严重削弱本企业的品牌竞争力。
3、为企业拓宽市场做准备
很多大企业都会不断拓宽市场,涉入新的领域,走多元化的投资和发展之路。这时全类注册商标的重要性就凸显出来了。全类注册商标有利于企业提升商标和品牌意识,打造长远的发展战略。
四、哪些情况商标适合做全类注册?
1、申请人拥有一定的经济实力
商标注册的官费是300元一件(限定本类10个商品,10个以上商品,每超过1个商品,每个商品加收30元)。我们以每个大类选择10个商品为准,45个大类的注册官费为300*45=13500元(未含代理费)。如果企业经济实力雄厚,“不差钱”,就可以申请全类别注册。
2、商标拥有一定的知名度
申请商标全类保护是企业应对“傍名牌”、“蹭热度”的有效手段。如果企业有一定的知名度,比如像小米、华为、联想等,因其产品受关注度较高,其商标容易成为他人侵权的对象,遭到抢注。此种情况下,建议企业为商标进行全类别注册。
3、申请人对企业有长远的发展规划
申请人如果对企业有长远的发展规划,会高瞻远瞩地为其未来要生产、销售的产品和服务提前注册商标。此类企业在申请注册商标时,应该“一步到位”,对商标进行全类别注册。
注意:根据《商标法》第十九条规定,商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外,不得申请注册其他商标。这一条款对商标代理机构可以申请的商品类别进行了限制,立法的目的是为了防止商标代理机构利用其业务上的优势,恶意抢注他人商标牟利。
以上就是关于商标全类注册的简单介绍,希望符合条件的企业尽早为自己的商标进行全类注册,全面布局商标,以谋更好的发展。
注册商标不通过,那是你不懂的技巧

注册商标不通过,那是你不懂的技巧
一个企业如果使用的商标没有经过注册,该企业就对该商标的使用没有专用权,同时也说明你在使用该商标时,别人同样可以使用,这样就会导致该商标所代表的商品的质量和信誉会大打折扣,因此一个好的商标对于一个企业来说是非常重要的,今天,这里就为大家分享一下,商标的注册有哪些技巧,可以让你早日拿到自己心仪的商标。
1、给商标取名:商标取名应该具有合法性、显著性、不得损害他人的在先权利。商标取名要在合法的前提下,有自己的特点,这样才利于企业后续宣传。
2. 如何进行商标查询?
申请人在确定一个显著性的标志后,在推出产品和推出服务前一定要查询是不是有人在先注册了该商标,在商标局官网商标查询框可以免费查询。商标申请后,也可查询商标办理情况及进度。
3.如何选择商标类别?
企业注册商标的时候要尽可能地选准商品、选对类别,尽可能地扩大注册范围,做到无缝隙的保护,有条件可以全类注册申请,即所有的商品和服务都注册。这样在任何产品和服务上都有了专用权。从而可以制止侵权,更重要的是防止别人注册告你侵权,并且能够保持商标的唯一性。
4.商标同日申请如何应对?
如果出现商标同日申请的情况,商标局首先会向涉及同日申请的申请人发出商标注册同日申请补送使用证据通知书。申请人需在规定的时间内书面提供商标的实际使用证据。所谓实际使用证据,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中的证据。
5.如何使商标具有排他性?
详细研究商标类别表,“3503销售(合同)代理”中的“推销(替他人)350071”和“替他人作中介(替其它企业购买商品和服务)350085”这两个子类别。它的含义就是为他人提供所需,无论需要什么,只要顾客的需求合法,企业提供的服务不违法,就可以用这两个子类别来解释。
6.如何降低商标注册风险?
前期做好商标查询工作,申请的商标本身具有合法性、显著性以外,委托一个专业的、且严格风险审核与告知的代理机构非常关键,能帮助客户把注册风险降至最低。当然,由于注册商标本身是有风险的,不是只提出申请就一定能核准注册成功,进行审批的是商标局,商标代理机构不可能包成功。
7. 如何提高商标注册的成功率?
因为商标注册时间漫长且有很多不确定的因素存在,因此在进行商标保护时,分步骤有计划地进行。
首先,应先将企业经营范围直接所涉及到的行业类别进行注册;然后,再注册与企业经营项目间接相关联的类别;最后,逐渐在所有类别进行保护注册。在第一部分注册时,最好将企业标识与中文、英文、拼音等分开注册,虽然费用相对较高,但这样可以降低注册风险。
8. 想单独保护汉字名称,该怎么做?
企业想通过商标来保护企业的名字,但是提交汉字稿件后,无法通过商标局审核,在这种情况下,可以试着把需要注册的汉字设计为繁体字、并使用不常见字体,经过这样处理的稿件会被商标局认为是图形,而非汉字,更容易通过审核。
去香港注册公司应该注册哪些问题

重要控制人登记册-Significant Controllers Register,简称SCR,也就是我们现在秘书服务公司说的:SCR备档。重要控制人登记册可备存于公司的注册办事处;或香港政府持牌秘书公司或会计师事务所或信托公司或律师楼。
如果您注册后,无牌秘书公司一般不会SCR备案,即使备案也无法律效应。因为香港注册处在2018年1月1日颁布了实际控制人备案条例,明确规定备案的重要性及法律责任(具体详解可以参看我们往期文章)。今年就有很多客户在他家注册或没备案而被香港注册处重罚的案例。
银行开户,一间香港公司必须配合香港公司银行账户才可以有效运作,如果公司没有银行账户,试问如何对现信用证向客户收取货款,如何开出信用证购货,手持大量流动现金时又如何处理?
故此开立银行账户是香港公司注册成功后必须考虑的条件之一。 我司特设开户服务,协助客户预约银行开立公司账户。配合适当的税务安排可为客户节省一笔庞大的税款开支。能在国际知名、公认、信誉卓著的香港银行开设账户也能加强其他人对贵公司的信心和信任程度。
香港公司秘书服务
法定秘书:根据香港政府规定,所有香港公司必须聘用一名法定秘书,法定秘书必须由香港本地有持牌服务的秘书公司担任;也就是说,秘书公司要对政府负责,一旦客户有事,政府第一时间会对法定秘书公司问责,所以法定秘书公司的责任重大;
商务秘书:商务服务公司根据客户的需要而量身定制的商务服务,提供多元化、多功能的秘书服务。麦肯锡在香港有3所分行,可以为客户提供优质的办公环境及专业的秘书服务。
香港公司年审,简单定义即和国内年检一个性质,即商业登记证的更换(每满一年必须更换)。香港公司超过注册日期未办理年审,会产生罚款且有可能会进入香港政府黑名单等不良影响;
麦肯锡提供香港等海外离岸公司的年审服务,老客户只需签署确认书和周年申报文件,新客户则还需提供香港公司注册证书、商业登记证、NCI等文件的复印件;
年审代表公司的第二年商业活动的合法性及信誉,如果您不小心没年审,轻者罚款,重则问责,一般会记入政府系统的不良记录,对以后再在港办理商业活动或进入香港,有一定的负面影响,所以您一定要重视。
做账报税与审计
1、香港公司法规定注册成功后第一次报税时间为自成立日起18个月内,可任意选取年结日时间(每年的03月31日或12月31日);收到首份年度的利得税表后,必须在3个月内完成报税表的申报;
2、非新成立的香港公司的报税时间为:以第一次做账时间起,随后的12个月后。收到利得税表后,一个月内需完成报税表的申报。这些报税工作均有我们麦肯锡的会计师为您办理,会在第一时间与您联系,确保不会遗漏或被处罚;
3、做账审计是一项严肃的工作,今年香港税局对注册公司后无审计的公司加大处罚力度,一般在每月均有对公司的抽查工作,如果您的公司没有审计,如果非常不幸而被抽查到,轻则罚款(一般罚不少哦),重则会坐监(法律有规定)。香港法律规定,如果税局对公司处罚,香港法院会给传票,那么客户应按传票的日期出庭或请律师出庭(这可不是一笔小的费用,香港请律师的费用很贵),香港法院会根据客户的情况来裁决,一般不做审计的客户都会处罚,没有理由会向法官说明不做账开公司是合法的理由。所以公司成立18个月后,一定要记得做账审计。
公司注销:香港公司如果不运作或不需要了,要办理公司注销手续。一般在商业登记证B.R有效期之6个月内,提交注销手续。公司无运营的,要提供无运营证明决议,如果有运营的,要提供做账的审计报告。世诚顾问根据您的情况,会提供合理的建议,具体细节可参考往期文章(公司注销的重要性)。
注册香港公司的好处以及香港公司注册流程及费用

注册香港公司的好处以及香港公司注册流程及费用
现在很多做生意的人都想注册香港公司,这是因为香港公司相比内地公司有很多优势,那么现在就说说香港公司和内地公司相比有哪些优势。
因为香港公司是一个国际性大都市又是沿海城市,还是全球第三个金融中心,也是一个自由贸易港,所以香港的出口贸易非常的方便。
另外香港公司相比内地公司在经营限制上要小很多。很多内地不能注册的公司,到香港都能注册。
在有就是香港公司的税收方面和内地公司有所不同,相比内地公司香港公司的税收要小很多。
还有就是香港公司在取名方面相对限制要小很多,这样你就可以去一个高大上的名字,而且香港作为全球第三个金融中心,在香港注册的公司本来就高大上,所以不管是在招聘人才上还是在业务合作商,都有很大的优势。
有了这些优势很多人就想,要注册一件香港公司流程肯定非常复杂吧,要花很多的钱吧。下面我们就来说一说注册香港公司的流程及费用。
注册香港公司的流程相对来说不是很复杂。
1、公司注册名查询
2、提交注册公司的股东及董事资料
3、制作申请公司的资料(提交香港公司注册处)
4、缴纳香港公司注册费用(含所有政府费用手续费即可)
5、递交香港公司注册处及税务局
6、领取资料,差不多久完成了
下面说一下香港公司注册费用
很多人以为香港公司注册费用可能会很贵,其实这样想就错了。香港公司的注册费用不是很高。只需要少量的手续费和10000港币的注册资金(注:不需要验资)另外就是差旅费了,自己去因为不熟悉可能相对比较麻烦。当然你也可以请代理公司替你包办,那就需要付一笔代理费。这个所在的城市和你办理的业务不同收费也不同。一般几千到几万都有。
浅析商标和商号的区别

商标和商号很多人都以为是一个东西,其实这个想法是错误的,商标和商号是2个不同的东西,下面就来说说商标和商号到底有什么区别。
第一,商标和商号的使用范围不同,首先商标是有有效时间的,一般的商标有效期为10年,到期后需要去续期,然后继续使用,当然只要您一直续期,理论上是可以无限使用下去的。而商号就不一样了,商号权的权利一般局限在一个地方,比如限定在一个省内或者是市内等行政区域内。而且商号是没有有效期的,可以无限制的使用下去,只要你的主体存在,基本商号就可以一直存在。
第二、商标和商号的表现的形式不一样,商号一般由2个以上的字组成,并且只能用汉字来表述,而商标就不一样了,商标的表现方式一般比较随意,字母、汉字、图案等都可以。
第三、专用权不一样,商号比商标的专用权简单多了,商号一般只要你按照要求申请了企业名称后就可以马上取得,而商标却需要提交申请然后再注册才能拿到商标权,一般需要一年有的甚至更久才行。
保护程度不同:商标权取得的依据是我国人大制定的《中华人民共和国商标法》,属于法律的范畴而商号权取得的依据是《企业名称登记管理规定》,是由国务院批准,以工商局令发布的。因此只能属于行政规章,而且该规定未直接确定商号权的取得,而是与企业名称权结合在一起。因此,仅从产生依据本身的效力来看就明显的发现其保护力度的不同。
麦肯锡:商标注册
专利申请有哪些价值你知道吗

当今的市场竞争越来越激烈,在很大程度上,市场竞争就是知识产权的竞争、现在如果一个企业没有自己的专利就没有核心竞争力,这个企业就只能随波逐流没有未来。而专利的竞争尤为重要,在近些年的商业收购案中可以看出。专利的价值几乎无可估量。那么专利的价值又在哪里呢?
专利在不同国家有不同的规定,我国专利大体分为发明专利、实用新型专利、外观专利三大类。下面就来介绍一下这三类专利有什么区别。
发明专利分为产品专利和方法专利,指通过人们的智力活动创造出各种前所未有的合法的新产品,或是将一种物品、物质改变成另一种状态或物品、物质所采取的步骤和技术手段;发明专利申请包括初审和实审(实质审查),根据产品或方法的不同审查时间有所差异,通常为1.5年不等,有效期为20年。
实用新型专利:又称小发明,是指对已有的产品或方法所作出的实质性改新的技术方案,它不是新产品、新方法的创造,而是在已有基础上提出的实质性革新的技术方案,是对现有发明在技术上的进一步完善和提高;实用新型专利不需要实审,时间6-8个月,有效期为10年;
外观专利:是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计;外观专利审查时间4-6个月,有效期为10年;
2、专利的价值主要体现在:
专利作为一种无形资产,本身就具有一定的价值,可作技术出资对注册资本进行注资,最多可占注册资本比例的70%;
可作价入股、质押贷款、吸引投资;专利能够体现一个技术项目的科技含量、新颖性、成长性等,增强投资者对项目的信心;
专利的独占性带来的价值体现。这是知识产权特有的一个优势,企业可以通过一系列相关工作,建立一个合法的垄断,以提升公司的优势地位。专利的商业价值可通过转让、交叉许可、侵权损害赔偿等途径实现;企业还可以通过建立专利池,或者跟更大的商业模式结合,以获得一些更大的垄断或者优势。
案例:比如高通,都知道现下市面上几乎所有的手机都会用到高通的专利,连苹果手机也不例外,加上前段时间高通禁售苹果的侵权案,大家应该可以想象出高通的专利是多么的厉害了,现在国内的华为、小米、oppo等每卖出一台3000元左右的手机,都要向高通支付高达100元的专利费;再比如爱立信,几万件专利涉及到电信行业的方方面面,据数据显示,专利授权在10年前就贡献了近10亿美元的收入。
一个企业申请专利有多重要你知道吗

一个企业申请专利有多重要你知道吗
随着市场经济的竞争越来越激烈,每个做生意的人都想在自己的生意领域占有一席之地,而想要达到这种目。就需要你把您公司发明创造的新产品及时申请自己的专利了,这样就可以使自己的发明创造得到保护,否则的话,你的产品就谁都能够使用仿造。那样就会失去自己占有市场的机会,而且如果一旦仿造者知道你没有申请专利,说不定他就会去申请专利,把您的发明创造据为己有。而当他专利申请成功后,就会反过来向法院告你侵权。使你不能自己使用自己的劳动成果。下面就来看看申请专利到底有多重要。
1、迅速占领市场
一种产品如果只要被国家授予了专利权,就能独自使用。为经过您的许可,别人都不可用使用你的产品。所以,如果你的产品被授予了专利权,对占领和保护市场有很大的作用。这种作用在关贸总协定中制定了与贸易相关的知识产权保护协定后更加突出了,它把对专利的保护与国际间的贸易相挂钩,强化了对专利的保护力度。
2、防止他人模仿
专利申请可以防止他人模仿开发的新技术、新产品。一项技术一旦申请专利,无论这项技术通过发表论文,还是参加学术会议或展示会,或以其它方式的公开,均是在法律保护下的公开,任何人即使通过上述途径学会或掌握了这项技术,在这项技术被授予专利权后,也不能随便使用。
技术含量高的产品需要专利保护,技术含量低的产品更需要专利保护,因为技术含量低的产品更容易被模仿,企业应予重视。
3、可作为商品来出售
专利技术可以作为商品出售(转让)。纯技术一旦被授予专利权就变成了工业产权,形成了无形资产,具有了价值。一项纯技术不能成为工业产权(技术秘密除外)。因此,技术发明只有申请专利,并经专利局审查后,授予专利权,才能变成国际公认的无形资产。
4、避免被他人抢先申请
虽然专利法规定在专利申请日前应当在国内没有公开制造、销售、使用过,但由于事后要取得相应的有效证据相当困难,因此,存在他人将你已经公开的产品(或技术)拿去申请并获得有效专利的可能,甚至倒过来追究你的侵权责任,到时就得不偿失了。
5、可靠的宣传途径
在宣传广告或产品打上专利标志,消费者认为这种商品更具可靠性、信用性,提高企业的知名度。
6、避免会展上撤下展品的尴尬
在展览会上,专利权好比是新产品的"出生证",谁拥有该"出生证",谁就拥有了该产品作为专利产品展示的权利。否则,随时有被责令撤下展示物品的危机,甚至会被取消参展资格(大型会展一般都有知识产权保护的相关规定)。因此,参展企业对自己研发的新产品应当及时申请专利,对由供货商完成研发的新产品则建议其申请专利后再组织参展。
7、收专利钱
相信大家都知道诺基亚和微软,诺基亚手机当年是中国手机市场龙头,而近些年因为跟不上智能手机的脚步只能慢慢的退出手机市场,但是因为当初诺基亚手机申请了非常多的专利,他现在单靠专利每年就能收到一笔很大的费用,甚至比很多手机生产商赚钱都多。而微软的电脑操作系统,每个用微软正版的都要付给微软一笔钱。所以这就是申请专利的好处。
注册商标和不注册商标对企业有什么不同

现在很多企业都觉得注册商标没有什么用处,很多人都说我现在的商标已经用了很多年了,别人早就已经在我的经营范围上注册了商标。我继续使用会用侵权的风险,那么我都用了这么多年了,也没有人说我侵权了啊。
其实这个说法确实没有错。对于很多的微小企业而言。公司的怎么样能生存下去才是老板们的要考虑头等大事。像注册商标这种费钱又麻烦的小事,真的无关紧要。
其实这个想法是错误的,经营企业就像养孩子一样,如果你在企业刚刚起步时,就能把商标注册好,就不会等到将来企业做好以后,在进行商标注册却发现商标的位置已经被别人占了。最近这几年有很多这样的例子。有人把自己的企业,或者公司做好做出名以后,很快就有相似或者公司出来让人们以为是分公司,这个时候你在去注册商标,却发现已经有人提前注册了。有人却认为这不是什么大不了的事情,大不了我换个名字在重新注册就好了。但是你有没有想过,你冲新换个名字后,在别人眼里就已经是一家新的公司,你要在重新打起名气就会发现已经很难了。
而且你用别人的商标,在今天能够相安无事,没有人告你侵权,那是因为你还没有足够强大,或者说你还没有到别人感觉到你已经到了威胁他的时候,所以他还没有告你,一旦你的企业做大,大到商标拥有人已经感觉到了危险,他就会开始告你侵权了。
所以最好还是不要怀抱这样万幸的想法,但凡咱们想往远走一点的企业,还是劝君要进行商标注册,这样做的好处是,有能力保护住自己的一亩三分地,并且当有一天别人来你的一亩三分地上“作威作福”,霸占你的土地,抢你的“孩子”,甚至让你最后赔的底裤不剩时(当然我国目前的赔偿标准可能还没达到这样的程度,以后可不好说哦),你是有能力进行还击的。
商标注册为什么这么困难

你知道商标注册为什么这么困难吗?
有很多人都觉得要注册一个商标太困难了,不但流程麻烦,另外就是很容易就会被驳回。有些人就觉得,反正没有人会去告我,就想着不注册直接使用行不行。这样做当然是可以的,但是同样这样做的风险不小。今天就来聊一聊,如果商标没有注册会有哪些风险。
想要知道商标如果没有注册会有哪些风险,就必须知道什么是未注册商标。
不明所以,未注册商标就是指所使用的商标没有在专门的商标专利部门进行商标注册,使用人不具备商标的专用权。不享受国家商标法保护。
使用商标的风险
1、商标不受法律保护,如果商标被人抢注,抢注人可以让你停止使用本商标。
2、容易侵犯他人的商标专用权
要如何才能快速的注册商标呢?
在申请商标时先要在商标网站做好商标查询。把商标的图案文字等组成要素分别进行近似检索。就能够检测到相同或者类似的商标是否已经被注册。通过商标近似查询,能够降低商标的驳回几率,从而缩短商标的注册时间。
另外如果是组合商标,最好能够分开注册查询。
我国对组合商标构成要素需要用单一审查的方式进行审查。商标的文字、字母、图案等要素都要保证不能喝他人的商标相同,才能通过注册。如果组合商标一旦有一处地方和他人的商标近似,整个商标就会被驳回。所以如果是组合商标,如果分开这次,尽管一个商标的某个地方近似被驳回,也只影响一个商标,不影响商标其他地方的注册申请。
另外要提醒他家的是,如果你还在用没有注册的商标的个人或者企业,应该尽快进行注册。通过商标法来保护自己的合法权益不受到侵犯。定要做到“市场未动,商标先行”,避免遭遇使用未注册商标的风险。同时,商标成功注册之后,也需要企业用心管理,做好商标监测工作,一经察觉侵权行为,立即维护合法权益。
注册商标,有些钱真的不能省

注册商标,有些钱真的不能省
代理费不能省
在我国,申请商标注册的方式有两种:一是自行办理;二是委托在商标局备案的商标代理机构办理。
两种方式的最大区别:委托商标代理公司申请必须缴纳一笔代理费。于是,一些申请人为了省钱而选择自行办理。这样看似省钱,实则更费钱!
无论是申请人在网上办理商标注册,还是去商标局注册大厅、商标局在京外设立的商标审查协作中心,或者商标局委托地方工商和市场监管部门设立的商标受理窗口办理商标注册,都需要申请人具备较高的商标专业知识才行。
商标监测的钱不能省
一些企业成功注册商标后就开始使用商标,也不采取任何保护措施,很容易导致商标被他人侵权。
商标变更的钱不能省
商标变更包括地址、名称等信息的变更。很多人会认为变更与不变更商标局也不会来催我,变更还得花钱,所以干脆不变更。
但是,如果不进行商标变更的话,商标局下发的文件你就不能及时收到,以至于耽误了时机,错过商标驳回复审、商标异议答辩的时间。
商标续展的钱不能省
商标的有效期是10年,10年一到,如果你还想使用商标就得续展。
《商标法》第四十条规定:“注册商标有效期满,需要继续使用的,商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续;在此期间未能办理的,可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年,自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的,注销其注册商标。”
商标如果不办理续展,商标局会认为注册人自愿放弃商标专用权而注销其商标注册。所以,商标续展的钱是真不能省!
商标多类保护注册的钱不能省
商标既然是用于区别商品或服务来源,那么首先它的注册目的便是为了满足企业经营的基础需求:即需覆盖企业现有的业务范围。而如果考虑到品牌规划,还需要囊括企业未来的业务范围。
但因为两种业务范围所涉及的商品或服务未必是在同一个类别之中,因此,越是业务范围广的企业,其商标注册越是容易会涉及到多个类别;
此外,商标分类表并不是按照社会大众约定俗成的观念在进行分类,它的分类是自有逻辑性可言的。而无论企业主营哪种商品或服务,必然会存在相似类型的、容易混淆的商品或服务,但同时未必会是在同一类别。
因此在商标注册时,需要考虑一种商品或服务延伸到易混淆的商品或服务的类别,故而也会产生多类别注册。
为什么要注册香港公司,香港注册的公司有什么优势

现在很多开公司的都喜欢去香港注册一家香港公司,那么为什么这么多人都喜欢注册香港公司呢?香港公司相对内地公司是否有什么优势。今天就来具体介绍一下,香港公司和内地公司相比究竟有什么优势。
说到香港公司第一当然是香港这个地方。香港做为国际性大都市,如果是在香港注册的公司瞬间就会感觉高大上,而且在招聘人员和做业务时,当别人知道你们公司是属于香港公司时,在信用上会好很多。
第二、就是取名字,相对于国内,在香港注册的公司取名想对来说自由很多。比如前面写香港某某某公司,或者某某某国际公司,某某集团都可以。另外一个就是香港公司的品牌价值相对具有国际性。
第三、香港公司的经营范围相对内地限制要小很多,在内地有很多行业开设公司的门槛非常高。而如果你去香港注册一家公司,就没有这方面的限制了。
第四、就是税收方面,香港的税收和国内是不同的,在香港开设的公司相比内地,税收要远低于内地。可以在一定程度上节省税务的开支。
第五,就是对外贸公司,在香港注册的公司。可以开设一个香港的银行账号,这个账号是不受内地的外汇进出的外汇管制,方便企业的贸易往来,资金流动。
香港公司注册流程及费用

有很多人想自己创业,就希望能够注册一家香港公司,为是要注册香港公司呢?这个问题其实很简单。
一,是在香港注册的公司在税务方面要比在大陆注册的公司要少很多。
二,是因为香港作为国际性大都市,在国际上地位知名度很高,如果在外贸,在一定程度上能够提升公司的竞争度。而且香港公司的经营范围相对来说限制极少。
香港作为离岸公司的一个注册地,可以享受超优惠的税率,能够在很多方面享受世界级的便利。注册香港公司对于拓展公司业务是非常有帮助的,所以很多人在注册公司时,都想注册一家香港公司。但是就是不知道但流程是否复杂。费用到底是多少。
下面我们就来说一下,注册一家香港公司的流程及费用。
注册一家香港公司是费用并不是很高。而且香港公司的注册资本相对来说也非常的低,最低只要10000元港币。您可以根据你需要的资料。
简单来说在香港注册公司有2中方法,
1、自己去香港。
2、找代理机构帮您去香港注册。
如果您选择自己亲自去香港注册,那么所需要的费用就是差旅费在加一点手续费就行。当然还需要10000元港币的注册资金,但是香港有一个好处就是香港工商部门不需要验资。这些资金还可以自己调用。
另外一种方式就是找代理机构帮您去香港注册。这个就更方便了,您只需要准备好工商注册的材料就行。代理机构会帮您全部弄好。至于需要多少钱,就看你再什么地方了。一般就几千块钱就行了。
相对于自己去香港注册,代理机构还有一个好处,就是如果在香港注册公司,则需要注册人必须在香港有一个能够稳定的联系地址,来方便香港政府管理。这个条件令很多想注册香港公司的人比较为难。而如果您找代理机构帮您注册,他们一般能够帮您解决这个问题,这样就能帮您减去很多的麻烦。
香港作为离岸公司的一个注册地,可以享受超优惠的税率,能够在很多方面享受世界级的便利。注册香港公司对于拓展公司业务是非常有帮助的,所以很多公司想在香港注册一个公司,但是不知道这样花费多少钱,下面深圳亚新商务咨询的小编就来为大家介绍。
自己亲自去香港注册
选择亲自到香港目标归属地的工商部去进行注册的话,那么所需要的费用就是差旅费用再加上营业厅的手续费,另外还需要在注册之前将一万港币的注册资金户头资金证明给准备好,不过香港工商署是不验资的,总归这些资金还是归你自己调用。这之后就没有什么别的费用了。
找代理机构注册香港公司
注册香港公司找代理少跑路,如果投资人希望通过代理来注册香港公司,其价格也不会是如我们想象中那么昂贵的,也就是在几千元港币的样子,就可以注册了。
代理公司能够解决的一个重要问题就是一个具体联系地址的问题,香港的公司法规定了,注册人须在香港拥有一个能够稳定联系的地址,来方便政府管理,但是这个实际的问题就会令很多朋友为难,因为谁能够给充当这个秘书呢?现在代理公司就可以以很少的费用代价为您提供这样的秘书服务,能够减少很多的麻烦。
商标如此重要的六大理由 你知道吗

一个国内具有影响力的知识产权行业咨讯平台 商标
可能连你自己都没有注意到,商标已是每天都会遇上的课题。商标有时被解读为品牌的一种代表,消费者的购买决策,有很大一部分是受商标或者是品牌声誉所影响。是以,对于企业经营者而言,认识与了解商标将会于企业成长有极大的帮助。以下列出6大理由,告诉你为何商标如此重要:
商标是有效的沟通工具
对于品牌经营来说,商标可传递与创办人、公司、产品与服务相关,且为无形及具备情感的讯息给消费者。商标甚至不必是文字,经设计的图样有时更胜过直白的文字表白,知名运动品牌──Nike 的勾勾图样便是最佳案例,不论你是来自中国、西班牙或俄罗斯等,都能轻易辨识该品牌。
商标能让消费者更容易找到你
竞争的市场是相当拥挤的,许多竞争对手的存在,让消费者无从找到你。这时候,商标 / 品牌便是一个绝佳的工具,吸引消费者的目光,藉以让你的产品与服务能出类拔萃。
消费者透过商标的辨识,能清楚他们目前欲消费的对象是谁。若您的品牌具有一定价值,消费者必然不会再做其他的选择。简言之,你的商标 / 品牌是驱动消费者做出购买决策的关键因子。
商标让企业能有效的运用社交媒体
当消费者有购买需求,并欲透过搜索引擎(如 百度)或社交平台(如 微博、微信)进行查询时,毫无疑问的,商标 / 品牌将是首要印象。而较高的被搜索率不仅将对搜索引擎或社交平台的排名有所助益,更将增长品牌价值。
商标是有价的资产
随着时间的推移,商标将更具有价值。当你的事业名望越来越大,你的品牌价值也越来越高。有时,相较于企业核心竞争力而言,商标更彰显企业的价值,因为商标能让企业从单一领域转换至其他特定领域,例如从个人照护到服饰或眼镜等。更甚者,如果你愿意的话,有大企业会仅因为品牌价值而购并你。
商标是一种智能财产,和有形财产一样,它也可以被买卖、授权、转让,或者作为担保权益(Security interest)藉以融资。
商标有益于招募人才
品牌能让人有种正面激励的效果。因此,具有品牌价值的企业,其职位将可在求职者的心中位列前茅。除招募外,对于留住好人才亦有帮助。
商标的期限可延展
只要您继续使用它并有进行延展,你的注册商标将不会到期。品牌价值将会无限延期!你,常会听到一些百年以上的品牌,以 Mercedes 为例,其最早的注册日期是在 1900 年,Pepsi-Cola 则是在 1896 年。
商标如此重要,您是否准备好申请商标了吗?
千万不要混淆!商标和logo并不是一回事!

商标和LOGO是有区别的,很久以前人们总是把商标和LOGO的概念搞糊涂,甚至有人认为LOGO是商标。那么商标和LOGO是一样的概念?为了帮助您清楚区分商标与LOGO差异,麦肯锡知识产权社论大家普及:
我们来谈谈两者的概念。
什么是商标
商标是商品的生产者和经营者的产品,它是现代经济在生产,制造,加工,分拣或分配服务提供者提供的商品或服务的产品。
商标由以下部分组成:
文字,图形,字母,数字,声音,颜色,3d标志
二,什么是LOGO
徽标是一个简单有趣的图像,代表公司或产品,或产品或公司标志。徽标是商标的意思,不一定是商品标志,它可以是企业标志,徽章,个人标志等。
总之,logo比商标的范围要大,从法律上来看,Logo和商标有很大的区别:
三是商标与LOGO的区别
1,获得不同的权利
(1)标志为艺术作品,无需注册,创作完成后自动获得版权;
(2)商标必须由有关部门登记取得商标权。
2,属于不同的权利
(1)设计师的标志和所有者可能不是同一个人;
(2)标识所有权所有权的两个案件,同意由本人拥有或不协商,然后去设计师全部;
(3)商标仅属于知识产权类别的商标所有人。
3,法律保护不同
(1)商标受“着作权法”保护,商标受“商标法”保护;
(2)徽标可以通过“着作权法”和“商标法”保护同时注册为商标,然后标志标志;
(3)商标和商标保护不同,侵权强度也不同;
(4)如果徽标的版权属于设计师,则如果徽标侵权,实际损害所有权益的标志,只有设计者有权起诉。商标所有人可以自己的名义直接起诉侵权。
4,保护不同期间
(1)标志作为艺术保护工作一般为50年;
(2)商标可以无限期更新,保护的时间是无限的。
商标和LOGO是一回事?不要误会!以上是麦肯锡知识产权社区关于这个问题的相关问题,希望你能帮忙,如果你想知道其他问题,请随意留言骚扰小编!
专利评价报告

专利权评价报告是国家知识产权局根据专利权人或者利害关系人的请求,在实用新型或者外观设计被授予专利权后对相关实用新型或外观设计专利进行检索,并就该专利是否符合专利法及其实施细则规定的授权条件进行分析和评价,作出专利权评价报告,是一种官方出具的较权威专利质量评价。
什么是专利权评价报告
专利权评价报告是 国家知识产权局根据专利权人或者利害关系人的请求,在实用新型或者外观设计被授予专利权后对相关实用新型或外观设计专利进行检索,并就该专利是否符合专利法及其实施细则规定的授权条件进行分析和评价,作出专利权评价报告,是一种官方出具的较权威专利质量评价。
“专利权评价报告”是老专利法的“检索报告”修改而来,且在新专利法中将其适用范围扩大到了外观设计专利。但目前专利局仅对申请日在新专利法生效之后的外观设计专利出具评价报告。
什么是专利检索报告
专利检索报告[1]是对目标项目进行专利检索,而后写成的报告,也可以是对目标专利的可专利性进行的检索,可通过国家知识产权局和无量专利网进行专利检索,从而形成相应的报告。
专利分析报告

专利分析是竞争情报分析的重要形式之一,是指跟踪、研究、分析某一领域及竞争对手的专利发明以获得超越竞争对手优势为目的的企业竞争情报分析。随着信息技术的发展,专利查询变得相对简单,这使得专利分析更加成为了企业竞争情报的重要来源。专利分析报告则是专利分析的产物。
专利分析
一、是分析整个行业的专利布局,然后分析主要的公司的R&D, 专利状况,叫做Patent Landscape。
二、是所谓Patentability Research,需要知道已经拥有或者打算研发的技术的大致特点,然后搜索相关的专利文献,识别出这些专利的权利要求说覆盖的范围,来找出与目标技术是否重合,从而确定这一技术能否申请专利。
专利分析报告属于知识产权的一部分,是一种无形的财产,具有与其他财产不同的特点。
排他性
也即独占性。它是指在一定时间(专利权有效期内)和区域(法律管辖区)内,任何单位或个人未经专利权人许可都不得实施其专利,即不得为生产经营目的的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,否则属于侵权行为。
区域性
区域性是指专利分析报告是一种有区域范围限制,它只有在法律管辖区域内有效。除了在有些情况下,依据保护知识产权的国际公约,以及个别国家承认另一国批准的专利权有效以外,技术发明在哪个国家申请专利,就由哪个国家授予专利权,而且只在专利授予国的范围内有效,而对其他国家则不具有法律的约束力,其他国家不承担任何保护义务。但是,同一发明可以同时在两个或两个以上的国家申请专利,获得批准后其发明便可以在所有申请国获得法律保护。
时间性
时间性是指专利分析报告只有在法律规定的期限内才有效。专利分析报告的有效保护期限结束以后,专利权人所享有的专利权便自动丧失,一般不能续展。发明便随着保护期限的结束而成为社会公有的财富,其他人便可以自由地使用该发明来创造产品。专利受法律保护的期限的长短由有关国家的专利法或有关国际公约规定。目前世界各国的专利法对专利的保护期限规定不一。(知识产权协定)第三十三条规定专利“保护的有效期应不少于自提交申请之日起的第二十年年终”。
专利国际申请简介

一、PCT简介
1. 国际申请的含义
国际申请是指依据《专利合作条约》提出的申请,又称PCT申请。PCT是专利合作条约(PATENT COOPERATION TREATY)的简称,是专利领域进行合作的一个国际性条约。其产生是为了解决就同一发明向多个国家申请专利时,如何减少申请人和各个专利局的重复劳动,在此背景下,于1970年6月在华盛顿签订,1978年1月生效,同年6月实施。我国于1994年1月1日加入PCT,同时中国国家知识产权局作为受理局、国际检索单位、国际初步审查单位,接受中国国民、居民提出的国际申请。截止到2007年3月1日,已有137个国家加入了该条约。专利国际申请
2. 申请专利的途径
目前中国的申请人申请多个国家的专利有两种途径:
1) 传统的巴黎公约途径:若想获得多个国家的专利,申请人应自优先权日起12个月内向多个国家专利局分别提交申请,并缴纳相应的费用。利用这种途径,申请人可能没有足够的时间去准备文件和筹集费用。
2) PCT途径:自优先权日起12个月内直接向中国国家知识产权局(受理局)提交一份用中文或英文撰写的申请,由受理局确定国际申请日,在PCT的所有成员国自国际申请日起具有正规国家申请的效力。申请人自优先权日起30个月内向欲获得专利的多个国家专利局提交申请的译文,并缴纳相应的费用。
3. 国际申请日的效力
国际申请可以产生国际申请日,国际申请在每个指定国内自国际申请日起具有正规的国家申请的效力。国际申请日就是在每个指定国的实际申请日。
4. 利用PCT申请途径的好处
利用PCT申请途径,有如下好处:
1) 简化提出申请的手续
申请人可使用自己熟悉的语言(中文或英文)撰写申请文件,并直接递交到中国国家知识产权局专利局(受理局)。
2) 推迟决策时间,准确投入资金
在国际阶段,申请人会收到一份国际检索报告及书面意见,如果申请人要求也可以得到一份专利性初步报告。根据这些报告,申请人可初步判断自己的发明是否具专利性,然后根据需要自优先权日起30个月内办理进入多个国家的手续,即提交国际申请的译文和缴纳相应的费用。
3) 完善申请文件
申请人可根据国际检索报告及书面意见和专利性初步报告,修改申请文件。
4) 减轻成员国国家局的负担
5. 国际申请经历的两个阶段
国际申请要经历国际阶段和国家阶段。国际申请先要进行国际阶段程序的审查,然后进入国家阶段程序审查。申请的提出、国际检索和国际初步审查在国际阶段完成,是否授予专利权的工作在国家阶段由被指定的各个国家局完成。
二、国际阶段程序
1. 谁有资格向中国国家知识产权局提出国际申请
申请人只要满足以下条件之一,即可向中国国家知识产权局提出国际申请:
1) 中国的国民或中国居民
2) 在中国境内有长期居所的外国人或在中国工商部门注册的外国法人
若有多个申请人,只要其中一申请人有资格即可。针对不同的国家可以指定不同的申请人。由于美国特殊的专利制度,针对美国,只有发明人可作为对美国的申请人。
2. 中国的单位或个人提交国际申请的特别要求
1) 应委托中国国家知识产权局指定的涉外代理机构办理(涉外代理机构可查阅http://www.sipo.gov.cn/)。
2) 中国的单位或个人就其在国内完成的发明提出PCT申请的,可先向中国国家知识产权局提出中国专利申请,也可直接提出国际申请。
3) 声明该发明不涉及国家安全和国家重大经济利益。
3. 办理国际申请所需文件及要求
1) 国际申请获得国际申请日的最低要求即受理条件,必须同时满足以下条件:
a) 申请人有资格向中国国家知识产权局提出国际申请,若有多个申请人,则至少有一个申请人有资格。
b) 国际申请使用规定的语言撰写。中国国家知识产权局接受两种语言:中文、英文。
c) 提交请求书
请求书中必须写明以下内容:
i) 请求书中必须写明是作为国际申请提出的。只要申请人使用国际局统一制定的请求书,该表上会有这样一段话,“下列签字人请求按照专利合作条约的规定处理本国际申请”,那么该项要求就得到满足。
ii) 必须写明申请人的姓名或名称
d) 一份说明书
e) 一份权利要求书
2) 应提交的其他文件
以下文件不是确定申请日的必要条件,申请人应及时提交:
a) 附图。如有必要,应提交附图。注意:后补交的附图会导致国际申请日的改变,也可能导致后补交的附图不予考虑。
b) 摘要
c) 委托书
d) 序列表的电子副本,若涉及核苷酸氨基酸序列。
e) 声明该发明不涉及国家安全和国家重大经济利益
3)所有国际阶段的文件只需提交一份。
4. 缴纳的费用及减免费用的规定
申请人应自国际申请收到之日起一个月内缴纳传送费、检索费、国际申请费(有时还有附加费)。其他费用见后面的费用表。
5.国际申请文件的提交
申请文件应提交到中国国家知识产权局专利局PCT处。各代办处不接收PCT申请。可邮寄、面交、传真,2007年5月1日起开始接收PCT-SAFE电子申请,国际申请日的确定以收到日为准。以传真方式提交时,应在传真之日起14天内将传真原件传送到中国国家知识产权局专利局PCT处。
6. 国际检索
每件国际申请都应经过国际检索。只要申请人按时缴纳了检索费,就会启动检索。只要是中国国家知识产权局受理的国际申请,国际检索就由中国国家知识产权局承担。国际检索的目标是努力发现相关的现有技术。经检索后,申请人将得到一份国际检索报告和一份书面意见。检索报告将列出相关的对比文献,书面意见则对请求保护的发明是否具有新颖性、创造性、工业实用性提出初步的、无约束力的意见。但是当发生以下情形之一时,中国国家知识产权局将宣布不制定国际检索报告:
1) 国际申请涉及的规定的不要求进行检索的主题
2) 说明书、权利要求书或附图不符合要求,以至于无法进行有意义的检索
3)未在规定的期限内提交计算机可读性实的序列表
7. 国际检索的期限
中国国家知识产权局将在规定的期限内制定国际检索报告(或宣布不制定国际检索报告)和书面意见,期限是自收到检索本之日起3个月或自优先权日起9个月,以后到期为准。
8. 国际公布
自优先权日起18个月,由世界知识产权组织国际局负责完成国际公布。申请人也可以要求提前公布,为此申请人可能需要向国际局缴纳特别的费用。若公布文本存在问题,申请人应与国际局联系解决。公布的内容可到http://www.wipo.int/查询。
9. 国际初步审查(可选择程序)
该程序不是必经程序,而是应申请人的要求而启动的程序。申请人提交了合格的国际初步审查要求书,缴纳了手续费和初步审查费后,将启动该程序。只要是中国国家知识产权局受理的国际申请,国际初步审查就由中国国家知识产权局承担。在检索阶段,审查员的审查是封闭的,而在初步审查阶段,审查员和申请人之间可进行交流,申请人可能会得到一份书面意见,在优先权日28个月申请人将得到一份专利性国际初步报告。该报告对请求保护的发明是否具有新颖性、创造性、工业实用性提出初步的、无约束力的意见。
如果申请人不准备对申请文件进行修改,不准备将进入瑞士、瑞典、卢森堡、坦桑尼亚、乌干达的期限延长到30个月,可不选择国际初步审查程序,用以节省费用。上述5国规定,若未在自优先权日起19个月内向国际初步审单位提交要求书,直接进入这5个国家的国家阶段的期限是自优先权日起20个月。
10. 启动国际初步审查
启动国际初步审查,申请人应办理以下手续:
1) 在期限内提交国际初步审查要求书。期限是自国际检索报告或宣布不制定国际检索报告的发文日起3个月,或自优先权日起22个月,以后到期为准。
2) 自提交国际初步审查要求书之日起一个月内缴纳初步审查费和手续费。
11. 国际初步审查报告的期限
中国国家知识产权局作为国际初审单位在自优先权日起28个月内作出专利性国际初步报告。
12. 国际阶段的修改
在国际阶段,申请人有两次修改机会:
1) 依据条约19条的修改
申请人收到国际检索报告后,在规定的期限内可对权利要求书向国际局提出修改。修改期限是自传送国际检索报告之日起两个月内或自优先权日起16个月内,以后届满的期限为准。
注意:如果国际检索单位按照条约17(2)作出不制定检索报告的宣布,则不允许进行按照条约19条的修改。
2) 依据条约34条的修改
这是启动初步审查程序后可进行的修改。申请人可在规定的期限内对说明书、权利要求书、附图向中国国家知识产权局提出修改,修改期限是启动初步审查程序后(包括提交国际初步审查要求书的同时)至审查员拟定国际初步审查报告之前。
三、进入国家阶段程序
1. 办理进入国家阶段的手续
由于PCT尚未实现授权的国际合作,因此授权的任务仍由各个国家局完成。申请人应在自优先权日起30个月(特殊情况下,有些国家要求20个月),向希望获得专利保护的国家提交该国规定的国际申请的译文,缴纳规定的费用,指明要求获得的保护类型。由于各国法律不同,相关规定也不同,详情可查阅<<申请人指南—国家篇>>,http://www.wipo.int/,http://www.sipo.gov.cn/或各国专利局官方网站。
2. 进入中国国家阶段应办手续(中国专利法实施细则第102条)
1) 申请人应提交国际申请的中文译文,包括以下文件:
a) 进入中国国家阶段的书面声明(中国国家知识产权局统一制定的表格)
b) 原始的说明书译文
c) 原始的权利要求书译文
d) 原始的附图译文
若附图中无文字内容,也应提交国际公布附图的副本。
e) 摘要和摘要附图译文
如果国际公布是用中文公布的,则只需提交国际公布摘要、摘要附图(适用时)的副本。
2) 应缴纳费用:申请费、公布印刷费(发明)、申请附加费、文印费、宽限费(适用时)、优先权费(适用时)其他费用参见费用表。
3) 期限:自优先权日起30个月届满前办理1),2)事项,未在规定的期限内办理的,在缴纳宽限费后,自优先权日起32个月届满前办理进入手续。
4) 在中国境内无长期居所的外国人、外国企业或外国其他组织应委托中国国家知识产权局指定的涉外代理机构办理。
3. 国际申请译文的提交
申请人应将国际申请的译文提交到中国国家知识产权局专利局PCT处。可邮寄、面交、传真、电子方式。以传真方式提交时,应在传真之日起14天内将传真原件传送到中国国家知识产权局专利局PCT处。进入日以后提交的文件不再允许以传真方式提交。
4. 进入日的确定
当申请人办理了进入中国国家阶段的手续后,中国国家知识产权局将对收到译文之日和缴纳的申请费、文印费、宽限费之日相比较,以后到日确定为进入日。进入日的确定意味着国际阶段程序的结束,国家阶段程序的开始。
申请人应缴纳的费用
(CNY:人民币 CHF:瑞士法郎)
国际阶段 (中国知识产权局作为受理局、国际检索单位、国际初步审查单位) | 国家阶段 (中国知识产权局 作为指定局、选定局) | ||||
费用名称 | 数额 | 费用名称 | 数额 | ||
必缴费用 | 1.申请费 | ||||
1.传送费 | CNY500 | 发明专利 | CNY900 | ||
2.检索费 | CNY2100 | 实用新型专利 | CNY500 | ||
3.国际申请费(国际申请用纸30页之内) (代国际局收取) | CHF1400 | 2.印刷费 | CNY50 | ||
3.发明专利申请审查费 | CNY2500 | ||||
4.优先权要求费 | CNY80 | ||||
适用情况下缴纳的费用 | 4.宽限费 | CNY1000 | |||
4.国际申请用纸(超过30页的部分)(代国际局收取) | CHF15/每页 | 5.译文改正费 | |||
5.优先权文本制作费 | CNY150/每份 | 初审阶段: | CNY300 | ||
6.单一性异议费 | CNY200 | 实审阶段: | CNY1200 | ||
7.副本复制费 | CNY 2/每页 | 6.单一性恢复费 | CNY900 | ||
8.初步审查费 | CNY1500 | 7.改正优先权要求 请求费 | CNY300 | ||
9.后缴费 | CNY200 | ||||
10.手续费(第II章) (代国际局收取) | CHF200 | 8.恢复优先权请求费 CNY1000 | |||
11.附加检索费 | CNY2100/每个发明 | 注:进入国家阶段其他收费按照国内标准执行。 | |||
12.附加初步审查费 | CNY1500/每个发明 | ||||
13.滞纳金 按应缴费用的50%计收,若低于传送费,按传送费收取,若高于国际申请费(国际申请用纸不超过30页情况下)按国际申请费的50%收取。 | |||||
国际阶段费用的减少:
如果国际申请的提出按照并符合行政规程的规定,按照3和4所需支付的费用总额减少标准为:
1、如果使用PCT-SAFE软件准备请求书(纸件为法律文件),只要满足必要的条件,可减缴100瑞郎的费用。
2、如果使用电子方式提交国际申请,国际申请费的减缴:(目前中国知识产权局作为受理局不接受电子申请)
a. 如果使用电子方式提交国际申请,且满足行政规程第7部分和附录F的要求,但以电子方式提交的说明书、权利要求和摘要未采用字符代码格式,可减缴200瑞郎的费用;
b. 若以电子方式提交的说明书、权利要求和摘要均采用字符代码格式,则可减缴300瑞郎的费用。
3、如果国际申请的所有申请人是自然人,并且均是居住在人均国民收入低于3000美元的国家(依据联合国用于确定1995、1996和1997年缴纳会费分摊比额表的人均国民收入数字)的国民,所有应支付的费用(适用的情况下,已按照上述情况减少)减少75%。我国(包括大陆、台湾、香港和澳门)在此列。
专利年费缴费需要具备的基础知识

专利授权后,最让人操心的是专利年费的缴纳。专利管家可以辅助用户进行专利管理,提醒专利缴纳。但也有很多用户会很模糊专利年费的缴费事项,专利管家小编就专利年费缴费一事,给大家梳理一下。
专利收费的性质
专利收费是指国务院专利行政部门根据《中华人民共和国专利法》和《中华人民共和国专利法实施细则》规定的在专利申请的审查和批准、办理其他手续、专利申请的复审与专利权的无效宣告、以及强制许可使用裁决时,按照法律、规定向专利申请人、专利权人和其他当事人收取的费用。专利收费属于行政事业性收费,所收取的费用是国家财政预算内的资金。
在专利审查流程(即受理、审查、授权、复审、无效宣告)中专利缴费贯穿始终。在专利审查的20个行政规程中有10项涉及缴纳费用。
专利费用的种类、金额及期限
申请费、申请附加费、优先权要求费、公布印刷费;
发明专利申请实质审查费、复审费;
专利登记费、公告印刷费、申请维持费、年费;
着录事项变更费、恢复权利请求费、延长期限请求费、实用新型专利检索报告费;
无效宣告请求费、中止程序请求费、强制许可请求费、强制许可使用费的裁决请求费
费用减缓
申请人或者专利权人请求专利费用减缓的,应当提交费用减缓请求书(有全体申请人或专利权人签章),必要时还应附具有关证明文件。专利局收到减缓请求书后,应当进行审查,做出是否批准费用减缓请求的决定,并通知申请人和专利权人。
1.申请费的缴纳方式
申请费以及其他费用都可以直接向专利局收费处或专利局代办处面交,或通过银行或邮局汇付。目前,银行采用电子划拨,邮局采用电子汇兑方式。缴费人通过邮局或银行缴付专利费用时,应当在汇单上写明正确的申请号或者专利号,缴纳费用的名称使用简称。汇款人应当要求银行或邮局工作人员在汇款附言栏中录入上述缴费信息,通过邮局汇款的,还应当要求邮局工作人员录入完整通讯地址,包括邮政编码,这些信息在以后的程序中是有重要作用的。费用不得寄到专利局受理处。
2.申请费缴纳的时间
面交专利申请文件的,可以在取得受理通知书及缴纳申请费通知书以后缴纳申请费。通过邮寄方式提交申请的,应当在收到受理通知书及缴纳申请费通知书以后再缴纳申请费,因为缴纳申请费需要写明相应的申请号,但是缴纳申请费的日期最迟不得超过自申请日起两个月。
著作权合同备案流程

为了实施《中华人民共和国着作权法实施条例》第二十五条的规定,规范本市着作权专有许可使用合同、转让合同(以下简称着作权合同)的备案,制定本办法。著作权合同备案
1、着作权合同备案申请表;
2、申请人的身份证明;
3、申请备案的着作权转让或许可使用合同或协议;
4、合同中涉及的作品样本;
5、委托他人代为申请时,代理人应提交申请人的授权书;
6、代理人的身份证明;
7、着作权与相关权利归属证明材料。
1、申请人提交登记申请材料;
2、登记机构核查接收材料;
3、通知缴费;
4、申请人缴纳登记费用;
5、登记机构受理申请;
6、审查;
7、制作发放登记证书;
8、公告。
自登记机构受理登记申请后30个工作日办理完成。需要补正材料的,申请人自接到补正通知书后60日内完成补正,登记机构自收到符合要求的补正材料后30个工作日办理完成。
知企网收取的只是咨询服务费。
着作权合同备案业务一份合同只能备案一次。一份合同中涉及多个作品时,一次性全部备案。
问:哪些情况可以申请着作权合同备案?
答:着作权人转让或许可他人使用作品的着作权,与受让方或被许可方签订着作权转让合同、着作权专有许可使用合同或非专有许可使用合同的,可以申请着作权合同备案。目前,根据申请人提交的材料,登记机关对着作权合同约定转让或许可的权利内容进行登记。
美术作品著作权包括什么?

美术作品著作权包括什么?
美术作品著作权包括美术作品人身权和美术作品财产权:
1、美术作品人身权又称精神权利,具体包括:
(1)发表权,即决定作品是否公之于众的权利;
(2)署名权,即表明作者身份,在作品上署名的权利;
(3)修改权,即修改或者授权他人修改作品的权利;
(4)保护作品完整权,即保护作品不受歪曲、篡改的权利;
2、美术作品财产权又称经济权利,包括:
(1)复制权,即以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作一份或者多份的权利;
(2)发行权,即以出售或者赠与方式向公众提供作品的原件或者复制件的权利;
(3)出租权,即有偿许可他人临时使用电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、计算机软件的权利,计算机软件不是出租的主要标的的除外;
(4)展览权,即公开陈列美术作品、摄影作品的原件或者复制件的权利;
(5)表演权,即公开表演作品,以及用各种手段公开播送作品的表演的权利;
(6)放映权,即通过放映机、幻灯机等技术设备公开再现美术、摄影、电影和以类似摄制电影的方法创作的作品等的权利;
(7)广播权,即以无线方式公开广播或者传播作品,以有线传播或者转播的方式向公众传播广播的作品,以及通过扩音器或者其他传送符号、声音、图像的类似工具向公众传播广播的作品的权利;
(8)信息网络传播权,即以有线或者无线方式向公众提供作品,使公众可以在其个人选定的时间和地点获得作品的权利;
(9)摄制权,即以摄制电影或者以类似摄制电影的方法将作品固定在载体上的权利;
(10)改编权,即改变作品,创作出具有独创性的新作品的权利;
(11)翻译权,即将作品从一种语言文字转换成另一种语言文字的权利;
(12)汇编权,即将作品或者作品的片段通过选择或者编排,汇集成新作品的权利;
(13)应当由着作权人享有的其他权利。
计算机软件著作权的变更怎么进行

设计的计算机软件也是拥有着作权,计算机软件拥有者可以通过它来维护自己的合法权益。当着作权被出售或是转让的时候,就需要进行变更登记。那么,计算机软件着作权的变更怎么进行?麦肯锡知识产权小编带你了解软件着作权知识。
计算机软件着作权的变更怎么进行?
1、办理流程,填写申请表→提交申请文件→缴纳申请费→登记机构受理申请→补正申请文件(非必须程序)→取得证明注:办理变更或补充登记申请前需先做软件登记概况查询。
2、填写申请表,在中心网站上,首先进行用户注册,然后用户登陆,在线按要求填写申请表后,确认、提交并打印。
3、提交申请文件,申请人或代理人按照要求提交登记申请文件。
4、缴纳申请费,申请文件符合受理要求时,软件登记机构发出缴费通知,申请人或代理人按照通知要求缴纳费用。
5、登记机构受理申请,申请文件符合受理要求并缴纳申请费的,登记机构在规定的期限内予以受理,并向申请人或代理人发出受理通知书及缴费票据。
6、补正程序,申请文件存在缺陷的,申请人或代理人应在规定期限内补正,逾期不补正的,申请将被视为撤回;经补正仍不符合登记办法的,登记机构将不予登记并书面通知申请人或代理人。
7、获得证明,申请受理之日起10个工作日后,申请人或代理人可登记相关网站,查阅软件登记事项变更或补充登记公告。
变更登记申请所需文件
申请变更或者补充登记时,申请人提交的申请文件应当包括:
1、变更登记申请表 申请人应当提交在线填写并打印的申请表,申请表中的事项应当按要求填写完整;申请人签章应当是原件,并且应当与申请人名称一致;
2、变更证明文件
(1)自然人姓名变更的,应当提交公安机关出具的证明原件;
(2)法人名称变更的,应当提交注册机关出具的名称变更证明原件或复印件;
3、身份证明文件(详见软件着作权登记相关内容);
4、登记证书:申请人应当提交软件着作权登记证书或证明的复印件;
5、查询结果:理此类登记需对软件进行着作权登记概况查询,查询结果是办理此类登记的申请文件之一;
6、委托代理的,应当提交代理人的身份证明文件复印件。
计算机软件着作权的变更怎么进行?当发现自己的计算机软件被他人冒用、违规使用的时候,可以向法院起诉他侵犯个人着作权。假如你对于计算机软件着作权等知识还有兴趣,想要更加深入的了解,可以咨询麦肯锡知识产权热线。
为什么要申请版权登记?

着作权也称版权,是指作者及其他权利人对文学、艺术和科学作品享有的人身权和财产权的总称 版权登记
一、着作权主要包括哪些权利?
着作权包括人身权和财产权:
人身权又称精神权利,具体包括:
1、发表权,即决定作品是否公之于众的权利;
2、署名权,即表明作者身份,在作品上署名的权利;
3、修改权,即修改或者授权他人修改作品的权利;
4、保护作品完整权,即保护作品不受歪曲、篡改的权利;
二、着作权是否必须进行登记?
作品一旦完成,无论是否发表,作者就依法自动享有着作权,登记与否不影响着作权的产生,国家给予版权登记是一种行政确认。
三、进行版权登记有什么好处?
独创性的文字句及设计版权是自动产生的,作品一经完成,作者便享有法律赋予的权利。但由于在现实生活中,当产生纠纷时,权利人常常遇到举证困难,因此各国均鼓励作者对创作作品进行版权登记,以便在今后的行政救济和司法诉讼时作为权利的初步证明。同时,作者在进行版权贸易,进行版权转让、许可使用等活动时,也需要这样的权利证明文件来方便与另一方签订转让、许可使用等合同。维护作者或其他着作权人和作品使用者的合法权益,有助于解决因着作权归属造成的着作权纠纷,并为解决着作权纠纷提供初步证据。取得版权登记证书的意义在于:
1、取得版权证书后,可以严防他人在相关行业使用与贵公司相同的广告用语,一旦发生侵权,着作权人首先要注意搜集和保存证据,向侵权行为实施地、侵权结果发生地、侵权复制品储藏地的版权行政管理部门投诉,版权部门对侵权行为立案查处。版权登记证书将作为版权专属证书,同时,着作权人可直接向侵权行为地或被告住所地的中级人民法院起诉;
2、有利于企业广告用语作品的许可、转让,有利于企业文化的传播和经济价值的实现;
3、更是企业自我价值的体现,企业创新实力的表现;
需要特别说明的是:为使得创作作品更具有专有权利,一定要保存好最原始的创作材料,及创作时间,以备日后发生着作权纠纷时做为证据,维护自已的权益。
国际商标注册遭遇驳回不要怕,复审的作用比想像的大

在国外注册过商标的国人知道,同在中国申请一样,国际商标注册也常常会出现驳回的问题。然而,在中国被驳回的商标申请,在海外也需要太过担心会被驳回的问题吗?
众所周知,国内商标顺利申请流程为"申请—形式审查—实质审查(官方下发驳回阶段)—公告(异议阶段)—注册”五个阶段。据笔者所知,近年来国内商标申请量一直呈递增趋势。因此,因冲突商标问题下发驳回的概率总体也呈逐年递增趋势。由于国内商标驳回复审的成功率总体偏低的缘故,国内商标权人往往对被“驳回”商标抱有做复审会“花冤枉钱”的心理。"
不排除部分国家会出现一些商标“驳回”较难克服的情况。然而,事实上,在很多国家,商标申请被驳回的可能性并不大。而且,即使被驳回,通过驳回复审使申请商标获得保护的可能性也非常大。在下文中,麦肯锡知识产权小编将简单揭示这些国家的商标驳回制度及现状,打消国内商标权人畏惧驳回的心理顾虑,便于国人积极在海外争取商标权,打响国际品牌名气。
商标的实质审查阶段一般是从两个方面对申请商标进行审查:一是绝对理由审查,如与国家名称相同或者近似的商标不能注册;二是相对理由审查,主要是是否存在在先相同或近似商标。但是,对于商标申请,很多国家并不进行相对理由审查,即官方不会审查是否有在先相同或近似商标,也不会因为存在在先商标驳回商标申请。在这些国家,官方仅进行绝对理由审查,除非申请商标违反禁用条款,导致缺乏显着性,否则,不会被官方驳回。因此,具有显着性的商标,即使在中国基于在先商标问题而被驳回,在没有相对理由审查的国家,却能够被顺利核准公告。在公告期内,若没有在先商标权利人对申请商标提异议的话,该商标就能够被核准注册。
没有相对理由审查的国家简单统计如下:
1.欧洲(欧盟、阿尔巴尼亚、安道尔、奥地利、保加利亚、比荷卢、波黑共和国、丹麦、德国、法国、黑山共和国、科索沃、克罗地亚、立陶宛、列支敦士登、罗马尼亚、马其顿、摩纳哥、瑞士、圣马力诺、斯洛文尼亚、西班牙、匈牙利、意大利、英国);
2.非洲(非洲知识产权组织、吉布提、卢旺达、摩洛哥、圣赫勒拿、突尼斯);
3.亚洲(缅甸、黎巴嫩、马尔代夫);
4.大洋洲(基里巴斯、所罗门群岛、图瓦卢);
5.美洲(开曼群岛)。
通常,若商标并非恶意抢注模仿,商标被异议的概率远小于被驳回的概率。因此,对国内商标权人自行设计的具有显着性的商标,权利人可以积极在以上国家提交申请。
对因为进行相对理由审查、常下驳回的国家或地区,商标权人是否应该避而远之?现解析一下这些国家的驳回及复审现状,为国内商标权人打剂商标申请“安心针”:
首先,给大家展示一组统计数据:自2008年至2014年6月为止,笔者接触的全球3万多件海外商标申请案例中,按驳回数量由多至少排序,排名前48位的国家依次为:美国、印度、泰国、马来西亚、日本、台湾、俄罗斯、香港、巴基斯坦、韩国、澳大利亚、加拿大、新加坡、越南、智利、南非、墨西哥、叙利亚、埃及、印尼、巴西、阿根廷、秘鲁、土耳其、伊朗、巴拉圭、哥伦比亚、瑞典、约旦、新西兰、阿尔及利亚、洪都拉斯、特立尼达和多巴哥、以色列、阿联酋、波兰、多米尼加、菲律宾、津巴布韦、委内瑞拉、尼日利亚、挪威、厄瓜多尔、哥斯达黎加、哈萨克斯坦、柬埔寨、沙特、亚美尼亚。
在全球190多个有商标注册制度、但以上未被列出的国家,自2008年至2014年6月为止,每个国家遇到的驳回案件量少于10件。也就是说,在未被列出的其余140多个国家中,要么是因为商标总体申请量较少,申请商标被驳回的数量较少;要么是因为这些国家的商标审查制度并不十分严格,驳回概率偏小。因此,在其余未被列出140多个国家,国内商标权人完全可以积极提交商标申请,维护品牌权益。
在常下驳回通知的前48个国家中,排名前10的国家列举数据如下:
1.美国:该国总体驳回中,一半的驳回是因为审查员认为商品/服务不规范,因商品/服务问题进行驳回复审的费用较低,成功率几乎能达到100%;
2.印度:该国商标总体驳回率非常高,出于商标缺乏显着性和存在在先冲突商标等各种理由,审查员下发驳回通知的比例能达到申请量的70%以上,但复审基本能打赢,。到目前为止,笔者还没有遇到印度商标驳回复审失败的案例。也就是说,在印度,商标申请被驳回很正常,但是驳回复审的成功率也非常高。如果印度商标申请被驳回,商标权人完全不必畏惧,应大胆复审。
3.泰国:该国总体驳回数量中,只有20%左右稍难克服,其余占80%的驳回案件,属于复审成功率能达到95%以上的案件,主要是因为商品/服务不规范、要求放弃商标部分要素专用权、要求解释商标含义这三大类驳回。总体分析,驳回理由较难克服的商标申请总量,占国内商标权人在泰国商标申请总量小于8%,驳回“难”点不多;
4.马来西亚:该国商标驳回复审成功率高于失败率5倍以上;
5.日本:该国驳回原因中,商品/服务不规范和因其他原因被驳回的案件各占半壁江山。然而,较特别的是,在这个发达国家中,笔者接触的上百件所有类型复审案例中,也无彻底失败的复审案例;
6.台湾:该地区商标驳回量占申请量不足10%,审查员下发驳回的三大主打理由为:(1)在先冲突商标,(2)商品/服务不规范,(3)商标缺乏显着性。然而,近百件复审案例中,笔者遇到的案案皆赢;
7.俄罗斯:该国驳回案例中,因存在在先商标而被驳回的商标申请案件占被驳回案件总数的70%以上,但复审成功率高于75%。对比中国到俄罗斯的商标申请量,被驳回商标申请占总申请量的25%左右;
8.香港:到该地区的商标申请,仅有不到5%被驳回,且驳回复审的成功率高,是失败率的5倍以上;
9.巴基斯坦:中国商标申请人在巴基斯坦的商标申请被驳回的比率也偏高,占商标申请量的37%以上。其中因在先商标被驳回的占60%。然而,该国商标驳回情形也类似于印度驳回,笔者认为官方有滥发在先商标驳回的倾向,不十分近似的商标也会被互相引证下发驳回。然而,值得国内商标权人庆幸的是,无论是何种驳回理由,该国复审成功率基本能达到100%。因此,国内商标权人也可以勇往直前申请自行设计的具有显着性的商标。
10.韩国:该国商标驳回类型主要有两种:在先商标和/或商品/服务不规范。驳回率小于总申请量的30%,复审成功率占整体复审案件量的80%以上。
国内外专利复审

根据我国专利法的规定,申请专利不符合专利法要求的,不得授予专利权。同时,为了防止初审的失误,专利法规定了专利复审制度。下面为您解读专利复审的程序。
我国《专利法》规定:“国务院专利行政部门设立专利复审委员会。专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内,向专利复审委员会请求复审。专利复审委员会复审后,作出决定,并通知专利申请人。”申请专利复审既可以自己申请,也可以找专业的知识产权律师代理申请。
1、复审程序的启动
复审程序启动的时间:复审程序的启动有一定的时间限制,专利申请人在接到驳回专利申请通知后3个月的时间内可以决定是否请求复审。
复审程序启动的主体是专利申请人,只有专利申请人才有资格提起复审请求,其他任何单位和个人都无权启动复审程序。
2、复审审查
专利复审委员会经过形式审查受理复审请求从而启动复审程序后,首先将复审请求书(包括附具的证明文件和修改后的申请文件)连同原申请案卷一并送交作出驳回申请决定的原审查部门进行前置审查。原审查部门应当向专利复审委员会提出“前置审查意见书”。除特殊情况外,原审查部门应当在自收到案卷之日起1个月内完成前置审查。原审查部门在前置审查意见中同意撤销原驳回决定的,专利复审委员会直接作出撤销原驳回决定的复审决定,通知复审请求人,并且由原审查部门继续进行审批。原审查部门在前置审查意见中坚持原驳回决定的,专利复审委员会成立合议组进行审查。
3、复审决定的作出
合议组经审查后作出复审决定。复审决定有两大类,一种是撤销原驳回决定。专利申请将恢复到作出驳回决定前的状态,国务院专利行政部门继续进行审查程序。另一种是维持原驳回决定。在这种情况下,专利申请人对专利复审委员会作出的维持原驳回决定不服的,可以在法定期限内进入后续司法救济程序。
4、后续的司法救济程序
根据专利法第四十一条第二款的规定,专利申请人对专利复审委员会作出的复审决定不服的,可以自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉。专利申请人未在规定的期限内起诉的,复审决定生效。
商标命名与设计的九大要点,你不可不知

商标命名与商标设计注册,是一个品牌运营的开始,一个不好的商标命名与设计,将会影响到企业与品牌的长远发展,所以为大家分享九大商标名称与设计注册需要注意的九大基本原则:
1.易读,不拗口
商标名称如果不好读,拗口,消费者就很难记住,更难以进人心智,就会影响产品的销售。
索尼公司原名叫作“东京电讯工程公司”,因为它读起来太拗口,公司创始人盛田昭夫决定改名。盛田昭夫觉得拉丁文Sounds(表示声音之意)还不错,与公司的产品性质相符合,于是把它英语化,改成,Sonny,其中也有可爱之意。但是日文发音的sonny意思是“赔钱”,于是就把第二个n去掉,Sony的大名就这样诞生了。它念起来像英文又不是英文,是一个从字典里找不到的名字,一来其他厂商绝对不会使用,二来全世界都不会有商标重复的问题。更改后的公司名称和商标名称都叫做“SONY”(索尼),读音清晰响亮,朗朗上口,为产品成功地走向世界创造了有利条件。
2.易记,不累赘
简短、易记、不累赘的商标名称能达到更好的认知效果。
例如虎牌万金油、555香烟、999胃泰、大大泡泡糖等等,短小精悍,易记、不累赞,给消费者留下了较深印象。
3.独特醒目,易于辨认
柯达商标的那个“K”字,采用黄底红字进行强烈对比,独特醒目,简洁明快,抓住了人们的视线。
麦当劳的企业标志是弧形的M字,以黄色为标准色,黄色的视觉效果很强,这种金黄色的拱门状标志出现大街上,很引人注意。
4.响亮,给人深刻印象
例如金嗓子喉宝这一商标名称,叫起来很响亮,容易在消费者中广泛传播,在货架上也容易识别,因而抢尽商机,为企业省下了大量广告费。
5.给人好的联想
例如“雀巢”这一品牌名称和“鸟巢中一只母鸟正在哺育两只小鸟”的品牌标志,使人联想到嗷嗷待哺的婴儿、慈爱的母亲和雀巢公司的营养食品,有助于打动人们购买。
再如可口可乐这个商标名称,使人联想到该饮料有良好的口感,因此起到了促销作用。
可口可乐公司还有一个饮料品牌叫作“SPRITE”, “SPRITE”翻译成中文是魔鬼、妖精的意思,为了避免中国消费者产生不好的联想,公司决定将它翻译为“雪碧”。雪碧含有清凉、纯洁的意思,容易引起人们的好感,为该产品走俏于中国市场创造了有利条件。
英国的威士忌酒在香港滞销,经过调查,问题就出在“威士忌”这个中文译名上。顾名思义,连“威士”都要有所顾忌,还有谁会喝此酒呢?
宝洁公司的品牌标识——13颗星星、长胡须的人脸、月亮构成的圆形图案,曾经被人谣传是月亮教派的标志。月亮教派是美国的一个邪教,这个品牌标志几十年来为公司惹来了不少麻烦、谣言和官司。
6.不与竞争品牌雷同,可以申请注册得到法律保护。
GREE(格力)这个商标在命名过程中,就考虑到了这个问题。
董明珠总经理后来回忆说:“名字起了一堆,却全不合眼缘。后来,他们从英文单词GLEE(快乐)得到启发,这个词音译过来是“格力”——格外有力(几年后,又引伸出另一重意思:“格力”——人格魅力)),一下子就相中了。使用了约两年时间后,考虑到今后在世界商业市场里的竞争,担心GLEE这个词意思太好,将来去英语国家注册,说不定又会跟人撞车,便参照日本SONY公司的做法,创造了一个读音与GLEE相似、而英文里肯定没有的词:GREE。读真情起来,既有点像GREAT(伟大),又有点像GREEN(绿色),还有认同的意思(AGREE),能引起人们丰富的想象,大家一致同意就这么定了”。
7.能反映产品的利益和作用
例如胃得乐药片、舒肤佳香皂、立白洗衣粉、娃哈哈童装、美加净牙膏、洁尔阴药水等商标名称,都反映了产品的利益和作用。
8.要考虑到商标今后有可能延伸使用
索尼(SONY)这个商标无论是中文名还是英文名,都没有具体的内涵,不会联想到任何类型的产品,这样的商标品牌可以扩展使用到任何产品领域,而不至于作茧自缚。
海尔这个商标名称也没有什么意思,是个中性的东西,任何产品都可以使用这一商标。
9.设计商标时,要了解并遵守有关的法律法规
武汉有一家餐饮企业最初取名“小南京”,当经营者申请注册时才知道,我国商标法规定地名不能作为商标名称进行注册,于是改名为“小蓝鲸”,该企业在几年内就成为武汉市知名的餐饮企业。
商标为什么有驳回,为什么要复审

首先,商标都是人来审查的,是个人就会有自己不同的思维,于是商标审查员的主观因素就成了商标驳回过不去的坎了。拈来几个案例:同样是缺乏商标显着性的两个商标:唱吧和支付宝,支付宝拿到了商标证书,而唱吧却几经修改仍被驳回;极其近似的两个商标“东方”和“新东方”能够同在一片蓝天下,都是缘于商标审查过程中有一些不可避免的主观因素。没错,相同的情况,不同的结局,如果你真碰上了,可以允许你骂会娘。商标复审
其次呢,2014年新出台的《商标法》规定了商标必须在9个月之内审查完毕,而商标局的系统却着实让人心寒,因重大BUG直接导致系统瘫痪数月。在这种情况下,审查员们为了赶进度也是蛮拼的。据说,有些审查员直接卷铺盖搬进办公室,通宵达旦审理商标。这种拼命三郎的精神简直可以跟果果顾问们相提并论了。无奈,时间太短,商标太多,人手太少,审不完啊审不完,怎么办?这么大的工作量,这么多的商标审核,怎么保证质量?干脆,模棱两可的都给予驳回。为了能一碗水端平,您这一轮只能out了。想通过么,做驳回复审吧,让3个人再审视您一番。说到这您应该了解商标注册出现驳回,也就不足为奇了吧。
再次,让我追根溯源,从博大精深的中国汉字谈起。根据国家标准共有6763个汉字 ,其中一级汉字3755个,二级汉字3008个。也就是说其实我们生活中最常用的也就4000多个汉字,好的商标基本都被抢光了。这个时候我不仅要感慨了:苍老师,啊不对,仓颉老师,您怎么不多造点汉字呢?况且全国平均每个工作日就有一万件商标提交申请。人多酒少,狼多肉少,再过几年,商标申请的成功率将会在30%以下。所以,小伙伴们,长点心吧,别墨迹了,再墨迹汤都没了。
最后,说完了别人的不是,再反观自身。像“易打车”这样用行业通用名词做商标的,或是“好味道”这样有夸大宣传嫌疑的词都是很难注册成商标的,更有甚者,直接拿着广告语或者商标法明令禁止的带有国字商标或者县级以上行政区划的字眼还要坚持去申请,您能怪人家商标局么?还是多吃点核桃去吧。
所以,讲到这里,你应该明白了,商标被驳回是件很正常的事情,即使我们每件都严格查询,也避免不了。你要做的是,遇到驳回不心慌,然后严肃的解决它。
商标被驳回的相对理由:
1、同一类别相同商标;
2、同一类别近似商标;
3、同一类别中商标有部分相同、部分近似;
4、不同类别却是保护同一种商品;
5、不同类别却是保护类似商品;
6、相同商标或近似商标,申请日期在后
鉴于我国近年来的创业热潮,商标注册量急剧上升,商标审查人员也随即不足。再者加上商标审查工作人员的知识结构及背景又不统一,还有审查员的主观分析、判断能力各不相同,其商标审查结果就截然不同。
比如,同一个商标在两个审查员手上可能就是两个结果。因此,当申请注册的商标只要没有根本性的违反《商标法》禁止作为商标注册使用的禁令条款之时,都可以申请商标驳回复审。商标驳回复审程序一经启动后,商标评审委员会会根据注册申请人提交的书面材料、使用证据等依法做出公正决定。
这里要特别注意以下几点:
1、复审申请法定时间期限只有15天,犹豫不得,想要商标就立即行动;尽快的准备复审材料。
2、复审部门为商标评审委员会,而不是审查时期的商标审查部门;
3、复审是一次为自己争取权利的行政救济措施,而不是驳回就死路一条;
4、复审是当事人自愿行为,可以主张复审,也可以放弃复审;主张复审,可能会获得初审公告;放弃复审,永远没有获得初审公告的机会;
5、复审须提交符合规定的书面材料、《商标驳回通知书》原件其他文书,目前不支持口述,电子文档,录音资料等形式;
6、复审的主体资格必须限于申请注册人;
7、复审必须有具体的复审请求和事实依据;
8、复审必须依法缴纳复审费用;
9、申请注册人无力提出复审的,可以委托代理组织;
当前,随着政府对保护自主知识产权力度的不断加大,企业与自然人商标保护意识也日渐强烈、国外企业、自然人又纷纷加入中国商标注册保护的阵营中,就商标本身而言竞争会越来越激烈,商标如期获准注册成功的机率相应来说会有所下降。
商标在注册之前应当经过专业的查询,尽量降低被驳回的可能性,纵然审查之后收到《商标驳回通知书》的企业,只要不是违反《商标法》规定的禁止性条款,申请驳回复审是相当有必要的。
企业应当把握自己的权利,因为从目前商标驳回复审案件代理情况来看,通过商标驳回复审取得权利的注册申请人不在少数,成功率还是较高的。
商标国际注册好处多

随着国家走出去战略的深入实施,越来越多的民族企业开始布局海外,积极推进品牌的国际化发展。作为冲出亚洲走向世界的第一步,商标的国际注册成为企业走出国门的头等大事。商标国际注册
目前申请国外商标有两种方法,一种是分别向各国商标主管机关申请注册;一种是马德里商标国际注册,即我们通常所说的商标国际注册。相对于逐一国家进行注册的高额费用及复杂繁琐,马德里商标国际注册只要在成员国之一成功注册,在协约的组织国都能得到保护。
作为全球化背景下国际交流与合作的重要平台,马德里商标国际注册体系不断发展壮大,在推进全球知识创新和品牌经济发展上发挥了重要作用。
既然很多企业已经在国内注册了商标,为什么还要注册国际商标。换言之,注册国际商标对企业而言,都有哪些好处呢?接下来麦肯锡知识产权小编来为大家解答疑惑。
1、打造国际品牌
市场中没有永远的第一,只有永远的品牌。商标是企业重要的无形资产,及时申请商标国际注册取得商标使用权,能长期稳定占领国际市场,在扩大销售量的同时保持良好信誉,成为名牌商标,为打造国际品牌打下基础。对树立企业的品牌形象,提升企业的品牌价值以及塑造国际品牌都有积极意义。
2、拓展海外市场
众所周知,世界各国的商标法内容虽然不尽相同,但都规定对注册商标所有权进行法律保护。对企业而言,注册国际商标就像是企业产品出口的通行证,为了将企业的市场进行有力开拓,首先应该得到产品的通行证。有志于将产品推向国际市场,获得更大的壮大机遇,就应当及时在产品出口国进行商标注册。
3、避免恶意抢注
近年来,随着我国企业向世界市场的进军,知名商标遭国外恶意抢注的事件时有发生。很多企业不得不以高价将商标赎回,甚至被逐渐挤出原已打开的市场,损失惨重。这既反映出我国企业商标保护意识有待提高,也反映了外国消费者对我国商标的认知度在不断提高。只有及早到国外注册商标,企业才能有效保护自身权益,避免销售市场不被他人抢占。
4、避免侵害他人
目前,世界上的大多数国家都实行商标的申请在先原则,保护在先申请注册的商标。如果企业出口前没有考虑商标注册及查询等问题,很有可能都不知道自己已经侵犯他人在该国的商标权。一旦已有他人在先注册,很可能会有被动侵权及面临跨国诉讼和巨额赔偿的风险。因此,提前进行商标的申请与查询,可避免不必要的纠纷风险,利于出口保护和市场战略的实施。
因此,企业布局海外,开拓世界市场一定要及时进行商标国际注册。商标国际注册是实施国际品牌战略的重要步骤,积极地推动中国商标向中国品牌转变,才能有效增强商标品牌的经济价值,助力企业在全球化发展中的竞争力与影响力。
什么是商标监测保护?

什么是商标监测保护? 今天,麦肯锡知识产权小编给大家说一下什么是商标监测保护,以及商标监控的重要性。 商标监控是指企业或个人按照商标文字或图片,商标动态,商标使用,市场商标侵权,以及竞争对手或行业商标注册等实时监控,使企业或个人能及时, 全面了解商标使用情况。 商标监督是保护商标合法权益的重要途径之一。 通过商标监控,不仅能及时了解商标动态,使企业反应迅速,避免不必要的损失,还能制止“搭便车”等侵权行为,从而避免企业品牌声誉的影响。
商标监控内容
1.监督注册商标的申请和使用
商标监控系统可以有效帮助用户及时掌握自己的商标,如商标应当更新,拒绝,反对,争议,撤销,异议审查等,及时采取适当措施保护商标权。
2.监控他人的侵权行为
主要是针对注册商标申请的新公告与客户商标或相同或类似的监控,以避免恶意域名抢注或“近名牌”现象。为了帮助用户尽快找到其他人申请相同或类似的商标,在任何时候采取措施尽量减少损害。
3.了解竞争对手的业务战略
了解商标竞争对手的使用,洞察行业的发展趋势,以及时调整其业务战略。
4.马德里国际商标监测
监测是马德里国际注册商标公告监测,外国对中国扩大商标监测,中国扩大对外商标监测。
5.电商平台侵权监测
对于客户在电商平台使用商标是否有其他企业侵权使用现象的监控。
商标监控的目的与作用
1,及时掌握商标动态,第一时间商标更新时间,被反对“撤销三”,争议等商标异常,使企业能够快速响应保护商标权;
2、可尽早发现他人申请的相同或近似商标,在初审公告期即可提出异议,及时“截杀”近似商标,提前消除相同或近似商标可能对商标权人造成的潜在危害;
3,全面了解市场动态,未经授权使用企业注册商标侵权业务,假冒伪劣产品采取必要措施,及时制止和打击商标侵权,保护企业的合法权益;
4,通过商标监控,还可以充分了解行业商标注册的竞争对手和企业,了解竞争对手和行业趋势,及时调整自己的商业战略。
商标监控方法:
1,市场监测
企业可以在重要市场定期开展或做好商标监管布局,建立长期监控机制,及时掌握假冒产品信息和商标侵权,做好档案记录,快速行动,向相关执法机构投诉,侵权,及时消除侵权产品和侵犯公司声誉的不利市场影响。
2,网络监控
随着网络侵权,越来越多的网络销售假案件出现,企业到商标网络监控变得越来越有必要。一方面,企业通过国家工商行政管理局商标局网站,企业商标定期检索,及时了解商标异常情况,看是否有其他注册商标或其他类别的商标注册在同一商标行为中,使企业能够迅速应对措施。
另一方面,企业需要专注于主要业务平台和销售专业产品的监控网站,全面掌握网络销售信息,保存相关证据,及时向主要平台投诉,将有效地遏制网络侵权的发生。
一般来说,企业通过市场监控和网络监控,结合立体商标监控的方式,以全面,多角度,灵活的方式保护企业商标权。
最后,为提醒大企业,商标监控的目的是保护企业的合法权益,企业要监控“相似名牌”“搭便车”“边缘球”等商标侵权,应当采取必要措施停止,向当地工商部门投诉或法院起诉权利,有效保护企业的合法权益,维护良好的市场秩序。希望能帮助你采纳
欧共体商标注册

欧盟商标注册即欧共体商标注册。1993年12月20日,欧盟会议通过了《欧洲共同体商标条例》,简称CMTR。英、德、法、意大利、西班牙等欧盟国家开始实行一种在欧盟全部国家(到2013年7月1日,该欧盟已扩展到28个国家)使用的商标体制。 欧盟商标局于1996年1月1日开始受理欧盟商标申请。欧盟商标保护期限为十年,可续展,每次续展保护期限为十年。欧盟商标的申请人不限于欧盟成员国的国民,其他入《巴黎公约》、《世界知识产权组织》成员国的国民也可以提出申请。
覆盖成员国
欧洲联盟之28个国家:英国、德国、法国、意大利、比利时、卢森堡、丹麦、瑞典、西班牙、葡萄牙、芬兰、希腊、奥地利、荷兰、爱尔兰、塞浦路斯、捷克、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、波兰、斯洛伐克、斯洛维尼亚、罗马尼亚、保加利亚、克罗地亚。
欧盟商标特点
1、费用低。只须申请注册一次,即可在整个欧盟的二十七个成员国使用该商标。较之于在各个成员国分别提出申请,费用大幅度减少;
2、保护程序集中化。一件商标注册可获得欧盟28个成员国的保护,有关商标案件的裁决将在欧盟所有的国家得到执行;
3、已注册之商标可仅在一个欧盟国家使用。商标在欧盟任何一个国家的使用就足以对抗以未使用商标为由提出的撤销申请;
4、享有巴黎公约优先权。同一商标用于一种或多种指定商品或服务名称,在巴黎公约成员国申请后6个月申请共同体商标时,可享有优先权;
5、已经在一个欧盟成员国公布的注册商标,在申请欧盟商标时,可请求优先权。
6、不但词语、标识等传统商标可获得注册,声音、气味、产品外观及构造等新型商标,也可申请注册;
7、一件商标申请最多可涵盖3类商品或服务,超过3类的,每类费用须另加。
商标办理材料
1、以法人申请,附《营业执照》或有效登记证明复印件1份;以自然人申请附个人身份证明文件1份;
2、商标图样5份,要求清晰、纸张质量好。如是彩色商标,需递交1份黑白稿,5份彩稿;规格不得小于5cm×5cm,最大不超过10cm×20cm;
3、填写申请表1份,申请表必须由申请人签署或由代理人签署
4、列出寻求注册的商品或者服务,指出商标类别,商标分类表。
5、商标注册委托书,申请人必须在该委托书上签字盖章
马德里商标国际注册,你了解多少?

近年来,随着我国企业向世界市场的推进,越来越多的企业纷纷走出国门,向外开辟国际市场,期间必不可少会涉及到马德里申请相关事宜,那么对于马德里商标国际注册,你了解多少?下面麦肯锡知识产权小编带大家来了解一下。
什么是马德里商标国际注册?
申请人到国外申请注册商标主要有两种途径:一种是逐一国家注册,即分别向各国商标主管机关申请注册;一种是马德里商标国际注册,即根据《商标国际注册马德里协定》(以下简称“马德里协定”)或《商标国际注册马德里协定有关议定书》(以下简称“马德里议定书”)的规定,在马德里联盟成员国间所进行的商标注册。我们通常所说的商标国际注册,指的就是马德里商标国际注册。
申请人资格:
申请人必须具有一定的主体资格。申请人应在我国设有真实有效的工商营业场所;或在我国境内有住所;或拥有我国国籍。另外,台湾省的法人或自然人均可通过商标局提出国际注册申请。而香港和澳门特别行政区的法人或自然人目前还不能通过商标局提出国际注册申请。
申请条件:
申请国际注册的商标必须已经在我国启动一定的商标注册申请程序。申请国际注册的商标可以是已在我国提出注册申请并被受理的商标,也可以是已经注册的商标。
马德里商标国际注册有四大优点:
一、省力
申请人只需通过本国商标注册机关向世界知识产权组织国际局递交一份申请,使用一种语言(英语、法语或西班牙语),交纳一次费用(目前只有日本和加纳收费分为申请费和注册费两次收取),就可以向目前马德里联盟的80多个缔约方提出商标国际注册申请,从而免去申请人分别使用不同语言、递交不同申请书、交纳不同币种的费用等繁琐程序。
二、省钱
通过马德里系统申请商标国际注册要远比逐一国家方式进行注册更为便宜,申请的国家越多,所节省的费用越多。省钱还体现在变更、转让、续展等后续程序中。
三、省时
马德里协定和议定书对被指定缔约方商标注册机关在收到申请通知后有审查时间上的限制,协定要求为12个月,议定书要求为18个月。这一规定使得申请人可以在较短时间内得知自己商标在有关被指定缔约方的注册情况。
四、方便管理
每一个国际注册商标可以只有一个注册证,由于国际局对于每个国际注册商标包括驳回、变更、转让、续展等在内的情况都详细登记,所以申请人可以根据国际注册号在相关的官方网站上即可查询商标的所有情况。而逐一国家注册申请,在不同的国家就有不同的注册证,申请人每个国家注册的情况也需要分别查询,相对于马德里国际注册,显然要麻烦得多。
以下是马德里商标国际注册常见问题解答:
问:什么是马德里协定缔约方和马德 里议定书缔约方?
协定缔约方是指加入“马德里协定”的国家;
议定书缔约方是指加入“议定书”的国家或政府间组织;
纯协定缔约方是指只加入“协定”而未加入“议定书”的国家;
纯议定书缔约方是指只加入“议定 书”而未加入“协定”的国家或政府间组织。
问:马德里商标国际注册新申请所需提交的申请材料?
马德里商标国际注册申请书;
相应的外文申请书;
国内商标注册证复印件或受理通知书复印件;
申请人资格证明文件,如营业执照复印件、居住证明复印件、身份证件复印件等;
基础注册或申请的商标如在国内进行过变更、转让或续展等后续业务,一并提交核准证明复印件;
申请人使用英文名称的,必须提供使用该英文名称的证明文件;
委托代理人的,应附送代理委托书;
指定美国的,一并提交MM18表格。
问:马德里商标国际注册申请如何选择指定缔约方?
基础商标如果仅获得国内受理通知书,尚未注册成功,则除阿尔及利亚不可以指定外,其他缔约方均可以指定;如果已获得国内注册证,则所有缔约方均可指定。具体根据申请人的需要进行选择。
问:香港、澳门特别行政区及台湾地区申请人能否通过商标局办理马德里申请?
目前,香港、澳门特别行政区的申请人还不能通过商标局办理马德里申请。
台湾地区申请人如在国家工商总局商标局有已经注册的商标或已经提交申请并获得受理通知书,可以通过商标局办理马德里申请。
问:是否必须委托商标代理机构办理马德里商标国际注册申请?
不是。申请人可委托商标代理机构办理马德里商标国际注册申请,也可直接向商标局提交马德里商标国际注册申请。
问:马德里商标国际注册新申请如何选择申请语言?
所有新申请都可选用英语或法语。如选用英语为申请语言,请下载英文版MM表格填写;如选用法语为申请语言,请下载法文版MM表格填写。
问:办理马德里商标国际注册申请时,是否可以改变商标的图样或颜色?
不可以。
要求申请的商标图样与基础商标的图样完全一致,颜色完全一致。如基础商标为黑白图样,则马德里申请必须是黑白商标图样;图样如基础商标为彩色图样,则马德里申请也必须是彩色商标图样。
问:基础商标如果是集体或证明商标,是否可以作为普通商标进行马德里国际注册申请?
不可以。
马德里国际注册商标必须与基础商标类型一致。如果基础商标是集体或证明商标,那么就必须作为集体或证明商标进行马德里国际注册申请。
问:基础商标如果是立体商标,是否可以作为普通商标进行马德里国际注册申请?
不可以。
马德里国际注册商标必须与基础商标类型一致。基础商标如果是立体商标,则必须作为立体商标进行马德里国际注册申请。
问:如何查询马德里国际注册商标状态?
可登录世界知识产权组织网站www. wipo.int/romarin进行查询。
问:什么是国际注册证?国际注册证是否代表马德里申请已注册成功?
世界知识产权组织国际局对符合要求的马德里申请在国际注册簿上进行登记,同时向申请人颁发国际注册证并通知各指定缔约方的商标主管机关。
国际注册证的内容包括该马德里申请的所有信息,如国际注册日、国际注册到期日期、注册人信息、商标、指定商品/服务,以及依据协定或议定书所指定的缔约方等。
国际注册证表示该马德里申请已在国际注册簿上登记,并不代表在各指定缔约方已注册成功。各指定缔约方的商标主管机关在收到国际局通知之后,将依据本国商标法律规定进行审查,核准注册或驳回申请都会在驳回期限内向国际局发出相应通知,由国际局登记后转发申请人。
问:马德里商标国际注册有效期多长?
马德里商标国际注册的有效期为10年,从国际注册日开始计算。
问:对领土延伸至中国的马德里申请,国家工商总局商标局会颁发注册证吗?
不会。
对领土延伸至中国的马德里申请,国家工商总局商标局依据《商标法》进行审查,如全部核准注册,会向世界知识产权组织国际局发送核准保护声明;如部分驳回或全部驳回,会向国际局发送驳回通知。
问:是否可以对领土延伸至中国的马德里国际注册商标提出异议?
可以。
问:如何查询国际公告?
如需查询国际公告,可登录世界知识产权组织网站一步步查询www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/browse.jsp
为方便我国申请人使用查询国际公告,商标局特别在中国商标网发布“查询国际公告使用说明”。具体路径如下:登录中国商标网(sbj.saic.gov.cn)进入子栏目“国际注册”后选择“查询国际公告使用说明”。
看清楚商标注册这5大禁忌 有助于提高注册成功率!

大家都应该清楚随着社会不断进步发展,在这个过程中注册商标的难度不断上升,注册商标会是个漫长而又繁杂的工作,在商标注册的过程中往往会出现很多的问题,很多企业在注册商标之前没有认识到以下五大禁忌,所以导致注册商标往往不成功,那么下面麦肯锡知识产权小编给大家说一下五大禁忌有哪些?
禁忌之一:别打国家领导和国旗等国家标志的主意
很多人会打着歪主意,竟然会去抢注国家领导人和国徽上,经过小编翻查过得知之前真的有许多这些国家领导人名字被注册过为商标,记住这是万万不可哦!
禁忌之二:烈士之名不可侵
下面商标小学堂,根据《商标法》第十条第8项:有害于社会主义道德风尚或有其他不良影响的商标申请不予通过。
在之前的许多案例中许多案例是因为烈士的亲人为了烈士的名字进行维权,进行商标的争议,这些被异议撤销的几率太大了!
禁忌之三:注册商标前一定要注意是否具有显着性
什么是商标的显着性呢?商标的显着特征是指商标应当具备的足以使相关公众区分商品来源的特征。所以说既然是代表自己商标的,设计这个商标肯定要与众不同,不然怎样能突显自己的产品,而且没有显着性很容易遭到侵权,所以难以起到商标的识别性作用,缺乏商标应有的显着特征不予注册。
禁忌之四:地理标志的主意也不可打
地理标志本属于国家和地方的重要资源,历史中许多案例标明抢注国家地理标志为商标的大多数都是胎死腹中,许多人抢注地理标志的目的是为了通过商标交易的方式进行获取牟利,但最终结局大家应该都很清楚,得不偿失,失去时间也失去金钱,现在还有很多职业抢注的人为了牟利而进行抢注而转让,麦肯锡知识产权小编在这里警惕大家不提倡商标抢注,毕竟以后交易中会存在很大的风险,随时会引来地方申请的争议而导致撤销。
禁忌之五:为了交易目的而不断注册商标
其实抢注商标来交易并不能交易多少钱,很多商标的价值是受到产品的长久影响的。商标只是商标不代表品牌,为什么人家的商标那么值钱,是因为人家用时间和努力打造出来的品牌而影响到商标的价值,比如:可口可乐的商标价值八百多亿美元。
知识产权贯标的好处

知识产权贯标关于公司来说,即是关心《公司知识产权办理标准》这个国家标准。经过遵循这个标准,公司可以愈加清晰知识产权的办理方针和方针,帮助公司树立知识产权办理制度、责任等;经过知识产权贯标,确保公司在出产经营的各个环境中知识产权出于受控状况,防止公司各类知识产权丢失、或者被侵权和侵权。
一般来讲,知识产权贯标可以为公司的开展带来以下优点:
(1)鼓励公司自主立异
经过遵循《公司知识产权办理标准》,公司领导和广大员工知识产权意识增强,员工发明发明的积极性充沛调动,使公司发明生机竞相迸发,立异才调充沛发挥,立异效果得到尊敬和维护,立异投入得到报答,立异效益充沛体现。办理出效益,将进一步推动公司自主立异持续、健康和良性开展。
(2)增加公司经济收益
经过遵循《公司知识产权办理标准》,公司知识产权发明才能和水平大大提高,知识产权的产出将显着增加,公司具有高附加值的自主知识产权的新商品、新技术不断涌现,经过自个出产出售或经过技术交易答应转让别人,将给公司带来丰盛经济收益。
(3)提高公司本身价值
经过遵循《公司知识产权办理标准》,使公司的知识产权办理标准化、系统化、详细化,使公司具有的自主知识产权不断保值、增值,无形财物的价值不断提高,有利于提高投资者和金融机构对公司价值评价,在公司融资上市、投资并购及公司出售等财物运作上获取更大的收益。
(4)稳固公司商场位置
经过遵循《公司知识产权办理标准》,公司具有的自主知识产权的商品在出售商场的位置显着增强。因为商品具有的自主知识产权在出产和出售中受法律维护,公司可在别人之先抢占、扩大和稳固出售商场;遭到别人仿制侵权可追查侵权者的法律责任;同样,在商品出售中如遇别人诉讼,因为自个商品具有的自主知识产权,具有了在商业诉讼中的法律位置,或可依法取胜对手,或可平缓、化解矛盾,从而大大提高公司商场竞争力,坚持和稳固了的公司商场竞争优势。
(5)平台效果
知识产权贯标检验合格后,可在这个平台上请求请求战略推动项目,专利施行方案等项目。
那么,问题来了……公司知识产权贯标需求满足哪些条件呢?冰狗网作为一家专业的知识产权办理运营平台,以为公司知识产权贯标首要的一个条件是高新技术公司,也即是这家公司在商标、版权、专利等知识产权各个方面有必定的积累,才能够请求知识产权办理体系认证。因而关于高新技术公司来说,知识产权贯标对错常有必要的一种知识产权维护手段。
索尼申请新专利文件Vive-style PSVR跟踪设备

索尼在试验自己的Vive-style VR追踪装置,根据专利申请从6月。文档暗示了一个跟踪器的工作类似于HTC目前的虚拟现实技术。功能作为外部投影仪,该设备将使用灯光和镜子地图直接进入PSVR玩家的真实世界的运动。目前索尼的VR提供使用相机来检测光从球员的耳机,现有的跟踪用户一个极小的空间限制。与光经常干扰PS4的相机,如果这种新技术使得生产它可能不仅给玩家更多的流动性,还提供更准确和身临其境的PSVR经验。
虽然仅仅是申请专利技术并不能保证会重见天日,索尼投资更加身临其境的PSVR体验是非常合理的。能够身体走动虚拟世界奇迹创造一种存在的感觉,如果它使市场,这种新设备可以帮助PSVR同技术完成万岁。
有趣的是,专利状态跟踪装置是无线,暗示它将连接到一个PS4通过蓝牙或无线网络。竞争已经宣布自己的无线外设,毫无疑问,索尼可能会追随他们的脚步。专利不给任何指示,然而,是否现有的跟踪是一个附加耳机或合并PSVR继任者的一部分。
PSVR去年10月被释放。自那时以来,索尼科技一直保持沉默,省略从年末销售数字新闻稿和未能宣布许多新书在最后一次会议的平台。然而有更多和索尼最近发布的包上架的PS4 Pro提供了明显的肿块在虚拟现实表现,这些专利有助于表明公司没有完成虚拟现实。
多措并举 推动商标事业发展

日前,国家工商行政管理总局(下称工商总局)商标局(下称商标局)公布了2016年我国商标申请与注册统计情况,2016年我国商标申请量达369.1万件,连续15年位居世界第一。
据了解,2016年我国商标申请量同比增长28.4%,增速较2015年提高了1.5个百分点。其中,网上申请量显著增加,共有300.1万件,占申请总量的81.3%,所占比重较2015年提高了12个百分点。至2016年底,商标有效注册量达1237.6万件,每万户市场主体商标拥有量达1422件,比2015年底的1335件增长了6.5%。同时,截至2016年12月31日,商标局共备案商标代理机构总数为2.6635万家。
这些成绩的取得离不开背后的付出——2016年,根据中央关于深化改革各项决策的部署,工商总局本着改革创新、简政放权、放管结合和优化服务的原则,作出开展商标注册便利化改革的部署,一系列改革措施落地生根,成效明显。
商标申请呈现新特色
“支撑我国商标申请量快速增长的原因是多方面的。”中央财经大学法学院教授,首先最根本的原因是经济驱动,商标作为区别不同商品和服务的标识,承载着企业的创新成果、产品质量和商业信誉等,是企业的无形资产,其重要性被广泛认知,尤其自我国提出大众创业、万众创新以来,企业数量大幅增加,市场活力和发展动力被有效激发,我国的商标事业随之快速发展。其次,社会软环境也发挥了相当大的作用,通过多年来社会各界的广泛宣传,公众的知识产权素养逐步提升,企业的知识产权保护意识逐步增强,随着我国经济的快速、健康发展,企业的商标品牌意识显著增强。据《2015年中国知识产权文化素养调查报告》显示,从2008年至2015年,社会公众的知识产权综合素养指数增加了近25%,超过78%的公众赞同“尊重知识、崇尚创新、诚信守法”是知识产权文化的核心理念,有54.5%的被访者认为知识产权与工作(学习)生活之间的关系“非常密切”,超过83%企业认为知识产权是推动经济发展及技术进步的战略资源等。最后,商标注册便利化改革助推了商标申请量的增长,工商总局推行的商标注册便利化改革拓展了商标申请的渠道,简化了商标申请的手续,优化了商标申请的流程,完善了商标审查机制,加强了商标信用监管,还规定了一系列保障措施,这些都为商标申请人提供了诸多便利,为我国商标申请质与量的提升提供了保证。
据了解,2016年我国商标申请量前五名的省市分别是广东、北京、浙江、上海、江苏。对此杜颖认为,商标申请集中出现在东部省份的根本原因在于,东部省份的经济发展水平相对于中西部省份更为发达。东部地区产业集中,第三产业尤为发达,企业创新、创业氛围浓厚,这些因素共同促进了东部省份商标事业的发展。“经济越发达的地区,往往产业结构更为合理,知识转化为财产的途径更多、可能性也更大,因此东部省份的知识产权意识相对更强,对商标申请的需求也就越大。”
值得一提的是,2016年,我国商标网上申请显著增加,占申请总量的81.3%。“一方面,相比于纸质商标申请,网上申请更为便捷、经济。此前,商标申请人提出注册申请,需携带各种商标注册申请资料及证明材料,并必须到北京办理,如果资料不齐全,有些商标申请人甚至需要往返数次才能成功办理申请手续,给商标申请人带来诸多不便。实现商标注册网上申请,将极大提高商标申请、注册的效率,节约注册成本,免去商标申请人的奔波之苦。而且,根据《国家发展改革委、财政部关于网上商标注册收费标准及有关问题的通知》,网上受理商标注册费收费标准比纸质商标注册申请优惠20%,商标申请人何乐而不为?”,自2007年商标局向商标代理机构开通商标注册网上申请系统后,选择网上申请商标的代理机构越来越多,由此逐渐出现商标申请代理服务的电子平台化趋势,这种便捷、高效的模式反过来又进一步推动了网上申请数量的增加。
商标政策激发新活力
商标申请数量逐年增多,并呈现诸多新形式,离不开政策的引导。
据了解,2016年7月14日,工商总局发布了《关于大力推进商标注册便利化改革的意见》,以解决商标注册和管理存在的问题为导向,以实现商标注册便利化为主线,以拓展商标申请渠道、简化商标注册手续、优化商标注册流程、完善商标审查机制、加强商标信用监管为手段,进一步方便申请人申请注册商标,提高商标审查效率,提升商标公共服务水平,更好地发挥品牌引领作用,促进品牌经济发展。
2016年7月5日及6日,商标局相继在四川雅安、浙江台州两地开展试点设立商标受理处,代为办理商标注册申请受理等业务,方便申请人尤其是小微企业就近办理商标业务,为大众创业、万众创新提供了更加便捷、优质的服务。
为了贯彻落实《工商总局关于大力推进商标注册便利化改革的意见》,方便商标申请人办理商标注册申请,2016年10月30日,商标局批准13个工商行政管理部门和市场监管部门设立商标受理窗口,同年11月1日正式启动运行开展商标注册申请受理工作。受理窗口负责指定区域内商标注册申请受理、规费收缴,并接收、审核商标注册申请文件,对符合受理条件的商标注册申请确定申请日;受理窗口同时还代发商标注册证,提供查询和咨询等服务工作。这一举措为商标申请人就近办理商标注册申请业务提供了便利。设立地方商标注册申请受理窗口是工商总局大力推进商标注册便利化改革的一项重要举措,旨在方便商标申请人就近办理商标注册申请业务。
2016年12月1日,为了减轻商标申请人负担,为商标申请人提供更加优质的服务,首个京外商标审查协作中心即商标审查协作广州中心正式挂牌运行,开展注册商标申请现场受理、咨询、商标注册申请审查和商标法律法规宣传咨询服务,指导地方开展商标专用权保护,协调促进地方商标品牌战略实施等工作,将分担部分商标注册审查任务,尽可能缩短商标审查周期。
政策的引导不仅如此,为了适应我国商标法进行的第三次修正,进一步规范和做好商标审查和商标审理工作,在广泛听取各方意见、借鉴国外审查标准的基础上,结合多年商标审查、审理实践。2016年12月,商标局和国家工商总局商标评审委员会对《商标审查及审理标准》进行了修订。此次修订新增了声音商标审查标准、审查意见书在审查实务中的运用标准、我国现行商标法第十九条第四款的适用标准、我国现行商标法第五十条的适用标准、我国现行商标法第十五条第二款的审理标准、利害关系人的认定标准,并针对我国现行商标法第十条的部分修改对审查标准进行了相应修订,同时删减、新增了部分审查案例,丰富、完善了商标审查和审理标准的内容。
而为了继续深入推进商标注册便利化改革,增强全社会商标意识,提高商标注册申请质量,方便商标申请人申请注册商标,更好维护商标申请人权益,商标局以我国现行商标法和商标法实施条例为主要依据,将商标申请人普遍关注、与商标申请人切身利益密切相关的问题绘制成卡通画册,并于2016年12月12日开始向社会公众免费赠阅。
2016年12月30日,商标局发布《关于改进商标注册证发文方式和内容版式等事宜的公告》。为了便利商标申请人,商标局改变了直接申请注册商标商标注册证发放方式,直接提交或网上提交申请注册的,商标局直接向商标申请人寄发商标注册证;商标申请人自2017年1月1日起直接提交或网上提交的商标注册申请,该商标核准注册后,商标局将向商标申请人直接寄发商标注册证(通过地方受理点提交的注册申请,其商标注册证由受理点代发)。同时,为便于注册证的展现和使用,大幅压缩打印时间,提高发证效率,商标局调整了商标注册证的内容版式,将双面打印调整为单面打印。
亚马逊专利无人机交付方法,使用降落伞丢

亚马逊不打算抽烟。 相反,电子商务巨头正在寻求使用无人机完全重新定义交付机制。 该公司已经完成了在英国的第一个成功的无人机交付 ,现在陷入了与监管者的实际,技术和法律斗争。 但是,这并不妨碍亚马逊的创新和技术发展的步伐。专利
电子商务巨头已经展示了其包括库存和自主无人机用于运送货物的飞行仓库的奇怪想法 。 但是, CNN报告说,美国专利和商标局已经授予亚马逊一项新的专利,使用新的方法将包裹运送到地面。 这涉及使用降落伞将包装从自主无人机中释放,其可以被引导到正确的位置。
该专利申请建议亚马逊不寻求触摸基地,即发送包裹使用无人机的帮助下的交付位置。 相反,它计划让他们徘徊在客户的房子,并使用他们的新的交付方法,使高效和及时的交货。 公司将部署包
亚马逊认为,无人机消耗更多的精力和时间,如果它必须着陆和起飞来交付。 它还需要着陆在开放的庭院样地区,以避免与附近的人,狗或其他物体的碰撞(传感器应该防止)。 因此,在该专利中已经说明,亚马逊将部署包“在高度”和“在下降期间监控和调整包裹轨迹” 。
该公司在该专利中说,无人机将监测释放的包装的轨迹,以确保它们到达所需的着陆位置。 如果不是,就像有一条电源线或树之间,亚马逊计划使用降落伞,弹簧圈或爆炸的压缩空气来调整包中间飞行位置。 还存在包括着陆襟翼的可能性,该着陆襟翼当包装接触地面时将软化包装的着陆。
这个专利是公司努力用他们的Prime Air无人机送货服务征服天空的最新发展。 该公司成功地完成了在剑桥的第一次商业交付(在那里它被允许在郊区进行试验)。 它交付了包装,一个火电视和一袋爆米花,在只有13分钟。 但是,无人机必须降落到包含所述产品的黑盒子。 虽然这个想法目前只在纸上,我们可以看到降落伞在未来几个月内部署无人机交付。
没有怀疑的事实,亚马逊没有积极推动商业化无人机交付 - 超出英国它希望使这成为现实,并已经开始通过超级碗广告,这表明所述交付机制可以成为一个广告城市友好解决方案。 Alexa给我一包来自Prime Air的Doritos! 给这个命令将是如此神话。
个人如何申请专利

专利不光是对企业有巨大的商业价值,就个人而言也是意义非凡,它可以成为大学生毕业求职考研的重要筹码,职场人员评职晋升的主要条件等等。所以专利对企业或个人都很是需要。那么个人如何申请专利呢?
首先在申请专利前先要确定自己要申请的专利类型。专利分为:发明专利、实用新型专利、外观设计专利。不同类型的专利所要提交申请资料、审批流程也各不相同。
申请需要准备的资料:
发明专利需准备的资料包括:发明专利请求书、说明书(必要是需要有说明附件)、权利要求书、摘要及其附图各一式两份。
实用新型专利准备资料包括:实用新型专利请求书、说明书、说明书附件图、权利要求书、摘要及其附图各一式两份。
外观设计专利准备资料包括:外观专利请求书、图片或照片各一式两份,有要求保护色彩的需提交彩色及黑白图片或照片各一份。如需要对图片或照片做说明的,需提交外观设计简要说明一式两份。
专利申请部门:在我国专利的唯一授权部门是国家知识产权局,当然知识产权局在各地设有代办处。
申请专利的途径:
1、直接到国家知识产权局直接申请或通过挂号邮寄文件申请方式申请专利。(专利申请文件有:请求书、说明书、说明书附图、摘要附图)
2、委托专利代理人代办专利社情,采用这种方式,专利申请质量较高,可以避免因申请文件撰写质量问题而延误审查和授权。
个人如何申请专利?总的来说就是先确认申请类型,准备申请资料、向专利审批机构递交申请、等待审批。当然申请专利需要缴纳申请费,也存在一定的申请风险,不是申请了就一定能够成功。
知识产权“贯标”,你真的懂吗?

当前,我国进入了经济发展新常态,对知识产权运用和保护提出了更高的要求。无论是从我国经济社会发展的需要来看,还是从知识产权强国建设的要求来看,都需要运用标准化手段,进一步夯实知识产权宏观管理基础,提升各类创新主体的知识产权综合能力,推进知识产权服务业健康发展,更好地支撑创新驱动发展和经济转型升级。知识产权贯标
在以“资源整合”为基础的“开放式创新”环境下,知识和技术的流动加速,有效地管理以知识产权为核心的知识资源成为实现创新的重要影响因素,甚至是决定因素。运用标准化手段加强以知识产权为核心的知识资源规划和管理,已经成为现代化国家巩固和提升综合竞争力的战略选择。
推动企业用标准化的形式
进行有效的知识产权管理
商业方法因为属于智力活动被排除在专利保护的大门之外,那么其知识产权能获得保护吗?像可口可乐配方这样的技术秘密因为不能公开无法申请专利,该怎么办?传统知识产生年代久远,并且大多已经公开,权利主体又不明确,还能保护吗?
“现在,对这些暂时缺乏法律保护的领域,可以先用标准化的形式进行有效的管理。”国家标准委相关负责人说。作为现代管理的标志,标准化管理是知识产权管理标准化,是使政府管理与市场经济接轨的新模式。
今年2月13日,全国知识管理标准化技术委员会成立。国家知识产权局局长申长雨指出,知标委的成立是我国知识管理标准化发展历程中一件具有里程碑意义的大事,是运用标准化手段,加强知识资源战略管理的重大举措,对于实现知识产权战略与标准化战略融合发展,建立健全我国知识产权领域的标准体系,提升知识产权综合能力,推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、中国产品向中国品牌转变具有重要意义。事实上,2013年3月1日,我国第一部企业知识产权管理国家标准《企业知识产权管理规范》已由国家标准化管理委员会批准颁布实施。此后,企业“贯标”成为知识产权管理和标准管理部门着力推动的工作。
“知识产权管理原来不仅仅限于研发部门啊!”这是很多企业参与贯标以后发出的感慨。中国企业在“走出去”的过程中,因只重视研发的知识产权理念和漏洞百出的知识产权管理体系,成为竞争对手的攻击目标。
“我国高端酒瓶盖制造市场差点因为没有专利权被国外企业占领,海普海外专利权诉讼虽然取胜,但也警示我们只重视研发是不够的。”烟台海普制盖有限公司的管理者表示,“知识产权关乎企业生死不是危言耸听,贯彻实施《企业知识产权管理规范》,使企业知识产权管理工作逐步走向规范化、标准化。”
“现在,越来越多的中国企业进入海外市场,但国外对中国企业的知识产权状况还缺乏信任,这就需要一个公认的方法评估企业的知识产权风险;另外,中国企业对知识产权的管理一般依靠经验,管理者的水平决定了企业知识产权管理的水平,缺少一套完整的标准体系对管理加以规范;即使是知识产权做得好的中国企业,也大多关注于研发环节,实际上从方案设想到采购、试制、生产、销售、售后都是创造和形成权利的过程,如何让企业尽快具备知识产权的管理能力,应对激烈的竞争?标准加认证是最符合国际通行做法的模式。”国家知识产权局专利管理司马鸿雅处长为记者解读我国推行贯标的初衷和逻辑,“通过第三方认证机构对企业知识产权进行测评,并予以认证,供用户采信,政府对第三方负监管责任,并通过制定标准对企业进行引导。”
用标准化手段去加强
知识资源战略规划和管理
济南圣泉集团是一家生产生物质基础材料的企业,企业在向外延伸的过程中,一直受困于国外专利的封堵,“过滤器”就是一大“路障”。2014年,知识产权贯标服务机构“国之预警中心”在检索的基础上,对专利圣泉关注的专利稳定性进行了分析,发现了一系列问题,包括权利要求不清楚,权利要求得不到说明书的支持,权利要求不具有新颖性、创造性等,并采用不同的现有技术证据组合对其创造性提出了质疑。同时,专利性分析报告中还对专利的各国同族专利审查情况进行了归纳汇总,分析了该专利部分权利的可行性,为企业实施方案预留更多的空间,同时,建议企业结合经营发展战略提出专利无效宣告请求。国之预警中心对“碳质过滤器”的专利侵权风险排查,出具了国外侵权风险分析的初步意见和风险化解建议。
“过滤器项目如何突破国外专利的壁垒已困扰公司多年,国之预警中心为我们找到了无效专利的可能性,为产品进入国外市场发现了突破口。”
经过30年发展,我国积累了数量庞大、全球首屈一指的知识产权资源。然而,知识产权制度的运行效率依然不高,知识产权的运用转化效率远远低于其他创新经济体,制度的能量远远没有释放,原因何在?
国家知识产权局副局长贺化认为,我国知识产权制度运行效率不高的主因在于制度体系存在短板——体系支撑能力不足。他认为,运用标准化手段去加强知识资源战略规划和管理,可以从三个维度去把握:第一,规范的对象是知识资源,是创新时代最重要的战略资源;第二,运用的手段是标准化手段,是行之有效的知识资源管理的重要手段,是转变政府职能、实现国家治理体系和治理能力现代化的必要手段;第三,运用标准化手段强化知识资源的规划和管理,将知识资源这一核心资源与标准化这一重要手段紧密结合。
进入21世纪,英国、美国、加拿大、欧盟、澳大利亚等国家和地区相继成立知识管理标准化组织,欧盟设立“创新管理标准化技术委员会”,英国、澳大利亚等国设立“知识管理标准委员会”,负责知识产权标准相关工作。美国、德国也成立相应组织,致力于知识管理方面的标准化工作。“我国的知识产权贯标工作是符合我国现阶段发展和需求特征的模式。”
国家标准委主任田世宏认为,通过知识管理标准化,对知识产权的信息利用、风险预警分析、质押融资、知识产权交易、价值评估、专利许可等进行规范,建立知识创新的秩序,营造创新发展的良好环境。
创新全过程管理与以知识产权
为核心的知识管理密切相关
国际标准化组织于2013年5月成立了ISO/TC279创新管理标准化技术委员会,是目前创新领域唯一的国际标准化组织,该组织的设立对在全球范围整合优化创新过程管理意义深远。全国知识管理标准化技术委员会成立后,国家知识产权局和标准委的相关部门将与其对接国内技术业务。
创新全过程管理与以知识产权为核心的知识管理密切相关。ISO/TC279的标准化范围涉及创意管理、知识产权管理、专利评估、创新思维、战略情报管理、研发创新管理等,与知识管理标准化技术委员会负责修订的标准领域高度吻合。
全国知识管理标准化技术委员会负责修订的标准领域包括:知识产权管理、传统知识保护和管理、组织知识管理。“知识管理”是将知识产权、传统知识、组织知识等知识资源作为战略资源进行规划和管理的理论方法体系。据相关负责人介绍,全国知识管理标准化技术委员会作为国际标准化委员会对口联系单位,事实上是一个增强标准国际话语权的“突破口”,是标准输入、输出的关键通道。一方面可以积极跟进国际知识管理标准化动向、积极引进创新领域先进国际标准;另一方面,推进我国的知识管理标准制定、推行与国际互认,发挥知识管理标准在中国标准“走出去”战略中的积极作用。
“除了企业的贯标工作,知识管理标准化技术委员会下一步还将制定高校、科研机构、社会服务机构的知识产权管理规范,对3个创新主体和1个服务主体全部覆盖。”
日本专利申请

【日本专利法律制度】
日本于1885年制定了专利法,日本对专利法作了多次修改,其中1993年修改的主要内容是采用
了实用新型专利申请无审查登记制度,即不再对实用新型申请进行实质审查,实用新型专利权权利期限
由以前的10年改为6年(1994年1月1日实施)。现行的日本专利法于2012年4月1日生效。
【日本专利特点】
(1)实用新型专利,申请人须于提出申请前针对该新型之可注册性进行检索。如申请人未能履行此义务,其将无法主张该新型专利权。
(2)日本的外观设计采用了局部外观设计注册制度,对某些具有局部特征的形态、形状,允许注册
局部外观设计。如果运用这种新的局部外观设计注册制度,在注册了有特征的部分之后,遇到第三者采用了该有特征的部分,尽管整体不同,也能起诉其侵权。
(3)计算机软件可在日本获得发明专利。
【日本专利类型】
1、发明专利:针对产品结构、方法、工艺流程或工艺参数改进所提出的新的技术方案。发明专利自申
请日起20年(医药品和农药可最多延长五年)。
2、实用新型专利:针对产品的形状、构造或者其结合技术特征改进提出的适于实用的新的技术方案。
无实质审查,一般申请日后6个月可授权,实用新型专利自申请日起6年。
3、外观设计:针对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适
于工业应用的新设计。外观设计的保护期自注册之日起为15年.
【日本专利年费】
1、发明专利在办理登记手续时缴纳前3年年费,自第4年起开始每年缴一次年费。
2、实用新型专利在办理登记手续时缴纳前3年年费,自第4年起开始每年缴一次年费。
3、外观设计在办理登记手续时缴纳前3年年费,自第4年起开始每年缴一次年费。
【日本专利审查制度】
1、发明专利和外观设计采用先申请原则、早期公开原则、请求审查原则。
2、实用新型采用登记制,无须实质审查即可获得专利权,5-7个月内准予注册。
韩国专利申请

【韩国专利法律制度】
韩国第一部专利法于1946年诞生,1977年在原专利局的基础上组建韩国工业产权局(KIPO)。韩国政府于1949年5月23日设立专利局,隶属韩国商工部管辖。1976年韩国《政府组织法》修订后,1977年在原专利局的基础上组建韩国工业产权局(KIPO)。韩国的发明专利法和实用新型法的修改方案于2006年生效并适用至今。
【韩国专利特点】
1、加速审查制度
以下类别的专利申请可以要求加速审查:
(1) 在专利申请被公布后,申请人发现本发明已经被他人用于商业目的;
(2) 专利申请已经被公布后,
(ⅰ)和国防工业相关的产品及其制备过程,具体产品目录由国防工业的特定规定所定义;
(ⅱ) 和防止环境污染相关的产品及其制备过程;
(ⅲ) 直接和出口有关的;
(ⅳ) 由中央政府,当地政府或由中央政府或当地政府资助的研究院的职工做出的发明。
希望加速审查的申请人必须提交一书面要求,详细说明其必要性,并提供所有支持该要求的证据。
2、实用新型实质审查授权登记制度
从2006年10月1日起,对实用新型采用了实质审查制度。初步形式审查要求合并入实质审查授权要求中。
3、新修韩国《专利法》
(1)宽限权利要求书提交日期。申请人在递交专利申请日无需提交权利要求书,仅需提交一份发明的详细说明书,但必须在自递交申请日或优先权日起18个月内提交与说明书描述相一致的发明的详细权利要求书。
(2)放宽说明书的记载内容。申请人无需在说明书中对发明的目的、构成和效果进行分别描述。若某些发明在无需对上述款项逐一描述的情况下,能够得到更加清晰简明的陈述,则无需采用规定表述方法。
(3)增强对权利要求审查的制度化。审查员应本着认真负责的态度对每个存在驳回理由的权利要求详细阐明依据条款,让申请人能够一目了然每项权利要求被驳回的理由。
【韩国专利类型】
1、发明专利:是指利用自然法则对产品、方法或者其改进所提出的具有高水准的新技术方案;
保护期限:自申请日起20年,关于农药或医药,在一定条件下可以延长保护,最多延长5 年。
2、实用新型专利:是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新技术方案。实质审查制度,在申请日起3 年内提出审查请求。
保护期限:自申请日起10年。
3、外观设计专利:是指“对产品的形状,图案,色彩或其结合所作的富有美感的设计”。因此外观设计是必须包含在产品上的,该术语“产品”通常是指一切实在的,可移动的和独立物品。
保护期限:自申请日起15年。
【韩国专利年费】
1、发明专利在办理登记手续时缴纳前3年年费,自第4年起开始每年缴一次年费。
2、实用新型专利在办理登记手续时缴纳前3年年费,自第4年起开始每年缴一次年费。
3、外观设计在办理登记手续时缴纳前3年年费,自第4年起开始每年缴一次年费。
【韩国专利审查制度】
1、发明专利采用先申请原则、早期公开原则、请求审查原则和授权后异议制。形式审查通过后自申请日或优先权日起18个月自动公布或根据申请人要求在申请日起18个月内进行公开。申请人必须在从申请日起5年内提出实质审查请求。如果申请人未在上述期限内提出实质审查请求,该专利申请将被视为撤回。
2、实用新型采用先申请原则、早期公开原则、请求审查原则和授权后异议制。申请人提出申请后,先进行形式审查,审查通过后自申请日或优先权日起18个月后进行公开,或根据申请人要求在申请日起18个月内进行公开。申请人必须在从申请日起3年内提出实质审查请求。如果申请人未在上述期限内提出实质审查请求,该专利申请将被视为撤回。
3、外观设计采用无审查注册制,即进行初步审查(形式审查),然后做出注册授权决定,缴纳登记费后,就授予专利权;在授权公告后有3个月的异议期。
欧洲专利申请

【欧洲专利法律制度】
欧洲专利是由欧洲专利局根据《欧洲专利公约》(”European Patent Convention”,简称”EPC”)审查并授权的,可以在其成员国生效的发明专利。欧专局的总部位于德国慕尼黑,在荷兰海牙和德国柏林设有可以处理专利申请的分部。
目前,EPC包括38个成员国,分别为阿尔巴尼亚、奥地利、比利时、保加利亚、瑞士、塞浦路斯、捷克、德国、丹麦、爱沙尼亚、西班牙、芬兰、法国、英国、希腊、克罗地亚、匈牙利、爱尔兰、冰岛、意大利、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、拉脱维亚、摩纳哥、马其顿、马耳他、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、塞尔维亚、瑞典、斯洛文尼亚、斯洛伐克、圣马力诺和土耳其,其包含了欧盟所有的28个成员国。另外作为扩展国,波黑和黑山也承认欧洲专利在其国内的效力。
欧洲专利的有效期为自申请日起20年。EPO仅负责欧洲专利的审查、授权和异议,对于欧洲专利的维持(专利年费50%上交EPO)、行使、保护,以及他人请求宣告欧洲专利无效,均由各指定国依照本国专利法进行。
【欧洲专利保护特点】
★ 一项欧洲专利申请,可指定多国获得保护。一项欧洲专利可在任何一个或所有成员国中享有国家专利的同等效力。以简化在多国单独提交专利申请的手续,节省开支,方便申请人;
★ 欧洲专利是按照统一的法律审查批准的。不会因为各国专利法在程序和审查要求的不同而造成不同后果,给申请人以安全感;
★ 欧洲专利审批的效率和质量有保证,要比逐个国家申请程序既快又节省开支,特别是商业上能提高发明的价值;
★ 欧洲专利局采用英、法、德三种语言,对申请人有较大的选择使用语言的自由,从而也减少了逐一国家以不同语言申请的费用;
★ 欧洲专利局采用检索与审查分开进行的程序,既有利于申请人对专利申请及时处理,也有利于国际专利合作条约的协调,方便了提交国际专利申请的申请人。
【欧洲专利的申请程序】
(1)提出申请和对专利申请的形式审查
申请人可以英、法、德三种官方语言之一向EPO提出申请。
(2)检索请求及检索报告的公布
在提交申请时必须提出检索请求及缴纳检索费。对于主张外国优先权的申请,大约1年内可收到检索报告。
(3)公布专利申请
对于通过《巴黎公约》途径提出的欧洲专利申请,EPO将于自优先权日起18个月内公布专利申请。
对于通过PCT途径提出的欧洲专利申请,如果PCT公开的语言不属于EPO规定的官方语言,则该申请将以所提交的欧洲专利申请的语言公开。如果PCT公开的语言已属于EPO规定的官方语言,则该申请不需重复公开。
(4)提出实质性审查请求
对于通过《巴黎公约》途径提出的欧洲专利申请,申请人应在EPO检索报告公布日起6个月内提出实质审查请求,同时需从EPC缔约国中指定具体成员国,并交纳审查费和指定费。
对于通过PCT途径提出的欧洲专利申请,申请人应在提交欧洲专利申请的同时提出实质审查请求,同时需从EPC缔约国中指定具体成员国,并缴纳审查费和指定费。如果缴纳7份指定费,EPC的全部缔约国都可被指定。但延伸国的指定费需单独交纳。
(5)实质性审查
在提出实质审查请求后进入实审程序,申请人通常在提出实审请求后1-3年内收到EPO的审查意见。对于每一份申请文件,实质审查部门中相关领域的审查员将组成三人审查小组,该小组由第一审查员、第二审查员和组长组成。第一审查员主要负责分析申请文件,撰写审查意见通知书,分析申请人的意见陈述和对申请文件所做的修改,建议授权或决定驳回。第二审查员主要负责检查第一审查员提出的授权或驳回的建议,检验将被授权的最终文本的形式是否正确,同意授权或驳回,或者将申请文件连同本人的意见一并返回给第一审查员。组长的主要职责和工作内容为检查第一审查员做出授权或驳回建议的法律依据和技术方面的理由,对申请文件的最终文本做详细检查,同意授权或驳回,或者将申请文件连同本人意见一并返回给第一审查员。
(6)授权、驳回和异议
经上述审查后,如果至少两名成员认为该申请符合EPC的要求,则该申请可被授权。申请人选择同意授权文本并允许本申请进入授权程序,或对文本或权利要求做一定的修改,同时付授权费并递交权利要求的其他两个语种的翻译译文。另外,需查询是否已经提交优先权证明文件的译文。上述工作完成后,欧洲专利被正式授权并发出授权证书。
如果三人小组考虑驳回该申请,则需告知申请人该申请将被驳回。在答复审查意见时,申请人通常是根据审查员的意见进行辩驳或修改申请文件,也可要求启动口头听审程序,进行面对面的意见陈述。如果审查小组中至少两个成员仍然未被说服,则该申请将被驳回。
授权决定做出后,异议期为自授权公告日起9个月。异议审查小组由三人组成,其中只有一人是原审查员。在欧洲专利被授权后,除专利权人以外的任何人可提出异议。
在欧洲专利申请程序中,申请人可对受理处、审查部、异议部或法律部所作出的决定提出上诉。此外,在欧洲专利的授权公告日起9个月后,由生效国的专利局自行处理无效请求。
(7)生效
一般在收到授权通知后,申请人就必须决定在指定国名单中选择生效国。根据各生效国的规定,通常都需要将专利的全部内容翻译成该国的语言,并提交给该生效国。欧洲专利组织成员国需在授权公告起3个月内完成翻译工作并在各国生效。如果申请人未在期限内提交译文,则丧失在该国的专利权。
(8)维持
完成在不同国家生效的工作后,申请人则拥有不同国家的专利,他们相互独立,每一件都需缴纳年费。
美国专利申请

【美国专利法律制度】
美国专利制度迄今已有200多年历史,其创建可以追溯到美利坚合众国创立之初。美国专利法于
1790年4月10日由美国总统签署,多次修改后,现行的美国专利法于2011年9月16日生效。
【美国专利特点】
(1)采用“发明原则”,即不同当事人就同一内容的发明申请专利时,发明在先者有权获得专利;
(2)采用“发明人”制度来确认专利申请人资格。即提交专利申请人必须是发明人本人。即使是雇员发明,也由雇员发明人申请专利权,专利权取得以后,再转让于雇主;
(3)采取“即时审查制”和“不公开审查制”,即由专利局独立进行发明专利性的审查,专利局对发明申请既进行形式审查又进行实质审查,审查过程排斥第三者参加;审查材料和申请文件处于保密状态,只有颁布专利权以后,才公开专利申请文件;
(4)建立职责分明的保护专利司法机构,在美国,一般专利诉讼案件由联邦地区法院受理,巡回上诉法院负责上诉审。对外国人提起的专利诉讼案件由哥伦比亚特区的联邦区法院受理
【美国专利类型】
1.发明专利 (Utility Patent)(美国没有实用新型专利),有功能的发明才可以申请发明专利。可申请的发明包括:程序(Process)、机械(Machine)、产品(Article of Manufacture)、组成(Composition of Matter)。其中,程序可为方法(Method)或上述发明的新使用方法(New Use)。发明专利的保护范围是由专利中的权利项所界定,只要竞争对手的产品在权利项所界定的保护范围中,即使产品不与专利内容部分所描述的发明(发明的实施例)一模一样,仍可能够成侵权。保护期自申请日起20 年。
2. 新式样专利 (Design Patent) ,必须为外观上的设计才可以申请新式样专利。新式样专利保护的范围主要限定在专利中所绘示出的物品外观部分。由于对手很容易经由改变设计而回避新式样专利,因此,相较于发明专利,新式样专利的保护范围显得较狭窄。保护期自获准日起14年。
3. 植物专利 (Plant Patent),通过植物专利保护无性繁殖的新品种,但不包括块根、块茎植物。保护期限自申请日起20年。
【美国专利年费】
1、发明专利年费分3次缴纳,第一次在授权后第3-3.5年缴,第二次在授权后第7-7.5年缴,第三次在授权后第11-11.5年缴。
2、外观设计在授权后无需缴纳年费。
3、植物专利在授权后无需缴纳年费。
【美国专利审查制度】
1、发明专利采用实质审查制度,自申请日起18个月即行公开,可申请提前公开。审查周期约为2.5-3年。一般约3-5年授权。
2、外观设计采用实质审查制度,一般1至1.5年授权。
3、植物专利采用实质审查制度。
香港专利申请

【香港专利法律制度】
1997年7月1日香港回归祖国,成为中华人民共和国的一个特别行政区。但是,由于香港实施的是特别行政区基本法,香港特区有本身独立的专利制度,在中国大陆的知识产权,并不会自动在香港地区生效,如须得到在香港地区的知识产权保护,还须依据新的香港知识产权法例办理相关手续。
香港新《专利条例》于1997年5月28日获立法局通过并于6月27日实施。香港立法局于1997年6月4日通过新《注册外观条例》,其旨在于设立一种无需实质审查的注册外观制度。
【香港专利特点】
1.中国的发明专利及实用新型专利均可在香港申请注册为短期专利。
2.香港标准专利一经批准即具有独立性,不受原指定专利法律状态变化的影响。 1997年6月27日以后公开的中国发明申请都可以申请香港标准专利。
3.香港外观设计与中国的外观设计专利近似,但根据香港法例香港外观设计不属于专利范畴,是一独立权利。外观设计必须是工业产品,一个申请可以包括多项外观设计。已注册的外观设计自第一次销售使用之时起,同时享受25年的版权保护,可注册但未注册的外观设计则只能享受15年的版权保护。
【香港专利类型】
1.标准专利:指由指定的专利局审查授予的发明专利,再在香港注册并授予的专利。被指定的专利局有中国专利局、英国专利局和欧洲专利局。标准专利的保护期为自原指定专利的申请起20年。
2.短期专利:由香港知识产权署直接受理,形式审查合格后即予授权。但申请短期专利时必须递交一份由指定专利局出具的检索报告。短期专利的期限为自申请日或优先权日起4年,并可续展4年。
3.外观设计:在香港是通过《注册外观设计条例》来保护的。香港知识产权署直接受理外观设计申请,并且不经实质审查即予授权。外观设计注册的申请可以享受在先申请的优先权。外观设计的保护其为自申请日或优先权日起5年,可续展4次,每次续展5年,最多可保护25年。
【香港专利年费】
1、标准专利可在第3年届满后每年续期一次,有效期最长达20年。
2、短期专利的首段有效期为自申请日起4年,届满后可每年续期一次,有效期最长达8年。
3、外观设计的首段有效期为自注册申请提交日期起5年,之后可以每次续展5年,有效期最长达25年。
【香港专利审查制度】
1、标准专利参照指定专利局的审查结果并采用形式审查制度。
2、短期专利采用形式审查制度。
3、外观设计采用形式审查制度。
巴黎公约途径

【巴黎公约途径】
我国是《保护工业产权巴黎公约》(即《巴黎公约》)成员国,对巴黎公约的“优先权 原则”,我国《专利法》有明确的体现,根据《专利法》第二十九条第一款规定,申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内,可根据《巴黎公约》规定,就相同主题在《巴黎公约》 成员国提出专利申请,并享有优先权。
【巴黎公约途径优势】
时间较短。此种申请方式直接进入指定国家,无需经过国际阶段,因此,此种方式一般比PCT申请所用时间要短。
【巴黎公约途径劣势】
由于各个国家有不同的本国专利法,因此,在要求优先权直接进入指定国家时,就会必须要一次性递交多种形式,多种语言的专利申请文件,并且需要多次公开,多次审查,不仅形式繁琐,工作量巨大,而且会一次性产生较多的国外律师费用和官方费用,成本较高。
国外专利申请:PCT申请途径

【国外专利申请途径】
我国申请人向国外申请专利的常见的途径和方式一般有两种,即巴黎公约申请途径和PCT申请途径。国外专利申请
【PCT申请途径】
PCT (Patent Cooperation Treaty),即《专利合作条约》,是有关专利的国际条约。根据PCT的规定,专利申请人可以通过PCT途径递交国际专利申请,向多个国家申请专利。
根据中国专利法的规定,中国人在中国递交PCT专利国际申请,必须委托在中国依法设立的专利代理机构办理,其他单位和个人均无法完成这一过程。专利申请人只能通过PCT申请专利,不能直接通过PCT得到专利。要想获得某个国家的专利,专利申请人还必须履行进入该国家的手续,由该国的专利局对该专利申请进行审查,符合该国专利法规定的,授予专利权。
【PCT申请途径优点】
★ 省时省力:只需要提交一份国际申请,在所有成员国均具有申请效力;
★ 提高成功率:在PCT国际阶段,专利申请人可得到一份国际检索报告和国际初步审查报告(可选择),相当于“审查意见通知书”。专利申请人可结合这两份报告给出能否授予专利权的倾向性意见,决定是否需要继续进行国家阶段的申请;
★ 推迟决策时间,准确投入资金:通过PCT专利申请,可以在优先权的30个月内办理国际专利申请进入每一个国家的手续;
★ 完善申请文件:申请人可根据国际检索报告和专利性初步报告,修改申请文件。
★ 语言优势:国家专利申请的语言可以是中文、英语、法语、德语、日语、俄语、西班牙语等,并直接递交到中国国家知识产权局专利局。
(一)国际阶段:
1、提出申请:申请人可以在中国或其它PCT成员国或巴黎公约成员国的在先申请的申请日(优先权日)起12个月内以中文或英文向中国国家知识产权局提出PCT国际申请,并要求优先权;
2、中国国家知识产权局作为受理局受理该专利申请;
3、中国国家知识产权局作为国际检索单位出具国际检索报告,申请人可根据检索报告,对其专利申请文件进行修改;
4、国际公布专利申请:国际局将于自最早的优先权日起满18个月即行公布;
5、提出国际初步审查请求(非必经程序,即为可选程序):申请人应在申请同时或在自优先权日起22个月内提出国际初审请求,并交纳审查费;
6、国际初审单位出具国际初审报告,申请人可根据该报告对其专利申请文件进行修改。
(二)国家阶段:
申请人可在自优先权日起30个月届满前选择需进入的PCT成员国,并向该国专利局申请其国家专利,并进入该国的国家阶段。
PCT国际申请进入国家阶段时,须要将申请文件翻译为申请国的官方语言,其主要程序与在国内申请专利相同,即包括:申请进入、公布、实质审查、授权/驳回等程序。对于实用新型,大多数国家无须实质审查即可授权;有些国家没有实用新型专利,如:美国、加拿大、英国等,在这些国家只能申请发明专利。
完成进入不同国家的国家阶段的工作后,申请人则拥有不同国家的专利,每一项都需要缴纳年费以维持专利权。
外观设计专利申请

外观设计专利:是指对产品的形状、图案、色彩或者其结合所做出的富有美感并适于工业上应用的新设计。外观设计是指工业品的外观设计,也就是工业品的式样。专利申请
外观设计专利容易实施,投资少,风险小,见效快,所以外观设计专利对企业的发展起重要作用。
【外观专利的价值】
★ 体现、增强企业核心竞争力的重要指标;
★ 申请后的几天内,即可附上专利标识进行宣传;
★ 更快的获得授权,与竞争对手攻防中占据主动;
★ 通过转让、许可他人使用,为企业赢得更多价值;
★ 最简便的程序、最低的费用保护外观创新,侵权判定直观;
年费缴纳:授予专利权当年的年费应当在办理登记手续的同时缴纳,以后的年费应当在上一年度期满前缴纳,缴费期限届满日是申请日在该年的相应日,此年费可由申请人自己缴纳,也可以由我司代为缴纳。
发明专利申请

发 明:是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案,发明又分为产品发明(如机器、仪器设备、用具)和方法发明(制造方法)两大类。专利申请
发明专利是三种专利类型中技术含量最高、价值最高和稳定性最强的专利类型。
【发明专利的价值】
★ 体现、增强企业核心竞争力的重要指标;
★ 高新认定、减税和享受资助政策的门槛;
★ 专利权稳定性强,不易陷入侵权诉讼;
★ 通过技术入股、融资、质押贷款盘活无形资产;
★ 通过转让、许可他人使用,为企业赢得更多价值;
★ 利于企业科学正确的决策,保持领先地位,扩大市场占有份额。
【发明与实用新型专利的区别】
■保护客体:发明保护产品和方法,实用新型只保护产品的形状、构造
■审查制度:发明实质审查、全球检索
实用新型初步审查,创造性标准相对发明的要求略低
■保护期限:发明20年,实用新型10年
■费用不同:发明的费用较高
为什么要申请专利?申请专利有哪些好处?

专利权是最重要的一种知识产权,专利权作为一种财产可以在市场中进行交易,专利权受到国家专利法保护,未经专利权人同意许可,任何单位或个人都不能使用。
市场经济存在着激烈竞争,企业都希望自己的产品占领市场,要达到这种目的,就要把自己的发明创造及时申请专利,使自己的发明创造得到国家法律保护,否则,你的发明创造谁都可以使用,你的产品谁都可以仿造,失去了占有市场的机会。那么申请专利有什么好处下面麦肯锡知识产权小编带大家了解一下。
一、为企业的研发成果筑起“堡垒”
企业通过自己的研发获得发明创造,通过法定程序确定发明创造的权利归属关系,从而有效保护发明创造成果,独占市场,以此换取最大的利益。同时企业的专利权受到国家专利法保护,未经同意许可,任何单位或个人都不能使用(诸多侵犯专利权案件屡有发生,侵权企业往往会付出高昂的代价)。
二、专利让自己的研发成果立于不败之地
企业的发明创造需要及时申请专利,使自己的发明创造得到国家法律保护,防止他人模仿本企业开发的新技术、新产品(专利为企业构筑技术壁垒,别人要想研发类似技术或产品就必须得经专利权人同意);如果企业的发明创造如果不及时申请专利,当别人把你的劳动成果提出专利申请,获得专利权后,反过来向法院或专利管理机构起诉你侵犯该专利权,尤其是当企业满心欢喜的带着自己的新产品参加展会时,取得专利权的竞争对手会直接要求企业撤下展品,随之而来的是企业将面临的是高额经济赔偿、产品停止生产与销售。
三、专利提升企业品质,为企业无声宣传
一个企业若拥有多个专利是企业强大实力的体现,是一种无形资产和无形宣传(拥有自主知识产权的企业既是消费者趋之若鹜的强力企业,也是众多合作伙伴信任的基础,同时也是政府各项政策扶持的主要目标群体)。
四、专利既是技术又是商品
专利技术可以作为商品出售(转让),在风起云涌的商场,众多商家的竞争是相当激烈的,一项好的专利往往会成为商家竞争成败的分水岭,也是商家不惜重金必争的关键。当单纯的技术获得专利权后转让更有法律和经济效益,从而达到其经济价值的实现。
五、专利让企业收获实实在在的好处
国家对专利权的拥有企业有一定的扶持政策,如政府颁布的专利奖励政策、以及高新技术企业政策(高新技术企业减按15%企业所得税征收)等,同时也会给予一些经济方面的政策帮助。同时拥有一定数量的专利还作为企业上市和其他评审中的一项重要指标(比如:高新技术企业资格评审、科技项目的验收和评审等)。
为什么要申请版权登记有什么好处?

首先我们来看看什么是版权,就是一个作品在诞生之日起就拥有的著作权就是版权,不管有没有登记注册,一个作品的版权都是受国家著作权保护,但是登记了可以维护作者或其他着作权人和作品使用者的合法权益,有助于解决因着作权归属造成的着作权纠纷,并为解决着作权纠纷提供初步证据.所以版权登记是为了证明这个作品是自己的,是最有利的证据,那么登记版权具体有哪些方面的好处下面麦肯锡知识产权小编带大家来看一下。
一、保护。在发生著作权争议时可以更好的保护自己的作品。版权登记公信力强,可以确定作品的版权归属,化解潜在纠纷,是解决版权纠纷和侵权的重要凭证,可以凭借登记证明向人民法院提起诉讼,请求司法保护。
二、宣传:版权登记成功,是一项官方认证凭证,是一种荣誉,通过登记机构的定期公告可以向社会宣传自己的产品。
三、增值:版权登记证明还可以作为许可使用和转让版权的法律凭证。在进行版权贸易时,版权登记证书可以作为权利证明,有利于交易的顺利完成。同时,国家权威部门的认证将使您的作品价值倍增。
四、求职职称晋升:版权登记证书是您水平的客观反映,国家权威部门对您能力的认可将使您在求职应聘时更加自信。在职称晋升时,版权登记证明可以作为一个加分项申报上去。
版权登记时间大概需要1-2个月,个人出书的版权认证的有效期是直至作者死亡50年内有效,单位与法人版权有效期为作品首次发表后50年。我国鼓励版权登记,对相应作品进行版权登记,才能有效保障原创者的权益。当合著作品双方登记意见不一致时,比如说一方支持一方不支持,协商无效的话,想登记的一方可以单独行使权利登记,只是在使用时需要注明作者。
政府发福利了!!政府贴钱给企业规范知识产权管理!!

在激烈的国际竞争和挑战下,绝大多数中国企业知识产权管理水平良莠不齐、知识产权意识不强、人才匮乏、知识产权贯标,知识产权保护能力不强,导致企业发展处处受阻,在此背景下,由国家知识产权局制订,经由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准颁布了《企业知识产权管理规范》国家标准,旨在帮助企业建立科学、标准化的知识产权管理制度。贯标申请成功后,可申请省科技局奖励5万元,广东省各市另有奖励:东莞市政府奖励10万元、深圳市政府奖励20万元、广州市政府奖励10万元、中山市政府奖励10元、.....。这可真是政府贴钱为企业引进一套科学的国家标准,这套国家标准能有效提升企业的国内、国际竞争力,保障企业的可持续发展。
省市奖励金额
一、什么是“贯标”?
“贯标”对于企业来说,就是贯彻《企业知识产权管理规范》国家标准。企业知识产权管理规范的国家标准由国家知识产权局制订,经由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准颁布,于2013年3月1日起实施,标准号是GB/T29490-2013。
《企业知识产权管理规范》是国家知识产权局牵头制定的一项国家标准,旨在帮助企业建立科学、标准化的知识产权管理制度,形成贯穿生产经营各环节的知识产权管理体系,实现对知识产权的获取、维护、运用和保护,提升企业的国内、国际竞争力,保障企业的可持续发展。
贯标证书
您的企业是否也遇到上面的各类问题?
种种的知识产权难题,是不是让企业束手无策?知识产权贯标可以有效帮助您的企业解决各类知识产权难题,科学规范的制度可以大大的避免知识产权问题的出现,使得企业知识产权管理顺畅。
贯标对企业的意义:
1.价值,即有助于提升企业无形资产价值,在企业融资上市、投资并购及企业出售等资产运作上获取更大的收益。
2.地位,即有助于巩固企业市场竞争地位,使企业开发的具有知识产权保护的产品在销售市场上的地位明显增强。
3.降低,即有助于降低企业生产经营风险,避免或减少企业在产品全生命周期管理过程中出现知识产权或法律风险。
4.竞争,即有助于提升企业核心竞争力,通过提升企业技术创新能力,支撑企业持续良性发展,保持企业活动与动力
5.资质,即企业知识产权管理规范认证情况是目前科技立项,高新技术企业认定、知识产权示范企业和优势企业认定的重要参考条件。
截止2016年9月,我省共有111家企业通过贯标认证,其中广州19家,深圳23家,珠海1家,佛山11家,顺德3家,惠州10家,东莞37家,中山2家,梅州1家,揭阳1家,江门2家,汕头1家。
深圳贯标认证通过的23家企业名单
东莞贯标认证通过的37家企业名单
二、“贯标”的操作流程有哪些?
(1)贯标启动:成立企业贯标工作小组,制定企业贯标工作计划,召开企业贯标启动大会,对主要参与部门、人员进行贯标相关培训。
(2)调查诊断:调查企业基本信息、组织架构、相关制度,诊断企业知识产权管理现状。
(3)体系构建:制定企业知识产权方针、目标,策划企业知识产权职能架构,构建企业知识产权管理体系。
(4)手册编写:编写企业知识产权管理手册,编制企业知识产权管理制度、控制程序、记录表单。
(5)发文宣贯:颁布企业知识产权管理手册、制度、程序、表单,开展企业知识产权宣贯培训,指导各个部门、人员正确理解和执行。
(6)实施运行:运行企业知识产权管理体系,填写体系运行记录,定期进行体系运行监测。
(7)内部审核:企业对其自身的知识产权管理体系进行审核,并对审核中的不合格项采取纠正和改进措施。
(8)管理评审:企业最高管理者就企业知识产权管理体系的现状、适宜性、充分性和有效性以及方针和目标的贯彻落实情况进行评审。
三、“贯标”认证所需时间
启动---辅导--内审--管理评审-认证申请--现场考核--发证,全程大约需6个月左右。
知识产权贯标认证对企业好处多多,现在省科技局和市政府对企业贯标认证支持力度大,对认证成功的奖励丰富,机会难得,企业应把握好机会,借着政策的东风,速速筹备认证。东莞市精哲知识产权有限公司有超过10年的执业经验,有专业的贯标认证辅导人才,提供全面的贯标辅导服务,认证通过率高,期待您的合作。
版权与商标有何不同?版权登记为何重要?

在这个互联网时代,我们在微博,微信等各种社交平台最近看到和听到是两个字“版权”,照片拍摄有版权,美术作品有版权,视频版权,小说有版权,音乐需要版权等等,版权到底是什么东西,为什么越来越多的人重视起这个东西呢,版权具有什么用处呢?版权和商标之间又存在着怎样微妙的关系呢?今天麦肯锡知识产权的小编就来和大家聊聊版权吧?版权
问:版权是什么?
答:版权(英文名称:copyright)即着作权,是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的权利(包括财产权、人身权)。版权是知识产权的一种类型,它是由自然科学、社会科学以及文学、音乐、戏剧、绘画、雕塑、摄影和电影摄影等方面的作品组成。
问:版权登记是什么?
答:版权登记是权利人对作品的人身权(如署名)、财产权(如转让权、收益权)的一种法律确认。
问:版权作品形式?
答:版权作品的形式丰富多样,常见的形式有:美术作品(LOGO、图画、书法等)、文学作品、文字作品(广告语)、产品设计稿、计算机软件。
问:版权与商标的关系?
答:版权与商标、专利共同构成知识产权体系,三者交织成网,越完善的保护越能减少漏洞加强保护体系。
问:商标或版权只选其一?
答:(1)商标申请是按类别的进行注册的,相应的保护也是按类别,您的商标暂时还没有做到全类覆盖,那么版权起到一个很好的辅助保护作用。
(2)商标申请周期较长,版权申请周期短,在商标核准前版权证书也可起到一定的防御保护作用。
(3)版权虽然没有类别限制,但是如果遇到侵权情况,如果仅有版权登记证书,法院和当地工商是很难仅凭此去维权的,尤其是工商,他需要商标证书做为立案依据。
问:版权的作用?
答:总结起来就是,是对权利归属的一种明确的法律确认。办理周期短,保护年限和保护地域范围广。能和商标一起更好的保护企业品牌运营和法律权利。
那申请版权的到底有什么好处呢?
1、版权的保护时间最长,如果权利人是个人,即该作者一生及身后50年; 若权利人为单位的即为50年;均从作品完成之日起算。
2、版权不受地域的影响,及全球都承认的。你在中国完成的,在其他国家依然享有着作权(版权)。
3、在发生着作权纠纷时,《着作权登记证书》是主张权利的有力武器,可以维护作者或其他着作权人和作品使用者的合法权益,作为权利的初步证明,同时也是向人民法院提起诉讼,请求司法保护的前提。
4、在进行软件版权交易,进行版权转让、许可使用等活动时,也需要《软件着作权登记证书》作为权利证明,有利于作品,软件的许可、转让,有利于软件作品的传播和经济价值的实现。更有利于交易的顺利完成。
5、企业申请是办理双软认定、高新技术企业认定得前提,可以享受国家税收优惠政策,是企业创新实力的表现,增强企业市场的有效竞争力。
商标防御注册保护 商标异议的成功率到底多高?

商标的“使用范围→发展范围→保护范围→禁止范围”这四大维度提前防御注册保护,才是更健全的商标保护方式。专利商标
抢注商标与异议
商标异议是指公众对某一经过初步审定并公告的商标,在法定期限内,向商标局提出该商标不予注册的反对意见,即要求商标局在规定的3个月异议期满后不要核准该商标注册。而商标异议的成功率有多高呢?今天,就跟大家唠唠这个话题。
有的人认为:既然商标局都已经给公告了,我提异议还有什么用?
※正因为商标局公告了,才需要提出商标异议,如果没有公告是不能提出商标异议的。商标局公告只是因为在商标系统里你没有在这个类别或群组里注册,没有重复的就会公告。并不表示你提异议就不能成功,提异议能否成功主要取决于你商标的使用情况。
商标异议的成功率有多高呢?
※1、这个如果不看商标,不看证据材料,还不能完全确定。但是如果两个类别的商品或服务非常接近,而且商标又完全相同,甚至地域也相同,更有甚者被异议人抢注许多知名商标,且异议人的商标知名度也很高。综合多种因素,商标异议会成立。
※2、商标异议审查为书面审查,因此证据材料是成功的关键。如果当事人坚持要问成功率只能说如今商标异议总体的成功率不足50%。但这个数据还不足以评估具体的异议案件是否能够取得成功。因为任何一件商标异议案件其具体情况是大不相同的,商标的使用情况各不相同。
※3、商标异议的审查实行的都是个案认定。其中:一、申请人是否具有较高知名度。二、申请人是否为知名商号。三、申请人是否有其它的在先权利(包括着作权、专利权)等有助于商标异议的成功)四、二商标的商品或服务之间是否足以导致误认。五、被异议人确系恶意抢注。六、二商标人之间有业务往来,有代理事务等证据等。在商标异议案件中都会起到作用。
既然商标异议的成功率不高,我为什么还要提异议?
※提出商标异议一方面是要考虑其成功率,另一方面也是保护商标的表现。如果对他人抢注的行业置之不理,久而久之,商标再进行保护就很难。如:“麦丽素”、“狗不理包子”、“久久鸭”、“酒鬼花生”、“吉普”等极盛一时商标由于保护不力而成了通用名称,企业再想保护商标也已经很困难。
观望2017年知识产权:预期

随着我们的背后转向2016年,现在期待2017年,从早期阶段很清楚,在商标将在2017年发生很多。知识产权贯标
虽然没有什么可以肯定的,2016年的效果将看到一些主题继续,一些事件继续发展。
首先, 当英国开始离开欧盟的过程时,英国的知识产权立场如何受到影响仍然不确定。 什么是肯定是在2017年可以投射一个更多的光。 英国退欧谈判不可能在2017年达成任何结论,但它很可能已经开始,这意味着更加确定英国和欧盟将如何联系以及当前的知识产权保护将如何存在。
坚持欧洲主题,单一专利和统一专利法院的实施将于2017年进行。最近宣布,英国决定离开欧盟并没有影响其对单一专利的参与。 它以前是专用于2017年初,但它已经明确,日期是现在不确定。 然而,到年底应该取得重大进展。
展望未来,商标在国际上有所增长。 这是由中国驱动的,中国以前因为对商标保护和执法的宽松办法而闻名。 2016年中国法院系统的发展,促进了中国申请人。 这是一个积极的步骤,现在将允许非中国公司在国内正确保护他们的品牌。 这应该提高更多的意愿扩大在该国的业务。
最后,一般来说,知识产权在2016年一系列高调的案例之后变得越来越普遍。苹果vs三星专利战斗正在持续开启人们关注专利保护,以及如何帮助保护创新产品或过程。 此外,注册设计成为了焦点,特别是在Trunki案后在英国。 这涉及到在儿童手提箱上的流行骑的设计。 Trunki案件被媒体广泛报道,因此允许更多的公众参与和形成意见。 有趣的是,如果这种兴趣和媒体关注的持续增长将进展到2017年。
正如你可以看到2017年将是一个商标包装的一年,因此保持你的眼睛不断更新的一切商标
商标注册成功后,企业商标监控有何重要性?

很多企业认为商标注册成功后就可以一劳永逸,但实际上,在商标的使用过程中,商标纠纷、被“撤三”、被侵权等问题层出不穷,导致企业商标无法正常使用,稍有不慎就会影响到企业的正常经营,从而造成企业整体收益的下降。在这种情况下,对商标进行监控,及时获知商标动态,迅速做出应对措施变得尤其重要。商标注册
商标监控是指企业或个人依照商标文字或图形,对商标动态、商标使用情况、市场商标侵权情况,以及竞争对手或特定行业
内的商标注册情况进行定期监测,令企业或个人可以及时、全面地了解商标使用情况。
商标监控是企业维护商标合法权利的重要途径之一,通过商标监控,不仅可以及时得知商标动态,令企业迅速做出反应,避免不必要的损失,还可以及时制止他人“傍名牌”“搭便车”等侵权行为,以免企业品牌信誉度受到影响。
商标监控的目的与作用
1、及时掌握商标动态,第一时间得知商标续展时间、被异议、被“撤三”、被争议等商标异常情况,令企业可以迅速做出应对反应,保护企业商标权利;
2、可尽早发现他人申请的相同或近似商标,在初审公告期即可提出异议,及时“截杀”近似商标,提前消除相同或近似商标可能对商标权人造成的潜在危害;
3、全面了解市场动态,对擅自使用企业注册商标的侵权商家、假冒伪劣产品迅速采取必要措施,及时制止与打击商标侵权行为,保护企业合法权益;
4、通过商标监测还可以充分了解竞争对手和企业所处行业的商标注册情况,及时了解竞争对手和行业的发展趋势,及时调整自己的经营策略。
商标监控方式:
1、市场监控
企业可在重要市场定期进行暗访或做好商标监控布局,建立长效的监控机制,及时掌握假冒产品信息及商标侵权行为,并做好档案记录,快速采取行动,向相关执法机关投诉,严厉打击侵权行为,及时消除侵权产品和侵权行为对企业信誉产生的不良市场影响。
2、网络监控
随着网络侵权、网络售假问题的日益增多,企业对商标进行网络监控也变得越来越必要。一方面,企业可通过国家工商总局商标局网站,对企业商标进行定期检索,及时获知商标异常动态,并查看是否有他人注册近似商标或在其他类别注册相同商标的行为,以便企业可以快速采取应对措施。
另一方面,企业需要在各大电商平台和销售产品的专业性网站进行重点监控,全面掌握网络售假信息,保存相关证据,及时向各大平台进行投诉,将有效遏制网络侵权问题的发生。
一般来说,企业可通过市场监控与网络监控结合的方式进行立体化商标监控,以便全方位、多角度、灵活地保护企业商标权利。
最后,大掌柜提醒企业,商标监控的目的是为了保护企业的合法权益,企业对监控到的“傍名牌”“搭便车”“打擦边球”等商标侵权行为,应采取必要的措施及时制止,通过向当地工商部门投诉或向法院提起诉讼的方式进行维权,切实保护企业合法权益,维持良好的市场秩序。
你们还不知道商标申请的重要性?商标有那么重要吗?

品牌重要吗?很多人都会说很重要。但是要说起商标,大部分人却说不出所以然来,若要用一句话来概括品牌和商标之间的关系:品牌若是企业的灵魂,商标则是企业灵魂附着的肉体。商标申请
“嘀嘀打车”由于没有在早期及时注册商标,在 2014年下半年因为商标侵权被索赔8000多万,并被迫更名“滴滴打车”,目前还处于商标侵权的漩涡中。
“陌陌”由于没有及时注册陌陌商标,在 2014年上市前遭遇商标侵权突袭战,差点耽搁上市进程。
“微信”商标之争,正在搅动公众更为敏感的神经,到底鹿死谁手还未可知…… 商标,顾名思义就是商品、服务信誉和企业信誉的最好标识。
商标对于企业在市场竞争中的影响力至关重要:一个有信誉的商标对于吸引消费者、提高商品竞争力、打开商品销路都起着十分重要的作用。
商标是企业的标识、商品的品牌,是企业/个体工商户为了使自己生产或经营的商品同其他企业生产或经营的商品区别开来而使用的一种标识。权利人对注册商标享有垄断的专用权,并且受到国家法律的保护,他人不可仿冒。
1. 能够保护好自己的市场宣传和品牌投入,防止为他人做嫁衣;自己辛苦使用的产品名称或设计若被他人在先注册商标,则必然失去自己精心策划、苦心经营的市场,自己也很可能成为商标的侵权方,从而使得损失雪上加霜。
2. 消费者眼中企业信誉的载体,有利于商品/服务的广告宣传和市场竞争。
3. 可作为企业的高价值的无形资产,为企业带来更为直接的经济效益。
4. 商标注册人拥有商标的专用权, 并且受国家法律的保护,从而可以不受制于人。
5. 商标还有附加功能。现代科技不断进步,商品的技术含量越来越高,商品越来越趋向于同一化,加上产品的复杂程度加大,消费者几乎无法对商品的质量进行直接的判断。
由此,消费者开始从对商品的直接性评价转向依靠对商标知名度、美誉度认同的间接性认知,这就使得商品的商标成为了引导消费者了解和选购商品或服务的主要依据。
专利商标:公司破产后的救命稻草

“三鹿”商标曾集驰名商标、免检产品、中国名牌等众多荣誉于一身,在三鹿集团鼎盛时期,国内某机构曾评估其品牌价值达到150亿元。自从三鹿牌婴幼儿奶粉三聚氰胺事件发生后,业内人士普遍认为其本身的无形价值基本归零。于2009年5月12日, “三鹿”牌及相关保护性商标以整体打包的方式拍卖,起拍价为700万元,在进行了三次竞价后,最终被一位神秘买家以730万元的价格拍下。专利商标
2013年浙江省农博会上,浙江三鹿实业有限公司展会上的“三鹿”商标重新进入群众的眼中,重回食品行业,“三鹿”又以有机粗粮的身份重出江湖 ,其定位是有机粗粮面、粗粮米系列等中高端产品。浙江三鹿的市场铺设已经在进行中,该公司希望是立足浙江,再从北上广等一线城市着手,进入全国市场。“把它打造成为中国有机食品第一品牌。”真正担起振兴民族品牌的重责。
作为互联网的先驱,雅虎的很多专利都是互联网领域最具价值的基础专利。雅虎专利的正向引用值为21.95,仅略低于Google、微软。专利引用值是评价专利价值最有效的依据。
在死亡线上挣扎多年的雅虎近日拍卖其3000项专利。本次出售的3000项专利约占雅虎专利总数的一半,包括网页搜索和在线广告相关的基础专利。雅虎在出售其互联网业务时,将把另外1100件美国专利作为搭售内容赠送。雅虎尚留有1000多项专利自用,以支撑其剩余业务的发展。2016年4月,雅虎将2659项专利剥离至一家名为Excalibur IP的公司,这些专利也就是此次要拍卖的专利,目前可以公开检索到,业界预测最终成交的价格在10亿美金之上。
微软以72亿美元收购诺基亚手机业务,其中50亿美元用于收购设备及服务,22亿美元用于获得诺基亚十年专利许可。
据不完全统计,诺基亚拥有与智能手机通信相关的标准必要专利1713件,非标准必要专利5647件。另外,诺基亚已经在中国注册了10件涉及短信、近距离通信、视频等领域的核心专利。值得注意的是,诺基亚在此次交易中未将其专利转让给微软,而是采取了专利使用授权的方式。这体现了诺基亚在知识产权方面的强大实力。
诺基亚收购阿尔卡特-朗讯后,诺基亚借助自身的技术、网络和阿尔卡特-朗讯拥有的专利组合,诺基亚在移动设备等领域有着大量的技术优势。另外,诺基亚与三星将扩大专利授权协议范围,同时也会在其他行业中寻求新的专利授权机会。
谷歌以125亿美元收购摩托罗拉移动,谷歌将获得摩托罗拉移动近25000项专利,其中包括17000项摩托罗拉移动已经获得授权的专利。其中许多专利与无线标准有关,但另有一些专利也被视为是非必要专利。
收购摩托罗拉移动,将能使谷歌为Android生态系统提供更好的支持。25000项专利及专利申请,将使谷歌在保护Android平台,使其免受苹果和微软等竞争对手的诉讼挑战中,处于更加有利的位置。
根据美国专利商标局公布的文件显示,苹果公司已经获得柯达公司数项数字影像技术专利,包括焦距测量、数字图像显示及分享以及无线网络数字图像分享技术。苹果很有可能会将这些专利用于进一步保护其全球畅销的iOS产品阵容以及Mac电脑中。尽管苹果自身没有单独研发数码相机,但是苹果目前大部分产品都有内置摄像头。
柯达公司为了进一步提升在初步完成战略转型后的核心业务发展对外转让了1000多个图像相关专利,这次转让的专利仅仅占柯达公司全部专利储备中的10%左右,且与公司的核心投资和未来发展无关。显然,柯达公司此次的专利转让是为了让公司未来发展作铺垫,积累资本。
无论对科技厂商及影像产业发展而言,柯达公司此次专利技术转让无疑可以发挥推波助澜的价值,这也印证了柯达品牌所奉行的“分享”理念。
“三鹿”商标拍卖价格730万...
雅虎出售站总数一半的专利技术(3000项)价值超过10亿美金...
诺基亚的专利授权,体现了诺基亚的强大知识产权实力...
谷歌收购摩托罗拉移动,看中其专利,并为Android生态系统提供更好的支持,使谷歌在保护Android平台,与苹果和微软等竞争对手的诉讼挑战处于更加有利的位置...
柯达公司将专利权授权给苹果公司,柯达公司为了进一步提升在初步完成战略转型后的核心业务发展对外转让了1000多个图像相关专利...
三鹿、雅虎、诺基亚等企业破产或被并购,表面上看似该企业无法生存了,实质上,企业拥有的无形财产(商标、专利、版权等)可以使得企业通过出售抵押授权获得一笔不菲的资金,用来抵偿债务,或者起死回生、东山再起!!!
智慧资本是企业发展的源动力

随着经济全球化和中国经济新常态的日益强化,企业所面临的市场竞争压力也日益增大。面对日趋激烈的市场竞争,只有保持持续的创新能力和创新绩效,企业才能在全球竞争和新常态环境下找到出路,其中,智慧资本已经被普遍证明在企业创新过程中扮演着核心角色,对打造企业核心竞争力有着至关重要的作用。知识产权贯标
企业等于有形资产与智慧资本之和
当今企业除了必须具备管理、销售、人事、财务等一系列机能外,智慧资本的管理也日渐重要,智慧资本的运用效果将直接影响企业的生存与发展。
智慧本是企业创新和竞争力的核心支柱,那到底什么是智慧资本呢?
智慧资本是指能够转化为市场价值的知识,是企业所有能够带来利润的知识和技能。智慧资本的价值,就是人的智慧所在,只不过表现形式不同而已,比如:知识产权、人力资本等,都离不开人的智慧这一关键性因素。进入信息经济、知本经济时代,企业的价值来源除人力成本、固定资产外,智慧资本起着越来越重要的的作用。
智慧资本的组成:
市场资本:市场营销、销售渠道、客户的信赖等。
知识产权:包括商业机密、版权、专利和商标等。
人力资本:包括所有体现在员工身上的技术能力、创造能力、解决问题能力、领导能力、管理能力等。
基础结构资产:专指企业文化、管理方式、市场或客户数据库、业务操作程序等构成企业运行方式方面的内容。 ?
“智慧资本”企业一旦熟练掌握,就能成为公司强大的竞争利器
华为、阿里巴巴、腾讯、沃尔玛、微软、谷歌公司之所以能成为了不起的企业,并不是因为它们的有形固定资产很值钱,而是因为它们拥有远比物质或金融资产更具价值的东西,那就是智慧资本。这些企业全球拥有庞大的知识产权,拥有一支高素质的精英人才,拥有完善的企业管理制度,拥有顶尖的战略策划系统等等,这些智慧资本造就了企业的核心竞争力,企业创始人用厚德吸引了一批又一批精英人才,他们利用强大人力资本构建完善的公司体制,利用全球庞大先进的知识产权垄断市场、打击竞争对手,利用顶尖的战略策划吸引着庞大的消费者……他们创造的神话一直被人们津津乐道着!!!!!!
苹果收购初创公司,隐藏什么惊天秘密?

提到初创公司与苹果,我们会第一时间想起专利和收购这两个名词,苹果爱收购初创公司是人皆尽知的事情,苹果频繁收购大量的初创公司,究竟背后隐藏了什么惊天的商业秘密? 专利商标
不过当我们提及苹果收购初创公司那些事情时,目光总是聚焦在个别初创公司身上,比如以色列相机技术初创公司 LinX,对 Siri 有非常直接的帮助和对完善 Siri 的体验有非常大的提升的 VocalIQ 和 Perceptio 和 Emotient,信息安全资讯公司 LegbaCore ,增强现实公司 Flyby Media 和 Metaio,动作捕捉技术初创公司 Faceshift ,图像识别公司 Perception ,机器学习初创企业Turi,健康数据公司Gliimpse和Beats等等,还可能有其它多家类似于Gliimpse的初创企业已经被苹果收购,特别是那些从事深度学习或健康技术等热门业务的初创企业。
最简单的例子就是由 Flyby Media 公司开发的“以视觉为基础的惯性导航”系统专利,苹果在收购了 Flyby Media 后,很快就提交了相关的专利申请。收购了 Beats 之后,苹果很快又推出了发展势头非常好的 Apple Music 。
硅谷--企业创新的摇篮
在过去几十年中,不断的有大公司在硅谷收购着初创公司。而在最近,遭受到持续破坏的压力迫使它们更加加快了收购的步伐。
企业的业务发展和战略合作高管前赴后继地奔向硅谷,目的就是寻找5类创新。为此,很多风险投资公司比如红杉资本和安德森霍洛维茨也在不断招募新的合伙人,以便与它们投资的初创公司合作。他们每年和每个季度都会积极组织活动,将财富500强企业的决策者召集在一起,目的是促成企业投资或直接收购初创公司。
风险投资公司非常乐于促成收购交易,就象他们愿意看到自己投资的公司IPO上市一样,因为收购一家公司所支付的价格通常要高于被收购的公司当前的价值。对于收购方来说,这也是很有意义的,因为它们将初创公司与自己现有的业务整合在一起之后,就可以把初创公司的潜在影响计算在内。然而,这些估值会令正确整合被收购的公司变得更加重要。收购方通常会犯的一个错误是千篇一律地对待所有的收购交易。
总结
1、购买知识产权-专利,为新产品上市扫清法律潜在风险;
2、收购初创公司以获得知识产权研发团队;
3、收购潜在竞争对手公司为了垄断市场赚取更大利益;
4、为了收购好的品牌-商标;
5、为了给公司注入优质资产,提升品牌价值。
智慧经济时代:知产律师就是这么贵!

1923年,美国福特公司有一台大型发电机不能正常运转,公司里的几位工程技术人员百般努力都无济于事。福特焦急万分,只好请来德国籍科学家斯特罗斯。麦肯锡知识产权
斯特罗斯来到福特公司后,爬上爬下地在电机的各个地方静听空转的声音,然后用粉笔在电机的左边一个长条地方划了一条线。
“毛病出在这儿,”科学家对福特说,“多了16圈线圈,拆掉多余的线圈就行了。”
技术员照此一试,电机果然奇迹般运转了。
大家对斯特罗斯表示非常的感谢。
“不用谢了,给我1万美元就行了!”斯特罗斯说。
“天哪!划条线就要1万美元?”技术人员大吃一惊
“是的!”斯特罗斯傲慢地说,“粉笔划一条线不值1美元,但知道该在哪里划线的技术超过9999美元!”
福特愉快地付了1万美元酬金,并表示要高薪聘请他。谁料科学家说现在的公司对他有恩,他不想轻易背叛。为了得到这位科学家,后来,福特只好花重金买下了斯特罗斯原先所在的那家公司。
很喜欢斯特罗斯说的一句话“粉笔画一条线不值1美元,但知道该在哪里划线的技术超过9999美元”,说出多少知识产权律师的心声,人们总说知识产权的律师贵,只有作为律师才知道一点都不贵,我们就值这么贵~知识产权律师费贵是有依据的。
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律师成本高
要成为一名律师之前需要苦读4年大学,背各法律的法规、解释成了大学4年生活的必需品,还有看不完的案例,一到期末考试,都不知道熬多少个夜晚,都不知道自己是有这么牛逼的,4年后,花多少成本去准备司法考试,只有当事人才知道,知识产权的律师相比其他律师需要更强的专业性,拥有专利代理人执业证,拥有所以知产律师的教育成本、时间成本更大,收费更贵也就是自然而然的事情。
拥有双证的律师不是你有钱就请得起,还要看律师的心情好不好,愿不愿意做你生意,双证是指持有律师执业证和专利代理人执业证。截止2016年9月,全国执业律师人数已超过29.7万人,全国执业专利代理人14795人。根据2014年的统计专利双证代理人(具有专利代理人执业证和律师执业证)“大咖”全国仅有695人。全国拥有双证的律师的数量是严重短缺,比国宝还要宝贵。
(图片:专利代理机构分布图)
(图片:专利代理人分布图)
目前,专利代理人机构和专利代理人占大部分在北京,广东省排名第二,其他省份相对较少,西藏为0,专利代理机构和专利代理人的在我国分布严重失衡,人数数量严重短缺,难以满足社会的需求,急需扩大规模。
(以下信息来源:智权百科)
从考试参考人数的考试通过率来看,2002 年~2011 年的通过率比较低,大致 在 10~16%之间。最近 3 年的通过率则大幅度提高,在 25~26%之间摆动。司法考试近年来的通过率在 10%左右,专代考试与其相比,通过率要高出不少。
如果算单科通过率,那考试难度还会进一步降低。根据国知局公布的消息, 2014 年有 1.413 万人参加了法律知识部分的考试,通过人数为 6340 人,通过率 为 44.87%;有 1.5101 万人参加了专利代理实务科目的考试,通过人数为 5224 人,通过率为 34.59%
中共中央政治局常委、国务院总理前温家宝说过:世界未来的竞争,就是知识产权的竞争,因为全面建设小康社会,走新型工业化道路,是我们在新的国际竞争形势下屹立于世界民族之林的战略选择,而知识产权正是实现这一战略目标的有力支撑;国民经济的持续发展,国际竞争能力的稳步提升,维护国家利益和经济安全,是我们在激烈的国际竞争中立于不败之地的根基,知识产权正是夯实这一基础的根本保障;完善的市场体系,规范的市场秩序和社会信用体系的建设,是我们参与国际竞争和在激烈的国际竞争中立于不败之地的制度保障,而知识产权则是建立这种制度保障的重要手段。在未来的发展道路上离不开知识产权的竞争,而知识产权律师也越来越值钱。
咨询要收费
老师站在讲台上课收学费人们可以理解,医生发表诊疗意见收费人们可以理解,同样是说话,为什么向律师索取意见就不能理解呢?律师每一个字、每一句话、每一个意见都值钱,为什么?因为律师每说一句话能帮你解决你不能解决的问题,以更快的途径帮你走少弯路,避开必要的麻烦,达到目的,这些都是律师用来换区财富的宝藏。
免费做法律服务的律师,都是亏本的,律师的时间是有限的,他为你做免费的法律服务就失去了做收费服务的时间,如果一个免费电话咨询形成不了收费法律服务业务,做咨询的律师也就失去了兴趣。咨询的律师没有获到相应的价值,能给你提供多专业有用的意见?
美国的律师是计时收费,一般收费是根据为客户提供法律服务所花费的时数来收费,有名望的律师普遍采用高定价、计时收费,一般在75美元至500美元之间。
日本的法律咨询在30分钟以内收费在5000日元以上,超过30分钟按上述标准增加收费。
知产律师的价值
作家一本书的报酬是按每个字计算,一个牛逼的作家能靠写作成为百万富翁,字字都是钱,同样是写作,律师的撰写就被看得不值钱,律师的每撰写一份文件都是需要花费时间成本、付出专业的知识,写一份知识产权侵权建议书至少要4-6个小时,律师在写作时需要准备大量的信息,整理资料,写作方式、构架也是有讲究的。例如:撰写权利要求书是专利的核心,它决定了这个专利是否得到了保护,权利范围有多大,价值有多高,用几十万甚至数百万购买专利,实质上买的就是权利要求书上记载的技术方案,字字值千金。
律师不是耍嘴皮子
在电视剧上看见律师在法庭上质问被告人、与对方律师辩论,与法官对话,都让我们不得不佩服律师的口才、以及他们迅速的应变能力,我们不得不承认电视剧的扮演的律师真的好威风凛凛,在电视剧的误导,很多人都觉得律师是个薪酬高,又威风的职业,在现实生活中,律师是一份又苦又累,又不太被尊重的职业。人们却不知道律师在上庭前需要准备很多有关的资料,收集有力的证据,相关的政府机构部门不断的来回跑,人们不信任自己请来的律师,认为不会打官司,还教律师应该什么样打官司,竟然请了律师帮你解决法律问题,就请相信你的律师的专业素质。
律师因无数个案在庭上口若悬河,唇枪舌剑;在庭下调解谈判,调查取证。
律师因无数个案在纸上信笔驰骋,文采飞扬;以情动人、以理服人。
法学是人文学科中的象牙塔,律师当仁不让地站在象牙塔之上,因为律师处理的都是别人没能力或者不愿去办理的危机、混乱、麻烦、矛盾和纠纷。所以请不要抱怨律师费贵!
广州药业与加多宝公司多年的知识产权纠纷案件,有知产律师的身影
三星与华为、思科与华为专利诉讼大战中,有知产律师的身影
美国针对中国的平衡车337调查案件中,依然是知产律师在前线与山姆大叔大棒过招
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别忘了,在企业一次次被竞争对手起诉要求赔偿上亿元天价赔偿的时候,是知产律师这群“扫地僧”化解了危机,拯救了一批又一批企业。
专利注册的各种好处

一、个人篇
1、拥有发明专利的小学生,在小学升初中的关键环节,可以破格被重点初中、民办初中、外国语初中录取,这是一项含金量很高的特权。专利注册
2、拥有发明专利成果的初中生,在中考升学中,有的地方可以直接加分,有的地方作为科技特长生直接被重点高中录取,有的地方就有资格参加重点高中的自主招生而降分上重点高中。
3、教育部规定:高中生拥有发明专利或实用新型专利,就可以参加985、211等名牌大学、重点大学的自主招生,相当于降20分甚至更多的分数进重点大学。而拥有发明专利或实用新型专利的高中生参加全国青少年科技创新大赛或明天小小科学家奖励活动获得一、二等奖者,可以免试保送进名牌大学。所以高中学生的专利证书用处最大,相当于可以加很多的分。而且拥有专利证书的考生进了大学之后可以换好专业,即选择不热门的专业进好大学,被录取后向大学提出转专业申请,转到热门的专业读,因为你有专利证书,你就有这个特权。
4、拥有发明专利的大学生,好处也是多多:
①获得基础创新学分
一般高校都设有必修的课外创新实践学分,如某校参加一次暑假的三下乡活动,最多也只能得到0.5分,但是如果申请了专利,拿到受理通知书便可加1分,拿到专利证书又可以加4到6分)
②加分获取奖学金
学校都会为取得国家专利证书的学生额外加分(此证书属国家级证书)。因为学业分也可以加很多,所以您会更容易拿到各种奖学金。例如:某学院学生,只要在班排名前20,有了国家专利证书加分后,一般都较容易拿到各类奖学金,不管是500~2000不等的校级一二三等奖学金,还是3000~8000不等的国家奖助学金。
③帮助申请创新基金
国家专利证书一般很少人能拿到,像属于某广州本科大学的专利只有77个,一般学生拿到专利证书都可以有一定名气!一般学校都设有国家专利的奖金,各学校不同,少则几百多则几千,您可以去申请!另外重要的是,还可以凭此专利去申请创新基金(理工类学生尤其重视)!
④容易找到高薪的工作
拥有专利的大学生容易被录取而且更容易找到高薪的工作。
⑤享受优惠政策
北京、广州、深圳、上海等部分省市都有相关优惠政策,如《东莞市积分制入户管理办法》规定:发明专利的发明人,或作为优秀科技成果主要完成人,加100分;《2016年东莞市义务教育阶段进城务工人员随迁子女积分制入学积分方案》
规定:发明专利、实用新型专利的发明人或优秀科技成果的主要完成人加20分。
5、作为创业者, 80年代创业靠胆量,90年代创业靠机遇,21世纪创业必须靠脑力,这是一个知识经济的年代,要想创业成功,必须选择有技术壁垒、法律壁垒的项目,否则,你的创业将难见光明。建议创业者选择获得国家专利的项目创业,专利项目拥有极强的法律壁垒,具有一定的垄断性,获得专利的创业项目容易获得投资。武汉大学市场营销系的吴斌同学大学期间发明透明创可贴,并申请了国家专利保护,作为身无分文的大学生,吴斌凭借自己的专利项目获得人福科技股份公司1000万投资,截至目前,他的专利产品已经打入武汉三甲医院,员工人数已经过百人。
6、拥有专利证书的员工、技术员容易被提拔重用。
7、拥有专利证书的技术人才可以用知识产权获得股份、股权,成为企业的股东,每年都可以享受股权分红。
8、拥有专利证书的医生、技师、教师、科研人员在评职称时可以获得加分。
9、公务员、官员拥有专利证书容易被作为技术官员、专业官员、业务官员得到提拔晋升。
10、对于想出国移民的人来说,拥有发明专利证书,就可以技术移民,费用低、签证速度快、签证成功率高。
11、对于误入歧途被关进监狱的囚犯来说,《刑法》第七十八条第三款和《监狱法》第二十九条第三款规定:服刑人员获得发明专利可以得到减刑等奖励。因为如果有发明创造或重大技术革新的,可以算是立功表现(按专利产生的效益、贡献大小可获得如重大立功,立功,或者嘉奖、表扬等)。
二、企业篇
1、取得垄断权:中国专利是向全世界公开的,并且中国专利局和世界上最权威的知识产权组织有合作,我们就某项发明创造在中国申请专利,可以阻止世界上任何人就同样的发明创造获得专利。同时专利权人可以直接防止商业对手相应的竞争,可以取得更高的利润回报。
2、赚取特许费:一项专利可独家“垄断”专利产品销售市场,独自实施专利,获得经济效益;即使市场没有即时需要,那么日后很可能有人会察觉到该专利的用途,并愿意支付专利使用费。美国施乐公司发明了图形用户界面,但未申请专利,其后微软公司及苹果公司利用图形用户界面作为其个人电脑操作系统的基础,初步估计,施乐公司已白白损失了近10亿美元的特许费,而在另一方面,IBM公司在2001年通过转让专利,获得17亿美元的收入。
3、以小胜大,增强企业竞争力:专利对大、中、小型企业及新型企业都同等重要,在竞争激烈的市场上,小型企业完全可以利用专利的新发明反胜大型企业用巨额广告树立起来的主导产品。
4、增加企业的价值:企业无形资产的存量,提高了企业的品位,如有第三人愿入股投资一公司,若该公司拥有若干有价值的专利,则公司的股价将可大幅度提高。?1997年微软公司以4.25亿美元收购一家拥有不足6000用户的小公司,收购价是按用户数目计算的业内平均价格的40倍,微软公司愿意以该股价支付是因为该公司持有35项以互联网传送电视内容的重要专利。
5、质押贷款:《担保法》规定,动产可以质押,知识产权也可以质押。企业可以用专利获得政府贴息贷款。各省市科技厅和人民银行中心支行都有政策规定,企业用专利证书质押获得银行贴息贷款。用专利证书贷款申请程序简单、贷款额度大(可以从几十万到几千万),贷款速度快(各银行都不受贷款指标的限制优先放贷),贷款利息低(政府贴息总利息的50%),所以中小企业通过委托我们专利梦工场研发专利申请到专利证书,只要花少量的研发费,就可以解决融资难的问题,又可以每年都省下几十万甚至几百万的利息,是小投资大回报的策略与行动。
6、申请高新技术企业认证,从而减免税收
专利技术也是企业评定高新技术企业、争取国家创新基金的必要指标。目前,各级政府对于高新技术企业的扶持力度越来越大,企业一旦获得高新认证,就能得到相应的税收优惠和科研基金支持,如东莞市政府对评定为高新技术企业的,企业所得税减免10%,市政府奖励30万,部分镇区再奖励5-15万不等。
7、增加企业的融资机会、上市资格
专利技术有助于企业增加融资机会。最近几年,国内外资本到处寻找投资项目,而一个企业或项目是否值得投资,投资人越来越看重该企业或项目有没有的专利技术,以及有多少专利技术。如果企业针对其核心产品布局了大量的高价值 专利,相信会对投资人产生相当大的吸引力。
G20国家创新竞争力,中国排名第几呢?

《二十国集团(G20)国家创新竞争力发展报告(2015-2016)》显示,美国、英国、日本位列二十国集团(G20)各成员前三名,中国排名在第9位,是G20集团中唯一进入前十名的发展中国家。项目申报
整体水平呈现上升趋势
根据G20集团各成员创新发展的实际,构建了G20国家创新竞争力评价指标体系和数学模型,按照科学、客观、系统、可比的原则,对其国家创新竞争力进行评价分析,为G20各成员提升国家创新能力提供参考依据。
通过对比2013年至2014年G20国家创新竞争力得分变化情况发现,G20国家创新竞争力的整体水平呈现上升趋势,说明这些年G20各成员为了尽快从经济危机的困局中实现恢复性增长,采取了创新战略,推动了创新能力的提升。
有分项排名我国位列第二
2014年,中国国家创新竞争力得分增幅比较显著,在亚洲地区排第3位;在“金砖五国”中,中国排在第1位。
中国国家创新竞争力得分高于G20国家创新竞争力得分的平均变化水平,中国是作为发展中国家在创新竞争力排名中靠前的国家,说明近年来中国实施创新驱动发展战略取得了明显成效,有力提升了国家创新竞争力。
就分项排名情况来看,在国家创新投入竞争力、创新持续竞争力等方面,中国处于第二方阵,但在国家创新基础竞争力、国家创新产出竞争力等方面,中国处于第一方阵,排名分别在第五位和第二位。
G20国家创新产出竞争力中国排第二位,较之前有了很大进步,这说明整个国家创新条件跟创新环境不断在改善,特别对科技成果转化的重视和整个市场培育程度的加强。这些提升也推进了创新产出效果的不断提高。中国既要在新技术革命领域迎头赶上,还要充分利用新技术革命来改造提升传统产业,用好全球的资源和市场,深入推进结构性改革,为创新提供体制机制保证。
中智科学技术评价研究中心主任李闽榕说:“中国与世界经济发展越来越融为一体,互相之间的影响越来越大。在世界金融危机冲击的背景下,中国经济增长对世界经济的稳定和发展作出了重要贡献。未来,从中国经济与世界经济特别是与G20集团成员之间的经济关联来看,共同发展的趋势越来越突出。”
各国创新竞争力得分差异较大,发展中国家唯有中国排在第二方阵
2013-2014年,共有9个国家的创新竞争力排位发生变化,其中上升幅度最大的是加拿大,上升了2位,土耳其、沙特阿拉伯、巴西、南非均上升了1位;下降幅度最大的是法国和墨西哥,均下降了2位,俄罗斯和阿根廷均下降了1位。此外,只有1个国家发生了跨方阵变动,即加拿大由第二方阵迈入第一方阵。
发达国家的整体创新竞争力水平比较高,排位比较靠前,且比较稳定。从综合得分及其变化来看,9个发达国家的创新竞争力得分都比较高,从综合排位及其变化来看,发达国家的创新竞争力排名都很靠前,均处于第一方阵和第二方阵,而且第一方阵都被发达国家所占据;同时,各国的排位相对比较稳定,变化幅度较小。
而新兴市场国家的整体创新竞争力水平比较低,排位比较靠后,变化不大。10个新兴市场国家的创新竞争力排名都比较靠后,只有中国处于第二方阵,其余国家则处于第三方阵或第四方阵。但在各种因素的综合作用下,总体竞争力水平有略微上升,尤其是创新环境竞争力上升相对较快。
国家创新竞争力较高的国家主要分布在发达国家,9个发达国家全部处于第一方阵和第二方阵,只有排在第9位的中国是发展中国家,这突出反映了发达国家长期以来经济、社会发展基础比较好,创新投入、创新人才资源和创新制度环境优势明显,因此,这些国家创新能力和竞争力也比较强。国家创新竞争力较低的主要是发展中国家,集中分布在第三和第四方阵,这是缘于这些国家的经济社会发展水平相对较低,而且在创新环境、创新投入、创新效益等方面都还与发达国家存在明显的差距,需要花大力气来改变这种状况,不断提升国家创新竞争力。
一算吓一跳:每天平均1万多商标申请

客户问得最多商标注册代理人的问题:这个商标百分百能注册成功吗?一般注册代理人不会向客户保证百分百注册成功,不是代理人不负责任的表现,注册商标过程中存在查询空白期等客观因素,这些因素都不是代理人能轻易控制和改变的。那么什么是查询空白期?商标申请
这商标申请量惊人
2016年1-6月份,国家工商总局共受理商标注册申请174万件
我们来计算下2015年商标申请的每个工作日申请量有多少件
工作申请量的计算方式:年申请量÷工作日,工作日 = 365天 - 年双休日总数 - 节假 日总数2015年工作日申请量=年申请量÷工作日 =2876048件÷250天 =11504件
2015年的工作申请量就达到11504件,而且数据每年都在迅速增加,每年申请商标的数量都非常惊人的速增,数据的背后让我们意识到中国人的知识产权意识在逐渐增强,这是一件值得高兴的事,同时也告诉我们商标申请的竞争也越来越大了,虽然中国的文化博大精深,可是中国文字也是有限,根据《现代汉语常用字表》,中国常用汉字共3500个,包含2500个较常用的和1000个次常用的汉字。商标要从这几千常用字组合成既要有创意;也能通俗易懂,能轻易被消费者记住,吸引消费者消费,这是需要企业或个人费劲脑筋想得。好的商标名字都被别人注册了,越往后,想要申请一个好的名字商标会越来越难,甚至要花高价买别人已经注册过的商标。
「
商标查询空白期
」
申请商标的流程第一步商标查询,也是最重要的一步,当个人或企业打算注册商标时,注册人或商标代理人需要在中国商标网的商标数据库里查询要注册商标是否已被人注册和是否有相同或类似的商标,但是,由于商标局每天都接受来自全球各地上万件商标申请,数据录入数据库也需要一定的时间,因此,商标申请递交后,数据库还不能查到商标的信息,俗称为“空白期”,一般为5个月左右,这5个月期间就有173万个商标申请的信息,我们是查询不到的。
空白期对商标注册的影响
《商标法》第三十一条规定:两个或者两个以上的商标注册申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告。
如果在空白期的这5个月左右,申请人提交商标注册申请,但是有人先比你提交了,就会造成商标注册被驳回,商标注册被驳回,就是商标空白期对商标注册最大的影响。
举个例子:有人2015年10月21日申请注册“猴赛雷”这个商标,在1月-5月已经有122个申请“猴赛雷”这个商标,其中43类别就要17个在申请,除去还有部分信息无法查询的,相当于17个商标,只有一个人抢到,无法查询到的信息,这就是所谓的“查询空白期”。很多客户经常打电话来催结果,商标代理人也只能照实回复客户,客户半信半疑的,商标代理人也很无奈,毕竟我们不是发证的人。
从上图数据中,我们可以看得出我国申请商标注册的数量是非常庞大的,截至2015年,我国商标累计申请量超过1800万件,累计注册量1200余万件,有效注册量1000余万件,我国是名副其实的商标大国,令人不得不担心,每天有这么多商标申请,自己能不能成为那位幸运儿脱颖而出,注册成功。
我们都知道注册公司在当地工商局办理就行了,但是,你知道吗?注册商标是不管在哪里注册,都需要提交到北京的工商总局商标局。商标局下设24个职能处,编制285人,除去领导和后勤等,剩下的审查人员大概只有200人,每年商标申请量有2百万件以上,可想而知商标局的工作人员的工作量是有多大。打比方:2015年的商标申请量为287.6万件,平均每个审查员每年审查近14380件商标。
看以上的数据后,商标注册拿证风险那么高,已经注册拿证的企业是不是感觉自己特别幸运呢?正在申请中企业和老总也不要灰心,虽然总体数据看起来比较让人心惊胆战,下面小麦的建议,看后相信您会信心大增:
1、商标共分为45个大类,每个类别每种商品的商标申请量都不一样,风险也自然不一样;
2、想名字申请商标时尽量想一些独创性和显著性比较强的商标,不要随波追流;
3、剩下的就是找一家靠谱点的商标代理公司了,因为商标申请查询不是在商标局系统查查那么简单,考虑分析的问题还非常多,专业的事找专业的人做是再好不过的。
商标本身是区别于企业之间的市场竞争的有力工具,同时是企业自身保护的有效手段,更是企业的无形资产。曾经可口可乐公司总裁说过,就算有一天公司倒闭了,可口可乐还是能很快发展起来,就是因为“可口可乐”商标就已经值七百多亿美元,这就是商标的价值意义。虽然商标注册审请虽然有风险,但,商标代表着企业的脸面,具有独特性,能够给企业创造巨大的商业价值,所以任何的风险困难都不能阻挡我们迈向社会繁荣经济的前进脚步!
马云双十一打假 关18万淘宝网店

准备又有一大批剁手党要剁手了,双十一的到来,当然买!买!买!抢特惠商品,不但要手快,还要眼精,不然一不小心就买到假冒品。虽然阿里巴巴作为全球最大的电商平台,但贩卖侵权物品的问题十分严重,马云曾经表示,“假货是阿里巴巴未来30年的最大挑战,阿里巴巴必须严肃的对待假货,采取所有的方法去打击假货”。商标申请
▼阿里巴巴知识产权工作发展历程
▼何为“四维打假”?
在打假方面,阿里已经实现了“线上追踪”“线下定位”“权利人共建”“24小时全年无休”的四维打假模式。作为一家互联网公司。
四维打假,意味着在法律允许范围内,对用户在电子商务行为中产生的海量数据开展分析、提炼、归纳、建模,之后对有关涉假行为直接处理,或者把这些涉假信息提供给执法机关,并协助其开展线下打击。
▲ 阿里巴巴大数据打假模式图
理论上,大数据打假比传统线下打假威力要大许多,主要表现在:
●利用大数据技术,可以将电商平台上的假货清除干净,并提醒消费者不要购买;
●将大数据技术收集到的线索提供给线下执法部门,将打假行动从线上扩展至线下;同时,大数据技术还能根据网友的举报、权利人投诉等绘制成“打假地图”,对线下假货泛滥的区域进行重点监督与侦查,让假货没有发挥的余地。
▲ 阿里巴巴线下打击运作模式
阿里巴巴在本月7日致函美国贸易代表办公室(USTR),称截至8月,在过去12个月内已撤下3.8亿个产品页面,关闭18万间淘宝店,并关闭了675家生产丶存储或销售假货的运营机构。从以下数据中能看出阿里在打假方面真的下了很大“功夫”,才能达到这个显著的效果。
▼阿里巴巴公布了这些数据
阿里1年的打假,比中国线下各种打假活动30年的总量还多。
2015年,阿里巴巴大数据打假已经实现每秒分析数据1亿次,淘宝涉假商品信息1.2亿。
截止2016年4月,全国范围共分析挖掘售假团伙为3518个。
(阿里巴巴首席治理官“灭绝师太”郑俊芳)
▼对于电商平台,打假难在哪里?
1、周期长、成本大、治理太零散
一般来说,一个售假的商家只要从黑市买一套身份证和银行卡齐全的认证资料,就可以进行货品的上架,而上架一件涉假商品只需一分钟,但下架的法律流程却是一天甚至是一周。
2、平台在明处,涉假商贩在暗处
一件官方售价为1760元的产品,典型假货商家卖80元,而卖880元的商家是不是售假商家呢?
3、法律法规滞后,定罪处罚难,违法成本低
相比互联网技术的日新月异,技术不断迭代,法律法规的滞后问题就显得尤为突出,从一定程度上也降低了售假者的违法成本。根据相关规定,已销售案值5万元,未销售案值15万以上的售假者认定承担形式责任。而为了规避风险,一些不法商家将产、供、销等环节进行了物理隔离,从而避免现场查获“足量的”假货”。
4、平台间缺乏联动
一些售假者为了规避风险,开始把电商平台当成一个流量入口工具,通过社交App来完成假货的展示、推广、议价等过程。平台与平台之间缺乏联动,给了售假商贩可乘之机。
致命损失,品牌无效因商标未变更???

致命损失,品牌无效因商标未变更???
有不少企业怕花钱、怕费事、嫌麻烦,在发生企业名义、地址变更时,忽视了依法办理商标变更手续的工作,该做的不去做,酿成了“大祸”后,脑袋里还有一万个问号,为什么会这样子?小麦在这里跟大家说说商标地址变更的重要性。品牌营销策划
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商标成功申请仅仅只是商标运营的第一步,
决定商标权是否长久,商标的细节管理很重要
一般情况下,一个商标申请下来的时间大概是一年半左右;如果遇到其他特殊情况的话,如:商标被异议、被提无效宣告、被提出三年不使用撤销申请等等,则有可能需要花上五年以上的时间,打交道的部门也会从商标局到法院;再加上,注册商标是需要每十年进行一次续期。所以,商标注册流程的时间跨度比较长,不仅说明商标注册过程的艰辛与不易,这也导致了申请人很有可能已经更换了联系方式,或者申请人的地址早已更换,而未办理相关的手续导致商标注册的地址却还是原来的地址,不自觉的就违反《商标法》第四十九条第一款的规定,可能造成来之不易的商标被商标局撤销的可能性。
《中华人民共和国商标法》第四十九条第一款规定:“商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。”
关键词:几个对商标权人有着“致命”影响的实体权利条文
第四十四条已经注册的商标,违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。
第四十五条?已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。
第四十九条 第二款注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。
以上三个法律条文,如果商标局寄送了相关文件给商标权人,而商标权人没有及时(三个月内)回复处理都有可能导致自己的商标权丧失。
其实我国的《商标法》对于商标注册地址变更的问题也做出相关的规定: 第四十一条规定,注册商标需要变更注册人的名义、地址或者其他注册事项的,应当提出变更申请。
公司发生变更,商标注册人或地址不及时变更,会造成以下影响:
1、影响商标转让、授权
《中华人民共和国商标法实施条例》第三十条?变更商标注册人名义、地址或者其他注册事项的,应当向商标局提交变更申请书。变更商标注册人名义的,还应当提交有关登记机关出具的变更证明文件。商标局核准的,发给商标注册人相应证明,并予以公告;不予核准的,应当书面通知申请人并说明理由。 变更商标注册人名义或者地址的,商标注册人应当将其全部注册商标一并变更;未一并变更的,由商标局通知其限期改正;期满未改正的,视为放弃变更申请,商标局应当书面通知申请人。
除相关法律规定外,企业、个人进行对商标转让、授权时,商标局是需要核对商标注册的信息和营业执照的地址、名字是否一致,若被发现商标信息的企业名字、地址不一致,商标局会驳回申请,需要先做变更申请,才能再进行商标转让、授权等手续。
2、有可能商标会被别人撤销
《中华人民共和国商标法》第四十九条 第二款注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。
从字面上看,注册商标如果连续三年停止使用,任何个人或者单位都是享有申请撤销的该注册商标的权利。若商标局收到任何人提出该商标三年未使用的申请撤销,商标局会向商标注册人寄往通知书,通知书收件地址是根据商标注册人提供的地址,若企业已迁移,无法收到通知书,在举证期限,商标注册人无法提供商标使用证据,商标局会发文100%撤销该商标。
(针对收不到官文的商标,商标局发文公告截图)
(撤销决定公告截图)
(商标局官网商标被撤销流程截
(商标局发文撤销商标决定书截图)
3、进驻商场或网络商城会受影响
一般进驻商场或网络商城时需要对商标信息和营业执照的名称、地址进行核对,信息不一致,是不能进驻商场或网络商城。一家服装公司要进驻某广场,服装公司早期地址有做更改,并没有做商标地址变更,核对时发现信息不一致,导致一系列计划、推广无法进行,大半年业绩下滑,因为商标地址变更时间为5-7个月左右。
4、申报市知名/著名商标、省著名商标、省名牌产品和中国驰名商标等荣誉会受影响
商标名称、地址未及时更改,申报市知名/著名商标、省著名商标、省名牌产品和中国驰名商标等荣誉时是不能申报的,只能等到5-7个月后,商标变更完才能申报,不仅浪费了宝贵的时间,而且如广东省名牌产品,针对某些产品申报都是每隔3年报一次的,如果错过则要再等3年,会严重阻碍企业的发展。
5、在办理招投标、银行、商标质押等业务时,影响审批
商标名称、地址未及时更改过来,在办理招投标、银行、商标质押等业务时,也影响审批。
6、影响商标后续办理续期
商标的使用期限为10年,10年后,仍需使用就需要办理续期,办理续期时也必须对商标信息进行核对,发现商标名称、地址没有进行变更,商标期限越近,办理的手续就越麻烦、时间又长,搞不好商标到时办理不了续期,商标过期,如果想重新注册,有可能已经有人提前申请了,辛辛苦苦经营起来的品牌只能“让”给别人了。